Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




"СВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМ, АРБИТРАЖНЫМ И НАЛОГОВЫМ КОММЕНТАРИЕМ" (ТОМ 1) (Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н.) ("Издательство "Налоги и финансовое право", 2004)



"Книги издательства "Налоги и финансовое право", 2004

СВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПРЕДПРИЯТИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМ, АРБИТРАЖНЫМ

И НАЛОГОВЫМ КОММЕНТАРИЕМ (ТОМ 1)

А.В.Брызгалин, В.Р.Берник, А.Н.Головкин

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ДОГОВОРА

1.1. Понятие договора

Реализация коммерческих планов любого хозяйствующего субъекта, будь то предприятие или индивидуальный предприниматель, невозможна без совершения сделок и заключения договоров. Договор - это и есть та форма, в которой воплощаются все замыслы и расчеты субъектов гражданского оборота. Заниматься предпринимательством и не совершать сделки, не подписывать договоры и документы, связанные с его исполнением, просто невозможно.

Значение договора в финансово-хозяйственной деятельности недооценивать нельзя. Дело в том, что большинство положений действующего гражданского законодательства имеют диспозитивный характер. Это означает, что стороны практически любого договора вправе решать в нем те или иные вопросы исключительно по своему усмотрению, не придерживаясь строго тех рекомендательных форм и конструкций, которые установлены в законе.

Кроме того, юридически грамотно составленный договор - это гарантия успешного достижения преследуемых хозяйствующим субъектом целей и задач, а также эффективной защиты его прав и законных интересов. Напротив, некорректный и непродуманный договор почти неизбежно влечет за собой возникновение проблем, причем не только в гражданско-правовом плане (споры по порядку исполнения договора, взыскание неустоек и штрафов за нарушение условий договора и т.д.). В ряде случаев от вида и содержания договора зависит тот или иной режим налогообложения.

Определение договора содержится в ст.420 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ). Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор - это не формальность, не традиция. В первую очередь - это соглашение сторон, акт, в котором выражено их взаимное согласие действовать совместно в интересах обоюдной выгоды. Если взаимное согласие отсутствует, нет и договора.

В соответствии со ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В ст.421 ГК РФ закреплен принцип свободы договора, согласно которому нельзя понудить кого-либо (будь то юридическое или физическое лицо) к заключению договора, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством.

Судебно-арбитражная практика. В декабре 1994 г. между Госкомимуществом России и Ногинской оптовой рыбной базой был заключен договор о передаче в аренду до 2010 г. холодильных камер Ногинского хладокомбината. В связи с тем что обеспечение хозяйственной деятельности Ногинской рыбной базы полностью зависит от Ногинского хладокомбината, она обратилась к Хладокомбинату с предложением заключить договор на оказание производственно-хозяйственных услуг, необходимых для использования арендуемых помещений. Однако Хладокомбинат от заключения договора отказался. Тогда Ногинская рыбная база обратилась в суд с иском о понуждении Хладокомбината к заключению договора на оказание производственно-хозяйственных услуг.

Московский областной арбитражный суд прекратил производство по данному делу на основании п.1 ст.85 Арбитражного процессуального кодекса РФ по мотиву неподведомственности спора арбитражному суду, поскольку заключение договора на оказание услуг в силу п.1 ст.421 ГК РФ не является для Хладокомбината обязательным. Впоследствии указанное решение было поддержано Высшим Арбитражным Судом РФ (далее по тексту - ВАС РФ) (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 ноября 1996 г. N 3746/96 // Вестник ВАС, 1997. N 5).

Как правило, для оформления хозяйственных связей используются договоры, предусмотренные частью второй ГК РФ (купля-продажа, аренда и т.д.). Однако следует помнить, что ГК РФ позволяет заключать договоры, не предусмотренные законом или иными правовыми актами. Главное, чтобы такие договоры не противоречили действующему законодательству.

Судебно-арбитражная практика. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к администрации области о взыскании вознаграждения за предоставление вексельного поручительства (аваля) по простым векселям, выпущенным финансовым управлением администрации. Исковые были требования заявлены на основании заключенного между сторонами договора о предоставлении вексельного поручительства (аваля) от 15.03.1996 N 1 и дополнительного соглашения к нему от 16.04.1996 N 1.

Решением суда первой инстанции в иске было отказано со ссылкой на то, что обязательства администрации по выплате вознаграждения за совершение аваля не предусмотрены условиями договора, не соответствуют требованиям вексельного законодательства РФ. Кроме того, истец не доказал наличия названных требований или обычаев делового оборота. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения, поскольку договор и дополнительное соглашение к нему не соответствуют требованиям закона и правовым актам, в связи с чем сделка признана недействительной. Наконец, суд кассационной инстанции вышеуказанные судебные акты оставил без изменения, сославшись на то, что взаимоотношения сторон регулируются вексельным правом, а Положением о переводном и простом векселе не предусмотрена оплата услуг по вексельному поручительству.

Президиум ВАС РФ отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав, в частности, на следующее.

Отношения сторон по спорному договору не регулируются вексельным законодательством, поскольку не относятся к правоотношениям, связанным с выдачей векселя или уплатой по нему. Договор о предоставлении вексельного поручительства заключен сторонами по доброй воле, его условия не противоречат действующему гражданскому законодательству.

В соответствии со ст.124 ГК РФ субъекты РФ выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами, т.е. имеют равные права и обязанности по заключенным договорам с контрагентами.

Согласно ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иным правовым актом.

Таким образом, договор о предоставлении вексельного поручительства относится к общегражданским договорам и регулируется нормами ГК РФ об обязательствах и договорах.

Следовательно, вывод о недействительности данного договора является неверным (Постановление Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1998 г. N 4979/97).

Стороны могут заключить между собой договор, содержащий элементы разных договоров. Например, договор, по условиям которого заказчик обязуется взамен выполненных для него работ поставить подрядчику определенный товар, является смешанным договором, поскольку в нем сочетаются элементы подряда и поставки. При этом к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Применительно к нашему случаю в части, касающейся выполнения работ (сроки выполнения, порядок сдачи работ и т.д.), необходимо руководствоваться положениями ГК РФ о подряде, а в части, касающейся поставки товара, - нормами о поставке.

Судебно-арбитражная практика. Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании задолженности и неустойки за просрочку оплаты комиссионных. Судом первой и апелляционной инстанций исковые требования удовлетворены полностью, однако кассационная инстанция привлекла к участию в деле соответчика (товарищество), и по результатам рассмотрения спора в удовлетворении исковых требований предприятию было отказано.

Однако при пересмотре дела в порядке надзора решением Президиума ВАС РФ вышеуказанные решения были отменены и дело было направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между товариществом, предприятием и акционерным обществом было заключено соглашение о поставке сахарного песка. Согласно условиям договора, предприятие обязалось уплатить товариществу определенную сумму за поставку товара акционерному обществу, которое, в свою очередь, должно было оплатить предприятию фактически полученный товар. Кроме того, в договоре было предусмотрено, что акционерное общество должно выплатить предприятию дополнительные суммы в процентном выражении (комиссионные).

При рассмотрении данного спора и отказе в удовлетворении исковых требований кассационная инстанция исходила из того, что к отношениям сторон не могут быть применены правила гл.42 ГК РФ (заем и кредит), поскольку соглашение о поставке не подпадает под признаки договора комиссии и не содержит элементов коммерческого кредита.

Однако, по мнению Президиума ВАС, данный вывод нельзя признать правомерным, так как в соответствии со ст.421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Таким образом, ВАС РФ указал, что договор не только создает обязательство, но и определяет его содержание, и стороны свободны в формировании условий договора, а значит, и в определении своих прав и обязанностей.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами дело было направлено на новое рассмотрение, так как кассационная инстанция, не дав правовой оценки соглашения о поставке, сделала выводы, не соответствующие сути отношений и закону (Постановление Президиума ВАС РФ от 14 апреля 1998 г. N 6930/97 // Вестник ВАС, 1998. N 7).

По общему правилу, условия договора определяются по усмотрению сторон. Вместе с тем отдельные его условия могут быть предусмотрены в законе или ином правовом акте. Здесь важно правильно оценить соответствующую правовую норму. Если в статье закона сформулировано какое-либо правило и сделана оговорка "если иное не предусмотрено договором" или иная равнозначная по содержанию оговорка, то такая норма является диспозитивной. Это означает, что стороны договора вправе решить этот вопрос так, как они считают нужным. Если же они этого не сделают, то будет применяться общее правило, изложенное в диспозитивной норме. При отсутствии в статье закона указанной оговорки норма является императивной, и стороны договора должны руководствоваться правилом, сформулированным в данной норме. Изменить это правило в договоре они не вправе.

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

В соответствии со ст.425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить в договоре, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (см. гл.2 "Порядок заключения и оформления текста договора").

1.2. Структура договора

Грамотно составленный договор должен состоять из четырех основных частей:

- преамбула (вводная часть);

- предмет договора, права и обязанности сторон;

- дополнительные условия договора;

- прочие условия договора.

1.2.1. Преамбула (вводная часть) договора

Данная часть договора должна содержать следующие основные положения:

- наименование договора (купли-продажи, поставки, комиссии, на оказание брокерских услуг, аренды, о совместной деятельности и т.д.).

Закон не требует указывать в договоре его наименование. Вместе с тем на практике при ознакомлении с договором, прежде всего, обращаешь внимание на его название, и именно название позволяет получить первое впечатление о договоре и его содержании.

Кстати сказать, многие наиболее "предприимчивые" субъекты часто используют ту или иную конструкцию договора с целью прикрыть истинное содержание своих отношений. Для этого в договоре указывается наименование, которое абсолютно не соответствует его содержанию. Примечательным в этом плане является случай с ГП "Екатеринбургская городская телефонная сеть".

Судебно-арбитражная практика. В 1994 г. ЕГТС заключала с юридическими и физическими лицами договоры о совместной деятельности, по условиям которых последние должны были вносить денежные средства на строительство (расширение) объектов телефонной связи за право внеочередной установки телефонов. Построенные (реконструированные) сооружения поступали в собственность ЕГТС, которая и использовала всю полученную прибыль по своему усмотрению. При этом средства, полученные от предприятий и частных лиц, ЕГТС не включала в облагаемый оборот по НДС, поскольку, согласно п.14 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2270 "О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней", в оборот, облагаемый НДС, включаются средства, полученные от других предприятий и организаций, за исключением средств на осуществление совместной деятельности.

Высший Арбитражный Суд РФ, проанализировав положения договора, пришел к выводу о том, что никакой совместной деятельности на самом деле не было, так как отсутствуют обязательные признаки, присущие договору о совместной деятельности, в том числе объединение имущества обоих участников, их возможность пользоваться этим имуществом и другие (Постановление Президиума ВАС РФ от 21 января 1997 г. N 3661/96 // Вестник ВАС, 1997. N 5).

Таким образом, арбитражные суды, а также налоговые органы в настоящее время руководствуются принципом "приоритета содержания договора над его наименованием (формой)". Поэтому любые попытки скрыть действительное содержание договора путем использования наименования другого договора, скорее всего, окажутся безрезультатными;

- дата подписания договора.

Часто стороны не указывают в договоре число, месяц и год его заключения (дату договора). Однако подобная практика нежелательна, поскольку с датой подписания договора связаны определенные правовые последствия, в частности момент времени, с которого начинает действовать договор, начало срока исполнения обязательства, окончание срока действия договора и т.д. Если стороны договора подписывают его в разное время, то он считается заключенным с момента подписания его последней стороной.

Следует также учитывать, что в соответствии со ст.422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. Следовательно, указание конкретной даты заключения договора необходимо еще и для того, чтобы точно знать, каким законодательством следует руководствоваться как при заключении договора, так и при его исполнении.

Примером тому может служить дело, рассмотренное Арбитражным судом Свердловской области 24 ноября 1997 г.

Судебно-арбитражная практика. Дело было принято к производству арбитражным судом по инициативе Госналогинспекции по г. Нижнему Тагилу, которая обратилась в суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к договору поставки от 28 ноября 1995 г., заключенному между предприятиями А и Б, и о взыскании всего полученного по данной сделке в доход государства.

Указанным дополнительным соглашением было предусмотрено, что денежные средства в счет оплаты поставленной продукции должны перечисляться покупателем на расчетный счет третьего лица-кредитора предприятия А (поставщика). Поскольку, согласно Указу Президента РФ N 1212 от 18 августа 1996 г. "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения", предприятие А отвечало всем признакам организации-недоимщика, налоговая инспекция сделала вывод о том, что соглашение о переадресовке исполнения денежного обязательства является незаконным, так как противоречит требованиям Указа. Следовательно, есть все основания для признания его недействительным по ст.169 ГК РФ.

Предприятие А не согласилось с требованиями истца, указав, что дополнительное соглашение к договору поставки было заключено сторонами 25 июля 1996 г. Согласно ст.422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. Следовательно, дополнительное соглашение к договору поставки не может быть признано недействительным на основании ст.169 ГК РФ как незаконная сделка, поскольку было заключено до принятия Указа Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212, т.е. до установления ограничений, касающихся места исполнения денежных обязательств в отношении организаций-недоимщиков. То обстоятельство, что фактически денежные средства перечислялись на расчетный счет третьего лица после вступления в законную силу Указа, значения не имеет, поскольку речь в данном случае идет лишь об исполнении обязательства.

Арбитражный суд Свердловской области полностью поддержал позицию ответчика и вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований о признании дополнительного соглашения недействительным;

- место подписания договора (город или иной населенный пункт).

Место совершения сделки - не простая формальность. Это условие имеет иногда большое юридическое значение. В соответствии с действующим законодательством местом совершения сделки определяются:

- правоспособность и дееспособность лиц, совершающих сделку;

- форма сделки;

- обязательства, возникающие из сделки (хотя в этом случае стороны в договоре могут предусмотреть иное положение).

Место подписания договора особенно важно при заключении внешнеторговых контрактов и договоров с фирмами государств-членов СНГ;

- фирменное наименование сторон.

Может быть приведено как полное, так и сокращенное наименование юридического лица. Главное, чтобы в преамбуле договора содержалось указание на организационно-правовую форму юридического лица. Знание организационно-правовой формы контрагента позволяет получить широкое представление о его правовом положении;

- условное обозначение сторон по договору (например, "подрядчик", "поставщик", "арендатор" и т.д.).

Это необходимо для того, чтобы в тексте договора каждый раз не повторять полностью фирменное наименование стороны;

- точное указание должности, фамилии, имени, отчества лица, подписывающего договор, а также наименование документа, из которого следуют его полномочия на подписание договора. При заключении договора Вы должны четко себе представлять, кто перед вами, есть ли у этого лица право ставить свою подпись на заключаемом договоре.

Как показывает практика, очень часто недобросовестные контрагенты, не желая исполнять свои обязательства по договору и нести ответственность, объявляют о том, что лицо, которое подписывало договор, полномочий на его подписание не имело. Более того, это один из самых распространенных способов мошенничества. В этом случае можно рекомендовать вам следующую методику проверки полномочий лица, подписывающего договор, и методику проверки доверенности.

Методика проверки полномочий лица, подписывающего договор.

1. В первую очередь необходимо удостовериться в личности того, кто подписывает договор. Иными словами, необходимо убедиться в том, что лицо, представившееся "Ивановым", в действительности является таковым. Можно предложить предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Конечно же, предложение должно быть предельно корректным, однако опасение оказаться бестактным или обидеть своего контрагента в данном случае излишне - это вполне нормальное желание обезопасить свои собственные интересы.

2. Если перед вами директор предприятия-контрагента, то он в соответствии с законодательством действует от имени предприятия без доверенности. Поэтому вам необходимо убедиться только в том, что он действительно директор. Это можно узнать из приказа о назначении лица директором, из соответствующего удостоверения, из протокола Собрания учредителей предприятия.

Дело в том, что в последнее время на некоторых предприятиях, в особенности, если директор работает по найму, учредители в той или иной мере ограничивают полномочия директора по распоряжению имуществом предприятия. Например, в уставе в разделе "Компетенция исполнительного органа" может быть указано, что директор вправе совершать сделки на сумму более 100 млн руб. только с согласия Совета директоров акционерного общества. Для того чтобы избежать возможных неприятностей, необходимо ознакомиться с соответствующим разделом устава предприятия-контрагента и убедиться, что полномочия директора не ограничены.

В некоторых фирмах бывает несколько руководителей. Например, наряду с директором может работать президент, председатель общего собрания и т.д. В этой ситуации иногда бывает трудно определить, кто же является действительным и полномочным руководителем предприятия. Здесь можно рекомендовать обратиться к уставу предприятия, в котором должны быть закреплены полномочия каждого должностного лица.

При заключении договора с филиалом или представительством юридического лица необходимо помнить, что его руководитель может действовать только на основании доверенности, из которой должны вытекать его полномочия на заключение договора.

3. Заместитель руководителя, как правило, является полномочным лицом предприятия, но в соответствии с действующим законодательством только одно должностное лицо предприятия - руководитель имеет право выступать от имени предприятия без доверенности.

4. Если перед вами человек, который действует по доверенности, то после того, как вы удостоверитесь в его личности (это просто обязательно!), обратите особое внимание на саму доверенность.

Методика проверки доверенности

Проверьте следующее:

- есть ли на доверенности подпись руководителя (только руководителя и никого больше) организации и ее печать;

- дату, когда доверенность выдана (если таковой не указано, то доверенность недействительна);

- срок, на который выдана доверенность;

- объем полномочий, из которых ясно и однозначно должно вытекать, что тот, кто перед вами, действительно имеет право заключать именно такие сделки, о которых идет речь, а не просто вести переговоры от имени организации или представлять ее интересы. Необходимо помнить, что сделка, совершенная от имени другого лица с превышением полномочий, не влечет никаких правовых последствий для лица, от имени которого она совершена (если только последнее впоследствии не одобрит эту сделку).

Очень часто приходится сталкиваться с проблемой соотношения полномочий лица подписывать договор и полномочий лица, имеющего право подписывать банковские документы (право первой и второй подписи). В этой связи необходимо ответить следующее: полномочие лица подписывать банковские документы абсолютно не означает, что это же самое лицо имеет право заключать сделки от имени предприятия. А значит, и главный бухгалтер предприятия имеет право заключать договор только при наличии доверенности, выданной в соответствующем порядке.

1.2.2. Предмет договора. Права и обязанности сторон

Данная часть договора содержит следующие положения:

1. Предмет договора.

2. Обязанности и права первой стороны по договору.

3. Обязанности и права второй стороны по договору.

4. Срок выполнения своих обязательств сторонами.

5. Место исполнения обязательств каждой из сторон.

6. Способ исполнения обязательств каждой из сторон (порядок действий, их последовательность и сроки).

Конкретное содержание этих условий зависит от вида договора и от конкретной ситуации его заключения. Этой части договора посвящены те разделы книги, в которых рассматриваются отдельные виды договоров.

1.2.3. Дополнительные условия договора

Настоящий раздел любого договора содержит такие условия, которые не обязательно включаются в договор, но, тем не менее, их наличие может существенно влиять на права и обязанности сторон, а также на порядок их исполнения, в частности:

- срок действия договора.

Срок действия договора необходимо указывать даже тогда, когда указаны сроки выполнения сторонами отдельных обязательств. Это обусловлено тем, что вы должны знать, когда договор прекращается и когда можно будет предъявлять соответствующие требования и претензии к контрагенту за отказ от его исполнения;

- ответственность сторон.

Данное условие любого договора обеспечивает исполнение обязанностей сторонами на случай нарушения одной из них условий договора. Обычно оно содержит определение различного рода санкций в виде неустоек (пени, штрафа), уплачиваемых одной стороной, не выполнившей своих обязательств в отношении одного из согласованных условий.

При составлении договора можно предложить следующую методику определения ответственности: против каждой обязанности контрагента должна быть предусмотрена соответствующая ответственность, в основном, конечно, штрафная неустойка;

- способы обеспечения обязательств.

Для успешного проведения коммерческой операции недостаточно найти выгодного партнера, заключить с ним выгодный договор, - очень важно, чтобы договор был исполнен надлежащим образом. Эффективными в этом случае являются способы обеспечения обязательств, которые представляют собой дополнительные меры имущественного воздействия на виновную сторону.

Российское законодательство (гл.23 ГК РФ) содержит шесть основных способов обеспечения обязательств - неустойку, залог, поручительство (гарантия), задаток, удержание, банковскую гарантию, - каждый из которых рассмотрен в данной книге (см. в ч.III "Способы обеспечения исполнения обязательств");

- основания и порядок одностороннего расторжения договора.

Как показывает арбитражная практика, споры между предприятиями, связанные с односторонним расторжением договоров, достаточно распространены. В частности, возникает много проблем по возврату авансовых платежей и предоплаты.

Судебно-арбитражная практика. Муниципальное предприятие "Мосводоканал" обратилось в арбитражный суд с иском к ТОО о возврате денежных средств, перечисленных во исполнение договора купли-продажи.

Суть спора такова. В соответствии с договором купли-продажи ТОО (поставщик) обязалось передать, а "Мосводоканал" (покупатель) - принять и оплатить племенных лошадей мясомолочной башкирской породы в количестве 50 голов. Пунктом 2.4.1 договора предусмотрена 100-процентная предварительная оплата за товар. Во исполнение договора истец платежным поручением произвел предварительную оплату за товар. Однако впоследствии покупатель вообще от него отказался, потребовав от продавца возврата перечисленной суммы. Отказ от возврата денег послужил основанием для предъявления иска, который был удовлетворен.

Суд удовлетворил исковые требования "Мосводоканала", при этом, с одной стороны, указав на недопустимость одностороннего отказа от исполнения договора, а с другой стороны, сославшись на то, что такой отказ не является основанием для удержания продавцом средств, перечисленных покупателем в качестве предварительной оплаты за товар (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 апреля 1996 г. N 6636/95 // Вестник ВАС, 1996. N 7).

Судебно-арбитражная практика. ООО "Торговый дом" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ТОО "Центр "Бирюса" денежных средств, причитающихся ему по договору, заключенному между ними в возмещение затрат по капитальному ремонту помещения.

Исковые требования ООО удовлетворены ВАС РФ. Как видно из материалов дела, ТОО "Бирюса" и ООО "Торговый дом" заключили договор, по которому последний согласился освободить арендуемые им помещения при условии возмещения "Центром "Бирюса" его затрат по капитальному ремонту помещения. "Торговый дом" свои обязательства по договору исполнил, однако "Центр "Бирюса" отказался перечислить истцу сумму, составляющую затраты по капитальному ремонту.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд правомерно руководствовался ст.ст.309, 310 ГК РФ и исходил из того, что обязательства должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а также из недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (Постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 1996 г. N 1864/96 // Вестник ВАС, 1996. N 11).

В этом условии договора можно предусмотреть, что в случае одностороннего расторжения договора все авансовые платежи должны быть возвращены в течение определенного времени;

- условия о конфиденциальности информации по договору.

В данном пункте договора предусматривается, какие условия договора считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению сторонами;

- порядок разрешения споров между сторонами по договору.

Как правило, все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном порядке независимо от того, предусмотрено данное условие в договоре или нет. Но стороны могут установить и иное положение, например рассмотрение споров не в арбитражном, а в третейском суде, создаваемом самими сторонами, или в соответствии с регламентом какого-либо постоянно действующего третейского суда.

При заключении внешнеторговых контрактов лучше указать в судебных органах какого государства и по законодательству какой страны будут решаться спорные вопросы.

1.2.4. Прочие условия договора

В данном разделе договора целесообразно определить:

- законодательство, которым регулируются отношения сторон.

Конечно же, независимо от наличия или отсутствия указанной формулировки в тексте договора стороны при исполнении своих обязательств должны будут руководствоваться не только условиями договора, но и требованиями действующего законодательства. Тем не менее практика показывает, что отдельные хозяйствующие субъекты отказываются принимать во внимание нормы закона, ссылаясь на отсутствие соответствующих требований в самом договоре.

Поэтому не лишним будет поместить в договоре формулировку следующего содержания:

"В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством".

Иной подход должен иметь место при заключении внешнеторговых контрактов. В них в обязательном порядке необходимо включать условие о том, каким законодательством (законодательством какой страны) стороны намерены руководствоваться при исполнении данного контракта;

- условия о согласовании связи между сторонами.

В этом пункте в отношении каждой из сторон указываются:

а) лица, полномочные предоставлять информацию и решать вопросы, касающиеся исполнения договора. Такое указание может быть сделано двумя способами: с персональным указанием полномочного лица (лиц) или с указанием должностей;

б) способы связи (телефон, факс, телекс, телеграф, телетайп, электронная почта с указанием их номеров и иных данных);

- преддоговорная работа и ее результаты после подписания договора.

В данном пункте договора целесообразно указать, что после подписания договора все предварительные переговоры по нему, которые могут быть зафиксированы в переписке, в предварительном соглашении, протоколе о намерениях либо иным способом, утрачивают свою силу;

- реквизиты сторон.

Здесь в отношении каждой из сторон указываются:

а) наименование предприятия, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет;

б) юридический адрес предприятия;

в) местонахождение (почтовые реквизиты);

г) банковские реквизиты (номер расчетного счета, учреждение банка, корреспондентский счет банка, БИК)

д) коды ОКПО, ОКОНХ предприятия;

е) отгрузочные реквизиты (для железнодорожных отправок, для контейнеров, для мелких отправок).

Особое внимание уделите наличию и правильности сведений, касающихся банковских реквизитов вашего контрагента, так как без них будет очень трудно взыскивать убытки. Кроме того, стороны должны принять на себя обязательства немедленно извещать друг друга об изменении реквизитов.

Точное определение всех реквизитов требуется также для составления счетов-фактур, необходимых для исчисления и уплаты НДС, обязательность которых установлена Указом Президента РФ от 8 мая 1996 г. N 685 "Об основных направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины" и ст.169 Налогового кодекса РФ;

- количество экземпляров договора.

Обычно данный пункт содержит следующую формулировку: "Настоящий договор составлен в ... подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон";

- порядок исправлений по тексту договора.

Довольно-таки распространен случай, когда готовый проект договора подписывается одной из сторон и передается другой стороне для последующего подписания.

В этой ситуации иногда случается, что недобросовестный партнер в одностороннем порядке исправляет какие-то условия договора в своем и чужом экземплярах, что ставит партнера в щекотливое положение. Дело в том, что наличие подписи на документе практически означает: подписавший с этими односторонними исправлениями "якобы согласен", что иногда не соответствует действительности. В связи с этим, если вы практикуете вышеуказанный способ подписания договора, можно рекомендовать включить в договор следующее условие: "Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае";

- подписи представителей сторон.

Каждый договор, поскольку в нем выражена воля определенного лица, должен быть подписан этим лицом или его полномочным представителем собственноручно.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОГОВОРА

2.1. Гарантии заключения "надежного" договора

Хозяйствующий субъект всегда стремится при заключении той или иной сделки извлечь из нее максимальную прибыль. Однако недостаточно грамотное заключение договора может свести на нет все его старания. В то же время заключение "надежного" договора зачастую является гарантом успешного проведения той или иной коммерческой операции.

Можно выделить несколько критериев "надежного" договора.

Во-первых, это договор, который заключен в ваших интересах.

Во-вторых, он не нарушает действующее законодательство.

В-третьих, ваши права надежно защищены, а обязанности вашего контрагента по договору строго обеспечены ответственностью.

И, в-четвертых, в нем не содержится никаких "подводных камней" или так называемых "юридических мин". Наличие в договоре последних создает серьезную угрозу всей сделке и может свести на нет любой прекрасный и хорошо проработанный с экономической точки зрения коммерческий проект.

Обычно заключению любой сделки и соответственно договора, предшествует серьезная и кропотливая работа по поиску надлежащего партнера, по предварительному согласованию основных моментов предстоящей операции и т.д. Поэтому для начинающих непосредственную работу по согласованию всех конкретных условий будущего договора нам хотелось бы предложить четыре основных правила заключения сделки любого вида:

- необходимо четко себе представлять, что вы хотите сделать, что вы желаете получить от сделки. К сожалению, истины "знай, чего ты хочешь" придерживаются не все. Никто и никогда вам не сможет помочь, если вы, собираясь подписывать договор, не до конца уяснили себе не только детали сделки, но и самые важные ее моменты. Данная рекомендация, скорее, из области психологии, чем права; тем не менее, ее значение не уменьшается.

Постарайтесь создать идеальную модель предстоящей операции, что за чем последует, что должны сделать вы, что должен сделать ваш партнер и т.д. Представьте себе схему будущей операции, разбейте ее на этапы и сроки - от заключения договора до его исполнения, что и как должно быть сделано на каждом этапе, что для этого необходимо, просчитайте возможный риск. После этого вы будете четко представлять себе все мероприятие в целом и будете владеть ситуацией.

Только после этого можно приступать к поиску соответствующих партнеров, а позже и к составлению формулировок договора, подготовке необходимых документов. На последних двух этапах возможно, а в некоторых случаях просто необходимо обратиться за консультациями к специалисту;

- проект предстоящего договора лучше готовить самому, чем доверять его контрагенту. При самостоятельной подготовке проекта договора вы будете находиться в более преимущественном положении по сравнению с вашим будущим партнером: вы можете сформулировать свои условия более четко и с учетом своих интересов.

В том случае, если проект договора будет составлен вашим контрагентом, можете не беспокоиться: он не будет особо заботиться о вашей прибыли и составит договор "под себя". Ваш же интерес он будет просто, так сказать, учитывать. Иначе говоря, "чужой договор" вы будете подгонять под свои интересы, но инициатива с вашей стороны уже будет упущена. Такую большую фору своему даже очень хорошему и порядочному партнеру давать все-таки не следует.

- никогда не подписывайте договор, пока с ним не ознакомился и его не завизировал ваш юрист. Это одно из самых главных правил, которым должен руководствоваться любой предприниматель. По своей значимости это правило может быть отнесено к "золотой заповеди бизнесмена". Любой договор - это всегда юридический документ, и грош ему цена, если его составляли некомпетентные лица. Юрист предложит изменить формулировку того или иного условия, разъяснит вам правовые последствия отдельных положений договора, порекомендует свой вариант раздела или пункта договора.

Кстати, за рубежом ни один предприниматель и шага не сделает без своего адвоката, поскольку прекрасно понимает, что иногда совет юриста поможет избежать крупных убытков, а то и предотвратить банкротство.

Кроме того, хотелось бы отметить, что многие предприниматели в своей деятельности широко применяют на практике различные формы типовых договоров, которых в последнее время предостаточно в соответствующей литературе. Использование типовых форм значительно упрощает процесс составления конкретного договора и позволяет людям, не имеющим специального образования, ориентироваться в сложных юридических отношениях. Однако при этом необходимо учитывать, что универсального договора, способного на сто процентов обезопасить ваш бизнес, не существует. Договор - это акт индивидуальный, и типовая форма никогда не сможет заменить живого специалиста;

- не допускайте двусмысленности и недомолвок в формулировках договора. Формулируя и согласовывая условия договора, не допускайте двусмысленности, размытости, нечеткости фраз. В договоре имеет значение каждая буква, каждая запятая. Если вам что-либо непонятно - спросите у специалиста, что означает указанный в договоре термин, какой юридический и иной смысл несет то или иное словосочетание, фраза.

Необходимо помнить, что ваш контрагент в случае возникновения спора будет любую нечеткую и неясную формулировку пытаться интерпретировать в свою пользу. Более того, ваш партнер может включить в текст договора труднопонимаемые для вас положения (например, на профессиональном языке), в котором ваши интересы могут быть ущемлены с самой неожиданной для вас стороны.

При наличии двусмысленности и недомолвок в формулировках договора вопрос толкования того или иного его положения при возникновении спора будет решаться судом. Он может быть решен не в вашу пользу, так как в соответствии со ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора.

2.2. Форма договора

При заключении договоров необходимо учитывать, что в соответствии со ст.161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и гражданами заключаются обязательно в письменной форме. Кроме того, договор, заключенный в письменной форме, обезопасит обе стороны от неблагоприятных последствий, которые могут появиться в случае возникновения спора. Наличие письменного договора также позволит обезопасить себя при налоговых проверках, так как даст возможность правильно оценить характер отношений между вами и вашими партнерами.

Однако сделка, для которой законодательством не установлена письменная или иная определенная форма, может быть совершена устно или в любой другой форме (ст.434 ГК РФ). Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Однако при несоблюдении простой письменной формы стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в законе, отсутствие письменной формы влечет за собой недействительность сделки.

Иными словами, при отсутствии договора как единого документа или совокупности нескольких взаимосвязанных документов заинтересованное лицо вправе доказывать факт совершения сделки иными способами (кроме свидетельских показаний), например письмами от организаций, документами об оплате или отгрузке товаров и т.д.

Судебно-арбитражная практика. Глава крестьянского хозяйства обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ТОО "Агропарм" стоимости топлива, переданного на хранение предприятию "Маревоагросервис", правопреемником которого является ответчик. В судебном заседании было установлено, что письменный договор хранения не заключался, однако в деле имеются другие свидетельства о том, что топливо было действительно передано истцом на хранение предприятию "Маревоагросервис".

Руководствуясь материалами дела, ВАС РФ указал на то, что несоблюдение предусмотренной законом формы сделки влечет за собой недействительность сделки только в случае прямого указания об этом в законодательстве. Так как нормы ГК РФ, регулирующие отношения хранения, не предусматривают недействительность договора в случае несоблюдения письменной формы, к возникшему спорному правоотношению применима норма только в части лишения стороны права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания.

Поскольку факты приобретения топлива и передачи его на хранение подтверждены в ходе судебного разбирательства письменными документами, крестьянское хозяйство вправе требовать возврата этого имущества или возмещения его стоимости. (Постановление Президиума ВАС РФ от 10 октября 1995 г. N 5072/95 // Вестник ВАС, 1996. N 1).

Судебно-арбитражная практика. Муниципальное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании задолженности по оплате за отопление жилых домов, находящихся на балансе АО, пеней за просрочку оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами. Судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Апелляционной инстанцией данное решение было отменено, по тем основаниям, что по мнению суда между сторонами отсутствовали договорные отношения на отпуск теплоэнергии и что спорные жилые дома относятся к федеральной собственности. Федеральным арбитражным судом постановление апелляционной инстанции оставлено в силе по тем же основаниям.

Вместе с тем, на указанные судебные акты был принесен протест, в котором предлагалось постановления апелляционной и кассационной инстанций отменить и оставить решение суда первой инстанции в силе. Протест был удовлетворен по следующим основаниям.

Как следовало из материалов дела спорные жилые дома принадлежали акционерному обществу на праве хозяйственного ведения, при этом поскольку жилые дома в муниципальную собственность не переданы, предприятие-балансодержатель должен был осуществлять все платежи, связанные с эксплуатацией и содержанием жилого фонда и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с постановлением администрации города оплата за полученную теплоэнергию осуществляется владельцами жилого фонда по фактическим объемам за минусом сумм платежей, причитающихся к оплате квартиросъемщиками. Договор на теплоснабжение между истцом и ответчиком заключен не был, однако потребление тепловой энергии объектами жилого фонда, находящимися на балансе ответчика, в судебном заседании было подтверждено.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствие договорных отношений не освобождает ответчика от возмещения стоимости энергии, потребляемой указанными объектами, и решение суда первой инстанции является правильным (Постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 1999 г. N 7800/98).

В соответствии с гражданским законодательством договор может быть заключен посредством телефонной связи (ст.434 ГК РФ). Однако в нашей стране уже имелся опыт заключения "телефонных" договоров. Еще в 1989 г. в ряде территориальных коммерческо-посреднических организаций производился прием заказов потребителей на необходимую продукцию по телефону. В таких случаях в специальном журнале регистрируются наименование потребителя, полная характеристика требуемой продукции, адрес доставки, платежные реквизиты, Ф.И.О. руководителя предприятия и лица, которое делает телефонный заказ (см. Законодательство и экономика, 1992. N N 1 - 2. С. 7).

Таким образом, при использовании данного способа необходимо дополнительно фиксировать содержание "телефонного" договора письменно в соответствующем журнале. Однако данный способ крайне несовершенен, поскольку дает простор различным злоупотреблениям, а, как известно, "слово к делу не пришьешь". Этот способ можно использовать, но только для оперативности и ускорения заключения договоров с последующим подтверждением устного телефонного заказа письменными документами.

Кроме того, необходимо учитывать, что несоблюдение простой письменной формы сделки при заключении договоров может повлечь за собой серьезные негативные последствия для предприятия в сфере налогообложения. Договор является одним из оснований для проведения различных расчетов между предприятиями, которые, в свою очередь, служат для определения и подведения итогов всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, договор позволяет точно определить характер сделки и соответственно ее налоговые последствия.

Отсутствие письменно составленного договора может привести к неправильному пониманию и толкованию той или иной хозяйственной операции, к ее неправильному отражению в бухгалтерском учете, а следовательно, и к неправильному налогообложению.

При проведении налоговой проверки указанные выше обстоятельства могут привести к применению к предприятию финансовых санкций, так как характер "телефонной сделки" определить затруднительно, а наличие только счетов позволит рассматривать их как бартер, и как взаимозачет, и как безвозмездную передачу и т.д. В то же время при проведении указанных выше операций их оформление осуществляется совершенно по-разному и влечет за собой разные налоговые последствия. (Так, проведение взаимозачета предполагает составление акта взаимозачета, в котором определяются взаимные денежные обязательства сторон и на основании которого обязательства сторон друг перед другом на указанные в акте суммы погашаются, а суммы НДС, также указанные в акте отдельной строкой, принимаются к зачету. Суммы средств, полученные безвозмездно от других предприятий, включаются в состав внереализационных доходов и подлежат обложению налогом на прибыль в полном объеме без учета затрат, которые предприятие фактически понесло по сделке.)

Судебно-арбитражная практика. Индивидуальный предприниматель на основании п.4 ст.445 ГК обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о понуждении последнего заключить с ним договор аренды здания сроком на 25 лет на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Возражая против предъявленного иска, акционерное общество в ходе судебного разбирательства заявило, что поскольку договор аренды здания сроком на 25 лет, который это общество обязалось заключить с предпринимателем, подлежал обязательной государственной регистрации, то в соответствии с п.2 ст.429 ГК и сам предварительный договор также подлежал такой регистрации. Однако он не был зарегистрирован и, следовательно, на основании п.3 ст.433 ГК должен считаться незаключенным. Поэтому требования истца не подлежат удовлетворению, т.к. основываются на незаключенном предварительном договоре.

Арбитражный суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, отметив, что на основании п.2 ст.429 ГК предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. Поскольку договор аренды здания подлежал государственной регистрации в силу п.2 ст.651 ГК, то и предварительный договор также подлежал государственной регистрации. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск о понуждении заключить договор аренды, указав, что в силу п.2 ст.429 ГК к предварительному договору применяются только правила о форме основного договора. Установленное п.2 ст.651 ГК условие об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или сооружения на срок не менее одного года не является элементом формы этого договора. Предварительный договор, по которому стороны обязались заключить договор аренды здания, подлежащий государственной регистрации, не является также и сделкой с недвижимостью, исходя из требований ст.164 ГК. Предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижимого имущества. С учетом изложенного суд кассационной инстанции признал, что предварительный договор не подлежал государственной регистрации. (Пункт 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Вестник ВАС РФ, 2001 г., N 4).

2.3. Порядок оформления текста договора

В соответствии с действующим законодательством договор считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его условиям (ст.432 ГК РФ). Момент заключения договора определяется моментом придания соглашению установленной формы.

Судебно-арбитражная практика. При разрешении спора, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением возмездного договора, необходимо учитывать, что в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене, и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п.3 ст.424 ГК РФ). При этом наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Договор может быть заключен несколькими способами, основные из которых представлены и проанализированы ниже, а именно:

- составление одного документа под названием "договор";

- заключение договора в соответствии с протоколом о намерениях;

- путем обмена документами почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи;

- принятие заказа к исполнению;

- заключение договора путем оплаты счета.

В любом случае конкретный выбор способа заключения договора представлен на усмотрение сторон и зависит от особенностей и специфики конкретного договора.

Ниже рассмотрены особенности заключения договоров обособленными подразделениями предприятий, филиалами и представительствами юридических лиц, так как данный вопрос на практике вызывает определенные трудности, что приводит к возникновению гражданских споров.

2.3.1. Составление одного документа под названием "договор"

Составление одного договора является самым оптимальным вариантом в выборе конкретного способа заключения договора. Именно в едином документе под заголовком "договор", "контракт", "соглашение" стороны определяют все существенные условия и аспекты предстоящей коммерческой операции. Большим преимуществом данного способа можно назвать и тот момент, что при его наличии спора о самом факте заключения договора практически не возникает. Таким способом могут заключаться любые хозяйственные договоры.

Правило о заключении письменных договоров путем составления одного документа в п.1 ст.160 ГК РФ сформулировано как общее. Кроме того, для отдельных видов гражданско-правовых договоров, таких как договор купли-продажи недвижимости (ст.550 ГК РФ), договор купли-продажи предприятия (ст.560 ГК РФ) и некоторых других договоров, законом установлено обязательное требование о том, что указанные договоры должны заключаться в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этого правила влечет за собой недействительность договора.

2.3.2. Заключение договора

в соответствии с протоколом о намерениях

Вообще говоря, договор есть договор, и никакой протокол о намерениях его заменить не может. Тем не менее, такой протокол может в некоторых случаях накладывать на лиц, его подписавших, определенные обязательства, о чем здесь необходимо сказать особо.

В соответствии с российским законодательством ведение переговоров по поводу предстоящего договора не предоставляет участникам этих переговоров каких-либо прав и обязанностей.

Однако в последнее время широкое распространение получил такой вид коммерческой документации, как протокол о намерениях. Следует помнить, что некоторые протоколы о намерениях представляют собой не просто документ, в котором фиксируются результаты переговоров между сторонами, но и документ, который имеет в ряде случаев важное юридическое значение.

Дело в том, что действующим законодательством предусмотрена такая форма, как предварительный договор. В соответствии с предварительным договором стороны обязуются заключить в будущем договор на передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором. В целом ряде случаев предприниматели, подписывая протокол о намерениях, и не подозревают, что на самом деле заключают своего рода договор, по которому принимают на себя определенные права и обязанности. Если сторона предварительного договора уклоняется от заключения предусмотренного им договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить соответствующий договор, а также с требованием о взыскании со стороны, которая уклоняется от заключения договора, возникших в связи с этим убытков.

Таким образом, к протоколам о намерениях необходимо относиться более чем ответственно, и в случае, если вы не намерены связывать себя правами и обязанностями, в протоколе необходимо сделать соответствующую запись (подробнее см. гл.6 "Документы, обеспечивающие заключение договора").

2.3.3. Заключение договора путем обмена документами

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной

или иной связи

В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Данный способ заключения договоров находит широкое применение в связи с тем, что на его основе могут устанавливаться обширные коммерческие связи между предпринимателями, находящимися в различных регионах страны (см. в разд.6.4 гл.6 "Документы, обеспечивающие заключение договора").

Но, как показывает практика, данный способ таит в себе много опасностей, и главная из них состоит в том, что не любое и каждое письмо или телеграмма, а тем более телефонограмма, могут свидетельствовать о заключении договора между сторонами.

Судебно-арбитражная практика. Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании штрафа за нарушение сроков возврата тары. Своим решением суд в иске предприятию отказал, сославшись на то, что между истцом и ответчиком договорные отношения отсутствовали. Истец подал заявление о принесении протеста и настаивал на взыскании штрафа с указанием того, что договорные отношения между сторонами все-таки были.

Однако ВАС РФ отказал в принесении протеста по следующим причинам. Из материалов следует, что отгрузка продукции была произведена истцом на основании письма ответчика без номера и даты, в котором отсутствуют существенные условия договора поставки, такие как условия о предмете договора, количестве и качестве товара, сроках поставки и цене. При отсутствии в договоре любого из этих условий он считается незаключенным. В ходе рассмотрения дела установлено, что некоторые из перечисленных существенных условий сторонами не согласованы (Хозяйство и право, 1995. N 6).

Вопрос о возможности заключения договора по факсу в настоящее время разрешен Гражданским кодексом РФ, где в п.2 ст.434 сказано, что договор может быть заключен (помимо телеграфной, почтовой) с помощью иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Ранее данный вопрос разрешался арбитражной практикой. Так, в соответствии с Инструктивными указаниями Государственного арбитража СССР от 29 июня 1979 г. N 9-1-4 "Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники" при разрешении вопроса, находятся ли стороны в договорных отношениях, необходимо исходить из того, что сделкой в письменной форме является также заключенная сторонами сделка, когда ее условия переданы или фиксированы с помощью средств электронно-вычислительной техники.

2.3.4. Принятие заказа к исполнению

Договор может быть заключен путем принятия к исполнению заказа. Данный способ особенно широко применялся в плановой экономике в отношении договоров по поставке товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения. Следует отметить, что в условиях свободного предпринимательства возможности данного способа крайне ограниченны.

В настоящее время этот способ широко применяется в отношениях между брокерскими конторами и их клиентами при заключении договора на брокерское обслуживание. В частности, если в срок, определенный вышеуказанным договором, брокер не заявит своих возражений по полученному от клиента заказу, договор в части, касающейся этого заказа, можно считать заключенным. Однако договором на брокерское обслуживание могут предусматриваться и иные варианты.

2.3.5. Заключение договора путем оплаты счета

Очень часто для использования безналичных расчетов между предприятиями при розничных и мелкооптовых продажах применяется так называемый коммерческий счет. Этот документ оформляет на своем бланке продавец, а покупатель на основании счета производит оплату. Кроме того, счет унифицирует и упрощает документооборот, поскольку для возникновения договорных отношений в этом случае необходимы два условия:

- предъявление счета продавцом покупателю (об этом свидетельствует подпись полномочного лица предприятия-продавца на счете, а также наличие счета как документа в бухгалтерии предприятия-покупателя);

- оплата счета покупателем, которая произведена на основании этого счета.

Само предъявление счета (до его оплаты) не свидетельствует о том, что у сторон возникли какие-либо права и обязанности. Выписка счета содержит требование продавца к покупателю оплатить товар, т.е. как бы означает, что продавец готов вступить в договорные отношения с покупателем и передать в его распоряжение товар как только тот будет оплачен. В случае оплаты товара покупателем по счету продавца между сторонами возникают отношения по договору купли-продажи, поскольку это означает, что покупатель своими действиями согласен с условиями предложенного ему договора.

Для того чтобы счет выполнял соответствующие функции договорного документа, в нем должны быть указаны:

- дата выдачи счета;

- наименование продавца и его банковские реквизиты;

- наименование покупателя;

- наименование товара (услуги);

- количество товара;

- цена за единицу товара;

- общая сумма счета или причитающегося платежа;

- подпись уполномоченного лица, выписавшего счет.

Иногда в счете указываются и другие сведения, в частности срок, в течение которого должен быть произведен платеж по счету. В противном случае счет, при оплате его после истечения этого срока, продавцом может быть аннулирован.

2.3.6. Заключение договоров

обособленными подразделениями предприятия

Немало вопросов возникает при заключении гражданско-правовых договоров обособленными подразделениями юридического лица - филиалами, представительствами и другими структурными подразделениями.

Судебно-арбитражная практика. Ростовский АИК Промстройбанк обратился в Ростовский областной арбитражный суд с иском к АО "Сельмаш" об устранении препятствий к выполнению условий договора о долевом участии в строительстве дома и признании права собственности на встроенно-пристроенные нежилые помещения.

В обоснование своих требований истец представил договор от июля 1990 года, заключенный производственным объединением "Ростсельмаш" (ныне АО "Сельмаш") и Первомайским отделением РОУ Российского республиканского банка Промстройбанка, согласно которому отделение обязалось финансировать строительство нежилых помещений для размещения в них. Истец считает, что ответчик, возвратив перечисленные на строительство денежные средства, лишил его возможности исполнить обязательства по договору от июля 1990 г.

Арбитражный суд в иске отказал, сославшись на то, что договор от июля 1990 г. является недействительным, поскольку подписан Первомайским отделением, не обладавшим правами юридического лица (Постановление Пленума ВАС РФ от 27 сентября 1994 г. N 29 // Вестник ВАС, 1995. N 1).

В настоящее время арбитражные суды при разрешении споров, возникающих в процессе исполнения договоров, заключенных филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, исходят из того, что руководители указанных обособленных подразделений при наличии надлежаще оформленных полномочий вправе от имени юридического лица и в пределах данных им полномочий заключать соответствующие договоры. При этом полномочия на заключение договоров могут вытекать только из доверенности, но не из Устава юридического лица или из Положения о структурном подразделении. При наличии доверенности, выданной руководителем юридического лица, и оформленный надлежащим образом договор, заключенный руководителем обособленного подразделения, не может быть признан недействительным лишь по причине отсутствия в нем указания на то, что он заключен от имени юридического лица и по его уполномочию. В этом случае договор считается заключенным от имени юридического лица.

Судебно-арбитражная практика. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности (п.3 ст.55 ГК РФ).

Необходимо иметь в виду, что соответствующие полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале (представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала.

При разрешении спора, вытекающего из договора, подписанного руководителем филиала (представительства) от имени филиала и без ссылки на то, что договор заключен от имени юридического лица и по его доверенности, следует выяснить, имелись ли у руководителя филиала (представительства) на момент подписания договора соответствующие полномочия, выраженные в положении о филиале и доверенности. Сделки, совершенные руководителем филиала (представительства) при наличии таких полномочий, следует считать совершенными от имени юридического лица.

Необходимо также учитывать, что руководитель филиала (представительства) вправе передоверить совершение действий, на которые он уполномочен доверенностью, другому лицу с соблюдением правил, предусмотренных ст.187 ГК РФ (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

2.4. Подписание договора

О заключении договора свидетельствует его подписание. Как правило, оно включает собственноручную подпись полномочного представителя предприятия, а также оттиск печати этой организации.

Договор должен быть подписан лицами, совершающими сделку, или иными должным образом уполномоченными лицами. В частности, от имени юридического лица договор подписывается его руководителем, действующим без доверенности. Иные лица могут подписывать договор от имени юридического лица только при наличии доверенности, выдаваемой за подписью руководителя и при наличии печати предприятия (ст.185 ГК РФ). Отсутствие в договоре указания о том, что лицо, не являющееся руководителем, действует на основании доверенности, не влечет за собой недействительность договора. Тем не менее, при подписании договора целесообразно сделать ссылку на номер и дату выдачи доверенности.

Как правило, подписи уполномоченных на подписание договора лиц скрепляются печатями организаций, от имени которых они действуют. Однако значение печати переоценивать не стоит, тем более, что действующее законодательство не предусматривает наличия на договоре оттисков печатей как обязательное требование к его оформлению. В п.1 ст.160 ГК РФ прямо сказано, что скрепление договора печатями может быть предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (так, обязательным является скрепление печатью доверенности). Следовательно, при отсутствии такого указания в законе или в договоре скрепление договора печатями не является обязательным. Таким образом, отсутствие оттисков печатей при наличии подписей уполномоченных лиц не может и не должно рассматриваться как основание для признания договора незаключенным или недействительным.

Судебно-арбитражная практика. Завод обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с предприятия пени за просрочку оплаты товаров на основании заключенного между ними договора. Суд иск удовлетворил.

Однако Заместителем Председателя ВАС РФ был принесен протест на это решение, в котором он просил его отменить и в иске отказать, ссылаясь на отсутствие договорных отношений между сторонами.

В ходе проверки законности и обоснованности решения в порядке надзора и исследования материалов дела суд пришел к мнению, что удовлетворить протест в связи с тем, что договор между заводом и предприятием не имеет юридической силы потому, что он не заверен печатями сторон и не указан срок его действия, не представляется возможным, так как законодательством не предусмотрено обязательное заверение договора печатями и указание срока его действия (Закон, 1995. N 7).

Между тем налоговые органы нередко занимают противоположную позицию по вопросу о необходимости скрепления договоров и актов приемки-передачи товаров, работ или услуг печатями, хотя в Письме ГНИ по г. Москве от 10 февраля 1995 г. N 11-13/2072 сказано, к примеру, что "действующим порядком оформления актов за выполненные работы и услуги предусмотрено наличие подписей ... и печатей. При этом наличие печатей необходимо в случае, если это определено условиями хозяйственного договора".

Подписание договора свидетельствует о волеизъявлении сторон на его заключение, в соответствии с которым у этих сторон возникают соответствующие права, обязанности, ответственность.

Договор - документ является важнейшим доказательством в арбитражном суде в случае возникновения спора, и иногда виновная сторона, понимая, что от ответственности не уйти, выбирает весьма "оригинальный" прием защиты - она оспаривает сам факт заключения договора или наличие в нем тех или иных условий на момент подписания.

В этой связи особое значение приобретает правильное оформление текста договора, на основании чего можно рекомендовать следующее:

- подписи сторон должны быть сделаны полно и разборчиво. "Крестики" и "закорючки" на договоре в случае, если ваш контрагент оспорит свою подпись, могут повлечь за собой то, что судебная экспертиза не сможет дать однозначного ответа об авторстве подписи, и это может существенно вам помешать;

- никогда не подписывайте чистых бланков, поскольку такими "чистыми" бумагами могут воспользоваться нечестные люди в случае, если эти документы будут случайно потеряны;

- после подписания договора ни при каких обстоятельствах не отдавайте ваш подлинный экземпляр договора вашему контрагенту или иным посторонним лицам. Лучше всего снимите на ксероксе копию подлинного договора и в текущей работе пользуйтесь только ею. Подлинный экземпляр договора, во избежание возможной потери или хищения, лучше положить в сейф и использовать только в действительно необходимых случаях;

- если текст договора составляет несколько страниц, необходимо их прошить, заклеить и удостоверить подписями и печатями сторон. Некоторые предприниматели используют и другой, также эффективный способ - они подписывают каждую страницу договора. Данное обстоятельство в случае спора может оградить вас от заявлений недобросовестного партнера, что "этот лист договора он и в глаза не видел";

- может случиться так, что ваш контрагент вдруг заявит, что при подписании договора его обманули, ввели в заблуждение, "подсунули" для подписания не тот экземпляр договора и т.д.

Поэтому можно рекомендовать вам сохранять проекты договора с собственноручными исправлениями, замечаниями и вставками другой стороны. Такой документ в арбитражном суде может служить доказательством того, что ваш контрагент при заключении сделки вовсе ни в чем не заблуждался, а действовал разумно и обдуманно.

Совершенно недопустимы в договоре "размытые" фразы и разночтения. В отношении последних необходимо сказать, что в случае, если в тексте договора присутствуют разные положения по одному и тому же условию, при прочих равных условиях считается, что между сторонами не было достигнуто соглашения по этому условию договора.

2.5. Экономико-налоговый комментарий

На многих предприятиях каждый договор, до того как он будет подписан, визируется соответствующими должностными лицами, и в том числе главным бухгалтером. Необходимо отметить позитивность данной практики, поскольку она позволяет, во-первых, исправить бухгалтерские и налоговые неточности в проекте договора, а во-вторых, еще до подписания договора бухгалтерская служба предприятия уже знает о его существовании. Последний фактор также немаловажен, так как зачастую информацию о заключенных договорах бухгалтерия получает после их исполнения, что неблагоприятно сказывается на своевременности и достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

При проведении экспертизы проекта договора бухгалтеру необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- кто является стороной по договору;

- в рамках какого вида деятельности будет осуществляться его исполнение;

- предмет договора (купля-продажа, услуги, подряд и т.д.);

- как определены даты совершения операций;

- определение цены по договору;

- если цена договора выражена в иностранной валюте или условных единицах, то порядок (курс, дата, т.п.) пересчета договорных обязательств в рубли;

- наличие налоговых оговорок;

- какие меры ответственности предусмотрены договором.

2.5.1. Сторона в договоре

Определение статуса вашего контрагента по договору имеет важное значение, поскольку влияет на правильную организацию налогового и бухгалтерского учета.

Из текста договора должно ясно следовать, кто является стороной в договоре: юридическое лицо, обособленное подразделение предприятия, просто гражданин либо гражданин-предприниматель, иностранная организация и т.д.

По статусу контрагента можно определить два налоговых момента:

- является ли субъект плательщиком НДС;

- возникает ли необходимость по удержанию соответствующих налогов (НДС, налоги на доходы) у источника выплаты.

В настоящее время в общем случае НДС самостоятельно уплачивают организации (юридические лица, включая их обособленные подразделения, как российские, так и иностранные) и индивидуальные предприниматели (в том числе частные нотариусы, охранники и детективы).

Не уплачивают НДС все физические лица, а в соответствующих случаях также организации и индивидуальные предприниматели, в частности: использующие соответствующие освобождения от налогообложения НДС некоторых хозяйственных операций согласно ст.146 и ст.149 Налогового кодекса РФ, либо освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС согласно ст.145 НК РФ, либо перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности согласно гл.26.3 Налогового кодекса РФ "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (только в отношении этих видов деятельности), либо перешедшие на упрощенную систему налогообложения согласно гл.26.2 Налогового кодекса РФ "Упрощенная система налогообложения".

Следует отметить, что согласно п.5 ст.173 Налогового кодекса РФ лица, не обязанные уплачивать НДС в общем порядке, все же становятся плательщиками этого налога в случае, если они выписали своим покупателям товаров (работ, услуг) счет-фактуру с НДС.

Исходя из этого, можно провести экономический анализ планируемой сделки. Так, если за одну и ту же сумму покупать материалы у плательщика НДС и у неплательщика, то можно достичь разных результатов: либо увеличить себестоимость продукции, либо возвратить сумму уплаченного НДС из бюджета.

Покупатель в разных ситуациях получит следующие результаты:

     
   ————————————————————————T————————————————————————————————————————¬
   |   Покупатель          |                Продавец                |
   |                       +———————————————————T————————————————————+
   |                       |    Продавец —     |     Продавец —     |
   |                       |  плательщик НДС   |  неплательщик НДС  |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |                  Покупатель — плательщик НДС                   |
   +———————————————————————T———————————————————T————————————————————+
   |Договорная цена        | 118 у. е. (в том  |      118 у. е.     |
   |ТМЦ:                   |числе НДС 20 у. е.)|                    |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |Отнесено на            |     100 у. е.     |      118 у. е.     |
   |себестоимость          |                   |                    |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |Возмещено из           |      18 у. е.     |        —           |
   |бюджета                |                   |                    |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |                 Покупатель — неплательщик НДС                  |
   +———————————————————————T———————————————————T————————————————————+
   |Договорная цена ТМЦ:   |  118 у. е. (в том |      118 у. е.     |
   |                       |числе НДС 20 у. е.)|                    |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |Отнесено на            |     118 у. е.     |      118 у. е.     |
   |себестоимость          |                   |                    |
   +———————————————————————+———————————————————+————————————————————+
   |Возмещено из бюджета   |       —           |        —           |
   L———————————————————————+———————————————————+—————————————————————
   

Как правило, предприятию - плательщику НДС нецелесообразно увеличивать себестоимость за счет лишения возможности на возмещение сумм НДС уплаченных из бюджета. Поэтому при анализе проекта договора бухгалтер может предложить не заключать данную сделку ввиду ее экономической необоснованности или предложить скорректировать договорную цену товара.

В отношениях между сторонами по договору налоговое законодательство предусматривает три случая удержания налога у источника выплаты (налогового агента):

- удержание налога на доходы с физических лиц;

- удержание налога на прибыль с иностранных организаций, получающих доходы от источника в РФ, не связанные с деятельностью постоянного представительства иностранной организации;

- удержание НДС с иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах, при приобретении у них товаров (работ, услуг), а также с суммы уплачиваемой арендной платы при аренде федерального, муниципального имущества и имущества субъектов РФ (удержание НДС производится в том числе и налоговыми агентами, которые освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по ст.145 Налогового кодекса РФ).

При удержании налога на доходы физических лиц необходимо учитывать следующие особенности.

Согласно ст.227 Налогового кодекса РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает налог с доходов индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой, при условии предъявления ими свидетельства о государственной регистрации либо иного документа, свидетельствующего о том, что данное лицо стоит на налоговом учете. При этом необходимо учитывать, что налог на доходы физических лиц не удерживается только по тому виду деятельности, доходы от которого непосредственно контролируются налоговыми органами.

Исходя из данного требования, бухгалтер должен установить, приложена ли копия соответствующего свидетельства о государственной регистрации предпринимателя к проекту договора.

Согласно ст.228 НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает налог с доходов физических лиц в отношении отдельных видов доходов, перечисленных в п.1 ст.228 НК РФ. В частности, при приобретении у физических лиц имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, предприятия не должны удерживать с выплачиваемых этому лицу денежных сумм налог на доходы.

Согласно ст.207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами РФ (т.е. находящихся на территории РФ менее 183 дней в календарном году, в том числе граждане государств - участников СНГ).

При этом согласно п.3 ст.224 НК РФ налоговая ставка в отношении любых видов доходов (кроме доходов, не подлежащих налогообложению согласно ст.217 НК РФ), получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, устанавливается в размере 30% (в том числе по доходам, которые подлежат налогообложению у российских граждан по ставке 35%, а также по доходам в виде дивидендов, облагаемых у российских граждан по ставке 6%). Кроме того, указанные лица не имеют права на получение предусмотренных НК РФ налоговых вычетов (ни стандартных, ни социальных, ни имущественных, ни профессиональных). Так, например, если гражданин, не имеющий постоянного места жительства в РФ, продает какие-либо товары, то с него необходимо удержать налог на доходы по ставке 30%.

Следовательно, если у бухгалтера возникают сомнения относительно статуса гражданина (например, если он иностранец), то перед подписанием договора следует уточнить его постоянное место жительства и налоговый статус. При этом необходимо иметь в виду, что в конце налогового периода (на 1 января следующего года) следует произвести уточнение налогового статуса указанного гражданина (не стал ли он на эту дату нерезидентом РФ или, напротив, перешел в разряд резидентов) с соответствующим уточнением и перерасчетом суммы налога на доходы, подлежащей удержанию с данного физического лица. Соответствующие рекомендации даны в Методических рекомендациях налоговым органам о порядке применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц", утвержденных Приказом МНС России от 29 ноября 2000 г. N БГ-3-08/415.

Налоговыми резидентами РФ на начало нового налогового периода (календарного года) считаются следующие лица:

1) граждане РФ, состоящие на регистрационном учете по месту жительства и по месту пребывания в пределах РФ;

2) иностранные граждане, получившие в органах внутренних дел разрешение на постоянное проживание или вид на жительство в РФ;

3) иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, зарегистрированные в установленном порядке по месту проживания на территории РФ и состоящие на 1 января 2001 г. в трудовых отношениях с организациями, включая филиалы и представительства иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, предусматривающие продолжительность работы в РФ в текущем календарном году свыше 183 дней.

Кроме того, согласно ст.215 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы отдельных категорий иностранных граждан (персонал представительств иностранных государств и члены их семей, сотрудники международных организаций), связанные с работой в этих представительствах или уставной деятельностью международных организаций и при условии, что законодательством иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении российских граждан.

С доходов физических лиц, не связанных с дипломатической или консульской службой или работой в представительстве иностранного государства, уставной деятельностью международных организаций, налог на доходы подлежит удержанию у источника выплаты в общеустановленном порядке.

Таким образом, при работе с указанными категориями иностранных граждан необходимо выяснить два момента: связан ли доход физического лица с деятельностью в представительстве иностранного государства или международной организации и имеется ли соответствующий международный договор РФ с данным иностранным государством.

При заключении контрактов с инофирмами необходимо разрешить вопрос об удержании налога на прибыль и НДС у источника выплаты.

Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом при каждой выплате дохода, установлены ст.310 НК РФ.

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не производятся налоговым агентом в следующих случаях:

1) когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

2) когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, ст.284 НК РФ предусмотрена нулевая налоговая ставка;

3) когда осуществляются выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о разделе продукции, если законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено освобождение таких доходов от удержания налога в РФ при их перечислении иностранным организациям;

4) когда осуществляются выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту надлежащим образом оформленного подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.

В зависимости от вида получаемого иностранной организацией дохода применяются различные налоговые ставки, предусмотренные ст.284 НК РФ.

Если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранной организации, перечисляется налоговым агентом либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

Таким образом, если возникает вопрос об удержании налога с доходов, то бухгалтеру необходимо поставить вопрос о предоставлении инопартнером соответствующего надлежащим образом оформленного уведомления. Если данный документ предоставлен не будет, то следует удержать налог у источника выплаты.

В соответствии с п.2 ст.144 НК РФ иностранные организации имеют право встать на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков НДС по месту нахождения своих постоянных представительств в РФ в порядке, предусмотренном ст.ст.83 и 84 НК РФ. Приказом МНС России от 7 апреля 2000 г. N АП-3-06/124 "Об утверждении положения об особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций" определены формы документов по постановке на учет. В этом случае иностранное предприятие самостоятельно уплачивает НДС в общем порядке.

Согласно ст.161 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве плательщиков НДС, обязаны в качестве налоговых агентов определить сумму дохода иностранного лица от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС и удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму налога. При этом согласно п.3 ст.171 НК РФ суммы налога, уплаченные в бюджет покупателями - налоговыми агентами подлежат возмещению из бюджета (вычету). Право на указанные налоговые вычеты имеют покупатели - налоговые агенты, состоящие на учете в налоговых органах и исполняющие обязанности налогоплательщика в соответствии с гл.21 Налогового кодекса РФ, и при условии, что товары (работы, услуги) были приобретены налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для целей, указанных в п.2 ст.171 НК РФ, и при их приобретении он удержал и уплатил налог из доходов продавца.

Таким образом, налоговый агент для того, чтобы не удерживать с иностранных партнеров НДС, должен потребовать представления свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в качестве плательщика НДС. В противном случае возникает обязанность по удержанию из доходов партнера и перечислению в бюджет соответствующей суммы налога за счет средств, подлежащих перечислению иностранному партнеру или другим лицам, указанным им (п.4 ст.173 НК РФ).

2.5.2. Вид деятельности по договору

Для осуществления отдельных видов деятельности законодательством предусмотрено наличие соответствующих лицензий и разрешений. В связи с этим при анализе проекта договора необходимо обращать внимание на наличие в договоре указаний на лицензии (разрешения) на совершение соответствующих видов деятельности. При наличии каких-либо сомнений следует потребовать от контрагента копию лицензии.

Отсутствие лицензии, помимо гражданско-правовых последствий (когда договор может быть признан недействительным), может повлечь за собой также неблагоприятные налоговые последствия.

Например, аудиторские услуги, связанные с проверкой достоверности бухгалтерской отчетности, относятся на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли. Однако для их оказания необходима соответствующая лицензия. Если аудиторские услуги будет оказывать фирма, не имеющая указанной лицензии, то затраты по данному договору не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.

Еще один пример касается предприятий, являющихся плательщиками акцизов. С 1 января 2003 г. вступил в силу порядок исчисления акцизов по операциям с нефтепродуктами, связанный с наличием у налогоплательщиков свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами. Согласно п.1 ст.179.1 Налогового кодекса РФ свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами (далее - свидетельства), выдаются налогоплательщикам, осуществляющим следующие виды деятельности:

производство нефтепродуктов - свидетельство на производство;

оптовую реализацию нефтепродуктов - свидетельство на оптовую реализацию;

оптово-розничную реализацию нефтепродуктов - свидетельство на оптово-розничную реализацию;

розничную реализацию нефтепродуктов - свидетельство на розничную реализацию.

Налогоплательщики, не имеющие свидетельства, не исчисляют акциз и не имеют права на налоговый вычет по акцизам. Организации, имеющие свидетельства, но работающие с партнерами, не имеющими свидетельства, обязаны уплачивать акциз в бюджет и при этом лишаются права на налоговый вычет. Вследствие этого привлекательность работы с предприятиями, не имеющими свидетельства, безусловно, падает.

2.5.3. Предмет договора

В каждом договоре должен быть определен его предмет. Если заключается договор купли-продажи, необходимо указать конкретное имущество, подлежащее передаче покупателю, если же договор на оказание услуг, то следует указать характер услуги, и т.д. В особенности это касается смешанных договоров, по которым одновременно может передаваться имущество, выполняться работы и оказываться услуги. Четкое определение предмета договора необходимо для правильной организации бухгалтерского учета передаваемых материальных ценностей, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Если из проекта договора непонятно, что именно является его предметом, то в него необходимо внести соответствующие уточнения.

Для стороны, которая является покупателем (потребителем), уточнения необходимы при определении соответствующих счетов бухгалтерского учета, по которым следует отразить данную сделку (счета 01 "Основные средства", счета 10 "Материалы", счета 20 "Основное производство" и т.д.).

Для стороны, которая является продавцом (исполнителем), уточнения необходимы для правильного списания затрат на расходы, связанные с реализацией товаров, а также для точного отражения доходов от продажи товаров, работ, услуг и т.д.

2.5.4. Дата совершения операции по договору

Исходя из текста договора можно определить дату совершения операции. Дата совершения операции в основном касается двух моментов в бухгалтерском учете:

- момент реализации имущества;

- момент совершения операции в иностранной валюте.

Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н) счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете. В соответствии с п.12 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н) выручка может быть признана в бухгалтерском учете при условии, в частности, что право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Следовательно, из договора должна быть понятна дата (момент) перехода права владения, пользования и распоряжения продукцией и риска ее случайной гибели. От этого зависит, будет ли операция отражаться первоначально по счету 45 "Товары отгруженные" либо сразу же по счету 90 "Продажи". В ситуации до 2004 г. кроме своевременного определения налоговой базы по тем налогам, которые исчисляются от объема выручки (НДС, налог на прибыль, налог с продаж), данное обстоятельство влияет и на исчисление налога на имущество организации.

Необходимо отметить, что, например, в целях исчисления НДС Налоговым кодексом РФ установлены правила определения даты реализации имущества. Так, в соответствии со ст.167 НК РФ дата реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) в зависимости от принятой налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения определяется:

- для налогоплательщиков, принявших в учетной политике для целей налогообложения дату возникновения налогового обязательства по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных документов, как день отгрузки (передачи) товара (выполнения работ, оказания услуг);

- для налогоплательщиков, принявших в учетной политике для целей налогообложения дату возникновения налогового обязательства по мере поступления денежных средств, как день оплаты товаров (работ, услуг).

ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (утв. Приказом Минфина России от 10 января 2000 г. N 2н) установлен порядок определения даты совершения операции в иностранной валюте. В некоторых случаях датой совершения операций в иностранной валюте считается дата перехода права собственности, дата фактического потребления услуги.

В отношении налога на прибыль ст.271 и ст.273 НК РФ также предусмотрено право выбора методов признания доходов для целей налогообложения: метод начисления и кассовый метод. Именно по курсу на дату признания дохода для целей налогообложения производится пересчет в рубли доходов, выраженных в иностранной валюте.

В связи с этим при анализе проекта договора необходимо обратить внимание на возможность определения указанных дат, поскольку они влияют на правильную организацию бухгалтерского и налогового учета.

2.5.5. Определение цены по договору

При анализе стоимости по договору следует обратить внимание на следующие моменты:

- установление цены на каждый вид товаров, работ, услуг;

- наличие либо отсутствие в цене НДС;

- установление цены в условных единицах.

В связи с тем что все материальные ценности, работы, услуги учитываются по разным счетам, их стоимостная оценка должна быть определена отдельно. Данное требование согласовывается с требованием об отдельном определении имущества и обязательств, составляющих предмет договора.

В соответствии с п.1 ст.168 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) предприятиями производится по ценам (тарифам), увеличенным на сумму НДС.

Из этого следует, что порядок формирования цены регулируется не только нормами гражданского права, но и налоговым законодательством. Таким образом, конечная цена на товар имеет две составляющие:

Цена товара = (Цена без НДС) + НДС.

Если товары (работы, услуги) подлежат обложению НДС, то указанную оговорку можно сделать двумя равнозначными способами:

236 у. е. "с учетом НДС";

200 у. е. "без учета НДС".

В обоих случаях покупатель обязан будет заплатить вам сумму в размере 236 у. е., в том числе НДС 36 у. е.

В том случае, когда операции по реализации товаров (работ, услуг) освобождены от НДС, необходимо указать, что данный товар (работа, услуга) освобожден от налогообложения по НДС любым способом, например:

300 у. е. "Без налога (НДС)" либо

300 у. е. "НДС не предусмотрен" и др.

При этом необходимо учитывать, что первый вариант ("Без налога (НДС)") закреплен в п.5 ст.168 НК РФ в качестве типовой надписи в расчетных документах, которые составляются по не облагаемым НДС товарам (работам, услугам).

Вместе с тем, если все же ваш контрагент по договору поставки (по причине неясного составления договорных документов) не доплатил сумму НДС, то указанную часть цены можно попытаться взыскать по суду.

При этом необходимо учитывать, что исковым требованием будет являться требование о взыскании недоплаченной суммы цены по договору в размере суммы НДС (поскольку сумма НДС, как было рассмотрено в начале настоящей главы, является составной частью цены товара). Требование о взыскании суммы НДС в данном случае не подходит, поскольку налоги могут взыскиваться только налоговыми органами.

Судебно-арбитражная практика. Подобное дело о взыскании недоплаты по договору в размере суммы НДС было предметом рассмотрения ВАС РФ. Так, Президиум ВАС РФ в п.9 Информационного письма от 10 декабря 1996 г. N 9 "Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную стоимость" указал, что "продавцом товаров (работ, услуг) могут быть взысканы с покупателя не уплаченные при расчетах за реализованный товар суммы, составляющие НДС".

При рассмотрении дела арбитражный суд исходил из следующего. В силу ст.454 ГК РФ продавец и покупатель самостоятельно определяют цену реализуемой вещи. Однако в силу Закона РФ "О налоге на добавленную стоимость" согласованная сторонами цена подлежит увеличению на сумму НДС.

В рассматриваемом договоре при указании цены продукции стороны не сделали оговорку о включении НДС в соответствующую сумму. При таких обстоятельствах у покупателя не было оснований в ходе осуществления расчетов за реализованную продукцию отказываться от уплаты суммы, составляющей НДС (п.9 Информационного письма от 10 декабря 1996 г. N 9 "Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную стоимость" // Вестник ВАС, 1997. N 3).

В соответствии со ст.317 ГК РФ стороны по договору могут предусматривать, что денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. При этом подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или договором.

Так, на практике очень распространено указание цены в долларах США или в евро при оплате по соответствующему курсу в рублях. При этом в бухгалтерском учете возникает дополнительная обязанность по учету суммовых разниц (не путать с курсовыми). Суммовая разница возникает в ситуации, когда существует рублевая, а не валютная задолженность. Вместе с тем она возникает также в результате изменения курса иностранной валюты или условной единицы.

Таким образом, при анализе проекта договора бухгалтеру необходимо определить целесообразность определения цены в условных единицах (поскольку это вызывает дополнительные трудности с бухгалтерским и налоговым учетом). В случае когда такое определение цены необходимо, следует заранее разработать методику бухгалтерского учета и налогообложения.

Судебно-арбитражная практика: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 октября 2002 г. N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ"

1. При разрешении вопроса о том, в какой валюте должны быть указаны в судебном акте подлежащие взысканию денежные суммы, арбитражным судам на основании ст.ст.140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) необходимо определять валюту, в которой денежное обязательство выражено (валюту долга), и валюту, в которой это денежное обязательство должно быть оплачено (валюту платежа).

2. В соответствии с п.1 ст.317 ГК РФ денежное обязательство должно быть выражено в рублях.

Вместе с тем п.2 ст.140 и п.3 ст.317 ГК РФ допускают использование на территории Российской Федерации иностранной валюты в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом, или в установленном законом порядке. Поэтому в случае, когда на территории Российской Федерации допускается использование иностранной валюты в качестве средства платежа по денежному обязательству, последнее может быть выражено в иностранной валюте.

3. В соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.).

В случае когда в договоре денежное обязательство выражено в иностранной валюте без указания о его оплате в рублях, суду следует рассматривать такое договорное условие как предусмотренное п.2 ст.317 ГК РФ, если только при толковании договора в соответствии с правилами ст.431 ГК РФ суд не придет к иному выводу.

Если договором предусмотрено, что денежное обязательство выражается и оплачивается в иностранной валюте, однако в силу правил валютного законодательства данное обязательство не может быть исполнено в иностранной валюте, то такое договорное условие суду также следует рассматривать как предусмотренное п.2 ст.317 ГК РФ, если только при толковании договора в соответствии с правилами ст.431 ГК РФ суд не придет к иному выводу.

Признание судом недействительным условия договора, в котором денежное обязательство выражено в иностранной валюте, не влечет признания недействительным договора, если можно предположить, что договор был бы заключен и без этого условия (ст.180 ГК РФ).

4. Арбитражный суд выносит решение об удовлетворении требования о взыскании денежных средств в иностранной валюте, если будет установлено, что в соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент вынесения решения, денежное обязательство может быть исполнено в этой валюте (ст.140 и п.п.1 и 3 ст.317 ГК РФ). Взыскиваемые суммы указываются арбитражным судом в резолютивной части решения в иностранной валюте в соответствии с правилами п.1 ст.128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

5. Если сторона ссылается на то, что денежное обязательство может быть оплачено в иностранной валюте в силу разрешения Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), то в соответствии со ст.53 АПК РФ эта сторона обязана доказать, что такое разрешение было выдано.

6. При рассмотрении жалоб на действия судебных приставов - исполнителей арбитражным судам следует учитывать, что исполнительный лист о взыскании денежных сумм в иностранной валюте, выданный на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда, может быть направлен взыскателем в банк или иное кредитное учреждение, где должник имеет счет в указанной иностранной валюте, либо передан взыскателем судебному приставу - исполнителю для направления в такой банк (кредитное учреждение).

При отсутствии у должника банковских счетов в указанной иностранной валюте или денежных средств на этих счетах исполнение решения арбитражного суда производится судебными приставами - исполнителями в соответствии с правилами Федерального закона "Об исполнительном производстве" в рублях за счет любого иного имущества должника (включая денежные средства в рублях и иной иностранной валюте) исходя из официального курса взыскиваемой иностранной валюты на день фактического исполнения (платежа) (п.2 ст.317 ГК РФ).

7. При применении п.2 ст.317 ГК РФ арбитражным судам следует учитывать, что условие об оплате денежного обязательства в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, может быть установлено законом или соглашением сторон не только в отношении договорных, но и в отношении внедоговорных обязательств.

8. В тех случаях, когда на сумму денежного обязательства, выраженного в соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) или иные проценты в размере ставки банковского процента, такая ставка определяется в порядке, предусмотренном п.52 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В качестве одного из возможных официальных источников информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора, судам следует рассматривать "Вестник Банка России", в котором публикуются средние по России ставки по таким краткосрочным кредитам.

9. Законные или договорные проценты на сумму денежного обязательства, выраженного в соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ, начисляются на сумму в иностранной валюте (условных денежных единицах), выражаются в этой валюте (единицах) и взыскиваются в рублях по правилам п.2 ст.317 ГК РФ.

Аналогичные правила применяются судом при начислении и взыскании неустойки по денежному обязательству, выраженному в соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ.

10. Если согласно закону или договору курс для пересчета иностранной валюты в рубли должен определяться на дату вынесения решения или на более раннюю дату, суд самостоятельно осуществляет пересчет иностранной валюты в рубли и указывает в резолютивной части решения сумму основного долга в рублях. Если проценты и (или) неустойка на взыскиваемую сумму начисляются лишь до даты вынесения решения, суд также самостоятельно пересчитывает в рубли сумму процентов (неустойки), выраженную в иностранной валюте, и указывает в резолютивной части решения взыскиваемые суммы в рублях.

11. При удовлетворении судом требований о взыскании денежных сумм, которые в соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, в резолютивной части судебного акта должны содержаться:

- указание об оплате взыскиваемых сумм в рублях и размер сумм в иностранной валюте (условных денежных единицах) с точным наименованием этой валюты (единицы);

- ставка процентов и (или) размер неустойки, начисляемых на эту сумму; дата, начиная с которой производится их начисление, и день, по какой они должны начисляться;

- точное наименование органа (юридического лица), устанавливающего курс, на основании которого должен осуществляться пересчет иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли;

- указание момента, на который должен определяться курс для пересчета иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли.

12. Определяя курс и дату пересчета, суд указывает курс и дату, установленные законом или соглашением сторон.

При этом суду следует иметь в виду, что стороны вправе в соглашении установить собственный курс пересчета иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли или установить порядок определения такого курса.

13. Если законом или соглашением сторон курс и дата пересчета не установлены, суд в соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ указывает, что пересчет осуществляется по официальному курсу на дату фактического платежа.

Для иностранных валют и условных денежных единиц, котируемых Банком России, под официальным курсом понимается курс этих валют (единиц) к рублю, устанавливаемый Банком России на основании ст.52 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Если Банк России не устанавливает курс иностранной валюты (условной денежной единицы) к рублю, арбитражный суд использует для пересчета предоставленные сторонами данные о курсе этой валюты (единицы), устанавливаемом уполномоченным органом (банком) соответствующего государства или международной организацией к одной из иностранных валют или условных денежных единиц, котируемых Банком России.

14. В случае если денежное обязательство выражено в иностранной валюте или условных денежных единицах, котируемых Банком России, однако должно быть оплачено в рублях не по курсу Банка России, а по иному подлежащему определению курсу, и при этом в отношении существования такого курса и (или) порядка определения его размера не будет представлено достаточных доказательств, суду следует применять курс Банка России.

В случае если денежное обязательство выражено в иностранной валюте или условных денежных единицах, не котируемых Банком России, и подлежит оплате в рублях по курсу, в отношении существования которого и (или) порядка определения его размера не будет представлено достаточных доказательств, арбитражный суд использует для пересчета предоставленные сторонами данные о курсе этой валюты (единицы), устанавливаемом уполномоченным органом (банком) соответствующего государства или международной организацией к одной из иностранных валют или условных денежных единиц, котируемых Банком России.

15. В соответствии с ч.1 ст.198 АПК РФ исполнительный лист является основанием для принудительного списания сумм со счета должника и перечисления их на счет взыскателя. Поэтому, если согласно исполнительному листу пересчет в рубли взыскиваемой денежной суммы, выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, должен осуществляться по курсу, устанавливаемому Банком России, либо по курсу банка, осуществляющего списание, банк самостоятельно осуществляет такой пересчет и перечисляет рублевый эквивалент на счет взыскателя.

16. Согласно Закону Российской Федерации "О государственной пошлине" ставка государственной пошлины устанавливается в рублях и ее уплата также производится в рублях. При взыскании в судебном порядке долга в иностранной валюте либо выраженного в иностранной валюте или условных денежных единицах по правилам п.2 ст.317 ГК РФ, а равно начисленных неустойки и (или) процентов цена иска определяется судом в рублях в соответствии с правилами п.2 ст.317 ГК РФ на день подачи искового заявления.

Изменение курса иностранной валюты или условных денежных единиц по отношению к рублю в период рассмотрения спора не влияет на размер государственной пошлины.

В случае увеличения истцом в ходе судебного разбирательства размера исковых требований, заявленных в иностранной валюте либо выраженных в иностранной валюте или условных денежных единицах по правилам п.2 ст.317 ГК РФ, в резолютивной части решения арбитражный суд указывает размер государственной пошлины, подлежащей уплате, исходя из курса этой валюты (единицы) к рублю на дату вынесения решения.

2.5.6. Наличие налоговых оговорок

Включать в договоры и контракты налоговые оговорки, в соответствии с которыми предприятие берет на себя обязательство нести расходы по уплате налога за других плательщиков, действующим законодательством не предусмотрено.

Данное положение означает, что предприятие не вправе за счет собственных средств уплачивать налоги за других лиц. Такие формулировки договора, как:

- Сторона-1 обязуется за Сторону-2 уплатить налог на прибыль, полученный последней в связи с исполнением данного договора;

- Сторона-1 перечисляет Стороне-2 за выполненную работу чистую прибыль, оставшуюся после уплаты в бюджет всех налогов и обязательных платежей, и подобные им являются недействительными.

Все полученные в денежном выражении суммы Стороной-2 будут являться ее доходом, подлежащим налогообложению в общем порядке. Поэтому считаем, что включение в договор оговорки о том, что предприятие получает от контрагента чистую прибыль, не имеет никакой юридической силы.

Вместе с тем согласно ст.26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя, если иное прямо не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. При этом полномочия представителя должны быть документально подтверждены. Тем не менее, и в этом случае, все причитающиеся к получению договорные суммы, учитываемые при исчислении налогов, будут являться доходом Стороны-2 (бухгалтерская и налоговая отчетность должна предоставляться Стороной-2, даже если фактическое перечисление налога произведено в расчетного счета Стороны-1 как уполномоченного представителя Стороны-2 в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах).

2.5.7. Меры ответственности по договору

При определении мер ответственности по договору следует учитывать мнение Минфина России, в соответствии с которым организации обязаны исчислять НДС с сумм полученных штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных договоров. При этом следует отметить требование пп.2 п.1 ст.162 НК РФ, где установлено, что налоговая база по НДС определяется, в частности, с учетом сумм, полученных за реализованные товары (работы, услуги) в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

По нашему мнению, данная позиция Минфина России не бесспорна и основана на старой практике, сложившейся до принятия части второй НК РФ.

Тем не менее, даже если принять во внимание мнение Минфина России, при налогообложении сумм полученных штрафов необходимо учитывать следующие четыре момента.

1. Налогообложению подлежат только суммы штрафов, пени, неустоек, получение которых регулируется нормами гражданского законодательства.

Это штрафы по договорам поставки, выполнения работ, оказания услуг. Поскольку доходы от сдачи имущества в аренду подвергаются налогообложению, штрафы, полученные по этим договорам, также подлежат обложению НДС. Что касается сумм штрафов, уплата которых регулируется иными нормами права (экологическим законодательством и т.д.), то они не подлежат обложению НДС. Так, в соответствии с Письмом Минфина России от 9 апреля 1997 г. N 04-03-11 штрафы за превышение норматива сброса сточных вод в систему канализации НДС не облагаются, поскольку они не относятся к штрафам, получаемым за нарушение обязательств, предусмотренных договорами поставки товаров (работ, услуг).

2. Налогообложению подлежат только те суммы штрафов, пеней, неустоек, которые получены по налогооблагаемым договорам поставки товаров (работ, услуг).

Иными словами, если сам товар (работы, услуги) не подлежит налогообложению (льготируется), то и полученные по таким договорам суммы штрафов не облагаются НДС.

3. Суммы штрафов подлежат налогообложению по той же ставке, по которой подлежит налогообложению товар, полученный по этому же договору поставки.

4. Сумму НДС нельзя взыскивать "сверх" суммы штрафа.

Данное правило касается непосредственного механизма взыскания сумм штрафов. На практике многие предприятия требуют со своих контрагентов уплатить, помимо суммы штрафа, установленную в договоре сумму НДС. Однако для данного требования нет никаких правовых оснований. Согласно договору, взысканию подлежит только та сумма штрафов, которая установлена в договоре. Статья 168 Налогового кодекса РФ требует увеличения на сумму НДС только цены товара (работы, услуги). Увеличение на сумму НДС штрафов не предусмотрено.

Таким образом, для того чтобы штрафы, пени, неустойки не потеряли своего основного назначения (покрытия неблагоприятных последствий в случае нарушения обязательства по договору), их размер необходимо определять с учетом последующей обязанности по уплате НДС непосредственно в договоре.

Например, если предприятие определило, что для покрытия неблагоприятных последствий от неисполнения договора поставки ему потребуется сумма 100 у. е., то в договоре необходимо закрепить сумму штрафа в размере 118 у. е. В этих условиях 18 у. е. будет уплачено в бюджет, а 100 у. е. останется для покрытия убытков.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Порядок исполнения обязательств каждой стороной по договору подчиняется определенным нормативным правилам.

Как показывает практика делового оборота, исполнение договора не всегда сводится к совершению одного (разового) действия, как это происходит, например, при купле-продаже товаров в магазине. В большинстве случаев исполнение представляет собой процесс, т.е. определенную систему последовательно совершаемых действий. В рассматриваемом процессе выделяются две основные части:

- материальная стадия исполнения договора;

- технико-юридическая стадия исполнения договора.

3.1. Материальная стадия исполнения договора

Как правило, стадия включает два взаимных действия - представление исполненного одной стороной и принятие предмета исполнения другой стороной.

Порядок исполнения обязательств строго подчинен требованиям, которые содержатся в действующем законодательстве.

Срок исполнения договора

Если договор предусматривает или позволяет определить день его исполнения, то обязательство подлежит исполнению в этот день. Если договор предусматривает или позволяет определить период времени, в течение которого обязательство подлежит исполнению, то обязательство должно быть исполнено в любой момент данного периода. По общему правилу, сторона не может исполнить обязательство досрочно. Однако досрочное исполнение обязательств допускается, если такое право предусмотрено для сторон договором, когда есть согласие другой стороны, либо оно вытекает из сущности обязательства, обычаев делового оборота.

В противном случае другая сторона может отказаться от принятия к исполнению обязательства или принять к исполнению и взыскать с другой стороны убытки, которые были вызваны несвоевременным исполнением.

Очень часто в договоре стороны не устанавливают сроков исполнения обязательств или формулируют это важнейшее условие так нечетко, что определить его просто невозможно. В этом случае обязанность стороны должна быть исполнена в разумный срок. "Разумность" или "неразумность" срока в случае спора будет определять суд. Кроме того, нарушение сроков исполнения договора может служить основанием для расторжения договора.

Судебно-арбитражная практика. Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ и превышение сметной стоимости строительства может служить основанием для расторжения договора.

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к акционерному обществу открытого типа о расторжении договора подряда на строительство жилого дома вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств.

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои доводы возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием строительства вследствие инфляции.

Согласно п.1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии со сметой, определяющей цену работы. Если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%, подрядчик вправе требовать ее пересмотра (п.3 ст.744 ГК РФ).

Что касается сроков продления строительных работ, то они могут быть изменены только по соглашению сторон.

Между тем подрядчик в установленном порядке условия о повышении стоимости строительных работ и продлении срока их завершения с заказчиком не согласовал.

При таких обстоятельствах арбитражный суд обоснованно признал допущенные подрядчиком нарушения существенными и, руководствуясь ст.450 ГК РФ, принял решение о расторжении договора (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС, 1997. N 7).

Место исполнения

Если место исполнения обязательства договором не определено, по общему правилу, оно должно быть исполнено по месту нахождения той стороны, которая принимает исполнение обязательства.

Судебно-арбитражная практика. Согласно п.2 ст.54 ГК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное.

Порядок регистрации юридических лиц, в том числе порядок определения места регистрации, должен быть установлен законом о регистрации юридических лиц (п.1 ст.51 ГК РФ). При этом следует учитывать, что в соответствии со ст.8 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до введения в действие Закона о регистрации юридических лиц применяется действующий порядок. При разрешении споров следует исходить из того, что местом нахождения юридического лица является место нахождения его органов (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Но из этого правила есть некоторые исключения:

- объект недвижимости передается по своему месту нахождения;

- обязательство передать товар, предусматривающее его перевозку, исполняется в месте сдачи товара первому перевозчику;

- обязательство предпринимателя передать товар в месте изготовления или хранения товара исполняется, если это место было известно стороне, приобретающей товар.

Цена договора

В соответствии со ст.424 ГК РФ возмездный договор оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Кроме того, в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

Изменение цены договора после его заключения допускается лишь в случаях и на условиях, предусмотренных договором. В тех случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Судебно-арбитражная практика. Изменение цены, предусмотренной договором, допускается в случаях и на условиях, установленных законодательством или договором.

Арбитражный суд, рассмотрев исковое заявление леспромхоза (поставщика) об изменении цены на пиломатериалы, установленной сторонами в договоре поставки, признал требования заявителя правомерными и внес в договор соответствующие изменения.

Свое обращение в арбитражный суд леспромхоз обосновал увеличением таксовой цены на поставляемую продукцию.

Между тем повышенный коэффициент к таксам на древесину был установлен прейскурантом, введенным в действие до заключения сторонами договора поставки.

Поставщик, руководствуясь ст.16 Закона Российской Федерации "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (в настоящее время п.1 ст.424 ГК РФ), дал согласие на отпуск пиломатериалов по договорным ценам без применения повышающего коэффициента путем предварительной оплаты всей продукции сразу же после заключения договора. Покупатель свои обязательства по оплате пиломатериалов выполнил.

В соответствии со ст.65 Основ гражданского законодательства (в настоящее время п.2 ст.424 ГК РФ) изменение цены договора после его заключения допускается лишь в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В период действия договора цены на пиломатериалы в централизованном порядке не изменялись. Возможность изменения цены договора после его заключения стороны не установили.

Поскольку основания для изменения установленной договором цены на пиломатериалы отсутствовали, кассационная коллегия арбитражного суда решение по делу отменила и в удовлетворении исковых требований поставщика отказала.

В другом случае в арбитражный суд обратился завод резиновых технических изделий (поставщик) с иском о взыскании с авторемонтного завода (покупатель) стоимости манжет, от оплаты которых последний частично отказался.

Согласно договору указанные изделия подлежали поставке по установленной сторонами цене.

В связи с происшедшим в ходе выполнения договора удорожанием сырья, энергии, услуг и транспортных тарифов поставщик направил покупателю письмо, в котором сообщил об увеличении стоимости манжет, и, не дожидаясь ответа, произвел их отгрузку.

Покупатель свой отказ от оплаты продукции по новой цене мотивировал тем, что согласованная сторонами при заключении договора цена не была изменена.

Так как в заключенном договоре не были предусмотрены случаи и условия изменения цены на изделия, а законом поставщику не предоставлено право на одностороннее изменение договора в связи с упомянутыми причинами, арбитражный суд обоснованно отказал поставщику в удовлетворении исковых требований (п.3 Приложения к Письму ВАС РФ от 20 марта 1995 г. N С1-7/ОП-159 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с установлением и применением цен").

Судебно-арбитражная практика. Неполучение ответа от покупателя на предложение поставщика об изменении цены не освобождает последнего от обязанности выполнения договора.

Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была поставить покупателю по договору пиломатериалы по согласованной сторонами цене. После заключения договора поставщик направил покупателю телеграмму об изменении цены в сторону ее повышения. Поскольку на телеграмму покупатель не ответил, поставщик прекратил поставку пиломатериалов.

Между тем неполучение ответа на предложение поставщика об изменении условий договора о цене не может служить основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору.

С иском об изменении установленной договором цены поставщик в арбитражный суд не обращался. Поэтому он обязан был выполнить принятые по договору обязательства (п.4 Приложения к Письму ВАС РФ от 20 марта 1995 г. N С1-7/ОП-159 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с установлением и применением цен").

Судебно-арбитражная практика. При оплате покупателем товара по согласованной сторонами цене поставщик обязан отпустить покупателю предусмотренное договором количество товара исходя из этой цены.

На основании заключенного договора поставки завод-изготовитель должен был отпустить товариществу с ограниченной ответственностью определенное количество товара по согласованной цене. Договором предусматривалось, что отпуск товара производится заводом после оплаты покупателем его стоимости.

Покупатель своевременно перечислил заводу стоимость товара исходя из согласованной цены. Однако завод отпустил товар в меньшем количестве, чем установлено договором, объясняя это тем, что после заключения договора произошло удорожание товара и количество отпущенного товара соответствует сумме, перечисленной покупателем.

Арбитражный суд удовлетворил требования покупателя о взыскании денежной суммы, составляющей разницу между стоимостью товара, подлежащего отпуску и фактически полученного. Суд исходил из того, что согласованная сторонами цена не была ими изменена, а поэтому завод не вправе в одностороннем порядке применять другую, не согласованную с покупателем цену, и отказывать в отпуске части товара, которая, по его мнению, не была оплачена по новой цене (п.5 Приложения к Письму ВАС РФ от 20 марта 1995 г. N С1-7/ОП-159 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с установлением и применением цен").

Судебно-арбитражная практика. Если заключение договора для сторон является обязательным, арбитражный суд рассматривает по существу спор по цене и в том случае, когда она определяется соглашением сторон.

При заключении договора на поставку продукции для федеральных нужд у поставщика и покупателя возникли разногласия по цене, которая согласно законодательству определялась соглашением сторон.

Арбитражный суд, на разрешение которого были переданы эти разногласия, предложил сторонам согласовать их. Поскольку стороны не пришли к соглашению о цене на подлежащую поставке продукцию, арбитражный суд признал договор незаключенным, а возникшие разногласия по цене - неподведомственными арбитражному суду.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Цена по договору поставки является существенным условием.

Однако в данном случае договор подлежал заключению в обязательном порядке. Поэтому в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации все разногласия, возникшие при заключении такого договора, в том числе и разногласия по цене, подлежали рассмотрению арбитражным судом по существу.

При этом арбитражный суд вправе при необходимости использовать методику определения цен, утвержденную Минэкономики России, и исходя из ст.46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации получить заключение от органов ценообразования.

Арбитражными судами подлежат рассмотрению по существу также споры, возникшие при заключении договора:

- по вопросу применения при расчетах регулируемой или договорной цены,

- по цене с предприятиями, допустившими нарушения антимонопольного законодательства, к которым применены в установленном порядке меры воздействия (п.6 Приложения к Письму ВАС РФ от 20 марта 1995 г. N С1-7/ОП-159 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с установлением и применением цен").

Судебно-арбитражная практика. При разрешении спора, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением возмездного договора, необходимо учитывать, что в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п.3 ст.424 ГК). При этом наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При разногласиях по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Способ исполнения договора

Способ исполнения - это предусмотренный договором порядок действия сторон в процессе исполнения. По общему правилу обязательство должно быть исполнено целиком один раз, если соглашением сторон не предусмотрено исполнение обязательства по частям. Взаимные обязанности сторон по договору должны исполняться одновременно, если опять же иное не вытекает из соглашения. Поэтому сторонам при заключении договора необходимо строго и точно предусмотреть, как будут исполняться их обязательства.

3.2. Технико-юридическая стадия исполнения договора

Суть данной стадии заключается в проверке исполненного одной из сторон обязательства по количеству и качеству, а также в документальном подтверждении факта исполнения.

Лицо, принимающее исполнение, обязано представить другой стороне соответствующий документ. Необходимо помнить, что только исполнение обязательства прекращает его действие для обязанной стороны. Кроме того, пока у обязанной стороны нет подтверждения о том, что ее обязательства исполнены, в юридическом смысле она продолжает оставаться должником, даже если фактически свои обязательства и выполнила.

Иными словами, любое ваше исполнение обязательства должно быть документально оформлено. В противном случае считается, что своих обязательств вы не исполнили. Документальным подтверждением исполнения обязательств могут быть:

- акт сдачи-приемки товаров (работ, услуг);

- платежное поручение, заверенное учреждением банка, о произведенной оплате товаров (работ, услуг);

- квитанция от транспортной организации об отгрузке товара в адрес грузополучателя;

- квитанция о сдаче-приемке товара на склад продавца;

- расписка получателя;

- иные документы и свидетельства.

В этой связи необходимо сказать, что составление и оформление документов о приемке-сдаче товаров (работ, услуг) имеют большое юридическое значение.

Приемка продукции, товаров по количеству производится по таким сопроводительным документам, как счет-фактура, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, накладные и т.д. При приемке продукции (товаров) от предприятий получатель обязан проверить обеспеченность сохранности груза при перевозке (исправность пломб и тары, наличие маркировки и т.д.).

При обнаружении недостачи продукции (товара) получатель должен приостановить дальнейшую приемку и вызвать для участия в продолжении приемки и составлении акта представителя одногороднего отправителя. Представитель иногороднего поставщика вызывается в случаях, предусмотренных специальными правилами либо договором.

Составление акта о недостаче - при неявке представителя отправителя либо когда вызов представителя является необязательным производится с участием незаинтересованного предприятия или представителя общественности предприятия-получателя. В одностороннем порядке акт составляется предприятием-получателем в том случае, если отправитель согласен на одностороннюю приемку продукции (товара).

Приемка продукции, товаров по качеству производится по сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставленной продукции (товаров) - технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.д. Акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение пяти дней после обнаружения недостатков, но не позднее четырех месяцев со дня поступления продукции (товаров) на склад покупателя.

Участие представителя поставщика в составлении акта о качественных недостатках регламентируется аналогично его участию в составлении акта недостачи по количеству с некоторыми дополнениями.

Акт приемки продукции (товаров) по количеству и качеству является основанием для предъявления поставщику соответствующей претензии. Нарушение правил приемки влечет за собой отказ в возмещении стоимости недостающей продукции.

ГЛАВА 4. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общие положения (гражданско-правовой аспект)

Недействительность сделок (договоров) означает, что действие, совершенное в форме сделки, не влечет за собой правовых последствий, на достижение которых оно было направлено при ее заключении.

В соответствии с п.2 ст.167 ГК РФ при недействительности договора каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах. Это общие последствия, которые чаще всего применяются при недействительности договора, однако законом могут быть предусмотрены и другие последствия.

Как правило, недействительность сделки определяется судом на основании требований заинтересованных лиц (например, стороны в договоре), на основании требований государственных органов, которым предоставлено такое право, а также по инициативе самого суда.

Основания, по которым сделки считаются недействительными, установлены ГК РФ. Эти основания являются исчерпывающими, т.е. других оснований для определения недействительности договоров не существует. В данном разделе мы рассмотрим только те основания, которые чаще всего встречаются в хозяйственной деятельности.

Вместе с тем необходимо помнить, что при заключении договора необходимо обращать особое внимание на возраст лица, с которым вы заключаете договор, и на его дееспособность, так как в соответствии с законодательством могут быть признаны недействительными сделки (договоры), заключенные с гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст.171 ГК РФ), заключенные с несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст.172 ГК РФ), заключенные с несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя (ст.175 ГК РФ), а также сделки, заключенные с гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (ст.176 ГК РФ).

4.1.1. Недействительность сделки, не соответствующей закону

или иным правовым актам

Согласно ст.168 ГК РФ, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Во-первых, отметим, что, несмотря на ставшее общеупотребительным понятие "незаконная сделка", к числу таковых относятся не только сделки, противоречащие собственно закону, но и сделки, не соответствующие требованиям иных правовых актов - указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов.

Во-вторых, незаконная сделка является ничтожной, т.е. считается недействительной, в силу самого факта ее незаконности независимо от наличия решения суда о признании такой сделки недействительной. Вместе с тем законом может быть установлена оспоримость незаконной сделки. К примеру, действующим акционерным законодательством (гл.XI Федерального закона "Об акционерных обществах") установлен особый порядок совершения обществом сделок, в которых имеется заинтересованность. Нарушение этого порядка влечет за собой незаконность сделки (договора). Однако в соответствии с п.1 ст.84 Федерального закона "Об акционерных обществах" "сделка, в которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ст.83 настоящего Федерального закона, может быть признана недействительной". Последнее выражение позволяет сделать вывод об оспоримости указанной сделки. Иначе говоря, до вынесения судом решения о признании сделки недействительной любые утверждения о ее незаконности юридически безосновательны.

Здесь необходимо еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что, согласно ст.422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам (императивным нормам), установленным законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий иные обязательные для сторон правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Иллюстрацией может служить пример из арбитражной практики, приведенный в разд.1.4 "Структура договора" настоящей книги. В том случае налоговая инспекция, основываясь на требованиях Указа Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212 (продавец товара являлся недоимщиком в соответствии с этим Указом), просила признать недействительным договор поставки, в котором содержалось условие о перечислении денежных средств (цены товара) на счет третьего лица. Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Несмотря на то что договор продолжал действовать и фактические платежи на счет третьего лица производились после принятия Указа, факт заключения договора поставки имел место до принятия этого Указа. В момент заключения договора требования действующего законодательства или иных правовых актов сторонами нарушены не были, поэтому основания для признания данного договора недействительным отсутствовали.

4.1.2. Недействительность сделки, совершенной с целью,

заведомо противной основам правопорядка или нравственности

В соответствии со ст.169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Наличие подобной цели при совершении сделки определяет ее недействительность. Основы правопорядка закреплены в Конституции РФ, а также в иных законодательных актах. Так, в ст.57 Конституции РФ сказано, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Указом Президента РФ от 20 декабря 1994 г. N 2204 установлено, что к важнейшим основам правопорядка при осуществлении сделок на поставку товаров (выполнение работ или оказание услуг) относятся соблюдение формы договора, полнота и своевременность исполнения обязательств сторонами (обязательств по расчетам). При признании договора недействительным по данному основанию необходимо, чтобы антисоциальная цель сделки уже имела место в момент ее совершения.

Последствия признания договора недействительным по данному основанию существенно отличаются от общих последствий недействительности сделок. Кроме того, данные последствия поставлены в прямую зависимость от умысла сторон, заключивших сделку с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Судебно-арбитражная практика. Инвестиционный фонд предоставил в пользование под проценты предприятию приватизационные чеки. В ходе судебного заседания по признанию данного договора недействительным было установлено, что данные действия фонда и предприятия противоречат законодательству и одновременно заведомо нарушают права граждан на получение доходов от приватизации. То есть суд пришел к мнению, что данный договор носит прямо выраженный антисоциальный характер и в соответствии со ст.169 ГК РФ взыскал в доход Российской Федерации все полученное по сделке (Постановление Президиума ВАС РФ от 12 ноября 1996 г. N 2808/96 // Вестник ВАС, 1997. N 2).

Определенный интерес представляют также судебные акты, направленные налоговым органам для сведения и использования в работе Письмом МНС России от 10.11.2002 N НА-6-14/1713:

Постановление ФАС Московского округа

от 13.09.2002 N КА-А40/6220-02

Решением от 06.05.2002, оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции от 10.07.2002 Арбитражного суда г. Москвы, отказано в иске ИМНС России N 3 по ЦАО г. Москвы к ООО "Альверс Трейд", ООО "Экология Металл", ЗАО "ГРК "Хрустальная" о признании недействительными договоров поставки и комиссии и взыскании всего полученного по сделкам в доход государства.

Отказывая в иске, суд указал, что оснований считать, что сделки совершены с целью, противной основам прав порядка и нравственности, нет. Кроме того, не доказано, что в действиях работников ответчиков имеется состав преступления.

В кассационной жалобе ИМНС России N 3 по ЦАО г. Москвы просит об отмене судебных актов, ссылаясь на их необоснованность и незаконность.

Проверив материалы дела, выслушав представителя заявителя, поддержавшего доводы жалобы, представителя ООО "Альверс Трейд", возражавшего против ее удовлетворения, кассационная инстанция находит судебные акты подлежащими отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в I инстанцию того же суда.

В нарушение ст.127 АПК РФ судебные инстанции не выяснили обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, не привели доказательств, на которых основаны его выводы, мотивы, по которым были отвергнуты доводы истца.

Отказывая в иске, суд даже не приобщил к материалам дела договоры, о признании которых недействительными просит истец, не исследовал их содержания, не проанализировал доказательств, связанных с тем, что участники сделок зарегистрированы по утраченным документам, не платят налогов, созданы лишь для получения сумм из бюджета.

Суд не дал оценки доводам истца о том, что приборы, с маркировкой, указанной ответчиками, на территории России не производятся, на них отсутствуют заводские номера, стоимость одного датчика по договору оптовой поставки ответчиков в 40 раз превышает розничную цену; вес, заявленный по таможенным декларациям 180 000 датчиков, в одном случае - 159 кг, в другом - 70 кг.

По паспорту технической характеристики масса одного датчика составляет 0,15 г.

При реальном экспорте в графе "дата реализации" должно быть заявлено не более 27 кг.

Без внимания оставлены доводы налоговой инспекции о том, что инополучатель по месту регистрации не располагается, данных о его местонахождении налоговые органы Чехии не имеют, по указанному в учредительных документах адресу никогда не располагался и не располагается.

Это обстоятельство подтверждается сообщением, полученным из Управления международного сотрудничества (л.д. 170 - т. 1).

При таких данных в оценке нуждается и ответ директора фирмы о том, что товар получен полностью и оплачен на условиях контракта (л.д. 175).

Более тщательно суду следует проверить и оценить все доказательства в совокупности и вынести законное решение.

Руководствуясь ст.ст.284, 286 - 289 АПК РФ,

постановил:

Решение от 06.05.2002 и Постановление от 10.07.2002 Арбитражного суда г. Москвы отменить, дело передать на новое рассмотрение в I инстанцию того же суда.

Решение Арбитражного суда г. Москвы

от 21.10.2002 N А40-28914/01-5-367

Иск заявлен о признании недействительными сделок: договоров N Д-ГП-1 от 20.09.1999, N ГП-2 от 21.10.1999 между ООО "Альверс Трейд" и ЗАО "ГРК "Хрустальная", договоров комиссии от 21.09.1999 N ДК-11-99 и от 22.12.1999 N ДК-17/99 между ООО "Альверс Трейд" и ООО "Экология Металл" о взыскании полученного по сделкам.

Ответчик о времени и месте рассмотрения извещен; заявлений, ходатайств в адрес суда не направил; иных доказательств, возражений, кроме имеющихся в деле, не представлено.

Во исполнение указаний кассационной инстанции (Постановление ФАС МО от 13.09.2003 N КА-А40/6220-02) судом приобщены к делу заверенные истцом копии договоров, которые он просит признать недействительными.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд находит, что иск подлежит удовлетворению.

В сентябре и октябре 1999 г. ООО "Альверс Трейд" приобрело у ЗАО "Горно-рудная компания "Хрустальная" по договорам поставок "Д-ГП-1 от 20.09.1999 и N ГП-2 от 21.10.1999 360.000 штук преобразователей индикаторных на основе эпитаксиальных структур арсенала галлия (датчики Холла), марки ПХИ-611, соответствующие техническим условиям ПяО.273.010.

Опровергая реальность передачи датчиков по указанным договорам, истец представил следующие доказательства: письмо АООТ "Аметист" (г. Калуга) N 339 от 13.09.2001 о том, что датчики Холла ПХИ-611 не выпускаются с 1991 г.; письмо ОАО "Научно-исследовательский институт материалов электронной техники" N 08-258 от 12.09.2001. Кроме того, стоимость датчиков, исходя из условий договоров поставки, составляет 435 руб 90 коп. за штуку (при оптовой закупке), тогда как в рознице цена датчиков составляет не выше 14 руб. за штуку, что подтверждается справкой торговой организации (письмо ЗАО "Чип и Дип"). В свою очередь ЗАО "ГРК "Хрустальная" приобрело указанные датчики у ООО "Профи Тайбл" по договору N 10/4 от 20.10.1999 и ООО "СПФ "Стройзащита" по договору "Д-ГК-1 от 17.09.99, у организаций, не осуществляющих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, не платящих налоги, что подтверждается справками ИМНС N 13 от 06.06.2000 N 11-2851 и N 11-2823 от 05.06.2000. Реальный производитель спорной продукции ответчиком не указан.

Не находит объяснений в возражениях ответчика и то обстоятельство, что по таможенным декларациям вес датчиков в одном случае определен как 159 кг, в другом - 70 кг, при том, что вес датчика согласно паспорту составляет 0,15 г, вес 180 000 штук датчиков составляет 27 кг.

Совокупность указанных обстоятельств, которые суд не находит случайными (ошибочными), позволяет сделать вывод о том, что реальная передача товара по договорам поставки не осуществлялась, как и не осуществлялась их поставка за границу. Заключение договор создавало видимость законности и служило целью для выделения в расчетных документах большей суммы НДС (чем объясняется завышение цен) и последующее возмещение НДС из федерального бюджета. Ответ Фирмы "Техно Трейд плас" (т. 1 л.д. 175) не опровергает совершение фиктивных поставок ответчиками. Доказательств дальнейшего использования якобы поставленных датчиков Холла сторонами не представлено. Иностранный покупатель товара, согласно сведениям Минфина Чехии, по адресу, указанному в ответе от 16.09.2001 (Praha, 10 V oisinach 9/803), никогда не располагался (т. 1 л.д. 170).

Сделки по поставке датчиков на экспорт и им предшествующие совершались с целью, заведомо противной основам правопорядка, установленным Конституцией РФ, согласно ст.57 которой установлена обязанность платить законно установленные налоги и, соответственно, не допускать действий, направленных на незаконное получение средств федерального бюджета.

В силу ст.169 ГК РФ совершенные сделки ничтожны. В силу п.2 ст.160 ГК РФ все полученное ЗАО "ГРК "Хрустальная" по договорам поставки подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.168, 169 ГК РФ, ст.ст.9, 123, 167 - 170 АПК РФ, суд

решил:

Признать недействительными договоры N Д-ГП-1 от 20.09.1999 и N ГП-2 от 21.10.99 между ООО "Альверс Трейд" и ЗАО "ГРК "Хрустальная".

Взыскать с ЗАО "ГРК "Хрустальная" 156.936.960 руб., полученных по сделкам N Д-ГП-1 от 20.09.1999 и N ГП-2 от 21.10.1999 с ООО "Альверс Трейд", в доход Российской Федерации.

Признать недействительными договоры комиссии между ООО "Альверс Трейд" и ООО "Экология Металл" от 22.10.1999 N ДК-1799, 21.09.1999 N ДК-11/99.

Взыскать с ЗАО "ГРК "Хрустальная" в доход федерального бюджета 4000 руб. госпошлины.

Взыскать с ООО "Экология Металл" 2000 руб. госпошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные АПК РФ.

4.1.3. Недействительность мнимой и притворной сделок

В соответствии со ст.170 ГК РФ мнимая сделка (совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия), а также притворная сделка (совершенная с целью прикрыть другую сделку) недействительны.

Судебно-арбитражная практика. ООО "Фирма "Транзит" обратилось в суд с иском к АКБ "Сибакадембанк" о взыскании неустойки за просрочку перечисления вклада на строительство жилого дома в г. Бердске, согласно п.1 договора от 25 февраля 1994 г. N 1/94 об инвестиционной деятельности. Ответчик предъявил встречный иск о признании указанного договора недействительным. Арбитражный суд в удовлетворении встречного иска отказал и взыскал с "Сибакадембанка" в пользу Общества неустойку.

Высший Арбитражный Суд РФ отменил решение суда первой инстанции, в удовлетворении иска отказал, встречный иск удовлетворил по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, между ООО "Фирма "Транзит" и АКБ "Сибакадембанк" был заключен договор об инвестиционной деятельности. В соответствии с этим договором банк, выступая инвестором, взял на себя обязательство принять участие в финансировании строительства жилого дома путем внесения денежных средств на расчетный счет фирмы, а последняя должна передать инвестору в собственность часть жилой площади после окончания строительства дома.

Одновременно фирмой и банком заключен договор поручения, по которому ООО "Фирма "Транзит" (поверенный) приняло на себя обязательство осуществить продажу квартир, подлежащих передаче в собственность "Сибакадембанку" (доверителю) с учетом вложенных им в строительство дома инвестиций, т.е. совершить сделку купли-продажи.

Договор поручения свидетельствует о том, что целью заключения договора об инвестиционной деятельности является продажа квартир и извлечение таким способом прибыли, что противоречит уставным целям деятельности АКБ "Сибакадембанк" и Закону РФ "О банках и банковской деятельности". При таких условиях договор об инвестиционной деятельности представляет собой сделку, совершенную с целью прикрытия другой сделки, т.е. является притворной и в соответствии со ст.170 ГК РФ недействительной с момента ее совершения (ничтожная сделка). Следовательно, договор об инвестиционной деятельности не порождает правовых последствий, и у суда не имелось оснований для удовлетворения требований фирмы о взыскании штрафа, предусмотренного этим договором (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 марта 1996 г. N 5804/95 // Вестник ВАС РФ, 1996. N 7).

Судебно-арбитражная практика. Постановлением Президиума ВАС РФ признано обоснованным требование Советско-американской компании "Аверс" о взыскании с Внешнеторгового дома "Агроинторг" 97 875 085 руб. в счет расчетов по контракту от 2 декабря 1991 г. N 16А691. В своем протесте Председатель ВАС РФ предложил отменить указанное постановление и отказать в иске, признав недействительной сделку, на которой основано исковое требование.

Пленум ВАС РФ установил следующее.

По контракту от 2 декабря 1991 г. N 16А691 Внешнеторговый дом "Агроинторг" обязался поставить Советско-американской компании "Аверс" технологическое, медицинское оборудование, продукты питания и товары народного потребления. Спецификация и протокол согласования цен должны быть подписаны в течение 10 дней после поступления валютных средств в качестве предварительной оплаты. Этим стороны подтвердили необходимость точного определения ассортимента поставки и цен на товары для исполнения контракта и отнесли эти условия к существенным. В установленный срок спецификация не была согласована, поэтому в соответствии со ст.160 ГК РСФСР контракт следует считать незаключенным.

Советско-американская компания "Аверс" заключила с Внешнеторговым домом "Агроинторг" контракт на поставку товаров и оборудования для металлургического завода им. Петровского, однако не приняла мер к согласованию с заводом их перечня и цен, а принятые обязательства по срокам поставки не обеспечивались соответствующими сроками в контракте с Внешнеторговым домом "Агроинторг". Полученные от завода 36 616 313 индийских рупий по платежному поручению от 4 декабря 1991 г. N 11 Внешнеторговый дом "Агроинторг" 9 декабря 1991 г. по поручению N 2 перечислил ВВО "Союзплодоимпорт" в счет оплаты быстрорастворимого кофе по заключенному с ним договору от 31 октября 1991 г. N 49-2/0155.

Таким образом, действия сторон при заключении контракта от 2 декабря 1991 г. N 16А691 свидетельствуют о том, что он заключен без намерения поставить за полученную валюту товары и оборудование по заказу металлургического завода им. Петровского, т.е. создать юридические последствия, предусмотренные контрактом N 16А691. Согласно ст.53 ГК РСФСР, такая сделка является мнимой и недействительна с момента ее совершения, поэтому не может служить основанием для возникновения обязательств. Компания "Аверс" не произвела как покупатель каких-либо перечислений Внешнеторговому дому "Агроинторг", а "Агроинторг" возвратил металлургическому заводу им. Петровского полученные от него денежные средства. Следовательно, отсутствуют основания для возврата Советско-американской компании "Аверс" полученного по сделке в принудительном порядке (Постановление Пленума ВАС РФ от 20 апреля 1993 г. N 8 // Вестник ВАС РФ, 1993. N 8; Хозяйство и право, 1993. N 7).

При выявлении фактов совершения мнимых и притворных сделок и признания их недействительными будут применяться общие последствия, т.е. каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

4.1.4. Недействительность сделки юридического лица,

выходящей за пределы его правоспособности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, недействительна (ст.173 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров необходимо учитывать, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (ст.49 ГК РФ) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься.

В связи с этим при разрешении споров следует учитывать, что коммерческой организации, в учредительных документах которой не содержится указанный выше перечень, не может быть отказано в выдаче лицензии на занятие соответствующим видом деятельности только на том основании, что соответствующий вид деятельности не предусмотрен ее учредительными документами.

Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании ст.168 ГК РФ.

Сделки, совершенные иными коммерческими организациями в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в их учредительных документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ст.173 ГК РФ (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Судебно-арбитражная практика. Комитет по управлению городским имуществом (учредитель) обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора поручительства, заключенного акционерным коммерческим банком и государственным предприятием "Хлебокомбинат", по мотиву противоречия этой сделки целям, указанным в уставе предприятия. По договору "Хлебокомбинат" обязался отвечать перед банком за исполнение обязательств по возврату кредита акционерным обществом "Екатеринбург-АРТ". Суд признал данный договор недействительным, так как в соответствии с уставом основным видом деятельности "Хлебокомбината" является производство пищевых продуктов, а не деятельность, связанная с распространением кинопродукции (Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 1995 г. N 7045/95 // Вестник ВАС, 1996. N 3).

Иск о признании сделки недействительной на основании ст.173 ГК РФ может быть заявлен:

- самим юридическим лицом, правоспособность которого ограничена уставом или не имеющим лицензии на осуществление определенного вида деятельности;

- участниками (акционерами) этого юридического лица;

- государственными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью юридического лица.

Необходимым условием признания сделки недействительной по ст.173 ГК РФ является доказанность того обстоятельства, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. Бремя доказывания в данном случае возлагается на истца.

Ранее подобные сделки признавались недействительными (ст.50 ГК РФ) с взысканием в доход государства всего полученного по ним. В настоящее время предусмотрены иные последствия. В случае признания этих сделок недействительными применяются общие положения недействительности сделок, т.е. каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Взыскание всего полученного в доход государства в данном случае гражданским законодательством не предусмотрено.

Судебно-арбитражная практика. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел вопрос о правовой оценке сделок юридического лица, регистрация которого признана недействительной, и информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр (п.3 ст.49, п.2 ст.51, п.8 ст.63 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, признание судом недействительной регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его регистрации недействительной (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2000 г. N 54 "О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной" // "Экономика и жизнь", июнь 2000 г., N 24).

4.1.5. Недействительность договора, заключенного лицом,

не имеющим на то соответствующих полномочий

Согласно ст.174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Судебно-арбитражная практика. Статья 174 ГК РФ не применяется в случаях, когда орган юридического лица действовал с превышением полномочий, установленных законом. В указанных случаях надлежит руководствоваться ст.168 ГК РФ. В правоотношениях с участием юридических лиц судам надлежит иметь в виду, что ст.174 ГК РФ может применяться в тех случаях, когда полномочия органа юридического лица определенно ограничены учредительными документами последнего. Наличие указанных ограничений, установленных в других документах, не являющихся учредительными, не может являться основанием для применения данной статьи.

Лицо, в интересах которого установлены ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную с пороками, упомянутыми в ст.174 ГК РФ. Поскольку данная норма не содержит положений об одобрении сделок, в силу ст.6 ГК РФ к таким отношениям следует применять п.2 ст.183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения (аналогия закона).

При этом следует иметь в виду, что одобрением сделки может быть признан, в частности, факт принятия истцом исполнения по оспариваемой сделке, который свидетельствует о том, что сделка была одобрена, в том числе уполномоченным органом юридического лица. Основания для признания сделки недействительной по ст.174 ГК РФ в таком случае отсутствуют (Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 "О некоторых вопросах применения ст.174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок" // Вестник ВАС, 1998. N 7).

Таким образом, для признания договора недействительным по данной статье необходимо несколько оснований:

- превышение гражданином полномочий, предусмотренных договором, а органом юридического лица превышение полномочий, установленных в учредительных документах этого юридического лица;

- невозможность установления факта превышения полномочий другой стороной. То есть из доверенности, закона или из обстановки при заключении договора должно следовать, что договор заключается уполномоченным лицом, хотя это не соответствует действительности;

- доказанность того факта, что другая сторона при заключении договора знала или должна была знать об отсутствии у лица полномочий на заключение договора.

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в суд с иском о признании договора залога нежилого помещения, заключенного между АО и банком, недействительным по тем основаниям, что он подписан генеральным директором предприятия с превышением полномочий: данный вопрос в соответствии с уставом должно было решать общее собрание акционеров. Суд, исследовав материалы дела, установил следующее. В подтверждение полномочий на заключение указанной сделки генеральный директор представил банку разрешение общего собрания акционеров, оформленное протоколом собрания. Оснований для сомнения в подлинности этих документов по их внешним признакам у банка не имелось. В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленные генеральным директором в банк документы подделаны. В связи с этим суд в иске отказал, указав на то, что в момент оформления указанной сделки банк не знал и не мог заведомо знать о том, что общее собрание акционеров общества по вопросу о получении кредита под залог помещения не проводилось и соответствующими полномочиями генерального директора не наделяло (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 февраля 1997 г. N 8365/95 // Вестник ВАС, 1997. N 5).

Судебно-арбитражная практика. Предприятие обратилось с иском в суд о признании кредитного договора, заключенного между предприятием и банком, недействительным по мотивам отсутствия у директора предприятия соответствующих полномочий на заключение договора. Суд пришел к выводу, что банк при заключении договора должен был предполагать, что у директора отсутствуют полномочия на заключение договора, так как при заключении договора банк не проверил устав предприятия, на основании которого (как указано в договоре) действовал директор. Руководствуясь этим, суд удовлетворил иск и признал кредитный договор недействительным (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 декабря 1996 г. N 2506/96 // Вестник ВАС, 1997. N 3).

Судебно-арбитражная практика. Статьей 174 ГК РФ установлено, что сделка по указанным в данной норме основаниям может быть признана недействительной лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях полномочий органа юридического лица, заключившего сделку. В связи с этим необходимо учитывать, что указанное обстоятельство входит в предмет доказывания по данным делам. Согласно ст.53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания этого обстоятельства возлагается на истца, заявившего иск о признании оспоримой сделки недействительной.

Поскольку из смысла ст.174 ГК РФ следует, что закон допускает случаи, когда другая сторона в сделке не знала и не должна была знать об установленных учредительными документами ограничениях, ссылка в договоре, заключенном от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического лица, должна оцениваться судом с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь для арбитражного суда заранее установленной силы и свидетельствовать о том, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях (Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 "О некоторых вопросах применения ст.174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок" // Вестник ВАС, 1998. N 7).

С иском о признании договора, заключенного лицом, полномочия которого ограничены, недействительным может обратиться только сторона, в интересах которой установлены ограничения (ст.174 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. В соответствии со ст.ст.166, 174 ГК РФ с иском о признании оспоримой сделки недействительной по основаниям, установленным ст.174, может обратиться лицо, в интересах которого установлены ограничения.

В тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического лица установлены учредительными документами, таким лицом, по смыслу ст.174 ГК РФ, является само юридическое лицо. В случаях, прямо указанных в законе, данные иски вправе заявлять и иные лица (в том числе учредители).

Судам необходимо также иметь в виду, что оспоримая сделка не может быть признана недействительной по инициативе суда без предъявления указанными выше лицами соответствующего иска (в том числе встречного) (Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 "О некоторых вопросах применения ст.174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок" // Вестник ВАС, 1998. N 7).

При признании договора, заключенного лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий, недействительным применяются общие последствия недействительности сделок: каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

4.1.6. Недействительность сделки,

совершенной под влиянием заблуждения

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения (ст.178 ГК РФ).

Согласно указанной статье, существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. При заблуждении у одной стороны складывается неправильное мнение об определенных обстоятельствах, либо она остается в неведении о некоторых обстоятельствах, в связи с чем она заключает договор, который не заключила бы, если бы не заблуждалась. Однако заблуждение относительно мотивов сделки существенного значения не имеет.

Судебно-арбитражная практика. Фирма обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным заключенного с предприятием договора купли-продажи как совершенного под влиянием заблуждения. Суть спора такова. Дополнительным соглашением к данному договору стороны предусмотрели порядок и сроки платежа, а также последствия в случае невнесения покупателем указанной в договоре цены имущества. Предприятие не оплатило имущество и, таким образом, не выполнило условие договора купли-продажи, а также ввело в заблуждение фирму.

Суд в иске отказал, указав на то, что основанием для недействительности договора является заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. В данном случае имел место факт неисполнения покупателем обязательств по уплате денежной суммы, определенной договором купли-продажи, что не может рассматриваться как введение продавца в заблуждение относительно природы сделки (Постановление Президиума ВАС РФ от 2 ноября 1995 г. N 7539/95 // Вестник ВАС, 1996. N 2).

Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, то каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны (ст.178 ГК РФ).

4.1.7. Недействительность сделки,

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы,

злонамеренного соглашения представителя одной стороны

с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

Согласно ст.179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Если сделка признана недействительной по одному из указанных выше оснований, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах.

Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре, взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб (ст.179 ГК РФ).

4.1.8. Недействительность отдельных сделок,

совершенных хозяйственными обществами

(акционерными обществами и обществами с ограниченной

(дополнительной) ответственностью)

Действующее законодательство закрепляет специальный порядок совершение хозяйственными обществами (акционерными обществами, а также обществами с ограниченной ответственностью) двух категорий сделок - так называемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью (ст.ст.78 - 84 Федерального закона "Об акционерных обществах", ст.ст.45, 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"). При этом нарушение установленных законом правил совершения таких сделок может служить основанием для признания их недействительными.

Судебно-арбитражная практика. Акционерный коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании суммы долга по кредитному договору, а также процентов за пользование кредитом и повышенных процентов в связи с невозвратом кредита в срок, предусмотренный договором. Ответчик заявил встречный иск о признании кредитного договора недействительным, указав, что сумма предъявленных истцом требований превышает 25% балансовой стоимости имущества общества, и заключение директором общества данного кредитного договора при отсутствии соответствующего решения совета директоров или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью противоречит ст.46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Арбитражный суд удовлетворил основной иск акционерного коммерческого банка и отказал во встречном иске, заявленном ответчиком. При этом суд отметил, что ответчик необоснованно отнес заключенный им кредитный договор к крупной сделке, определив его сумму, исходя не из размера полученного по договору кредита, а из суммы требований, заявленных истцом, в которую наряду с суммой кредита включены проценты за пользование им и повышенные проценты за непогашение кредита в установленный срок, являющиеся мерой ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства. При сопоставлении суммы, полученной ответчиком по кредитному договору, с данными баланса общества на дату совершения сделки суд установил, что она не достигала 25% балансовой стоимости имущества общества на указанную дату, а поэтому признал, что генеральный директор общества имел право на заключение договора без получения согласия совета директоров или общего собрания участников общества.

Апелляционная инстанция правомерно отменила решение, признав кредитный договор крупной сделкой с учетом того, что сумма обязательства по данному договору должна быть определена исходя не только из размера полученного заемщиком кредита, но и предусмотренных договором процентов за пользование им в течение срока, на который предоставлен кредит. При этом суд отметил, что уплата указанных процентов в соответствии со ст.819 Гражданского кодекса РФ входит в состав основного обязательства по кредитному договору. Общая сумма кредита и процентов за пользование им превысила 25% балансовой стоимости имущества общества.

При определении суммы сделки, которая может быть отнесена к крупной, не подлежат включению в нее проценты, начисляемые за просрочку исполнения денежного обязательства (ст.395 Гражданского кодекса РФ), а также иные суммы, взимаемые с должника в порядке применения к нему мер ответственности (неустойка, штраф, пени). Предусмотренные кредитным договором проценты за пользование кредитом в течение предусмотренного договором срока не являются мерой ответственности и должны учитываться при определении суммы сделки.

Таким образом, кредитный договор может быть признан крупной сделкой, если сумма предоставленного по нему кредита и предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) составляет более 25% балансовой стоимости имущества общества (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Арбитражный суд рассмотрел дело по иску закрытого акционерного общества о признании недействительными нескольких пунктов дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному между открытым акционерным обществом - продавцом (ответчиком по делу) и организацией, участвовавшей в процессе в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Истец, подписывая наряду с участниками договора купли-продажи дополнительное соглашение к нему, передал в залог в качестве обеспечения выполнения обязательств по договору приобретателем ценных бумаг принадлежащий ему пакет акций открытого акционерного общества. Дополнительное соглашение оспаривалось истцом со ссылкой на то, что исходя из стоимости заложенных акций, сделка по передаче их в залог должна рассматриваться как крупная, для совершения которой необходимо было решение общего собрания акционеров общества, однако такое решение не принималось, генеральный директор общества-залогодателя единолично решил вопрос о подписании дополнительного соглашения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при проверке указанных судебных актов в порядке надзора установил, что арбитражные суды, оценивая соответствующие пункты дополнительного соглашения, признали сделку крупной, исходя из того, что стоимость заложенных истцом акций значительно превышала размер уставного капитала общества. Между тем в соответствии со ст.78 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) крупной сделкой является одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению или отчуждению имущества (либо создающие прямо или косвенно возможность отчуждения имущества), стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении сделки. Сопоставление суммы сделки с размером уставного капитала, а не с балансовой стоимостью активов общества, которая, как правило, превышает уставный капитал, является в подобных случаях неправомерным.

Поскольку в материалах дела не было баланса общества и арбитражным судом не истребовались сведения о балансовой стоимости его активов на дату заключения дополнительного соглашения, принятые по делу судебные акты были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение (п.2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Арбитражный суд рассмотрел дело по иску прокурора о признании недействительной сделки, связанной с внесением открытым акционерным обществом-учредителем вклада в уставный капитал создаваемого нового хозяйственного общества, в связи с тем, что решение о ее совершении было принято с нарушением требований ст.79 Закона об акционерных обществах.

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал, не признав указанную сделку (с учетом суммы вклада) крупной.

В кассационной жалобе истец просил решение отменить, а иск удовлетворить, считая, что суд сделал неправильный вывод, не признав сделку крупной, поскольку при определении балансовой стоимости активов общества и сопоставлении с нею суммы сделки не исключил из стоимости активов сумму долгов (обязательств) общества.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменения, мотивировав отказ в ее удовлетворении ст.78 Закона об акционерных обществах, устанавливающей критерии определения крупных сделок, исходя из соотношения суммы сделки и балансовой стоимости активов общества в целом, а не стоимости чистых активов. Поэтому суд при вынесении решения обоснованно не исключил из общей стоимости активов часть, которая составляла сумму его долгов (невыполненных обязательств) (п.3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (заемщику) и закрытому акционерному обществу (поручителю) о взыскании с них солидарно невозвращенного кредита, полученного первым ответчиком. Закрытое акционерное общество, выступавшее в качестве поручителя, заявило возражения против привлечения его к ответственности, сославшись на недействительность заключенного им договора поручительства в связи с тем, что сумма договора превысила 25% балансовой стоимости активов данного общества. При заключении договора необходимо было руководствоваться требованиями ст.79 Закона об акционерных обществах, однако генеральный директор нарушил их.

Арбитражный суд отклонил возражения второго ответчика, отметив в решении, что договор поручительства не может рассматриваться в качестве крупной сделки, исходя из признаков, характеризующих такие сделки, поскольку он не связан с приобретением или отчуждением имущества. Требования истца о взыскании с ответчиков солидарно суммы долга были удовлетворены.

Суд кассационной инстанции отменил решение и передал дело на новое рассмотрение, указав, что мотивы решения в части, исключающей возможность отнесения договора поручительства к крупным сделкам, не основаны на нормах законодательства. В соответствии со ст.78 Закона об акционерных обществах крупными являются не только сделки по приобретению или отчуждению имущества на суммы, превышающие 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении сделки, но и сделки, создающие прямо или косвенно возможность отчуждения его имущества на соответствующую сумму. К таким сделкам могут относиться договоры поручительства, договоры о залоге имущества и другие, при неисполнении которых взыскание может быть обращено на имущество поручителя, залогодателя и т.д. с отчуждением его в установленном законом порядке.

Исходя из этого, арбитражному суду было предложено проверить обоснованность заявления закрытого акционерного общества о заключении договора поручительства с нарушением требований ст.ст.78 и 79 Закона об акционерных обществах и в случае подтверждения данного обстоятельства рассматривать указанный договор в качестве недействительной сделки. Сумма договора поручительства при решении данного вопроса должна определяться исходя из суммы основного обязательства, обеспечиваемого поручительством, без учета неустоек, штрафов, пени (п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным кредитного договора, заключенного с акционерным коммерческим банком, со ссылкой на то, что сумма полученного им по этому договору кредита превышает 25% балансовой стоимости имущества общества на дату заключения договора, однако генеральный директор общества подписал его с нарушением ст.46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, предусматривающей необходимость решения общего собрания участников общества о совершении данной сделки.

Арбитражный суд первой инстанции иск общества удовлетворил.

Суд кассационной инстанции принятое решение обоснованно отменил и в иске отказал. Постановление об отмене решения мотивировано тем, что договор заключен обществом на получение кредита в целях обеспечения документарного аккредитива, который был открыт обществом для оплаты товаров, закупленных им по контракту. В соответствии с уставом общества предметом его деятельности является торговля различными товарами; данный кредит получен в связи с осуществлением текущих хозяйственных (закупочных) операций, а поэтому к оспариваемому договору не должны предъявляться требования, установленные ст.46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью для заключения крупных сделок.

Постановление суда кассационной инстанции принято на основе анализа характера и условий конкретного договора, позволившего отнести его к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, на которые не распространяются положения законодательства о крупных сделках (п.5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора об уступке права (требования), возникшего у общества в связи с выполнением работ по договору подряда, стоимость которых не была оплачена заказчиком. Сумма требования превышала 25 процентов балансовой стоимости активов общества, однако решение о заключении договора принималось единолично генеральным директором. Организация, в пользу которой была осуществлена уступка требования, возражала против иска, ссылаясь на то, что данный договор не подпадает под действие ст.79 Закона об акционерных обществах.

Арбитражный суд удовлетворил иск общества. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения, признав данный договор сделкой по отчуждению активов общества на сумму, превышающую 50% их балансовой стоимости (сумма сделки составляла 70% балансовой стоимости активов), в силу чего для его заключения необходимо было решение общего собрания акционеров, принятое большинством в три четверти голосов.

Таким образом, сделка по уступке права (требования) должна рассматриваться как крупная и заключаться с соблюдением требований, установленных ст.ст.78 и 79 Закона об акционерных обществах, если стоимость уступаемых по сделке прав превышает 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении сделки (п.6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения о переводе на него долга другого акционерного общества, заключенного между сторонами на основании ст.391 Гражданского кодекса РФ с согласия кредитора.

При рассмотрении спора было установлено, что сумма долга, который приняло на себя общество, предъявившее иск, превышает 25% балансовой стоимости его активов. Однако решение о заключении соглашения не принималось ни советом директоров, ни общим собранием акционеров общества.

Арбитражный суд правомерно признал соглашение о переводе долга недействительным, поскольку оно было заключено с нарушением ст.79 Закона об акционерных обществах.

Отнесение указанного соглашения к крупным сделкам суд мотивировал тем, что в случае непогашения долга в сумме, превышающей 25% балансовой стоимости активов общества, принявшего долг, взыскание могло бы быть обращено на его имущество, а это повлекло бы отчуждение соответствующего имущества.

Таким образом, соглашение о переводе долга одним акционерным обществом на другое общество в порядке, предусмотренном ст.391 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно заключаться с соблюдением требований ст.79 Закона об акционерных обществах, если сумма переводимого долга превышает 25% балансовой стоимости активов акционерного общества, принимающего долг (п.7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Организация-акционер обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения совета директоров о совершении обществом крупной сделки ввиду того, что один из членов совета отсутствовал на заседании и не принимал участия в голосовании, а за другого, также отсутствовавшего члена совета директоров, проголосовало иное лицо на основании выданной им доверенности. Истец, оспаривая указанное решение, ссылался на п.1 ст.79 Закона об акционерных обществах, согласно которому решение о совершении крупной сделки может считаться законным, если за него проголосуют единогласно все члены совета директоров, а не только присутствовавшие на заседании совета.

Арбитражный суд в иске отказал, считая, что в соответствии с п.3 ст.68 Закона об акционерных обществах решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если законом или уставом общества не предусмотрено иное. Суд отнес понятие "иное" лишь к определению количества голосов, необходимых для принятия решения (квалифицированное большинство, единогласно), а не к числу присутствующих. Исходя из наличия кворума на заседании совета (присутствовало более половины членов совета директоров), арбитражный суд признал оспариваемое решение принятым без нарушения требований законодательства.

Суд апелляционной инстанции решение отменил, отметив в постановлении следующее.

Пунктом 1 ст.79 Закона об акционерных обществах предусмотрены исключения из общих правил принятия решений советом директоров акционерного общества, установленных п.3 ст.68 Закона. Решение совета директоров о совершении крупной сделки может считаться согласно п.1 ст.79 Закона принятым при условии, если за него проголосовали единогласно все члены совета директоров, за исключением выбывших. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (пп.4 п.1 ст.48 Закона об акционерных обществах), и умершие.

Исходя из этого, наличие кворума для принятия решения о совершении крупной сделки предполагает участие в заседании совета директоров (голосование за решение) всех действующих членов совета. При этом каждый член совета директоров должен принять личное участие в голосовании и не может передавать свои полномочия по доверенности какому-либо иному лицу. Постановление суда апелляционной инстанции является правильным (п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи, по которому истец приобрел у общества с ограниченной ответственностью недвижимость на сумму более 10 млн руб., и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Исковые требования обосновывались тем, что сумма сделки превышает 50% балансовой стоимости активов общества и для ее заключения необходимо решение общего собрания акционеров, принятое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании. Однако такое решение не принималось. Данная сделка была заключена по решению совета директоров общества.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. При рассмотрении дела было установлено, что балансовая стоимость активов акционерного общества на момент заключения сделки составляла менее 5 млн руб. Решение совета директоров общества о предоставлении генеральному директору права на заключение этого договора не может рассматриваться как правовое основание для совершения такой сделки, поскольку совет директоров вышел за пределы своей компетенции.

Ответчик обжаловал решение суда, указав, что члены совета директоров, принимавшие решение о совершении сделки, в совокупности обладали числом голосов, которое позволило бы им на общем собрании акционеров принять положительное решение о заключении сделки.

Апелляционная инстанция правомерно отклонила жалобу, оставив решение без изменения.

Наличие у членов совета директоров акционерного общества акций, позволяющих им при голосовании на общем собрании принимать решение о совершении крупной сделки, сумма которой превышает 50% балансовой стоимости активов общества, не дает им права брать на себя функции общего собрания акционеров. Для совершения такой сделки в соответствии со ст.79 Закона об акционерных обществах во всех случаях необходимо решение общего собрания акционеров, принятое квалифицированным большинством голосов (п.10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о применении последствий недействительности кредитного договора, заключенного обществом с акционерным коммерческим банком. Исходя из суммы предоставленного по договору кредита, истец расценил этот договор как крупную сделку, однако генеральный директор общества заключил его в отсутствие необходимого в таком случае решения общего собрания акционеров. Суд первой инстанции признал требования истца правомерными и удовлетворил иск.

Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отказал, поскольку акционерное общество - истец имеет в качестве единственного акционера другое юридическое лицо, которое письменно дало согласие на получение кредита у акционерного банка - ответчика по делу в сумме и на условиях, предусмотренных заключенным между истцом и ответчиком договором.

Вывод суда кассационной инстанции по данному делу является правильным, так как в обществах, состоящих из одного акционера, документом, равноценным решению общего собрания акционеров, является решение этого акционера или иной письменный документ, в котором выражена его воля (согласие на совершение сделки) (п.11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Организация-участник общества с ограниченной ответственностью обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи, по которому обществом было продано оборудование и инвентарь на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости его имущества.

Сделка была совершена без соответствующего решения общего собрания участников общества.

Арбитражный суд иск удовлетворил, руководствуясь ст.46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Согласно п.3 указанной статьи крупная сделка, совершенная обществом с нарушением требований, предусмотренных этой статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Стоимость имущества, отчуждаемого обществом с ограниченной ответственностью по сделке, признаваемой крупной, определяется в соответствии с п.2 ст.46 Закона на основании данных бухгалтерского учета (исходя из бухгалтерской отчетности за последний отчетный период). Сумма сделки, указанная участником общества в исковом заявлении, была подтверждена бухгалтерскими данными. Факт совершения сделки в отсутствие необходимого решения собрания участников общество не отрицало.

При таких обстоятельствах решение арбитражного суда, признавшего сделку, оспоренную участником общества, недействительной, является правильным (п.12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество произвело размещение дополнительных акций при участии посредника (андеррайтера). Акции в количестве, превышающем 2% ранее размещенных эмитентом голо-сующих акций, были приобретены по договору купли-продажи хозяйственным обществом. Генеральным директором общества-покупателя акций являлось лицо, занимающее должность в органах управления эмитента.

Акционер эмитента (акционерного общества) обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи акций в связи с нарушением заинтересованным лицом требований, установленных п.3 ст.83 Закона об акционерных обществах.

Ответчики - эмитент, андеррайтер и покупатель иск не признали, указав, что эмитент не являлся стороной в сделке купли-продажи акций, заключенной между андеррайтером и покупателем.

Суд удовлетворил иск. Как следовало из материалов дела, андеррайтер при заключении договора купли-продажи акций действовал от имени и за счет эмитента. Следовательно, эмитент является продавцом (стороной) в оспариваемом договоре. При совершении такой сделки должны соблюдаться положения Закона об акционерных обществах, установленные для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Суд правомерно признал сделку недействительной. (Пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. В связи с нарушением требований ст.83 Закона об акционерных обществах коммерческая организация обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки купли-продажи акций, заключенной акционерным обществом, участницей которого она являлась, и обществом с ограниченной ответственностью.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что генеральный директор акционерного общества - продавца являлся лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку владел более чем 20% долей в уставном капитале общества - покупателя акций на момент учреждения последнего. Уполномоченные органы обществ не принимали решение о совершении этой сделки.

Суд апелляционной инстанции отменил решение и отказал в удовлетворении иска.

При создании общества с ограниченной ответственностью (покупателя) доля генерального директора другого общества (продавца) в его уставном капитале превышала 20%. Впоследствии, однако, указанная доля была им отчуждена. На момент совершения сделки это лицо не являлось участником общества - покупателя акций. Других данных, свидетельствующих о заинтересованности указанного лица в совершении сделки, истцом не было представлено.

В силу ст.81 Закона об акционерных обществах заинтересованность в совершении обществом сделки необходимо устанавливать на момент ее совершения (п.14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Совет директоров акционерного общества принял решение о заключении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, определив стоимость отчуждаемого имущества ниже его рыночной стоимости. В последующем имущество было отчуждено исполнительным органом общества по этой цене.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной.

Согласно п.3 ст.83 Закона об акционерных обществах для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров общества должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со ст.77 Закона, либо стоимость приобретаемого имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг определяемой в соответствии с той же статьей Закона.

Независимый оценщик, привлеченный судом по инициативе истца, в заключении об оценке отчужденного имущества указал, что его рыночная стоимость значительно превышает ту, которую определил совет директоров общества.

Поскольку общество произвело отчуждение имущества по заниженной цене, нарушив при этом положения ст.ст.77 и 83 Закона об акционерных обществах, суд удовлетворил иск.

В другом случае при рассмотрении иска о признании недействительной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, арбитражный суд установил, что исполнительным органом общества имущество отчуждено по цене, ниже определенной советом директоров общества.

Заключение исполнительным органом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, на иных (менее выгодных) условиях, чем предусмотрено в решении совета директоров общества, свидетельствует о нарушении требований, установленных п.3 ст.83 Закона об акционерных обществах. Поэтому суд признал сделку недействительной (п.15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Акционер общества обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной обществом с нарушением ст.83 Закона об акционерных обществах.

Ответчик иск не признал, указав, что оспариваемая сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со ст.81 Закона об акционерных обществах. Поэтому решения общего собрания акционеров на ее совершение не требовалось.

Суд в удовлетворении иска отказал.

Согласно п.4 ст.83 Закона об акционерных обществах заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров в случае, если сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со ст.81 Закона (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

Из материалов дела следовало, что между обществом и другой стороной (обществом с ограниченной ответственностью) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности был заключен договор поставки. Срок действия договора составлял шесть месяцев. Товары поставлялись отдельными партиями в обусловленные сроки. Сумма оплаты по договору превышала 2% активов общества-покупателя. Через месяц после заключения договора генеральный директор общества-покупателя приобрел более 20% доли в уставном капитале общества-поставщика, то есть стал лицом, заинтересованным в совершении обществом сделки.

Общее собрание акционеров общества было проведено после возникновения и исполнения обязательств по оспариваемому договору.

При таких обстоятельствах оспариваемый договор не требовал одобрения общего собрания акционеров.

В другом случае арбитражный суд обоснованно признал необходимым соблюдение требований ст.83 Закона об акционерных обществах при заключении сделки в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышала 2% активов акционерного общества. На момент заключения сделки генеральный директор этого общества являлся лицом, заинтересованным в ее совершении, поскольку занимал должность члена совета директоров общества с ограниченной ответственностью - другой стороны сделки. В этом случае решение о заключении такой сделки должно быть принято общим собранием акционеров (п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Общество с ограниченной ответственностью и закрытое акционерное общество заключили договор купли-продажи имущества. Банк-кредитор общества с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным указанного договора, ссылаясь на нарушение при его заключении требований, предусмотренных ст.45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Суд не признал банк надлежащим истцом, имеющим право предъявлять данный иск, и в удовлетворении иска отказал.

Согласно ст.168 Гражданского кодекса РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Как следует из п.5 ст.45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных названной статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника, то есть является оспоримой.

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицами, указанными в законе.

В связи с этим решение суда, признавшего банк, не участвовавший в сделке и не являвшийся участником общества, ненадлежащим истцом, принято правильно (п.17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Гражданин обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительными договоров, заключенных между двумя акционерными обществами.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен по тому основанию, что оспариваемые договоры являются сделками, в которых имеется заинтересованность, и при их совершении нарушены требования ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. Наконец суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты оставил без изменения.

Президиум ВАС РФ отменил вышеуказанные судебные акты и в иске отказал по следующим причинам.

Гражданин, предъявивший иск о признании договоров недействительными как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с нарушением требований ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобрел одну акцию акционерного общества - стороны по этим договорам после того, как договоры были заключены.

Суды признали за гражданином право на предъявление иска, ссылаясь на то, что при переходе права собственности на акции к новому собственнику переходит и принадлежавшее прежнему акционеру право на оспаривание сделок, заключенных обществом. Кроме того, суды указали, что ст.84 Федерального закона "Об акционерных обществах" не содержит каких-либо ограничений прав на обращение в суд общества или акционера с исками о признании недействительными таких сделок.

Однако данные выводы судов основаны на неправильном толковании и применении норм материального права.

В соответствии со ст.12 ГК РФ защита гражданских прав может осуществляться путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности. Согласно п.2 ст.166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК РФ.

Пунктом 1 ст.84 Федерального закона "Об акционерных обществах" право на предъявление иска о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной предоставлено самому обществу и акционеру, то есть лицам, чьи права или законные интересы были нарушены совершенной сделкой (потерпевшим).

Истец стал акционером общества после заключения спорных сделок. Доказательств, что указанными сделками нарушены его права или законные интересы, истцом не представлено.

Вывод суда первой инстанции о переходе к новому владельцу акции права на оспаривание сделок, ранее совершенных обществом, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, не основан на законе. Следовательно, у истца отсутствует материальное право на предъявление иска, и его требования удовлетворению не подлежат (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2003 N 12258/03).

Судебно-арбитражная практика. В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли прокурор предъявлять иск о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае ее совершения с нарушением требований, предусмотренных ст.45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Согласно п.3 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. Частью 1 ст.41 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов.

Таким образом, если при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в законе, допущены нарушения, затрагивающие государственные и общественные интересы, прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании такой сделки недействительной (п.18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

Судебно-арбитражная практика. Коммерческий банк, являющийся открытым акционерным обществом, обратился в арбитражный суд с иском к государственному унитарному предприятию о признании недействительной сделки по продаже банком предприятию за рубли иностранной валюты. Иск был мотивирован наличием заинтересованности в совершении сделки.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, иск удовлетворен. Судебные инстанции указали, что в момент заключения названной сделки предприятие владело третью голосующих акций банка, и обе эти организации имели единоличным исполнительным органом одно и то же лицо, однако совет директоров банка не принял решения о заключении сделки, что в силу ст.ст.83 и 84 Закона об акционерных обществах является основанием для признания ее недействительной Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, проверив в порядке надзора названные судебные акты, отменил их и направил дело на новое рассмотрение, исходя из следующего.

Из материалов дела видно, что между банком и предприятием были заключены договор о корреспондентских отношениях (в рублях) и договор банковского (валютного) счета. В рамках данных соглашений предприятие направило банку заявку на покупку иностранной валюты в счет заранее предоставленного рублевого покрытия. В этот же день банк приобрел для предприятия иностранную валюту, которую зачислил на его валютный счет.

Указанные сделки были совершены с соблюдением требований законодательства о банках и банковской деятельности, определяющих права и обязанности кредитных организаций по обслуживанию клиентов, и законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Согласно п.п.1 и 2 ст.4 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации производится резидентами только через уполномоченные банки. Иной возможности приобретения резидентами иностранной валюты валютным законодательством не предусмотрено.

Следовательно, если клиент дает банку распоряжение о покупке иностранной валюты по допустимым основаниям и предоставляет соответствующее рублевое покрытие, то банк не вправе отказаться от выполнения такого распоряжения.

Кроме того, в соответствии с п.3 ст.845 Гражданского кодекса РФ банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

При таких условиях для совершения банком указанных сделок не требуется согласия совета директоров или общего собрания акционеров банка. Положения ст.83 Закона об акционерных обществах к ним неприменимы. Они не распространяются на сделки, совершение которых является обязательным для акционерного общества в силу закона и/или иных правовых актов (п.19 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

4.1.9. Порядок и условия совершения гражданско-правовых сделок

унитарными предприятиями. Недействительность сделок

унитарного предприятия

При совершении сделок с участием государственных или муниципальных унитарных предприятий, необходимо учитывать следующие положения Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", нарушение которых может служить основанием признания сделок недействительными.

1. Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями осуществляется унитарным предприятием только с согласия собственника его имущества (п.2 ст.6 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

2. Движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными (п.3 ст.18 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

3. Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества (п.4 ст.18 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

4. Уставом государственного или муниципального предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия (п.4 ст.18 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

5. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (ст.22) устанавливает специальный порядок совершения сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях с унитарным предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- в иных, определенных уставом унитарного предприятия случаях.

Сделка, в которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, должна совершаться только с согласия собственника имущества предприятия. При нарушении указанного правила, сделка может быть признана недействительной судом (иными словами, такая сделка является оспоримой) по иску унитарного предприятия или собственника имущества данного унитарного предприятия.

6. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (ст.23) устанавливает специальный порядок совершения унитарным предприятием крупных сделок.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.

Для целей квалификации сделки как крупной стоимость отчуждаемого имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета (иными словами, принимается во внимание балансовая стоимость отчуждаемого имущества), а стоимость приобретаемого имущества - на основании цены предложения такого имущества.

Решение о совершении крупной сделки может быть принято только с согласия собственника имущества унитарного предприятия. При этом, поскольку Закон не содержит оговорки о признании крупной сделки недействительной в судебном порядке, крупная сделка, совершенная без согласия собственника имущества унитарного предприятия, является ничтожной.

7. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" устанавливает специальные требования к сделкам унитарного предприятия, связанным с получением займов и кредитов (ст.24).

Так, заимствования унитарным предприятием могут осуществляться в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;

- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством РФ;

- размещения облигаций или выдачи векселей.

При этом унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником имущества предприятия объеме и направлений использования привлекаемых средств. Кроме того, заимствования должны осуществляться унитарным предприятием с соблюдением порядка, определенного Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.

Таким образом, недействительными являются следующие сделки государственного или муниципального унитарного предприятия:

Ничтожные сделки (являются недействительными, независимо от признания их таковыми судом):

- сделки, связанные с приобретением вкладов (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, а также акций акционерных обществ, совершенные без согласия собственника имущества предприятия;

- сделки, связанные с реализацией вкладов (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, а также акций акционерных обществ, совершенные без согласия собственника имущества унитарного предприятия;

- сделки по распоряжению имуществом (как движимым, так и недвижимым) предприятия, если в результате таких сделок предприятие лишается возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия;

- сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями (например, залог движимого имущества), совершенные без согласия собственника имущества предприятия;

- сделки, связанные с уступкой требований и переводом долга, совершенные без согласия собственника имущества предприятия;

- договоры простого товарищества (о совместной деятельности), совершенные без согласия собственника имущества предприятия;

- крупные сделки, совершенные без согласия руководителя предприятия;

- сделки, связанные с привлечением заемных средств (заимствований), если не соблюдены форма и порядок привлечения заемных средств (заимствований).

- сделки по распоряжению недвижимым имуществом унитарного предприятия, совершенные без согласия собственника имущества предприятия.

Оспоримые сделки (могут быть признаны недействительными только по решению суда):

- сделки, совершенные без согласия собственника имущества предприятия, если необходимость получения такого согласия предусмотрена уставом предприятия (признается недействительной на основании ст.174 ГК РФ). При этом сделка может быть признана недействительной, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях;

- сделки, в которых имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, совершенные без согласия собственника имущества предприятия (признается недействительной на основании ст.168 ГК РФ и ст.22 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

В суд с иском о признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной, а также с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" вправе обратиться как само унитарное предприятие, так и собственник его имущества (п.3 ст.20 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

Следует отметить, что к сделкам, совершенным унитарным предприятием, применяются также и другие иные основания и последствия недействительности сделок, предусмотренные действующим гражданским законодательством РФ.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать установленные законодательством неблагоприятные последствия для нарушителя обязательства, выражающиеся в лишении его определенных гражданских прав или возложении на него определенных обязанностей имущественного характера.

Исходя из данного определения гражданско-правовой ответственности можно выделить две основные ее формы:

- возложение ответственности на лицо, нарушившее договор имущественной обязанности, например передачи имущества, уплаты денег и т.д.;

- лишение лица, нарушившего договор, принадлежащего ему права.

Возложение ответственности на лицо, нарушившее договор имущественной обязанности, стоит на страже интересов государства, граждан и юридических лиц и служит для обеспечения стабильности гражданско-правовых отношений. Сущность данной формы заключается в том, что на нарушителя договора возлагается дополнительное имущественное обременение по сравнению с теми, которые он нес в соответствии с договором. Типичным проявлением данной формы ответственности является взыскание убытков (об убытках см. ниже).

Ответственность лица, нарушившего договор, состоит не в возложении на нарушителя дополнительной имущественной обязанности, а в лишении принадлежащего ему права. Примером такой ответственности может служить взыскание в доход государства всего полученного по договорам, противным основам правопорядка или нравственности (см. гл.4 "Недействительность договоров").

В зависимости от конкретных обстоятельств, таких как характер правонарушения, субъектного состава правоотношения и других, ответственность по гражданскому законодательству может быть различной.

Гражданское законодательство выделяет следующие формы ответственности:

- договорная и внедоговорная;

- долевая и солидарная;

- основная и субсидиарная.

Под договорной ответственностью понимается ответственность должника перед кредитором по обязательству, возникшая из договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данного обязательства. Таким образом, договорная ответственность характеризуется следующими основными чертами:

- стороны связаны определенными обязательствами, которые возникли на основании договора (например, займа, аренды и т.д.)

- основанием наступления договорной ответственности является факт неисполнения или ненадлежащего исполнения данного обязательства одной из сторон. Например, просрочка поставки товаров, передача товара ненадлежащего качества и т.д.

Внедоговорная ответственность наступает в связи с совершением противоправных действий одним лицом по отношению к другому лицу, в результате которых последний понес определенный имущественный ущерб. То есть при внедоговорной ответственности стороны не связаны между собой какими-либо договорными отношениями.

Долевая ответственность может наступить только при множественности лиц в договоре, т.е. когда на той или иной стороне договора выступает несколько лиц, которые несут те или иные обязанности. Под долевой ответственностью понимается ответственность, которая возлагается на двух или более лиц, которые отвечают перед кредитором в равных долях, если иное не установлено законодательством или договором. Как правило, основанием для наступления долевой ответственности является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, закрепленного в договоре содолжниками.

Солидарная ответственность - это ответственность двух и более лиц, каждое из которых отвечает перед кредитором в полном объеме. При наступлении солидарной ответственности кредитор по своему выбору решает, в каком объеме и с кого необходимо произвести взыскание. При взыскании с одного содолжника суммы убытков в полном объеме последний получает право требовать возмещения этих расходов в регрессном порядке. Солидарная ответственность может быть предусмотрена как договором, так и законодательством. Например, в том случае, если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами (ст.60 ГК РФ).

Основная ответственность - это ответственность должника как субъекта договорного либо внедоговорного обязательства. Субсидиарную же ответственность иначе называют дополнительной. Она в силу закона или договора возлагается на иных лиц, не являющихся должниками в обязательстве. Так, к примеру, участники полного товарищества несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (ст.75 ГК РФ). Меры дополнительной ответственности могут возлагаться только при наличии основной ответственности и при соблюдении следующих условий: субсидиарная ответственность возлагается на лиц, которые не несут основную ответственность; объем дополнительной ответственности не может превышать объема основной ответственности.

В соответствии со ст.399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный п.1 ст.399 ГК РФ порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в разумный срок (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника.

Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, то привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарное, возражения, которые он имел против кредитора.

5.2. Условия наступления гражданско-правовой ответственности

Гражданско-правовая ответственность в соответствии со ст.401 ГК РФ наступает в случае совершения правонарушения, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, и при наличии вины должника. Законом или договором могут быть предусмотрены и иные основания гражданско-правовой ответственности должника.

Противоправность. Не всякое неисполнение обязательств можно считать противоправным деянием должника. Необходимо, чтобы такое деяние как минимум нарушало нормы гражданского права и субъективные права кредитора. Только в этом случае деяние должника будет считаться противоправным.

Противоправным может быть не только действие, но и бездействие. Бездействие может быть признано противоправным только в том случае, если по договору должник должен был совершить те или иные действия, но не исполнил их, например отсутствие факта передачи вещи по договору купли-продажи.

Вина должника. Действующее гражданское законодательство (прежде всего ГК РФ) не содержит четкого определения вины. Вместе с тем п.1 ст.401 ГК РФ содержит указание на то, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Следовательно, непринятие указанных мер означает, что лицо действовало виновно.

При умысле лицо осознает противоправность своего поведения, предвидит наступление вредных последствий и желает либо сознательно допускает наступление этих последствий. При неосторожности лицо осознает противоправность своего поведения, предвидит возможность наступления неблагоприятных последствий, но легкомысленно рассчитывает, что эти последствия не наступят, либо не предвидит такую возможность, хотя должно было и могло это предвидеть. Как правило, форма вины не влияет на объем и тяжесть ответственности, однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных в законе, форма вины приобретает значение (например, при признании договора, противного основам правопорядка и нравственности недействительным) (см. в гл.4 "Недействительность договора").

Необходимо отметить, что, согласно ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от наличия или отсутствия его вины в допущенном правонарушении. Однако если будет доказано, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства), это лицо может быть освобождено от ответственности. Не считаются форс-мажорными такие обстоятельства, как нарушение своих обязанностей контрагентами должника, отсутствие на рынке необходимых для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и другие подобные обстоятельства. Договором или законом могут быть предусмотрены иные основания ответственности субъекта предпринимательской деятельности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Например, в договоре может быть зафиксировано условие, согласно которому субъект предпринимательской деятельности несет ответственность за допущенное им правонарушение только при наличии вины.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Кроме вины должника, действующее гражданское законодательство выделяет и вину кредитора. В соответствии со ст.404 ГК РФ, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. Иначе говоря, наличие вины кредитора обусловливает уменьшение степени вины и соответственно уменьшение ответственности должника.

Убытки. В соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, произведенные одной из сторон договора, утрата или повреждение ее имущества, а также неполученные доходы, которые она получила бы, если бы обязательство было исполнено другой стороной. Таким образом, категорию убытков составляют следующие элементы:

- утрата имущества, физическое уничтожение имущества или выбытие его из хозяйственного оборота. Например, хранитель не выполнил взятого на себя обязательства по сохранности имущества на своем складе, и вещь была по его халатности похищена.

- повреждение имущества, получение им дефектов, связанных с ухудшением его потребительских качеств, внешнего вида, уменьшением стоимости.

При повреждении имущества определяется размер уценки или расходы по устранению повреждения. Такой ущерб может быть нанесен в результате нарушений условий договора о таре и упаковке, поломки поставляемого оборудования, а также в случае, когда, например, арендатор, используя арендованное имущество ненадлежащим образом, приводит его в состояние, которое требует безотлагательного ремонта.

- расходы кредитора. К расходам потерпевшей стороны относятся фактические расходы, понесенные ею ко дню предъявления претензии. Например, расходы из-за простоя производства, по устранению недостатков в полученной продукции (выполненных работах), по уплате санкций (включая возмещение убытков).

При этом к расходам, которые управомоченная сторона понесла для восстановления нарушенного права, относятся и те расходы, которые лицо должно понести в будущем, на что указал ВАС РФ в п.10 Постановления Пленума от 1 июля 1996 г. N 6/8. (Необходимо учитывать, что в судебной практике еще и сейчас встречаются случаи, когда суды возмещают реальный ущерб только в случае, когда истец докажет, что реально понес определенные расходы, что нельзя признать верным.)

Таким образом, в состав реального ущерба входят и те расходы, которые лицо должно было понести в будущем для восстановления нарушенного права. Главное чтобы необходимость таких расходов и предполагаемый размер были подтверждены соответствующими доказательствами - обоснованным расчетом, сметой (калькуляцией) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг и др.

Судебно-арбитражная практика. При рассмотрении дел, связанных с возмещением убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, необходимо учитывать, что в соответствии со ст.15 ГК РФ подлежат возмещению как понесенные к моменту предъявления иска убытки, так и расходы, которые сторона должна будет понести для восстановления нарушенного права. Поэтому, если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путем приобретения определенных вещей (товаров) или выполнения работ (оказания услуг), стоимость соответствующих вещей (товаров), работ или услуг должна определяться по правилам п.3 ст.393 и в тех случаях, когда на момент предъявления иска или вынесения решения фактические затраты кредитором еще не произведены (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п.2 ст.15 ГК РФ).

Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

- не полученные кредитором доходы (упущенная выгода). В связи с переходом к рыночной экономике, созданием альтернативного коммерческого сектора количество исков о взыскании неполученной прибыли значительно увеличилось.

Судебно-арбитражная практика. Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

По общему правилу лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Здесь, по нашему мнению, возникает проблема соотношения положений п.1 ст.15 ГК РФ и ст.400 ГК РФ. В соответствии со ст.400 ГК РФ по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с осуществлением определенного вида деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков. Проблема соотношения - по ст.15 ГК РФ взыскание убытков в меньшем размере может быть предусмотрено и законом и договором, а по ст.400 ГК РФ - ограничение права на полное возмещение убытков может иметь место только в случаях, предусмотренных законом. Рассмотрим случай из практики.

По условиям договора аренды арендодатель в случае нарушения договорных обязательств обязуется возместить арендатору понесенные убытки, но в пределах годовой суммы арендной платы. В действительности размер причиненных арендатору убытков оказался больше годовой суммы арендной платы, и арендатор потребовал в судебном порядке полного возмещения убытков. При этом арендатор полагал, что условия договора об ограничении размера убытков годовой суммой арендной платы является недействительным как не соответствующим требованиям действующего законодательства, а именно ст.400 ГК РФ.

По нашему мнению, уменьшение размера убытков и ограничение ответственности (право на полное возмещение убытков) - не одно и то же.

Ограничение ответственности имеет место лишь в том случае, когда применение к отдельным видам обязательств законом предусмотрена возможность взыскания только определенного вида убытков, например, только реального ущерба, или только стоимости утраченной вещи. В качестве примера можно привести ответственность перевозчика по договору железнодорожной перевозки грузов. Транспортный устав железных дорог РФ (ТУЖД РФ) в ряде случаев нарушения перевозчиком условий договора предусматривает возможность взыскания с него только реального ущерба. Следовательно, возможности взыскать с него упущенную выгоду нет.

Уменьшение размера убытков имеет место в том случае, если по закону с нарушителя могут быть взысканы все виды убытков, но размер убытков ограничивается определенной суммой. И если, к примеру, реальный ущерб и упущенная выгода не превышают установленной в договоре сумм, то убытки возмещаются в полном объеме. А по ст.400 ГК РФ возмещение убытков в полном объеме в принципе невозможно, так как закон не допускает возможности взыскания с нарушителя определенного вида убытков. Поэтому в вышеприведенном примере арендатор не прав, что и подтвердил своим решением ВАС РФ.

К неполученным доходам (упущенной выгоде) относятся все доходы, которые получила бы потерпевшая сторона, если бы обязательство было исполнено. Существенной чертой данной формы убытков является факт неполучения кредитором тех доходов, которые он мог бы получить при условии надлежащего исполнения обязательства со стороны должника.

При предъявлении исков о взыскании неполученных доходов истцу необходимо доказать, что он мог и должен был получить указанные доходы, и только нарушение обязательств ответчиком явилось единственной причиной, лишившей его возможности получения прибыли, к примеру, от реализации товаров. Однако получение прибыли из выручки от реализации товаров возможно лишь после изготовления и поставки его потребителю, поэтому истец, наряду с вышеуказанным, должен доказать, что мог реализовать товар или услуги и получить тем самым обусловленную прибыль.

Иными словами, истцам необходимо доказать наличие реальных возможностей получения прибыли. При доказывании размеров неполученной прибыли не принимаются предположительные расчеты истца, а также любые формы в сослагательном наклонении (если бы..., то я бы...). Арбитражные суды требуют в этом случае письменных доказательств о возможности получить прибыль: договоры, заключенные с контрагентами истца, гарантийные письма от них с предложением заключить соответствующий договор или положительные ответы контрагентов на предложение истца о заключении договора, протоколы о намерениях и т.д. Но стороны в договоре могут самостоятельно предусмотреть размер убытков, которые виновная сторона будет обязана возместить другой стороне в случае нарушения договорных обязательств.

В том случае, если лицо, нарушившее договор, получило вследствие этого доходы, другая сторона по договору вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (ст.15 ГК РФ).

Размер упущенной выгоды определяется с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был бы понести для извлечения прибыли, если бы обязательство было исполнено.

В частности, если должник не исполнил обязательство по поставке сырья или комплектующих изделий, вследствие чего кредитор произвел и реализовал меньшее количество продукции, то размер упущенной выгоды должен определяться исходя из планируемой цены реализации продукции за минусом тех затрат, которые кредитор понес бы для производства и реализации продукции - стоимость недопоставленного сырья или комплектующих, транспортные расходы, тара и упаковка и т.д.

Аналогичное положение закреплено в п.10 Временной методики определения ущерба, причиненного нарушением хозяйственных договоров.

Иными словами следует разграничивать понятия "выручка" и "доход". Доход - выручка минус затраты. Упущенная выгода - это именно доход, хотя на практике истцы в качестве упущенной выгоды просят взыскать выручку.

Как правило, убытки с ответчика по решению арбитражного суда взыскиваются в денежной форме, но в случае, если у ответчика отсутствуют денежные средства, у истца есть два варианта действий: возбудить дело о его банкротстве или обратиться в арбитражный суд с заявлением об изменении способа исполнения решения арбитражного суда путем обращения взыскания на имущество ответчика. Последний вариант представляется наиболее предпочтительным, так как по сравнению с возбуждением дела о банкротстве позволяет решить проблемы истца более оперативно.

Убытки не могут быть взысканы, если обязательство было прекращено вследствие прощения долга, невозможности исполнения.

Судебно-арбитражная практика. Казанское авиационное производственное объединение (Объединение) обратилось в арбитражный суд с иском к Государственной транспортной компании "Россия" (ГТК "Россия") о расторжении договора и взыскании убытков вследствие неисполнения его условий.

Суть спора такова. Согласно договору, Объединение обязалось изготовить и поставить в IV квартале 1994 г. самолет Ил-62М, а ГТК "Россия" - принять изготовленную продукцию и уплатить аванс на закупку комплектующих изделий. Однако в августе 1994 г. Председателем Правительства РФ было принято решение о нецелесообразности изготовления самолета Ил-62М. Поэтому данные работы не были профинансированы бюджетом, и соответственно заказчик (ответчик) не выплатил аванс на закупку комплектующих изделий.

При рассмотрении в надзорной инстанции ВАС РФ в иске отказано по следующим мотивам. В силу ст.416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает. Невозможность исполнения ответчиком обязательств явилась следствием невыделения ему бюджетного финансирования. При таких условиях расторжение договора и взыскание убытков является неправильным (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 марта 1997 г. N 7522/95 // Вестник ВАС, 1997. N 6).

Незаконное пользование чужими денежными средствами. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 апреля 1997 г. N 5174/96 указано, что взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами предусмотрено законодательством в качестве одной из мер защиты интересов субъектов гражданского оборота при нарушении денежного обязательства, то есть направлено на возмещение убытков.

В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При применении данной статьи необходимо учитывать, что ее положения не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга.

Судебно-арбитражная практика. Имея в виду, что ст.395 Гражданского кодекса РФ (далее - Кодекс, ГК РФ) предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги, положения данной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга.

В частности, не являются денежными обязательствами, в которых денежные знаки используются не в качестве средства погашения денежного долга (обязанности клиента сдавать наличные деньги в банк по договору на кассовое обслуживание, обязанности перевозчика, перевозящего денежные знаки, и т.д.).

Денежным может быть как обязательство в целом (в договоре займа), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг).

Последствия, предусмотренные ст.395 ГК РФ, не применяются к обязательствам, в которых валюта (деньги) исполняет роль товара (сделки по обмену валюты) (п.1 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. Муниципальное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных ст.395 ГК РФ. Иск был удовлетворен, а судом кассационной инстанции данное решение было оставлено в силе.

На указанные судебные акты был принесен протест, в котором предлагалось судебные акты в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отменить и в иске в этой части отказать. Протест был удовлетворен по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец были выставлены ответчику за оказание услуг платежные требования на безакцептное списание денежных средств, при этом указанные денежные средства списывались со счета плательщика, однако банком получателя не зачислялись на счет истца.

Статьей 395 ГК РФ установлена ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что в данном случае имел место факт просрочки в исполнении обязательства, но не было пользования чужими денежными средствами, поскольку они были списаны со счета ответчика в безакцептном порядке. Следовательно, неправомерные действия плательщика отсутствовали и ответственность, предусмотренная ст.395 ГК РФ, не может быть применена (Постановление Президиума ВАС РФ от 12 января 1999 г. N 5138/98).

Судебно-арбитражная практика. Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу о взыскании стоимости непоставленной продукции и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично: с ответчика взыскан основной долг в полной сумме и проценты за пользование чужими денежными средствами, уменьшенные на основании ст.333 ГК РФ; постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.

На указанные судебные акты был принесен протест, в котором предлагалось в части взыскания процентов их отменить и в этой части в удовлетворении иска отказать. Протест был удовлетворен по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ответчиком (продавец) и истцом (покупатель) был заключен договор на поставку металлопродукции, согласно условиям которого в оплату продукции принимаются векселя, облигации и казначейские обязательства. Во исполнение договорных обязательств истец передал ответчику два простых векселя. Фактически металлопродукции было поставлено на меньшую сумму, что явилось основанием для предъявления соответствующего иска.

Принимая решение о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, суд исходил из наличия у ответчика денежного обязательства перед истцом, поскольку вексель в данном случае служил средством платежа, и стороны фактически произвели зачет взаимных требований.

При рассмотрении данного дела ВАС РФ пришел к выводу, что данный вывод суда неправомерен, а решение в части взыскания процентов необоснованно.

Статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги. Положения данной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга.

Поскольку в данном случае в качестве средства платежа сторонами были использованы не деньги, а ценные бумаги, что исключает возможность реального пользования денежными средствами, применение ст.395 ГК РФ является неправильным (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 1999 г. N 3276/99).

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Судебно-арбитражная практика. При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.

Проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений ст.316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон (п.2 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. Исходя из п.1 ст.395 ГК РФ в случаях, когда сумма долга уплачена должником с просрочкой, судом при взыскании процентов применяется учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной порядок определения процентной ставки.

При взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере процентов суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения суда.

В этом случае при выборе соответствующей учетной ставки банковского процента необходимо, в частности, принимать во внимание, в течение какого времени имело место неисполнение денежного обязательства, изменялся ли размер учетной ставки за этот период, имелись ли длительные периоды, когда учетная ставка оставалась неизменной.

Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа (п.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающихся ему, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающую эту сумму. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иным правовым актом или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Судебно-арбитражная практика. Судам следует учитывать, что в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ отсутствие у должника денежных средств, необходимых для уплаты долга по обязательству, связанному с осуществлением им предпринимательской деятельности, не является основанием для освобождения должника от уплаты процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ (п.5 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. В денежных обязательствах, возникших из договоров, в частности, предусматривающих обязанность должника произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании ст.395 ГК РФ.

Законом либо соглашением сторон может быть предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства.

В подобных случаях суду следует исходить из того, что кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором. (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. Если определенный в соответствии со ст.395 ГК РФ размер (ставка) процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов, применительно к ст.333 ГК РФ вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства.

При решении вопроса о возможности снижения применяемой ставки процентов суду следует учитывать изменения размера ставки рефинансирования Центрального банка РФ в период просрочки, а также иные обстоятельства, влияющие на размер процентных ставок (п.7 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию о взыскании 1 447 407,63 руб. за поставленные ответчику в августе 1997 г. минеральные удобрения и 822 192 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст.395 ГК РФ. До принятия решения истец в порядке, предусмотренном ст.37 АПК РФ, уменьшил сумму подлежащих взысканию процентов до 487 688 руб.

Решением от 25.07.2000 с ответчика в пользу истца взыскана сумма основной задолженности в размере заявленного требования и проценты за период с 05.06.2000 по 25.07.2000 в сумме 51 636,97 руб. При этом суд указал, что проценты подлежат начислению до момента оплаты всей суммы долга.

Постановлением апелляционной инстанции от 24.09.2000 решение оставлено без изменений. Федеральный арбитражный суд округа постановлением от 16.11.2000 судебные акты в части, касающейся указания о начислении процентов до момента оплаты всей суммы долга, отменил. В остальной части судебные акты оставил без изменения.

Принимая постановление, суд кассационной инстанции исходил из того, что, присуждая проценты на будущее время, суд первой инстанции вышел за рамки заявленных исковых требований. Кроме того, суд не вправе присуждать проценты на будущее время без указания конкретной суммы, подлежащей взысканию, поскольку такое указание в резолютивной части решения не соответствует требованиям ст.128 АПК РФ. Правила указанной статьи предписывают суду при удовлетворении иска о взыскании денежных средств указывать общий размер подлежащих взысканию сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, пеней.

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагается постановление суда кассационной инстанции в части, отменяющей решение и постановление апелляционной инстанции арбитражного суда, отменить. В остальной части постановление суда кассационной инстанции оставить без изменения.

Президиум ВАС РФ считает, что все указанные судебные акты в части взыскания процентов подлежат отмене, дело в отмененной части - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим причинам.

Согласно п.3 ст.395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Положения данной нормы разъяснены Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами". Согласно п.2 Постановления проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений ст.316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон.

Требования, предъявляемые к содержанию резолютивной части решения по делам о взыскании процентов, начисленных в соответствии со ст.395 ГК РФ, конкретизированы в п.51 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ".

Согласно указанному Постановлению, если на момент вынесения решения денежное обязательство не было исполнено должником, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны содержаться сведения о денежной сумме, на которую начислены проценты; дате, начиная с которой производится начисление процентов, размере процентов, исходя из учетной ставки банковского процента соответственно на день предъявления иска или на день вынесения решения; указание на то, что проценты начисляются по день фактической уплаты кредитору денежных средств.

Как следует из материалов дела, денежное обязательство до вынесения решения по делу ответчиком исполнено не было. Таким образом, довод суда кассационной инстанции о том, что суд не вправе присуждать проценты на будущее время без указания конкретной суммы, подлежащей взысканию, ошибочен.

Вместе с тем суд первой инстанции, принимая решение о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами, также нарушил требования, предъявляемые к его содержанию, поскольку в соответствии с положениями названного пункта Постановления размер подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами указывается в решении суда в твердой сумме, в случаях, когда денежное обязательство исполнено до вынесения решения.

При таких обстоятельствах судебные акты в части взыскания процентов подлежат отмене как принятые с неправильным толкованием норм материального права, дело в отмененной части - направлению на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении дела необходимо также предложить истцу уточнить требование о начислении процентов (Постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2001 N 777/01).

Причинно-следственная связь между противоправным поведением и убытками. Причинно-следственная связь представляет собой объективную конкретную взаимосвязь двух или более явлений, одно из которых (причина) вызывает другое нетождественное явление (следствие), где причина всегда предшествует следствию, а следствие, в свою очередь, - результат действия причины.

Для применения гражданско-правовой ответственности необходимо установить не всякую причинно-следственную связь, а только такую, которая конкретно указывает, что убытки явились прямым следствием противоправного деяния (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств) стороны в договоре (должника).

Судебно-арбитражная практика. Предприятие "Продинторг" предъявило иск к акционерному обществу (АО) о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, возникших в результате одностороннего отказа ответчика от выполнения обязательств по договору купли-продажи. Как выяснилось в суде, "Продинторг" и ответчик заключили договор купли-продажи, однако впоследствии АО отказалось от покупки товара.

Согласно ст.ст.310 и 393 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, и виновная сторона обязана возместить другой стороне вызванные отказом убытки в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. "Продинторг" же продал товар, предназначенный АО, другому предприятию по значительно меньшей цене, т.е. получил убыток.

Однако материалами дела было установлено, что между односторонним отказом ответчика от выполнения своих обязательств и понесенными истцом убытками от их реализации отсутствует причинная связь. На основании этого предприятию "Продинторг" в иске было отказано (Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 1996 г. N 508/96 // Вестник ВАС, 1996. N 8).

Судебно-арбитражная практика. ООО "Холдинговая компания "Пионер" (компания "Пионер") обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском о взыскании с Агропромбанка в лице его Смоленского филиала 321 821 439 руб. убытков, возникших в связи с уплатой штрафных санкций за неисполнение обязательств по оплате контракта от 12 апреля 1993 г. N РОС-1 из-за списания валютных средств со счета истца. Решением от 18 июня 1996 г. в иске отказано по мотиву отсутствия вины банка и причинной связи между его действиями и невыполнением контракта.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 11 сентября 1996 г. решение отменил, иск удовлетворил частично. С Агропромбанка взыскано 232 038 812 руб., исходя из наличия смешанной вины банка и АОЗТ "Ресоптпродторг", в остальной части иска отказано. Вина банка состоит в неправильном списании со счета компании "Пионер" валютных средств, что подтверждается решением от 20 мая 1994 г. по делу N 366/1-п.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил Постановление ФАС Центрального округа от 11 сентября 1996 г. и оставил в силе решение Арбитражного суда Смоленской области от 18 июня 1996 г. При этом были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Согласно контракту от 12 апреля 1993 N РОС-1, заключенному между коммерческой фирмой "Смоленский Кремль" и багамской фирмой "Колоссеум Энтерпрайзис ЛТД" (инофирма), последняя обязалась продать 12 000 тонн сахара на сумму 3 180 000 долл. США, если покупатель произведет оплату сахара путем выставления аккредитива в течение 15 дней с момента получения сообщения о готовности товара к отгрузке. По договору от 6 июля 1993 г. права по контракту были переданы компании "Пионер".

Получив 9 ноября 1993 г. сообщение о готовности товара к отгрузке, компания "Пионер" не смогла выставить аккредитив по причине отсутствия необходимой суммы валютных средств на счете. Частично, в сумме 2 782 500 долл. США, оплатить товар обязалось АОЗТ "Ресоптпродторг" по договору от 23 августа 1993 г., оставшиеся 397 500 долл. США - компания "Пионер". У последней на момент оплаты имелось на счете 381 397,73 долл. США, из которых 322 898 долларов США 11 ноября 1993 г. списал Агропром-банк в погашение задолженности коммерческой фирмы "Смоленский Кремль" по кредитным договорам.

Письмом от 20 января 1994 г. инофирма сообщила покупателю о согласии поставить сахар при оплате 12% его стоимости (381 600 долл. США) в течение 5 дней со дня получения этого письма с оплатой оставшейся части по мере реализации. Однако списанные Агропромбанком денежные средства были возвращены компании "Пионер" 24 июня 1994 г. по решению Арбитражного суда Смоленской области от 20 мая 1994 г. по делу N 366/1-п.

Покупатель не выполнил обязательства по оплате товара, за что по условиям контракта оплатил продавцу штрафные санкции в сумме 405 882,31 долл. США.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 7 июля 1994 г. по делу N 529/1-И по иску Агропромбанка к компании "Пионер" и коммерческой фирме "Смоленский Кремль" о взыскании задолженности по кредитным договорам установлено, что собственником компании и коммерческой фирмы (ответчиков) является одно физическое лицо - Новиков С.С. Полученный для фирмы кредит он должен был возвратить в сентябре 1993 г. Компания "Пионер" являлась поручителем коммерческой фирмы "Смоленский Кремль" и, следовательно, в силу ст.68 Основ гражданского законодательства должна была нести ответственность за возврат кредита, так как заемщик не располагал средствами. Поэтому компания "Пионер" не должна была рассчитывать на использование имеющихся валютных средств для оплаты сахара.

Хотя Агропромбанк неправомерно, без согласия компании "Пионер" и в отсутствие решения суда списал валютные средства с ее счета и суд обязал возвратить их (Решение от 20 мая 1994 г., дело N 366/1-п), впоследствии денежные средства были взысканы в пользу Агропромбанка (Решение от 7 июля 1994 г., дело N 529/1-И).

Таким образом, невыполнение компанией "Пионер" обязательств по оплате сахара не находится в причинной связи с возникшими у истца убытками (Постановление Президиума ВАС РФ от 20 мая 1997 г. N 4577/96 // Вестник ВАС РФ, 1997 г., N 8).

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ТОО задолженности по оплате работ, выполненных по договорам подряда от 4 января 1993 г. N 178 и от 1 января 1994 г. N 178, пени за просрочку расчетов, процентов за пользование чужими денежными средствами и убытков в виде процентов, уплаченных за банковский кредит. По ходатайству ответчика к участию в деле в качестве второго ответчика привлечена Федеральная миграционная служба РФ.

Решением от 18 августа 1995 г. иск был удовлетворен за счет ТОО, с которого взыскано 268 690 036 руб. по основному договору, 606 819 785 руб. пени, 127 087 300 руб. убытков, 359 933 497 руб. за пользование чужими средствами. Всего 1 362 530 618 руб. В иске к Федеральной миграционной службе РФ отказано.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отменил вышеуказанное решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение с отказом в удовлетворении иска в части взыскания убытков. При этом в отношении убытков Президиум ВАС РФ отметил, что одним из обязательных оснований для взыскания убытков должно быть наличие причинной связи между несвоевременным поступлением в рассматриваемый период денежных средств по договору подряда и предоставлением Акционерному обществу в этот же период займов по кредитным договорам. В деле находятся два кредитных договора - от 18 февраля 1995 г. N 1195 на 400 млн руб. и от 25 июля 1994 г. N 1280 на 170 млн руб.

Имеющимися документами не подтверждена причинная связь между получением этих кредитов и просрочкой расчетов по договорам подряда с Товариществом, поэтому решение в этой части подлежит отмене с отказом в удовлетворении иска (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 марта 1996 г. N 8663/95 // Вестник ВАС РФ, 1996 г., N 7).

5.3. Последствия неисполнения обязательств по договору

Гражданское законодательство в гл.25 ГК РФ "Ответственность за нарушение обязательств" содержит основные последствия в отношении нарушителей договора.

1. Согласно ст.393 ГК РФ, в случае, если одна сторона по договору не исполняет свои обязательства, исполняет их ненадлежащим образом или вообще отказывается от исполнения этих обязательств, она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Это общее правило гражданского законодательства, однако наряду с ним имеется и несколько специальных положений, устанавливающих последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Статья 405 ГК РФ устанавливает специальные правила при просрочке исполнения обязательства должником. Просрочка исполнения обязательства является частным случаем ненадлежащего исполнения обязательства. В соответствии с указанной статьей должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии со ст.406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Просрочка кредитора также является частным случаем ненадлежащего исполнения договора.

Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. Кроме то-го, по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

В ст.402 ГК РФ закреплено положение, согласно которому действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. За эти действия, если они повлекли за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, отвечает должник. При применении данной статьи необходимо учитывать, что под работниками должника понимаются граждане, заключившие только трудовые договоры с должником.

2. В соответствии со ст.398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность или пользование другой стороне последняя имеет право требовать изъятия этой вещи у должника и передачи ее себе.

Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск.

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.

3. Согласно ст.397 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу, кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства. Кроме того, кредитор вправе потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Судебно-арбитражная практика. Воспитательная колония обратилась в арбитражный суд с иском к государственному предприятию о понуждении к исполнению обязательства в натуре по договору от 22.10.1999 N 22.10. До принятия решения по делу в судебном заседании стороны подписали мировое соглашение в порядке, предусмотренном ст.37 АПК РФ. Истец заявил ходатайство об утверждении этого мирового соглашения.

Решением от 30.05.2000 ходатайство об утверждении мирового соглашения отклонено, в иске отказано. Суд сослался на то, что на день предъявления иска срок договора истек, а потому требования истца являются незаконными. Кроме того, истец в соответствии со ст.397 ГК РФ вправе был поручить исполнение обязательств по договору третьему лицу либо выполнить их своими силами и потребовать от ответчика возмещения убытков.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 19.09.2000 оставил решение без изменения. Суд указал на то, что в соответствии с п.3 ст.425 ГК РФ истечение срока договора само по себе не прекращает возникшего из него обязательства. Поэтому при разрешении спора подлежали применению правила п.2 ст.314 ГК РФ.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается состоявшиеся судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение, поскольку в соответствии со ст.12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из способов защиты гражданских прав. Отказ же в иске со ссылкой на ст.397 ГК РФ, как утверждается в протесте, является неправильным, поскольку в этом случае кредитор лишается права выбора наиболее предпочтительного способа защиты, предусмотренного законом.

Рассмотрев протест, Президиум ВАС РФ не нашел оснований для его удовлетворения по следующим причинам.

Как следует из материалов дела, между предприятием (исполнителем) и воспитательной колонией (заказчиком) заключен договор от 22.10.1999 N 22.10, в соответствии с которым исполнитель обязался выполнить работу по техническому обслуживанию автоматики безопасности двух котлов ДКВР-4/13. Срок действия договора определен до 31.12.1999. Поскольку договорные обязательства предприятие не выполнило, воспитательная колония обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Статья 12 ГК РФ действительно предусматривает в качестве одного из способов защиты гражданских прав присуждение к исполнению обязанностей в натуре. Однако ее применение конкретизировано в гл.25 ГК РФ, в частности, применительно к данному делу, в ст.397 ГК РФ.

Обязанность должника исполнить обязательство по выполнению определенных работ, т.е. по выполнению обязательства в натуре было предусмотрено договором. Однако оно не исполнено, поэтому истец и обратился в суд за защитой. Между тем реальной защиты он не получит, так как невозможно понудить должника сделать то, что им не может быть выполнено. Из материалов дела видно, что неисполнение обязательств, по утверждению ответчика, зависит от истца, который должен провести необходимые подготовительные работы.

Таким образом, кредитор может получить реальную защиту своих нарушенных прав, как правильно указано в решении суда и в постановлении кассационной инстанции, путем исполнения обязательства за должника, как это предусмотрено ст.397 ГК РФ. Должник будет обязан в этом случае возместить понесенные кредитором необходимые расходы и другие убытки (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.08.2001 N 9162/00).

5.4. Налогообложение и бухгалтерский учет штрафов, пеней, неустоек

за нарушение условий хозяйственных договоров

5.4.1. Штрафы, пени, неустойки как элемент доходов (расходов)

от внереализационных операций

Следует учитывать мнение Минфина России, в соответствии с которым организации обязаны исчислять НДС с сумм полученных штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных договоров (подробней см. разд.2.5.7 настоящего издания).

5.4.2. Виды санкций, относимых

к внереализационным доходам (расходам)

Согласно ст.330 ГК РФ, "неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения".

Анализ данной нормы позволяет сделать ряд выводов.

1. Неустойка - это денежная сумма, которая может определяться несколькими способами:

а) путем установления точно определенной суммы (например, 100 000 руб.; как правило, в этом случае на практике используется понятие "неустойка" либо "штраф");

б) определением процентного отношения к размеру неисполненного обязательства (например, 30% суммы долга; на практике используется понятие "неустойка" либо "штраф");

в) путем установления процента за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства (например, 0,3% суммы долга за каждый день просрочки; на практике используется понятие "неустойка" либо "пеня").

2. Неустойка может быть установлена договором, а также закреплена в каком-либо нормативном акте. В обоих случаях сумма неустойки будет относиться к внереализационным доходам (расходам).

Помимо неустойки (штрафа, пени) к внереализационным доходам (расходам) относятся и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров.

Гражданский кодекс РФ за неисполнение денежного обязательства предусматривает самостоятельную санкцию в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Так, согласно ст.395 ГК РФ, "за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств".

Таким образом, санкциями за нарушение условий договоров, рассматриваемыми в качестве внереализационных доходов (расходов), являются штраф, пеня, неустойка, проценты за неисполнение денежного обязательства (если оно возникло вследствие нарушения договора).

В то же время нельзя рассматривать в качестве санкций за нарушение договорных обязательств средства, переданные в качестве возмещения причиненных убытков. Данный вывод основан на нормах гражданского законодательства, поскольку понятия "неустойка (штраф, пеня)" и "убыток" нетождественны.

В соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ под убытками понимаются:

- расходы, которые лицо, право которого нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права;

- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

- неполученные доходы (упущенная выгода).

Более того, учет убытков и неустойки в целях налогообложения также различен. В связи с этим следует быть особенно внимательным при отражении в учете признанной претензии либо решения суда в отношении неустойки и убытков.

5.4.3. Порядок исчисления налога на прибыль по штрафам,

пеням, неустойкам, а также по другим видам санкций

за нарушение условий хозяйственных договоров

Согласно п.3 ст.250 и пп.13 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных доходов и внереализационных расходов включаются доходы (расходы) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Отметим, что ошибкой является отнесение на расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли, сумм финансовых санкций, уплаченных в соответствии с законодательством РФ. Следует помнить, что согласно пп.13 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций только за нарушение договорных обязательств, а суммы, внесенные в бюджет в виде санкций в соответствии с законодательством РФ (любые финансовые санкции, уплачиваемые за нарушения валютного, налогового, административного и т.д. законодательства), в состав внереализационных расходов для целей налогообложения прибыли не включаются.

Кроме того, следует обратить внимание, что для целей налогообложения и в доходы, и в расходы включаются только суммы признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба. В случае если условиями договора не установлен размер штрафных санкций или возмещения убытков, у налогоплательщика-получателя не возникает обязанности для начисления внереализационных доходов. В то же время если должником суммы штрафных санкций, предусмотренных в договоре, не признаны, то и оснований для начисления внереализационных доходов также не возникает. И только при взыскании долга в судебном порядке либо согласования размера штрафных санкций между контрагентами в досудебном порядке обязанность по начислению этого внереализационного дохода у налогоплательщика возникает на основании решения суда, вступившего в законную силу, или соглашения с должником.

Однако следует отметить, что МНС России придерживается несколько иной позиции, изложенной в разд.4 Методических рекомендаций по применению главы 25 Налогового кодекса РФ (утв. Приказом МНС России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729):

"Статьей 317 НК РФ определено, что доходы в виде причитающихся к получению штрафов, пени и иных санкций за нарушение условий договорных обязательств признаются доходами в соответствии с условиями заключенных договоров. То есть если условиями договоров предусмотрены все обстоятельства, при которых возникает ответственность контрагентов в виде штрафных санкций или возмещения убытков, то доходы признаются полученными налогоплательщиком при возникновении этих обстоятельств, с которыми условия договора связывают возникновение штрафных санкций или возмещение убытков, вне зависимости от претензий, предъявленных налогоплательщиком контрагенту, но при отсутствии возражений должника. Если обстоятельства, приводящие к возникновению вышеупомянутых обстоятельств, не могут классифицироваться однозначно, то подобные расходы признаются по мере признания их должником либо по мере вступления в законную силу решения суда".

По нашему мнению, данная позиция МНС, изложенная в Методических рекомендациях, не соответствует нормам НК РФ, в обоснование чего необходимо указать на следующее.

Во-первых, в соответствии с п.3 ст.250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба, которые:

- признаны должником

или

- подлежат уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Соответственно, на основании пп.4 п.4 ст.271 НК РФ датой получения дохода в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) является дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда.

Аналогично в соответствии с пп.13 п.1 ст.265 НК РФ внереализационными расходами признаются расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба, которые:

- признаны должником

или

- подлежат уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Соответственно, на основании пп.8 п.7 ст.272 НК РФ датой признания расхода в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) является дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда.

Таким образом, условия для возникновения и дата признания такого вида доходов, как штрафы, пени или иные санкции за нарушение договорных обязательств, четко и однозначно определены соответствующими статьями НК РФ (п.3 ст.250, пп.13 п.1 ст.265, пп.4 п.4 ст.271 и пп.8 п.7 ст.272). В указанных статьях ничего не говорится о таком моменте, как "возникновение обстоятельств, с которыми условия договора связывают возникновение штрафных санкций или возмещение убытков". Следовательно, в соответствии с вышеизложенными нормами НК РФ доходы (расходы) в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба признаются только при выполнении одного из условий (признание должником <*> или вступление в силу соответствующего решения суда) и только на ту дату, на которую приходится выполнение одного из этих условий.

     
   ————————————————————————————————
   
<*> Признание долга должником

К действиям, свидетельствующим о признании долга, в частности, могут относиться: признание претензии; частичная уплата должником или с его согласия другим лицом сумм санкций; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа); акцепт инкассового поручения.

Совершение работником должника действий по исполнению обязательства, свидетельствующих о признании долга, свидетельствует о признании долга при условии, что эти действия входили в круг его служебных (трудовых) обязанностей или основывались на доверенности (абз.2 п.1 ст.182 ГК РФ).

Признание обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, само по себе не может служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в частности, штрафа, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами), а также требований по возмещению убытков.

Во-вторых, в ст.317 НК РФ, которая определяет порядок налогового учета рассматриваемого вида доходов и на которую имеется ссылка в Методических рекомендациях, установлено, что "при определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба налогоплательщики, определяющие доходы по методу начисления, отражают причитающиеся суммы в соответствии с условиями договора. В случае если условиями договора не установлен размер штрафных санкций или возмещения убытков, у налогоплательщика-получателя не возникает обязанности для начисления внереализационных доходов по этому виду доходов".

Таким образом, ст.317 НК РФ определяет, что внереализационные доходы в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба учитываются при исчислении налога на прибыль в сумме, определенной договором. Иными словами, ст.317 НК РФ устанавливает только правило определения размера внереализационных доходов в виде штрафов и пеней, а не определяет условия, при которых такие доходы считаются полученными.

С учетом изложенного может быть сделан вывод о том, что в данном случае МНС России в своих Методических рекомендациях допустило расширительное толкование норм Налогового кодекса РФ, что противоречит общим принципам права и принципам налогового права в частности, так как толкование (тем более - расширительное) норм федеральных законов не входит в компетенцию налоговых органов.

В соответствии со ст.4 НК РФ методические указания и рекомендации, издаваемые МНС, не относятся к актам законодательства о налогах и сборах; правовые акты, издаваемые МНС, не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. МНС же в Методических рекомендациях, на наш взгляд, фактически изменило смысл норм НК РФ, касающихся признания рассматриваемого вида доходов и расходов.

5.4.4. Порядок обложения налогом на добавленную стоимость

Требование о налогообложении полученных штрафов напрямую нормативно не закреплено. Поэтому, на наш взгляд, спорным является мнение Минфина России о том, что организации, получающие средства от взимания штрафов, взыскания пеней, выплаты неустоек за нарушение обязательств, предусмотренных договорами поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), уплачивают НДС от полученных средств. С точки зрения Минфина России это требование закреплено в пп.2 п.1 ст.162 НК РФ, где установлено, что налоговая база по НДС определяется, в частности, с учетом сумм, полученных за реализованные товары (работы, услуги) в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). При этом, если Минфин России ссылается на ст.162 НК РФ, то моментом возникновения облагаемого оборота по НДС для любых предприятий (работающих как по отгрузке, так и по оплате) будет являться фактическое получение сумм штрафов, пеней, неустоек.

Таким образом, у предприятия-кредитора в момент реального получение штрафа, пени, неустойки, по мнению Минфина России, возникает облагаемый оборот по НДС.

Что касается предприятия-должника, то оно суммы НДС из состава штрафа, пени, неустойки не выделяет, а всю сумму санкции в рассмотренном выше порядке относит на внереализационные расходы (отнесение сумм НДС по штрафам уплаченным к зачету не предусмотрено законодательством).

При налогообложении сумм штрафов полученных необходимо также учитывать положения, изложенные в разд.2.5.7 настоящего издания.

В заключение хотелось бы обратить внимание на тот факт, что впервые требование об уплате НДС с указанных сумм появилось в п.14 Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 г. N 2270 "О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней". Затем данное положение появилось в Инструкции. Вместе с тем за прошедший период в законодательство по НДС неоднократно вносились различные изменения и дополнения. В то же время нормы о налогообложении сумм штрафов, пеней, неустоек в Налоговом кодексе РФ не появилось. Более того, в соответствии с Указом Президента РФ от 15 ноября 1997 г. N 1233 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента РФ" Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. N 2270 был признан утратившим силу. Таким образом, сложилась ситуация, когда после отмены Инструкции Госналогслужбы России от 11 октября 1995 г. N 39, где налогообложение штрафных санкций было прямо предусмотрено, ни гл.21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса РФ, ни Методическими рекомендациями по применению главы 21 НК РФ (утв. Приказом МНС России от 20 декабря 2000 г. N БГ-3-03/447), ни иными официальными разъяснениями в настоящее время порядок исчисления НДС с сумм полученных штрафов по хозяйственным договорам не установлен.

ЧАСТЬ II. ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Понятие и значение преддоговорных документов

Часто заключению какого-либо договора предшествует долгая и кропотливая работа по согласованию будущих условий сделки. Поэтому эта стадия очень важна в деловых взаимоотношениях между сторонами. На данной стадии осуществляется процесс согласования воли и выяснения взаимных интересов обеих сторон. Кроме того, практика преддоговорной работы обусловливает составление всевозможных деловых документов, в частности писем, телеграмм, протоколов и т.д.

В этой связи для документального оформления каждой стадии договоренностей условно можно выделить четыре вида преддоговорных документов, которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами, в частности:

- документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров;

- документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров;

- документы, имеющие характер предварительного договора;

- документы, опосредующие урегулирование разногласий.

Поскольку данные документы обеспечивают заключение договора в будущем, они, за исключением предварительного договора и оферты, не влекут за собой каких-либо юридических последствий.

6.2. Документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров

Основным документом, фиксирующим факт начала ведения переговоров, является протокол записи деловой беседы. Данный документ не носит строго юридического характера и имеет целью зафиксировать встречу представителей сторон, а также круг обсуждаемых проблем и вопросов. Для обычаев коммерческого оборота некоторых стран составление такого протокола практически обязательно, поскольку он выступает необходимым элементом делового этикета. При достижении начальных и предварительных договоренностей между сторонами по кругу обсуждаемых тем данный протокол служит основанием для перевода переговоров на новый, более высокий уровень.

Образцы документов

Протокол

записи деловой беседы

Место встречи представителей сторон: г.______________________

Дата встречи: "__"__________ 200_ г.

Продолжительность беседы: начало - "__" час. "__" мин.

окончание - "__" час. "__" мин.

Организатор встречи: ________________________________________

На встрече присутствовали следующие лица:

1. Со стороны фирмы ________________________________________,

(наименование фирмы)

следующие представители:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________,

2. Со стороны предприятия ___________________________________

(наименование фирмы)

следующие представители:

_________________________________________________________________,

_________________________________________________________________.

Содержание беседы:

Вопросы, рассматриваемые на встрече: ________________________

__________________________________________________________________

Документация, которой стороны взаимно обменялись: ___________

__________________________________________________________________

Выводы, сделанные сторонами после проведения беседы: ________

_________________________________________________________________.

Предложения, сделанные на встрече: __________________________

_________________________________________________________________.

Документы, которые стороны намерены согласовать в скором

времени: ________________________________________________________.

Срок ближайших консультаций сторон и дата последующей встречи

между сторонами: _________________________________________________

_________________________________________________________________.

Визы лиц, проводивших беседу:

Представитель фирмы _________________________________________

Представитель предприятия ___________________________________

Беседу записал: ___________________________

Запись беседы произведена на _________ стр.

Запись беседы составлена в ___________ экз.

6.3. Документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров

Протокол о намерениях, соглашение о сотрудничестве и протокол о результатах проведения переговоров, так же как и вышеуказанный документ, не налагают на участников переговоров каких-либо финансовых и юридических обязательств, однако во избежание противоречий об этом лучше всего указать непосредственно в тексте документа. Это основные документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров. Кроме того, протокол о намерениях очень часто выступает прообразом предварительного договора, который уже непосредственно имеет юридическое значение. В ряде случаев тщательно составленные протокол о намерениях и соглашение о сотрудничестве позволяют сторонам непосредственно перейти к составлению и заключению основного договора.

Образцы документов

1. Протокол

о намерениях

г. ____________ "___" _____________200_ г.

Предприятие: _____________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с одной стороны, и

Завод: ___________________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с другой стороны, и

на основе двусторонних переговоров,

проведенных "__"__________ 200_ г., подписали Настоящий Протокол

о намерениях и указывают следующее:

1. Стороны признают, что их производственный и финансовый

потенциал дает им основание установить долгосрочное и

взаимовыгодное сотрудничество в области разработки и внедрения

различных коммерческих и финансово-производственных программ и

проектов.

2. Стороны планируют осуществить на первом этапе

сотрудничества совместную научно-производственную и коммерческую

деятельность по реализации следующих проектов: ___________________

_________________________________________________________________.

3. Для принятия окончательного решения о возможности

реализации вышеназванных проектов уполномоченные представители

сторон проводят совместные консультации и встречаются не позднее

"__"__________ 200_ г.

4. Проект программы сотрудничества и этапов выполняемых

работ, а также проекты необходимых соглашений и договоров

поручается составить Предприятию.

5. Проект программы, а также проекты необходимых соглашений и

договоров Предприятие представляет на рассмотрение Завода для

обсуждения не позднее "__" _________ 200_ г.

6. Соглашения, достигнутые в результате переговоров сторон,

консультаций и переписки, являются предварительными и до момента

подписания необходимых соглашений и договоров не налагают на

участников Настоящего Протокола каких-либо юридических прав и

обязанностей.

Настоящий Протокол подписали:

Со стороны Предприятия Со стороны Завода

__________________ __________________

2. Соглашение

о сотрудничестве и организации взаимоотношений

г. ________ "___" ______________200_ г.

Предприятие: ________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с одной стороны, и

Завод: ______________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с другой стороны, и

подписали Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в соответствии с Настоящим Соглашением исходят из того, что интересам каждой из них соответствует реализация проектов в сфере научно-технической деятельности, создания новых видов техники и технологии.

2. На основании вышеизложенного Предприятие и Завод обязуются совместно действовать для достижения общих хозяйственных целей в соответствии с уставными задачами и экономическими интересами каждой из участвующих в Настоящем Соглашении сторон.

3. В процессе осуществления поставленных перед сторонами совместных целей Предприятие и Завод будут стремиться строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.

4. В случае необходимости стороны будут осуществлять взаимное финансирование совместных проектов на безвозмездной и беспроцентной основе.

Для этих целей денежные средства будут аккумулироваться на счете одной из сторон; размер, сумма и порядок их использования будут определены отдельными соглашениями сторон.

5. Стороны намерены осуществлять взаимное кредитование на цели, определенные соглашениями сторон в рамках научно-технического и коммерческого сотрудничества.

6. Для скорейшего достижения целей по Настоящему Соглашению стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного интереса, проводить совместные консультации и семинары, устанавливать научно-технические и коммерческо-финансовые связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов.

7. Конкретные формы и размеры участия сторон в осуществлении совместных проектов будут определяться дополнительными соглашениями и договорами.

8. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения, если стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров (на проведение НИР, поставку, беспроцентный заем, о совместной деятельности и т.д.).

9. Доходы, получаемые в результате совместной деятельности и делового сотрудничества, распределяются в каждом отдельном случае по соглашению сторон.

Каждый участник самостоятельно определяет направления использования своей доли прибыли, полученной от совместной деятельности.

10. Действие Настоящего Соглашения распространяется на неопределенное время, пока стороны заинтересованы в продолжении совместной деятельности.

11. Настоящее Соглашение является предварительным и не налагает на стороны никаких конкретных финансовых и юридических обязательств.

12. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

13. В случаях, не предусмотренных Настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

14. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Соглашения не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития коммерческих связей.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон.

15.1. Предприятие:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс__________.

Расчетный счет N __________ в банке _________________________

Корреспондентский счет банка: _______________________________

Идентификационный номер: ____________________________________

15.2. Завод:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс__________.

Расчетный счет N __________ в банке _________________________

Корреспондентский счет банка: _______________________________

Идентификационный номер: ____________________________________

Настоящее Соглашение подписали:

Со стороны Предприятия Со стороны Завода

__________________ __________________

3. Протокол

о результатах проведенных переговоров

Место проведения переговоров: г. ____________________________

Время проведения переговоров: начало - "__"__________ 200_ г.

окончание - "__"__________ 200_ г.

Дата подписания Настоящего Протокола: "__"___________ 200_ г.

Присутствовали

при проведении переговоров:

1. Со стороны _______________________________________________

(наименование фирмы)

следующие представители: ____________________________________

_________________________________________________________________.

2. Со стороны _______________________________________________

(наименование фирмы)

следующие представители: ____________________________________

_________________________________________________________________.

Подписывают Настоящий Протокол и указывают следующее:

1. Стороны, проводившие переговоры, пришли к выводу, что их

финансовые и коммерческие возможности дают им основание установить

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по следующим

направлениям деятельности: _______________________________________

_________________________________________________________________.

2. Кроме того, в ходе переговоров достигнуты следующие

результаты: ______________________________________________________

_________________________________________________________________.

3. Для принятия окончательного решения о возможности

реализации вышеназванных проектов уполномоченные представители

сторон проводят совместные консультации и встречаются не позднее

"__"__________ 200_ г.

4. Соглашения, достигнутые в результате переговоров сторон,

консультаций и переписки, являются предварительными и до момента

подписания необходимых соглашений и договоров не налагают на

участников Настоящего Протокола каких-либо юридических прав и

обязанностей.

Настоящий Протокол подписали:

Представитель фирмы Представитель фирмы

__________________ __________________

6.4. Документы, имеющие характер предварительного договора

6.4.1. Предварительный договор

Главным документом, имеющим характер предварительного договора, является непосредственно сам предварительный договор. В соответствии со ст.429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Судебно-арбитражная практика. Вопрос о включении в основной договор условий, не предусмотренных предварительным договором, решается арбитражным судом с учетом конкретных обстоятельств.

В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитражный суд понуждать сторону включить в основной договор условие о цене, если такое условие не было предусмотрено в предварительном договоре.

Согласно п.1 ст.429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора (п.3 ст.429 ГК РФ).

Если в предварительном договоре условие о цене не было указано, то это не означает, что стороны не определились в этом вопросе.

В соответствии со ст.424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре условия о цене и невозможности ее определения исходя из условий договора исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Отсюда следует, что требование о включении в основной договор условия о том, что цена определяется в порядке, предусмотренном ст.424 ГК РФ, должно быть удовлетворено арбитражным судом.

В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о цене будет определено сторонами в основном договоре, такая запись должна расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сторон о включении в основной договор данного условия. Разногласия по установлению конкретной цены также подлежат рассмотрению арбитражным судом.

Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном договоре условия о цене настаивает на включении в основной договор условий об определении цены в ином порядке, чем предусмотрено ст.424 ГК РФ, или требует указания в нем конкретной цены, а другая сторона возражает против этого, то арбитражный суд не вправе рассматривать такой спор (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС, 1997. N 7).

Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет за собой его ничтожность (недействительность).

Судебно-арбитражная практика. Русский торгово-промышленный коммерческий банк обратился в арбитражный суд с требованием об обязании ТОО "Царское село" заключить договор о залоге недвижимого имущества на основании предварительного договора. Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. При проверке данного дела в порядке надзора решение оставлено без изменений, поскольку не соблюдены требования о нотариальной форме и государственной регистрации договора залога недвижимого имущества. В связи с этим и на основании ст.165 ГК РФ предварительный договор о залоге является недействительным. Таким образом, у суда не было правовых оснований к понуждению ответчика заключить договор о залоге на основании предварительного договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 1996 г. N 8057/95 // Вестник ВАС, 1996. N 10).

Судебно-арбитражная практика. Индивидуальный предприниматель на основании п.4 ст.445 ГК РФ обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о понуждении последнего заключить с ним договор аренды здания сроком на 25 лет на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Возражая против предъявленного иска, акционерное общество в ходе судебного разбирательства заявило, что поскольку договор аренды здания сроком на 25 лет, который это общество обязалось заключить с предпринимателем, подлежал обязательной государственной регистрации, то в соответствии с п.2 ст.429 ГК РФ и сам предварительный договор также подлежал такой регистрации. Однако он не был зарегистрирован и, следовательно, на основании п.3 ст.433 ГК РФ должен считаться незаключенным. Поэтому требования истца не подлежат удовлетворению, т.к. основываются на незаключенном предварительном договоре.

Арбитражный суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, отметив, что на основании п.2 ст.429 ГК РФ предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. Поскольку договор аренды здания подлежал государственной регистрации в силу п.2 ст.651 ГК, то и предварительный договор также подлежал государственной регистрации. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск о понуждении заключить договор аренды, указав, что в силу п.2 ст.429 ГК РФ к предварительному договору применяются только правила о форме основного договора. Установленное п.2 ст.651 ГК РФ условие об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или сооружения на срок не менее одного года не является элементом формы этого договора. Предварительный договор, по которому стороны обязались заключить договор аренды здания, подлежащий государственной регистрации, не является также и сделкой с недвижимостью исходя из требований ст.164 ГК РФ. Предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижимого имущества. С учетом изложенного суд кассационной инстанции признал, что предварительный договор не подлежал государственной регистрации (п.14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Вестник ВАС РФ, 2001, N 4).

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора (п.3 ст.429 ГК РФ). В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора (п.4 ст.429 ГК РФ).

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Согласно п.5 ст.429 ГК РФ, если сторона предварительного договора уклоняется от заключения предусмотренного им договора, другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить соответствующий договор, а также с требованием о взыскании со стороны, которая уклоняется от заключения договора, возникших в связи с этим убытков.

Образцы документов

Предварительный договор

г. _____________ "___" _____________ 200_ г.

Предприятие: ________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с одной стороны, и

Завод: ______________________________________________________

в лице директора ___________________________________________,

действующего на основании Устава,

с другой стороны, и

на основе двусторонних переговоров,

проведенных в г.__________ "__"__________ 200_ г., подписали

Настоящий Предварительный Договор о нижеследующем:

1. Стороны признают, что их производственный и финансовый

потенциал дает им основание установить долгосрочное и

взаимовыгодное сотрудничество в области разработки и внедрения

различных производственных и финансовых программ, а также

коммерческих проектов.

2. Стороны планируют осуществить на первом этапе

сотрудничества совместную деятельность по производству следующей

продукции: _______________________________________________________

_________________________________________________________________.

3. Для принятия окончательного решения о возможности

реализации вышеназванной программы уполномоченные представители

сторон проводят совместные консультации и встречаются не позднее

"__" _______ 200_ г.

4. Стороны обязуются до "__"__________ 200_ г. заключить

договор (далее по тексту - Основной Договор).

Основной Договор, который стороны намерены заключить, должен

включать следующие условия:

4.1. ________________________________________________________

4.2. ________________________________________________________

4.3. ________________________________________________________

5. Проект Основного Договора поручается составить

Предприятию.

Проект Основного Договора Предприятие обязано представить на

рассмотрение Завода не позднее "__"__________ 200_г.

6. В случае необоснованного отказа одной из сторон от

заключения основного договора по п.4 Настоящего Договора или

совершения действий, в результате которых заключение Основного

Договора становится невозможным, виновная сторона несет

ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных

действующим гражданским законодательством.

Настоящий Предварительный Договор подписали:

Со стороны Предприятия Со стороны Завода

__________________ __________________

6.4.2. Оферта

Одним из способов заключения договора является его заключение путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (ст.434 ГК РФ).

В основном заключение договора данным способом осуществляется посредством оферты.

В соответствии со ст.435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. То есть оферта - это предложение заключать договор. Законодательством установлен ряд требований, предъявляемых к оферте, а именно:

- оферта должна содержать всю необходимую информацию относительно существенных условий договора (предмет договора, необходимые сроки, цена и т.д.);

- оферта должна быть достаточно определенной, т.е. должна быть обращена к конкретному лицу (или нескольким лицам);

- оферта должна исходить от полномочного лица предприятия;

- оферта должна выражать намерение лица, которое его посылает, считать себя связанным правами и обязанностями в случае принятия предложения, т.е. намерение лица заключить договор.

Иначе говоря, из текста оферты должно ясно и однозначно исходить предложение заключить договор. Не может расцениваться как оферта некое заявление о некоторых обстоятельствах, или некое мнение, или сообщение, или рассказ о предприятии и его товарах (услугах). Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

Офертой может выступать письмо, проект договора, гарантийное письмо, а также другой документ, отвечающий указанным выше требованиям и переданный потенциальному партнеру с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. В том случае, если необходимые условия в оферте отсутствуют, ее можно рассматривать как рекламу или как приглашение к переговорам по поводу будущего договора. Никаких юридических последствий такая оферта не влечет.

Вместе с тем, если оферта отвечает всем предъявляемым юридическим требованиям, одной ее для заключения договора недостаточно. Необходимо, чтобы предложение было принято (акцептовано), поскольку договорные отношения между сторонами возникают не из самой оферты, а из одобрения его сторонами. Принятие предложения о заключении договора (акцепт), как и оферта, тоже должно отвечать определенным требованиям, установленным ст.438 ГК РФ, а именно:

- акцепт должен исходить только от того лица, которому сделана оферта;

- акцепт должен быть безоговорочным, т.е. он должен выражать полное согласие с офертой. В данном случае договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения акцепта.

Судебно-арбитражная практика. При разрешении преддоговорных споров, а также споров, связанных с исполнением обязательств, необходимо иметь в виду, что акцептом, наряду с ответом о полном и безоговорочном принятии условий оферты, признается совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (п.3 ст.438 ГК РФ).

Следует учитывать, что для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом ГК РФ не требует выполнения условий оферты в полном объеме. В этих целях для квалификации указанных действий в качестве акцепта достаточно, чтобы лицо, получившее оферту (в том числе проект договора), приступило к ее исполнению на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Судебно-арбитражная практика. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта при условии, что акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока, а при отсутствии в оферте срока для акцепта - до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами. Если срок для акцепта не определен ни самой офертой, ни законом или иными правовыми актами, договор считается заключенным при условии, что акцепт получен в течение нормально необходимого для этого времени (п.1 ст.433, ст.440, п.1 ст.441 ГК РФ).

Если в оферте, законе, иных правовых актах, помимо срока для акцепта оферты, определен срок для ее рассмотрения и извещение об акцепте направлено адресату в пределах указанного срока, договор должен признаваться заключенным даже при получении акцепта адресатом с опозданием, за исключением случаев, когда сторона, направившая оферту, немедленно уведомит другую сторону о получении ее акцепта с опозданием (ст.442 ГК РФ) (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. В случае совершения акцепта с отметкой несогласия стороны с некоторыми, хотя бы и несущественными условиями оферты он будет считаться новым предложением заключить договор. В данном случае большое значение будут иметь сроки, в течение которых предложение должно быть принято. Когда оферта сделана с указанием срока для ответа, договор считается заключенным, если ответ о принятии (акцепте) предложения получен в течение этого срока. Когда срок в оферте не указан, то принятие имеет юридическое значение, если ответ получен в течение нормального необходимого времени, установленного действующим законодательством.

Образцы документов

1. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Предложение заключить договор

(оферта)

Уважаемый ______________

Узнав из рекламных материалов о ____________________________,

(наименование продукции)

которую Вы производите, наше предприятие предлагает Вам заключить

договор на поставку этой продукции в адрес нашего предприятия.

Мы готовы приобрести Вашу продукцию на следующих условиях:

Количество: _________________________________________________

Качество: ___________________________________________________

Цена: _______________________________________________________

Порядок расчетов: ___________________________________________

Срок поставки: ______________________________________________

Базовые условия поставки: ___________________________________

Это предложение может оставаться открытым только до "_"

________ 200_ г., и мы готовы себя считать связанными правами и

обязанностями по заключенному договору, если до этого срока

получим от Вас ответ о согласии заключить договор на вышеуказанных

условиях.

В свою очередь мы готовы не сводить наше сотрудничество к

выполнению только предлагаемой сделки, но поддерживать также

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения

эффективности и развития наших коммерческих связей.

Наши реквизиты:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата: "__"__________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

____________________

2. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Предложение заключить договор

(оферта)

Уважаемый ________________

Позвольте привлечь Ваше внимание к нашему рекламному

проспекту, прилагаемому к настоящему письму, в котором Вы найдете

все подробности о нашей продукции.

Мы готовы продать нашу продукцию на следующих условиях:

Количество: _________________________________________________

Качество: ___________________________________________________

Цена: _______________________________________________________

Порядок расчетов: ___________________________________________

Срок поставки: ______________________________________________

Базовые условия поставки: ___________________________________

Это предложение может оставаться открытым только до

"__"______ 200_ г., и мы готовы считать себя связанными правами и

обязанностями по заключенному договору, если до этого срока

получим от Вас ответ о согласии заключить договор на вышеуказанных

условиях.

В свою очередь мы готовы не сводить наше сотрудничество к

выполнению только предлагаемой сделки, но поддерживать также

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения

их эффективности и развития наших коммерческих связей.

Наши реквизиты:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата: "__"__________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

____________________

6.5. Документы, опосредующие урегулирование разногласий

6.5.1. Протокол разногласий

Если у стороны, получившей проект договора, имеются возражения по его условиям, то данная сторона составляет протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в 3-х экземплярах, подписывается руководителем предприятия (его заместителем) и скрепляется печатью. Один экземпляр протокола остается с проектом договора у стороны, которая составила этот протокол; два экземпляра вместе с оформленным договором возвращаются стороне, от которой получен проект договора. В графе 1 указываются пункты договора, в отношении которых сторона возражает, в графе 2 - новая редакция условий договора, предлагаемая лицом, составляющим протокол разногласий.

Образцы документов

Протокол

разногласий к договору от "__" ___________ 200_ г.

с ____________________________________________

     
   ————————————————————————T—————————————————————T——————————————————————¬
   |  Редакция поставщика  | Редакция покупателя |      Примечания      |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |           1           |          2          |           3          |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |                       |                     |                      |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |                       |                     |                      |
   L———————————————————————+—————————————————————+———————————————————————
   

Поставщик Покупатель

__________________ __________________

М.П. М.П.

6.5.2. Протокол согласования разногласий

Составляется сторонами для урегулирования спорных условий договора после получения протокола разногласий. Протокол согласования разногласий подписывается руководителями предприятия (другими уполномоченными лицами) и скрепляется печатями сторон. В графе 1 указываются пункты договора, в отношении которых Покупатель возражает, в графе 2 - редакция, которую он предлагает, в графе 3 - новая редакция пункта, согласованная сторонами, в графе 4 - пункты договора, по которым стороны к соглашению не пришли (если таковые имеются).

Образцы документов

Протокол

согласования разногласий

к договору от "__" ___________ 200_ г.

между ____________________________________________

     
   ————————————————————————T—————————————————————T——————————————————————¬
   |  Редакция поставщика  | Редакция покупателя |      Примечания      |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |           1           |          2          |           3          |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |                       |                     |                      |
   +———————————————————————+—————————————————————+——————————————————————+
   |                       |                     |                      |
   L———————————————————————+—————————————————————+———————————————————————
   

Поставщик Покупатель

__________________ __________________

М.П. М.П.

6.6. Экономико-налоговый комментарий к документам

6.6.1. Представительские расходы

Расходы предприятия, связанные с установлением контактов и проведением предварительных переговоров по заключению договора можно относить на расходы, связанные с производством и реализацией, как представительские расходы. Представительские расходы - это затраты предприятия по официальному приему и (или) обслуживанию представителей других предприятий, организаций и учреждений (в том числе иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, независимо от места проведения указанных мероприятий.

К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц принимающей организации, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате предприятия, по обеспечению перевода во время проведения представительского мероприятия.

Для целей налогообложения прибыли согласно п.2 ст.264 НК РФ не относятся к представительским расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний.

Кроме того, согласно п.2 ст.264 НК РФ представительские расходы включаются в состав прочих расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли отчетного (налогового) периода, в размере, не превышающем 4 процента от расходов на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.

Говоря о представительских расходах и затратах на прием и обслуживание делегаций, необходимо отметить, что производить такие расходы следует только целевым образом. При этом расходы должны подтверждаться первичными документами и не превышать установленных нормативов. Кроме того, целесообразно составлять плановую смету представительских расходов по приему делегаций во избежание конфликтных ситуаций с налоговыми органами. Добавим, что целесообразно порядок отнесения таких затрат на расходы отразить в приказе об учетной политике предприятия либо в ином отдельном приказе и при фактически возникающих расходах этим приказом строго руководствоваться.

Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, однако порядок списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы различный. В бухгалтерском учете должны отражаться расходы только при наличии оправдательных первичных документов. При этом необходимо учитывать, что помимо достаточного документального подтверждения для целей налогообложения прибыли будут учитываться только те расходы, которые перечислены в п.2 ст.264 НК РФ. Первичные учетные документы, подтверждающие право организации на включение расходов для целей налогообложения прибыли, должны в обязательном порядке содержать сведения о дате и месте проведения деловой встречи (приема), программе проведения мероприятия, составе приглашенных лиц, участников со стороны организации, конкретное назначение расходов и их величину. Отчет о проведении представительских мероприятий должен быть оформлен в виде представления авансового отчета работника организации, ответственного за проведение.

Отметим, что в составе представительских расходов аналогично учитываются и расходы по приему и обслуживанию участников, прибывших на заседания совета (правления) и ревизионной комиссии организации или другого аналогичного органа организации, в порядке, аналогичном приему участников деловых переговоров. Данное обстоятельство также следует учитывать при формировании сметы представительских расходов.

Если же предприятие оплатило авиабилеты учредителям и членам Совета директоров, прибывшим на заседание Совета предприятия, то исходя из перечня расходов, включаемых в понятие "представительские расходы", к представительским расходам относятся расходы, связанные с транспортным обслуживанием заседания совета (правления). Что касается оплаты расходов, связанных с прибытием (убытием) участников заседания, их проживанием в гостинице, то эти расходы к представительским не относятся и включению в расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли, не подлежат. Кроме того, сумма оплаченных авиабилетов для членов Совета директоров является их доходом и подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.

Аналогично не могут быть отнесены на расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли, затраты по оплате проживания в гостинице представителей других организаций, прибывших для переговоров, поскольку данный вид расходов в составе представительских не предусмотрен.

При отнесении представительских расходов на расходы следует учитывать также требование п.7 ст.171 НК РФ, согласно которому вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком по документально подтвержденным расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (т.е. в пределах перечня представительских расходов и в пределах норм). Поэтому если на расходы будет отнесена сумма НДС по вышеуказанным документам, то это приведет к занижению налогооблагаемой прибыли.

6.6.2. Командировочные расходы

При отнесении расходов, связанных с проведением предварительных переговоров, на расходы, связанные с производством и реализацией продукции, по статье "представительские расходы" необходимо учитывать, что одним из существенных условий является приезд представителей другого предприятия непосредственно на принимающее предприятие. Однако ситуация может сложиться так, что предварительные переговоры и составление преддоговорных документов будут осуществляться на стороне вашего будущего партнера. Для таких переговоров нередко приходится направлять сотрудников предприятия в командировки.

В этом случае затраты предприятий на командировки (включая расходы по оформлению заграничных паспортов и других выездных документов) должны включаться в расходы, связанные с производством и реализацией продукции, так как данные затраты напрямую связаны с производственной деятельностью предприятия, что является определяющим фактором при отнесении командировочных расходов на расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли.

Порядок возмещения командировочных расходов, отражаемых в бухгалтерском учете организации, определен Инструкцией Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР". Кроме того, при определении налоговой базы по налогу на прибыль в части учета командировочных расходов необходимо руководствоваться пп.12 п.1 ст.264 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных и полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией".

Данные нормативные документы позволяют предприятиям относить на расходы:

- оплату найма жилого помещения (в том числе дополнительных гостиничных услуг, кроме обслуживания в барах, ресторанах, в номере, пользования рекреационно-оздоровительными объектами);

- оплату суточных в пределах норм, утверждаемых Правительством РФ;

- расходы по проезду к месту командировки и обратно;

- затраты на пользование постельными принадлежностями;

- оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;

- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.

Особо следует отметить, что с 1 января 2002 г. нормированию для целей налогообложения прибыли подвергаются только суточные. Расходы на проживание командированного лица при наличии подтверждающих документов не нормируются. Но при этом для целей налогообложения не учитываются выплаты по компенсации проживания командированного работника при отсутствии оправдательных документов.

Однако руководитель предприятия может принимать решение о дополнительных выплатах, связанных с командировками, сверх установленных (на питание, по найму автомобилей, на телефонные переговоры, на такси и т.д.) с отнесением их в бухгалтерском учете на счет расходов предприятия, не учитываемых при налогообложении прибыли. При этом необходимо учитывать, что на суммы суточных, выплаченных сверх установленных нормативов, должен начисляться единый социальный налог в соответствии с п.1 ст.238 НК РФ.

Согласно ст.252 НК РФ на расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, можно отнести затраты только на те командировки, которые связаны с производством продукции (работ, услуг) или иной деятельностью организации, направленной на извлечение дохода. Иными словами, если представитель предприятия отправляется в командировку для приобретения технологического оборудования и несет при этом расходы, то рассматривать их в качестве текущих затрат, связанных с производством продукции, неправомерно. В этом случае затраты должны быть отнесены на увеличение стоимости основного средства (оборудования) и будут списаны на расходы через амортизацию.

Затраты на командировки, связанные с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств, жилищного фонда или социально-культурной сферы организации, подлежат отражению на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" с соответствующим отдельным учетом этих затрат при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Иногда бывает, что командировка не связана прямо с производственной деятельностью предприятия. Например, командировка сотрудника предприятия на международную коммерческую выставку по профилю производственной деятельности предприятия. Следует отметить, что согласно пп.28 п.1 и п.4 ст.264 НК РФ в прочие расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли, может быть включено участие в выставке, которое подразумевает не просто посещение выставки, а именно участие, т.е. оформление стенда предприятия, показ продукции предприятия или какое-либо иное участие.

Если же работник предприятия командировался только для посещения выставки, то, для того чтобы отнести на себестоимость расходы, связанные с поездкой и проживанием, необходимо обосновать производственный характер командировки, доказать, что она связана с производством и реализацией продукции. Такими доказательствами могут быть отчет о командировке (изложение целей и задач командировки и отчет об их выполнении) с приложением протоколов о намерениях и предварительных договоров, образцов рекламной продукции, прейскурантов, проспектов и буклетов, другие документы, косвенно или прямо подтверждающие выполнение цели командировки. Если такие документы будут оформлены и их содержание будет говорить о производственном характере командировки, то отнесение данных расходов на расходы будет обосновано. Если же никаких обосновывающих командировку документов нет, то расходы на ее осуществление следует отражать в составе расходов только в бухгалтерском учете без их учета для целей налогообложения прибыли.

Иногда возникает необходимость отправить в командировку граждан, работающих на предприятии по гражданско-правовым договорам (договор подряда, поручения, комиссии, перевозки и т.д., а также авторский договор). При этом физическое лицо в трудовых отношениях с юридическим лицом не состоит и в административном подчинении у руководителя не находится. В связи с этим сам факт поездки командировкой не признается в силу отношений, определяемых договором гражданско-правового характера (такими договорами предусматривается не выполнение трудовых функций, а получение конечного результата).

Вместе с тем согласно ч.2 ст.709 ГК РФ цена договора подряда включает вознаграждение и компенсацию издержек подрядчика. Поэтому если, например, в договоре подряда стороны (гражданин и предприятие) укажут, что затраты по проезду и проживанию, связанные с исполнением договора, возмещаются предприятием дополнительно, то указанная сумма будет включаться в доход физического лица как доход от выполнения работ (услуг) по договорам гражданско-правового характера. При этом указанные дополнительные затраты предприятие отнесет на расходы или соответствующий источник финансирования по той статье, по которой относится основная сумма договора. А согласно ст.221 НК РФ гражданин в этом случае вправе воспользоваться профессиональным налоговым вычетом при исчислении налога на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнение работ (услуг).

Помимо этого следует учитывать, что согласно ч.3 ст.709 ГК РФ цена договора может быть рассчитана на основе сметы, являющейся неотъемлемой частью договора. В связи с этим если цена договора подряда или иного гражданско-правового договора определяется путем составления сметы, то целесообразно в этой смете предусмотреть и такую статью расходов, как командировочные.

Следует также отметить, что для направления работника в командировку обязательно должен быть издан приказ директора или иного уполномоченного лица предприятия с указанием цели командировки. Все расходы должны быть подтверждены документально, а командировочное удостоверение оформлено с заполнением всех необходимых реквизитов, так как в противном случае эти расходы не только нельзя будет включить в расходы, учитываемые для целей налогообложения (ст.252 НК РФ), но их придется включить в доход работника (п.3 ст.217 НК РФ).

Хотелось бы отметить, что согласно п.15 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР", если работник имеет возможность вернуться из командировки в тот же день, суточные не выплачиваются. Именно поэтому мы считаем, что так как выплата суточных за один день нахождения в командировке не предусмотрена действующим законодательством, то они и не должны включаться в расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли.

При отнесении командировочных расходов на расходы следует учитывать и положения п.7 ст.171 НК РФ, согласно которому вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком по документально подтвержденным расходам на командировки (расходы по проезду, постельным принадлежностям, наем жилого помещения), принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. Право на налоговый вычет по НДС возникает при наличии счета-фактуры установленного образца либо иных бланков строгой отчетности, которые по налоговому законодательству РФ могут выдаваться взамен счета-фактуры. В случае отсутствия указанных документов, подтверждающих право на налоговый вычет, сумма НДС, выделенная в первичных документах (счетах, квитанциях, билетах), подлежит покрытию за счет собственных средств предприятия (в целях налогообложения прибыли в расходах не учитывается). Если же на расходы будет отнесена сумма НДС по указанным затратам, то это приведет к занижению налогооблагаемой прибыли.

Если работник не поехал в командировку и сдал билет, то возвращается не вся сумма стоимости билета и теряется сумма страховки. В этом случае возникает вопрос о том, за счет каких источников списывать понесенные убытки. Представляется, что данные убытки не должны учитываться при налогообложении прибыли, так как указанный вид расходов не предусмотрен гл.25 НК РФ. При этом для погашения таких убытков необходимо наличие приказа директора. Кроме того, сдача билета должна быть подтверждена документально (квитанцией (справкой) из кассы вокзала или аэропорта), в противном случае сумма страховки и другие невозвращенные суммы должны быть включены в совокупный доход работника.

Некоторые гостиницы при выписке счета за проживание помимо сумм за проживание указывают суммы за пользование холодильником, телевизором, газетами и т.д. В связи с этим возникает вопрос: являются ли эти суммы расходами по найму жилого помещения и куда их относить? Необходимо отметить, что в соответствии с пп.12 п.1 ст.264 НК РФ в прочие расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, включается оплата найма жилого помещения, в том числе дополнительных гостиничных услуг, кроме обслуживания в барах, ресторанах, обслуживания в номере, пользования рекреационно-оздоровительными объектами. Кроме того, Инструкция "О служебных командировках в пределах СССР" определяет, что возмещению подлежат также затраты работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (а равно и плата за бронирование мест в гостиницах) (п.11 Инструкции). Таким образом, в бухгалтерском учете в составе расходов отражаются все указанные в счете услуги гостиниц, в том числе и дополнительные, а для целей налогообложения часть дополнительных услуг гостиницы, перечисленных выше, не учитывается.

ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

7.1. Общие положения

Как правило, предприниматель при заключении договора сам стремится встретиться со своим будущим партнером и лично обсудить с ним все детали предстоящей коммерческой операции. Однако иногда в силу объективных причин встретиться лично с контрагентом невозможно или очень затруднительно. В этом случае предприниматели часто используют институт представительства при заключении тех или иных сделок.

В гражданском законодательстве данный институт разработан довольно детально, поэтому можно выделить несколько основных инструментов, с помощью которых предприниматели получают возможность заключить договор с партнером не напрямую, а через посредников. Это возможно при использовании таких инструментов, как агентское соглашение, договор поручения (см. соответствующие разделы "Агентский договор" и "Договор поручения"), а также по доверенности.

Использование доверенности при заключении договора может быть обусловлено не только невозможностью встречи с контрагентом, но и отсутствием у определенного лица соответствующих полномочий на заключение договора. Так, например, если руководитель предприятия действует от имени предприятия без доверенности в интересах предприятия, то другой работник действовать от имени предприятия без доверенности не может. В этом случае доверенность выступает как документ, уполномочивающий ее обладателя на заключение договора от третьего лица.

Институт представительства, кроме посредничества при заключении договора, может использоваться для самых разнообразных целей, например для представительства в суде, в других организациях и т.д. Поэтому положения, рассмотренные ниже, справедливы не только для представительства при заключении договора, но и для других операций, для совершения которых необходимо наличие доверенности, формы которых приведены в этой главе.

7.2. Представительство и доверенность

В соответствии со ст.182 ГК РФ договор, заключенный одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Данный институт гражданского права именуется представительством.

Вместе с тем при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий (т.е. без доверенности) договор считается заключенным от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. Договор, заключенный неуполномоченным лицом, но впоследствии одобренный представляемым, создает, изменяет или прекращает для него гражданские права и обязанности с момента его заключения (ст.183 ГК РФ).

Как правило, полномочия на представительство, в том числе и на заключение договора, закрепляются в доверенности, выдаваемой лицом, которое желает заключить договор посредством другого лица. В соответствии со ст.185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

Иначе говоря, доверенность - это письменный документ, который выдается представляемым, в котором закреплены полномочия представителя на заключение договора и иных сделок от имени представляемого. Как правило, в доверенности указывается третье лицо (адресат), для предъявления которому доверенность выдана.

Доверенность может быть выдана как гражданину, так и юридическому лицу. В последнем случае юридическое лицо действует через свои органы управления. Доверенность может быть выдана одному или нескольким лицам. В случае выдачи доверенности нескольким лицам все они поименно должны быть указаны в доверенности.

В зависимости от содержания полномочий, указанных в доверенности, можно различать специальные, генеральные и разовые доверенности. Специальная доверенность выдается для совершения однородных сделок (договоров) лицом, которому она выдана, например, на заключение только договоров купли-продажи. Генеральная доверенность выдается для совершения представителем самых разнообразных сделок от имени представляемого. По содержанию полномочий генеральная доверенность шире остальных. Разовая доверенность выдается представляемым представителю для заключения строго определенного договора; при этом в доверенности должны быть указаны все существенные параметры этого договора, в частности его наименование, третье лицо, с которым необходимо заключить данный договор, и др.

Для некоторых доверенностей законодательством предусмотрена нотариальная форма, однако доверенность на заключение договора к таковым не относится. Вместе с тем есть одно исключение: если сам договор должен быть нотариально заверен, то и доверенность на его заключение также должна быть заверена у нотариуса (ст.185 ГК РФ).

Согласно Гражданскому кодексу РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации (п.5 ст.185 ГК РФ).

Срок действия доверенности указывается непосредственно в выдаваемой доверенности, однако с тем условием, что данный срок не должен превышать трех лет. В том случае, если в доверенности срок действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года с момента выдачи (ст.186 ГК РФ).

При выдаче доверенности особое внимание необходимо обратить на то, чтобы в ней была указана дата выдачи. В противном случае договор будет заключен неуполномоченным лицом. В случае последующего одобрения договор будет действовать в отношении представляемого лица.

Согласно гражданскому законодательству лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Однако в случае, если представитель уполномочен доверенностью передоверить совершение указанных в доверенности действий (заключение договора) либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность, представитель может передоверить совершение этих действий другому лицу (ст.187 ГК РФ).

Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

В ст.188 ГК РФ дан исчерпывающий перечень оснований для прекращения действия доверенности, а именно:

- по истечении срока доверенности;

- в случае отмены доверенности лицом, выдавшим ее. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность;

- в случае отказа лица, которому выдана доверенность;

- в случае прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

- в случае прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

- в случае смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- в случае смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

С прекращением действия доверенности передоверие теряет силу.

Судебно-арбитражная практика. Статьей 183 ГК РФ установлено, что при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

В связи с этим при рассмотрении арбитражными судами исков к представляемому (в частности, об исполнении обязательства, о применении ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства), основанных на сделке, заключенной неуполномоченным лицом, следует принимать во внимание, что установление в судебном заседании факта заключения упомянутой сделки представителем без полномочий или с превышением таковых служит основанием для отказа в иске к представляемому, если только не будет доказано, что последний одобрил данную сделку (п.2 ст.183 ГК РФ) (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000, N 12).

Судебно-арбитражная практика. В случаях превышения полномочий органом юридического лица (ст.53 ГК РФ) при заключении сделки п.1 ст.183 ГК РФ применяться не может. В данном случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела суду необходимо руководствоваться ст.ст.168, 174 ГК РФ с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 "О некоторых вопросах практики применения статьи 174 ГК РФ" (п.2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000 г., N 12).

Судебно-арбитражная практика. Поскольку к публично-правовым образованиям (п.1 ст.124 ГК РФ) применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством (п.2 ст.124 ГК РФ), в случае заключения сделки от имени публично-правового образования его органом с превышением компетенции такая сделка признается ничтожной (ст.168 ГК РФ). Статья 183 ГК РФ к данным правоотношениям не применяется (п.3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000 г., N 12).

Судебно-арбитражная практика. Пункт 1 ст.183 ГК РФ применяется независимо от того, знала ли другая сторона о том, что представитель действует с превышением полномочий или при отсутствии таковых (п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000 г., N 12).

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров, связанных с применением п.2 ст.183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься письменное или устное одобрение независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке); заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового поручения.

При оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об одобрении представляемым юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

Действия работников представляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (абз.2 п.1 ст.182 ГК РФ) (п.5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000 г., N 12).

Судебно-арбитражная практика. При рассмотрении дел следует иметь в виду, что суд не может на основании п.1 ст.183 ГК РФ признать представителя стороной по соглашению, заключенному во изменение или дополнение основного договора. Такое соглашение признается ничтожным (ст.168 ГК РФ), поскольку по своей природе является неотъемлемой частью упомянутого договора и не может существовать и исполняться отдельно от него (п.6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ" // Вестник ВАС РФ, 2000 г., N 12).

Образцы документов

1. Доверенность

(на заключение договора)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. имеющего право выдавать

доверенности по Уставу)

доверяю __________________________________________________________

(Ф.И.О лица, которому выдается доверенность)

заключить договор на следующих условиях:

1. Наименование: ______________________ или__________________

2. Предмет: ___________________________ или__________________

3. Цена: от __________________ до ________________ за единицу

4. Количество товара (услуги): от_____ до_____ шт. (кг, м, л)

5. Качество товара (услуги) должно соответствовать ГОСТу ____

_____________, образцу____________________________________________

6. Срок передачи (поставки) товара (оказания услуги): от

______ до ________

7. Срок действия договора: от___________ до__________________

(В доверенности данного типа указываются границы действия

уполномоченного на заключение договора, т.е. его действия должны

находиться в рамках предоставленных ему настоящей доверенностью

полномочий.)

Для выполнения вышеназванного действия, кроме того,

поручается от имени предприятия представлять его интересы во всех

организациях, учреждениях и предприятиях, получать и представлять

все необходимые документы, выдавать и принимать имущество,

расписываться и совершать все иные действия, связанные с

выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенности могут (не могут) быть

передоверены другим лицам.

Доверенность действительна до "__"________ 200_ г.

М.П.

Директор предприятия _________ /__________/

Главный бухгалтер предприятия _________ /__________/

2. Доверенность

(на заключение договора)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. имеющего право выдавать

доверенности по Уставу)

доверяю __________________________________________________________

(Ф.И.О лица, которому выдается доверенность)

заключить договор ________________________________________________

(наименование, предмет договора, его сумма и

другие условия)

Для выполнения вышеназванного действия, кроме того,

поручается от имени предприятия представлять его интересы во всех

организациях, учреждениях и предприятиях, получать и представлять

все необходимые документы, выдавать и принимать имущество,

расписываться и совершать все иные действия, связанные с

выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенности могут (не могут) быть

передоверены другим лицам.

Доверенность действительна до "__"________ 200_ г.

М.П.

Директор предприятия _________ /__________/

Главный бухгалтер предприятия _________ /__________/

3. Доверенность

(на заключение проекта договора)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. имеющего право выдавать

доверенности по Уставу)

доверяю __________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

подписать проект договора, условия которого согласованы в ________

(наименование и дата документа)

в соответствии с предусмотренными условиями.

(В доверенности этого типа действия уполномоченного

ограничены только подписанием, т.е. учинением подписи договора на

заранее согласованных условиях.)

Для выполнения вышеназванного действия, кроме того,

поручается от имени предприятия представлять его интересы во всех

организациях, учреждениях и предприятиях, получать и представлять

все необходимые документы, выдавать и принимать имущество,

расписываться и совершать все иные действия, связанные с

выполнением настоящего поручения.

Полномочия по настоящей доверенности могут (не могут) быть

передоверены другим лицам.

Доверенность действительна до "__"________ 200_ г.

М.П.

Директор предприятия _________ /__________/

Главный бухгалтер предприятия _________ /__________/

4. Доверенность

(на ведение дела в арбитражном суде)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

Настоящая доверенность выдана _______________________________

(Ф.И.О лица, которому выдается доверенность)

в том, что ему поручается представлять интересы __________________

__________________________________________________________________

(наименование предприятия, Ф.И.О. предпринимателя)

в ______________________ арбитражном суде по иску ________________

(наименование арбитражного суда) (наименование истца)

к ________________________________________________________________

(наименование ответчика)

о признании решения недействительным.

Для выполнения представительских функций ____________________

(Ф.И.О. представителя)

имеет право совершать от имени представляемого все процессуальные

действия в соответствии со ст.50 Арбитражного процессуального

кодекса РФ, а также подавать заявления и ходатайства, вести дела

во всех арбитражных судах первой, кассационной и надзорной

инстанций с правами, которые предоставляются законом истцу,

изменять основания и предмет иска, увеличить или уменьшить размер

исковых требований.

Доверенность действительна до "__"________ 200_ г.

М.П.

Директор предприятия _________ /__________/

Главный бухгалтер предприятия _________ /__________/

5. Доверенность

(на управление филиалом)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице __________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. имеющего право выдавать доверенности по Уставу)

действующего на основании Устава, доверяет ________________,

являющемуся директором филиала, совершать от имени _______________

______________________________________________ следующие операции:

(наименование предприятия)

1. Распоряжаться кредитами, открытыми для филиала, для

выполнения следующих работ: _____________________________________

и имуществом филиала в пределах, установленных Положением о

филиале и действующим законодательством.

2. Нанимать и увольнять рабочих и служащих для временной

работы и по совместительству.

3. Заключать и подписывать гражданско-правовые договоры на

сбыт произведенной продукции и на получение необходимого для

производства продукции сырья, материалов и другой продукции

производственно-технического назначения в пределах средств,

утвержденных филиалу по смете.

4. Открывать в банке расчетный счет и распоряжаться им,

подписывать платежные поручения, чеки, получать деньги и ценности.

5. Заключать договоры о материальной ответственности,

выдавать доверенности на получение ТМЦ.

6. Представительствовать в суде, арбитражном и третейском

судах, пользоваться всеми правами, предоставленными сторонам в

процессе разбора дел, в том числе оканчивать представляемые дела

миром.

7. Представлять интересы предприятия во всех учреждениях,

предприятиях и организациях.

8. Совершать все необходимые действия в целях охраны

вверенных материальных ценностей и денежных средств.

Настоящая доверенность действительна до "__"________ 200_ г.

Образец подписи ________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О.)

М.П.

Директор предприятия _________ /__________/

Главный бухгалтер предприятия _________ /__________/

6. Доверенность

(представителю предприятия)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице __________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. имеющего право выдавать доверенности по Уставу)

действующего на основании Устава, доверяет _______________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

представлять интересы _______________________________ в следующих

(наименование предприятия)

организациях, предприятиях, учреждениях:

_________________________________________________________________.

________________________________________________ на основании

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

настоящей доверенности является представителем ___________________

_____________________________________________________ и полномочен

(наименование предприятия)

совершать любые фактические и юридические действия в вышеуказанных

организациях.

Доверенность действительна до "__"____________ 200_ г.

М.П.

Директор ________________________ ____________/____________/

(наименование предприятия)

7. Доверенность

(представителю предприятия)

Место выдачи: г. ______________________

Дата выдачи: ________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Открытое акционерное общество " ___________________________ "

(" ____________ "), являющееся юридическим лицом, учрежденным и

действующим по законодательству Российской Федерации, с

местопребыванием в г. __________, Россия, в лице генерального

директора _________ настоящей доверенностью уполномочивает

совершать от имени " ____________________________ " в учреждении

в ________________________________________________________________

(наименование государства)

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма предприятия)

по _______________________________________________________________

(основные виды деятельности учреждаемого предприятия)

и с этой целью подписать договор об учреждении указанного ________

_________________________________________________________________;

(наименование предприятия)

подписывать любые акты, протоколы, соглашения; подписываться на

паи и акции упомянутого предприятия, обращаться с заявлениями и

ходатайствами в соответствующие учреждения, организации, банки,

суды, нотариальные конторы, к юридическим и физическим лицам _____

__________________________________________________________________

(наименование государства)

представлять "_________________" перед всеми учреждениями и

организациями, в том числе судебными, нотариальными,

административными органами, перед банками, судами, нотариусами,

компаниями, юридическими и физическими лицами по указанному в

настоящей доверенности вопросу передавать свои права полностью или

частично и вообще совершать все необходимые и целесообразные

действия, связанные с учреждением ________________________________

(наименование государства)

вышеупомянутого предприятия. Перечень указанных выше полномочий не

является ограничительным.

Настоящая доверенность действительна по _____________________

Совершено в г. ________________, Россия, ____________________

(дата прописью)

М.П. Генеральный директор

открытого акционерного общества

"____________________"

ГЛАВА 8. ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Общие положения

Естественной представляется ситуация, когда стороны после заключения договора решают изменить те или иные его условия либо продлить срок его действия. Для того чтобы правильно оформить все необходимые изменения, следует знать некоторые юридические правила, которые предъявляются к такого рода действиям сторон.

Всегда необходимо помнить одно существенное положение закона: односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных договором или законодательством (ст.310 ГК РФ). Иначе говоря, изменение договора возможно только по соглашению сторон, а в некоторых случаях - по основаниям, указанным в законодательстве или договоре, по решению суда.

Условия изменения договора по соглашению сторон будут рассмотрены ниже. Здесь же мы рассмотрим ситуации, в которых изменение договора и его условий осуществляется по основаниям, указанным в законе, и по решению суда.

Судебно-арбитражная практика. Отсутствие в договоре условий об ответственности сторон за его нарушение само по себе не является основанием для принудительного внесения в него изменений.

В арбитражный суд обратилась энергоснабжающая организация с иском о внесении изменений в договор о пользовании электроэнергией, касающихся включения в него условий об ответственности за просрочку оплаты потребленной энергии в виде пени в размере 0,5% неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Свои требования энергоснабжающая организация мотивировала тем, что в договоре не были предусмотрены условия об ответственности потребителя за просрочку оплаты электроэнергии.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил.

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила со ссылкой на то, что потребитель с требованиями энергоснабжающей организации о внесении изменений в договор не согласился, а отсутствие в нем условий об ответственности само по себе не является основанием для принудительного внесения в него изменений.

Доказательств систематических нарушений порядка и сроков оплаты потребляемой электроэнергии (существенное нарушение договора), являющихся основанием для изменения договора в соответствии со ст.450 ГК РФ, энергоснабжающая организация не представила (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС, 1997. N 7).

По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда только:

- при существенном нарушении договора одной из сторон. В соответствии со ст.450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет за собой для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Например, существенным нарушением договора может быть признана неоднократная поставка товаров ненадлежащего качества, систематическая просрочка исполнения обязательств по договору, систематическая задержка оплаты товаров и т.д.;

- в иных случаях, указанных в законодательстве или договоре. Таким случаем, например, может выступать изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (ст.451 ГК РФ). Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Изменение договора по последнему основанию по общему правилу может осуществляться по соглашению сторон, однако в случае недостижения такого соглашения договор может быть изменен решением суда по требованию одной из сторон при наличии одновременно следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы за собой для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или сущности договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Однако изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо влечет за собой для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (ст.451 ГК РФ).

8.2. Изменение договора по соглашению сторон

При изменении договора по добровольному соглашению сторон можно выделить два блока документов, регулирующих самостоятельные этапы изменения договора:

- документы, опосредующие изменение условий договора в будущем;

- документы, непосредственно обеспечивающие изменение договора.

Кроме того, как самостоятельный вид изменения договора можно выделить соглашение о его пролонгации.

8.2.1. Документы, обеспечивающие изменение

договора в будущем

Когда одна из сторон считает необходимым изменить договор, она обязана направить другой стороне соответствующее предложение. Другая сторона обязана рассмотреть предложение и дать ответ в обусловленный предложением инициатора срок. Изменение или дополнение условий заключенного ранее договора оформляется в том же порядке, в каком оформлен сам договор, т.е. письменно. В большинстве случаев изменение или дополнение договора оформляется отдельным соглашением сторон или протоколом, но может оформляться и обменом письмами, телеграммами, факсами и т.д.

Судебно-арбитражная практика. Совершение конклюдентных действий может рассматриваться при определенных условиях как согласие на внесение изменений в договор, заключенный в письменной форме.

В арбитражный суд обратилось акционерное общество (арендодатель) с иском к товариществу с ограниченной ответственностью (арендатор) о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения, поскольку товарищество письменного согласия на изменение условий договора не давало, хотя вносило арендную плату по новым ставкам, предложенным истцом.

Арбитражный суд исковые требования акционерного общества удовлетворил. При этом он исходил из того, что действия арендатора по внесению арендной платы не могут рассматриваться как его согласие на внесение изменений в договор аренды, так как в соответствии со ст.452 ГК РФ соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Поскольку на основании ст.609 ГК РФ договор аренды между юридическими лицами заключается в письменной форме, соглашение о внесении изменений в договор также должно быть выражено в письменной форме.

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, сославшись на п.3 ст.434 ГК РФ, которым установлено, что письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п.3 ст.438 ГК РФ.

Как следует из п.3 ст.438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий (уплата соответствующей суммы) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Поскольку иных оснований для непризнания действий арендатора акцептом не было и возражений по условиям арендной платы, предложенной арендодателем, не заявлено, действия товарищества должны расцениваться как его согласие на внесение изменений в договор аренды (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС, 1997. N 7).

Образцы документов

1. Письмо с предложением изменить условия договора

(на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Уважаемый _______________

В связи с непредвиденными финансовыми затруднениями нашего

предприятия сообщаем Вам, что, скорее всего, мы будем не в

состоянии надлежащим образом и в срок исполнить свои обязательства

по договору N __ от "__"________ 200_ г.

Однако во избежание возможных убытков, которые могут у Вас

возникнуть, просим рассмотреть вопрос об изменении некоторых

условий вышеуказанного договора, в частности п. __, __ и __. Новая

редакция вышеуказанных условий прилагается к настоящему письму.

Предлагаю в самое ближайшее время провести встречу для

обсуждения нашего предложения и оформить наше возможное соглашение

об изменении условий договора документально.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

2. Согласие на изменение условий договора

(на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Уважаемый _______________

На Ваше письмо N _ от "__"________ 200_ г. с просьбой об

изменении условий договора N ___ от "__"________ 2000 г. сообщаем

Вам, что наше предприятие не возражает и дает свое согласие на

рассмотрение поднятого Вами вопроса.

Предлагаю провести встречу для обсуждения Вашего предложения

"__"________ 200_ г. и оформить наше возможное соглашение об

изменении условий договора документально.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

8.2.2. Документы, непосредственно обеспечивающие

изменение договора

Как было указано выше, одностороннее изменение или дополнение условий уже заключенного договора не допускается. Все изменения в ранее заключенный договор могут вноситься только по соглашению сторон.

Для изменения договора можно использовать следующие способы:

- изменение редакции определенных условий договора;

- дополнение договора новыми условиями;

- исключение из договора некоторых условий;

- изменение порядка исполнения договора.

Соглашение об изменении договора осуществляется в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Кроме того, требование об изменении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить условия договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст.452 ГК РФ).

В соглашении об изменении и дополнении договора рекомендуется указывать следующее:

- какой договор подлежит изменению (номер, тип, дата заключения договора);

- в соглашении можно предусмотреть причины изменения договора, поскольку сам факт изменения договора в некоторых случаях может иметь особое значение;

- какие условия подлежат изменению или какие условия договора дополняются;

- можно особо указать, что отдельные условия договора с момента заключения соглашения об изменениях теряют юридическую силу;

- если какие-то условия договора, которые изменились соответствующим соглашением, уже начали действовать, необходимо предусмотреть порядок урегулирования возникающих вопросов. Например, если по договору была изменена цена и покупатель прежнюю цену уже уплатил, то необходимо предусмотреть порядок доплаты (срок, размер, способ и т.д.).

Необходимо отметить, что согласно ст.453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде, а обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Если сторона по договору возражает против его изменения, то договор должен быть исполнен на тех условиях, которые были предусмотрены ранее или спор должен быть разрешен в судебном порядке.

Образцы документов

1. Соглашение

об изменении и дополнении договора подряда

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Подрядчик: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик и Подрядчик в связи с ___________________________

__________________________________________________________________

(мотивы и причины, по которым стороны дополняют и изменяют

договор) пришли к соглашению изменить и дополнить договор подряда

N ___ от "__"________ 200_ г.

2. Изменить нижеуказанные условия договора, изложив их в

следующей редакции:

"п.__. ______________________________________________________

_________________________________________________________________"

"п.__. ______________________________________________________

_________________________________________________________________"

3. Дополнить договор нижеуказанными пунктами, изложив их в

следующей редакции:

"п.__. ______________________________________________________

_________________________________________________________________"

"п.__. ______________________________________________________

_________________________________________________________________"

4. Исключить из договора п. __, __, __, а также ч.2 п.__.

5. Обязательства, измененные и исключенные Настоящим

Соглашением, исполнение которых сторонами уже началось, должны

быть исполнены в следующем порядке:

Заказчик: ___________________________________________________

Подрядчик: __________________________________________________

(Указываются порядок и сроки выполнения или зачет (или

возврат) тех обязательств, исполнение которых началось до того,

как порядок этого исполнения был изменен сторонами по Настоящему

Соглашению.)

6. Остальные условия вышеуказанного договора, не измененные и

не дополненные Настоящим Соглашением, остаются неизмененными, и

стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его

подписания.

Заказчик Подрядчик

___________________ ___________________

М.П. М.П.

2. Соглашение

об изменении порядка исполнения договора

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Кредитор: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заемщик: ____________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Кредитор и Заемщик на основании письма последнего от

"__"________ 200_ г. в связи с __________________________________

пришли к Настоящему Соглашению изменить порядок исполнения

договора ____________________________ N __ от "__"________ 200_ г.

2. Установить, что исполнение обязательств заемщика по

вышеуказанному договору будет осуществляться следующим образом:

_________________________________________________________________.

3. Остальные условия вышеуказанного договора остаются

неизмененными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. После вступления Настоящего Соглашения в силу Кредитор не

имеет права требовать от Заемщика исполнения договора, порядок

исполнения обязательств которого изменен Настоящим Соглашением.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его

подписания.

Кредитор Заемщик

___________________ ___________________

М.П. М.П.

8.2.3. Документы, обеспечивающие пролонгацию договора

Пролонгация договора есть продление срока его действия, как и изменение порядка исполнения договора (без изменения сути обязательства), является частным случаем изменения договора. В некоторых случаях договор пролонгируется автоматически на новый срок, если об этом стороны договорились при заключении договора.

При пролонгации договора рекомендуется указывать следующее:

- какой договор подлежит пролонгации (номер, тип, дата заключения договора);

- в соглашении можно предусмотреть причины пролонгации договора, поскольку сам факт изменения договора в некоторых случаях может иметь особое значение;

- какие условия подлежат изменению или какие условия договора дополняются;

- можно особо указать, что отдельные условия договора с момента заключения соглашения о пролонгации договора теряют юридическую силу;

- на какой срок пролонгируется договор.

Образцы документов

Соглашение

о пролонгации договора подряда

N__ от "___" ____________ 200_ г.

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Подрядчик: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению продлить действие

договора подряда N _ от "__"________ 200_ г. до "__"_______ 200_г.

2. Остальные условия вышеуказанного договора остаются

неизмененными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его

подписания.

Заказчик Подрядчик

___________________ ___________________

М.П. М.П.

ГЛАВА 9. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

За время действия договора могут произойти те или иные изменения не только в его содержании, но и в составе участников.

Действующее гражданское законодательство предусматривает два основных способа перемены лиц в обязательстве:

- перевод долга;

- переход прав кредитора к другому лицу.

9.1. Переход прав кредитора к другому лицу (цессия)

"Право (требование), принадлежащее кредитору на основании договора, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона" (ст.382 ГК РФ).

Иначе говоря, переход права требования означает, что прежний кредитор, которому должно быть произведено исполнение, из обязательства выбывает, а его место занимает новый кредитор.

Часто цессию отождествляют с уступкой права требования, что не совсем верно. Уступка права требования - это разновидность цессии. Даже из содержания процитированной выше ст.382 ГК видно, что закон называет две формы цессии - договорную (осуществляется на основании договора) и нормативную (осуществляется на основании закона). Таким образом, уступка требования представляет собой переход права на основании договора. Поэтому при изучении положений гл.24 ГК РФ ("Перемена лиц в обязательстве") следует четко различать, какие из них касаются обоих видов цессии, а какие - только уступки права требования.

9.1.1. Уступка права требования

Необходимо отметить, что в условиях неплатежей уступка права требования стала широко использоваться во взаимозачетных операциях, которые позволяют хозяйствующим субъектам решать свои платежные проблемы без привлечения денежных средств. В то же время несоблюдение установленных правил уступки может привести к проблемам не менее серьезным, чем длительная задержка платежей. Поэтому при заключении договора цессии рекомендуем учитывать следующие моменты:

1. Уступка права требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В этой связи важно обратить внимание на то обстоятельство, что по договору цессии можно передать только требование, вытекающее из гражданско-правового обязательства (купли-продажи, поставки, аренды, подряда и т.д.).

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о возмещении ущерба, причиненного незаконным применением таможенным органом штрафных санкций за нарушение таможенных правил. В судебном заседании выяснилось, что штрафные санкции были применены не к истцу, а к другому юридическому лицу (совместному предприятию). Истец же приобрел право требования возмещения причиненного ущерба на основании договора цессии, заключенного с этим предприятием.

В такой ситуации арбитражный суд правомерно отказал акционерному обществу в удовлетворении исковых требований, сославшись на то обстоятельство, что отношения между совместным предприятием и таможенным органом основаны на властном подчинении, а в соответствии с п.3 ст.2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется. Следовательно, сделка об уступке права требования в рассмотренном случае является ничтожной как не соответствующая требованиям закона (Информационное письмо Президиума ВАС от 17 июня 1996 г. N 5 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением таможенного законодательства" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Второй пример наглядно показывает, насколько неожиданным может оказаться развитие событий при рассмотрении в судебном заседании вопроса о правомерности уступки права требования.

Судебно-арбитражная практика. Фонд юридической и финансовой поддержки городского хозяйства г. Москвы (Мосюрфинфонд) на основании договора цессии, заключенного с Мосводоканалом, приобрел в отношении его должников право требовать погашения задолженности за поставленную воду. Однако в ходе судебного заседания адвокат, представлявший интересы АО "Биохиммаш" (одного из должников), обратил внимание суда на условие договора поставки, из которого следует, что отношения между его доверителем и Мосводоканалом носят конфиденциальный характер и третьи лица не должны знать о его содержании. Кроме того, АО "Биохиммаш" - это режимное предприятие, и информация о количестве потребляемых им водных ресурсов является секретной. Уступив на основании договора цессии право требования долга Мосюрфинфонду, Мосводоканал тем самым распространил конфиденциальную информацию, чем нарушил требования Закона "О государственной тайне" и целый ряд инструкций спецслужб о соблюдении режима секретности.

В результате арбитражный суд признал сделку об уступке права требования недействительной, так как она противоречит ст.388 ГК РФ, согласно которой уступка права требования допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору ("Коммерсант-Daily", "Обзор адвокатской практики" за 22 июня 1996 г. - 28 июня 1996 г.).

Один из случаев ограничения возможности уступки права требования предусмотрен ст.372 ГК РФ, в соответствии с которой принадлежащее бенефициару (кредитору) по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не установлено иное.

Необходимо также учитывать, что возможность уступки права требования может быть ограничена не только законом или иным нормативным актом, но и договором. По этой причине заключению договора цессии обязательно должно предшествовать тщательное изучение договоров, соглашений, писем и других документов, на которых основано право требования. В противном случае, если вдруг обнаружится, что цессия совершена с нарушением условия договора о запрете уступки требования, он может быть признан недействительным как не соответствующий требованиям ГК РФ.

Незаконна также уступка прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности право требования уплаты алиментов и право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.383 ГК РФ).

2. Для передачи права требования новому кредитору согласие должника не требуется, однако уведомить его об этом все же необходимо.

По общему правилу для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (п.2 ст.383 ГК РФ). В частности, согласно п.2 ст.388 ГК РФ не допускается без согласия должника уступка права требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Поскольку указанная категория носит оценочный характер, вопрос о том, имеет ли личность кредитора существенное значение для должника, в каждом конкретном случае должен решаться индивидуально исходя из существа обязательства с учетом всех обстоятельств, так или иначе с ним связанных.

В любом случае независимо от того, требуется согласие должника на уступку требования или нет, целесообразно уведомить его о состоявшейся цессии, поскольку действующее законодательство защищает интересы должника, не осведомленного о том, что право требования к нему уступлено третьему лицу.

Во-первых, если должник, не уведомленный об уступке права требования, исполнит обязательство первоначальному кредитору (например, перечислит на расчетный счет первоначального кредитора обусловленную договором денежную сумму), его действия будут расценены как надлежащее исполнение обязательства. В этом случае новому кредитору придется выяснять свои отношения с первоначальным кредитором, так как при таких обстоятельствах любые требования к должнику несостоятельны (п.3 ст.382 ГК РФ).

Если новый кредитор все же оказался в такой ситуации, он вправе предъявить к первоначальному кредитору требование о возврате имущественных ценностей, переданных им в обмен на право требования, либо денежной компенсации их стоимости. Это право предоставлено новому кредитору ст.ст.319 - 322 ГК РФ ("Обязательства вследствие неосновательного обогащения"), поскольку к тому моменту, когда должник произведет реальное исполнение обязательства в адрес первоначального кредитора, последний уже не будет являться стороной по договору. На сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты по ст.395 ГК РФ.

Во-вторых, законом установлено, что должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе права (ст.386 ГК РФ). Например, если продавец уступил требование об оплате товара другому лицу, а покупатель до получения уведомления об уступке обнаружил какие-либо недостатки в проданном товаре, он вправе выдвинуть против нового кредитора все свои возражения по поводу недостатков товара, в частности может потребовать соразмерного уменьшения покупной цены и возврата части уже уплаченной суммы денежных средств. Очевидно, что такое развитие событий явно невыгодно для нового кредитора.

В-третьих, в соответствии со ст.412 ГК РФ в случае уступки права требования должник может зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. Такой зачет возможен, если требование к первоначальному кредитору возникло по основанию, существовавшему к моменту получения уведомления об уступке, и срок этого требования наступил либо этот срок не указан или определен моментом востребования.

Иллюстрацией к этому может служить следующий пример. Продавец уступил другому лицу требование об оплате продукции, но своевременно ни он, ни новый кредитор не уведомили об этом покупателя. К моменту же получения уведомления об уступке у покупателя возникло право требования к продавцу об оплате выполненных для него работ по договору подряда, заключенному между ними ранее. Так вот, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.412 ГК РФ, должник вправе зачесть это требование против требования нового кредитора об оплате продукции. И опять новый кредитор окажется в ситуации, когда ему придется выяснять свои отношения с первоначальным кредитором.

Таким образом, необходимость своевременного уведомления должника об уступке требования очевидна. Закон не устанавливает, кто именно должен направлять уведомление. Вместе с тем, учитывая, что при неблагоприятном развитии событий в большей степени страдают интересы нового кредитора, по-видимому, он и должен прилагать все усилия для того, чтобы должник как можно быстрее был поставлен в известность о состоявшейся передаче права.

3. Требование должно передаваться новому кредитору в том виде, в каком оно существует на момент заключения договора цессии.

На практике нередко встречаются случаи, когда первоначальный кредитор, уступая свое требование другому лицу, изменяет содержание этого требования. К примеру, продавец, имеющий денежное требование в отношении покупателя, передает новому кредитору право требовать от покупателя поставки сырья, продукции и т.д. Очевидно, что договор цессии, изложенный подобным образом, недействителен, поскольку продавец не имеет в отношении своего должника товарного требования.

Поэтому необходимо учитывать правило, согласно которому требование должно передаваться новому кредитору в том виде, в каком оно существует на момент заключения договора цессии. Если требование денежное, должно передаваться именно денежное требование; если требование носит товарный характер, то только в этом виде оно и может быть передано. Изменение содержания требования в любом случае должно осуществляться при участии должника как стороны по договору.

Судебно-арбитражная практика. Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к ТОО о взыскании штрафа за несвоевременную оплату товара и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ. Право требования основано на договоре уступки требования (цессии).

Решением в иске было отказано со ссылкой на то, что права (требования), принадлежащие первоначальному кредитору, переданы новому кредитору по сделке купли-продажи, что, по мнению суда, противоречит правовой природе цессии, следовательно, договор цессии заключен с нарушением законодательства и является ничтожным в силу ст.168 ГК РФ. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменений по тем же основаниям. Кроме того, в постановлении было указано на отсутствие в договоре цессии предмета договора как его существенного условия.

На данные судебные акты был принесен протест, в котором предлагалось решение суда первой и постановление апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение. ВАС согласился с выводами, изложенными в протесте.

Как видно из материалов дела, по условиям спорного договора цессии предприниматель передал истцу все права (требования), возникшие из сделок, заключенных между ним и ТОО. Но в договоре цессии не указаны конкретные требования, передающиеся новому кредитору.

Права (требования), принадлежащие первоначальному кредитору, переданы новому кредитору - истцу по сделке купли-продажи. Законодатель, регламентируя возможность передачи прав (требования) по сделке, не определил вида договора, по которому эта передача происходит. Поэтому договор купли-продажи может служить основанием передачи прав (требований). В данном случае имеет место возмездная цессия. Следовательно, передача права (требования) по договору продажи не противоречит ст.386 ГК РФ и в целом параграфу 1 гл.24 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, п.4 ст.454 ГК РФ предусмотрено, что общие положения о купле-продаже применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Поэтому вывод, содержащийся в оспариваемых судебных актах в части признания продажи права (требования) противоречащим правовой природе параграфа 1 гл.24 Гражданского кодекса РФ, является ошибочным.

При этом ВАС РФ также отметил, что суд апелляционной инстанции правильно указал, что в спорном договоре отсутствует предмет договора, не определено конкретное требование, передающееся новому кредитору, и при таких обстоятельствах оснований для удовлетворения иска не имеется, в связи с чем решение по существу принято правильно (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 декабря 1998 г. N 1676/98).

4. Право требования носит имущественный характер и имеет денежную оценку. Поэтому по общему правилу требование должно уступаться другому лицу на возмездной основе.

В принципе, требование может быть передано другому лицу и безвозмездно. Однако в таком случае следует помнить, что в соответствии со ст.572 ГК РФ передача кому-либо имущественного права в отношении третьих лиц на безвозмездной основе представляет собой договор дарения, а по ст.575 ГК РФ дарение между коммерческими организациями допускается только на сумму, не превышающую пяти минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, если в договоре цессии не будет указано, в счет чего новому кредитору передается право требования, правомерность указанного договора может быть поставлена под сомнение. В то же время о безвозмездности договора цессии можно будет говорить только в том случае, если из содержания договора или иных обстоятельств (например, предшествующее и последующее поведение сторон и т.д.) ясно следует намерение первоначального и нового кредиторов заключить договор на безвозмездной основе.

Судебно-арбитражная практика. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании договора цессии от 16.02.2000.

Решением от 22.05.2000 в удовлетворении иска отказано. При этом арбитражный суд исходил из того, что договор цессии от 16.02.2000 является недействительным в силу ст.168 ГК РФ, поскольку противоречит п.4 ст.575 ГК РФ и гл.24 ГК РФ. Постановлением апелляционной инстанции от 20.07.2000 решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд округа постановлением от 20.09.2000 оставил состоявшиеся по делу судебные акты без изменения.

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагалось названные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение. Президиум ВАС РФ удовлетворил протест по следующим причинам.

Из материалов дела следует, что 16.02.2000 между первоначальным кредитором и обществом с ограниченной ответственностью (новый кредитор) заключен договор цессии, в соответствии с которым первоначальный кредитор уступил новому кредитору требование с ответчика задолженности по оплате поставленного товара в сумме 42 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно п.3 ст.423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Ни законом, ни иными правовыми актами не предусмотрен безвозмездный характер договора уступки требования. Из существа данного договора также не вытекает его безвозмездность.

При вынесении судебных актов арбитражными судами не было учтено, что в силу п.2 ст.572 ГК РФ обязательным признаком договора дарения должно служить вытекающее из соглашения о цессии очевидное намерение передать право в качестве дара. Договор цессии от 16.02.2000 такого намерения не содержит.

При таких обстоятельствах у арбитражного суда не имелось правовых оснований для признания договора цессии безвозмездной сделкой (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2001 N 8303/00).

Право требования может быть передано в счет погашения долга первоначального кредитора перед новым кредитором, в счет товарных поставок. Наконец, право требования может быть просто продано третьему лицу. При этом необходимо учитывать, что по действующему законодательству (гл.43 ГК РФ) приобретать денежное требование за деньги (совершать факторинговые сделки) могут только финансовые агенты, к которым относятся банки либо иные организации, получившие соответствующую лицензию (для банков получение специальной лицензии необязательно). Вместе с тем, как следует из ст.10 Федерального закона "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", до установления условий лицензирования деятельности финансовых агентов (ст.825 ГК РФ) сохраняется существующий порядок осуществления их деятельности. Это означает, что до момента принятия федерального закона, регламентирующего порядок лицензирования деятельности финансовых агентов, факторинговые сделки могут совершаться и с лицами, не обладающими специальной лицензией.

5. Уступка права требования другим лицам в большинстве случаев осуществляется на основании договора цессии. Поскольку договор цессии - это обычный гражданско-правовой договор, он должен составляться с соблюдением всех правил заключения договоров.

В данном случае рекомендуем обращать внимание на следующие два момента.

Во-первых, в договоре необходимо подробно описывать требование, которое уступается новому кредитору, - характер требования, его размер, обязательство, на основании которого требование возникло, с указанием номера и даты заключения основного договора. Иначе правомерность цессии может вызвать серьезные сомнения, особенно в том случае, если составляются многосторонние (с участием пяти и более предприятий) акты взаимозачета, - будет достаточно сложно установить, что за требование передается, тем более, что нередко документооборот оформляется на очень низком уровне, и такой документ, как договор, часто просто отсутствует.

Во-вторых, необходимо соблюдать форму договора цессии:

1. Уступка права требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

2. Уступка права требования по сделке, для которой необходима государственная регистрация, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

3. Уступка права требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге (ст.389 ГК РФ)

6. В договоре необходимо определять объем передаваемых прав.

По общему правилу (ст.384 ГК РФ) право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Это означает, что к новому кредитору, помимо основного требования, переходят также и права, обеспечивающие исполнение обязательства (например, права по договору залога), другие права, связанные с требованием, в том числе право на неуплаченные проценты.

Для того чтобы исключить действие указанного общего правила, в договоре цессии необходимо четко указать, какой объем прав передается новому кредитору.

7. Уступка права требования должна вести к безусловной замене кредитора в обязательстве.

Рассмотрим два примера из практики Высшего Арбитражного Суда РФ.

Судебно-арбитражная практика. Президиум ВАС РФ отменил решение первой и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Саратовской области, в соответствии с которыми были удовлетворены исковые требования АО "ПМК N 19" о взыскании с коммерческого банка штрафа за неправильное списание денежных средств со счета. И отменил по следующим причинам. Дело в том, что истец в договорных отношениях с банком не состоял, а право требования об уплате штрафа приобрел на основании договора цессии, заключенного с администрацией сельского Совета - клиентом банка. Высший Арбитражный Суд РФ сделал вывод о том, что, поскольку администрация как владелец счета не передавала АО "ПМК N 19" прав, вытекающих из договора банковского счета, перемены лиц в основном обязательстве не произошло. Как следствие, уступка права требования о штрафе по конкретной расчетной операции противоречит ст.384 ГК РФ и является незаконной (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 октября 1996 г. N 3172/96 // Вестник ВАС, 1997. N 4).

Судебно-арбитражная практика. АООТ "Зейская ГЭС" обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора о передаче права требования от АООТ "Зейская ГЭС" в размере 3 399 829 478 руб. Указанный договор был заключен между МП "Горводоканал" (первоначальный кредитор) и ИЧП "ФПК "Столица" (новый кредитор) 27 февраля 1995 г. В ходе рассмотрения этого дела выяснилось, что уже после заключения договора цессии стороны заключили между собой дополнительное соглашение, по условиям которого через 60 дней после поступления на расчетный счет нового кредитора сумма долга за вычетом 10%-ного вознаграждения подлежала возврату первоначальному кредитору, уступившему право требования.

При таких обстоятельствах суд решил, что действительная воля сторон была направлена не на уступку права требования, а на оказание услуг за вознаграждение. Следовательно, договор цессии является притворным, поскольку прикрывает собой договор об оказании услуг. Кроме того, суд в очередной раз отметил, что согласно параграфу 1 гл.24 ГК РФ уступка права требования предполагает безусловную замену лица в обязательстве, а в данном случае первоначальный кредитор из обязательства не выбыл. Оставаясь правообладающим лицом, он изменил лишь фактический источник получения долга (Постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 1996 г. N 1617/96 // Вестник ВАС РФ, 1996. N 11).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что следствием уступки права требования должна быть безусловная замена стороны (кредитора) в обязательстве. Если же в результате анализа условий договора цессии станет ясно, что первоначальный кредитор из обязательства не выбыл, такой договор является недействительным на основании ст.168 ГК РФ как противоречащий нормам действующего законодательства.

В первом случае было уступлено право требования штрафных санкций за ненадлежащее исполнение договора банковского счета. Между тем основное требование, которое имеет клиент в отношении банка по данному договору, - это требование о совершении расчетных операций (об оказании банковской услуги). Указанное требование новому кредитору передано не было. Как следствие, первоначальный кредитор так и остался стороной по договору и из обязательства в результате цессии не выбыл.

Во втором случае между сторонами был заключен договор цессии, однако по его условиям новый кредитор должен был возвратить первоначальному кредитору взысканный долг, удержав только сумму причитающихся ему процентов. Но если уступка права требования действительно имела место, то о каком возврате долга и, самое главное, о каких процентах идет речь в договоре? Поэтому суд правильно решил, что на самом деле право требования новому кредитору не передавалось. Он лишь оказывал предприятию услуги по взысканию его дебиторской задолженности (такие договоры в настоящее время широко распространены) и получил за это соответствующее вознаграждение. А первоначальный кредитор из обязательства не выбывал.

На практике широкое распространение получили операции по передаче права требования не в полном объеме, а лишь в определенной части, когда, например, продавец, которому покупатель обязан уплатить по договору 1000 у. е., уступает другому лицу право требовать с покупателя уплаты 500 у. е.

Распространены также операции по передаче части требований по так называемым длящимся договорам. Например, между поставщиком и покупателем заключен договор поставки труб сроком на один год. При этом по условиям договора трубы должны поставляться в течение года равными партиями и оплачиваться покупателем ежемесячно. По прошествии трех месяцев поставщик и покупатель составляют между собой акт сверки задолженности по оплате поставленных труб, образовавшейся на данный момент, после чего поставщик уступает право требования с покупателя указанной суммы третьему лицу в счет погашения своего долга перед ним.

Казалось бы, закон не содержит запрета на уступку третьим лицам части прав требования, принадлежащего кредитору. Более того, в соответствии со ст.384 ГК РФ первоначальный и новый кредитор вправе по собственному усмотрению определить объем передаваемых прав и зафиксировать этот объем в договоре цессии. Однако Высший Арбитражный Суд РФ ранее высказывал несколько иное суждение по данному вопросу. В частности, принимая решение о признании недействительным договора цессии, заключенного между МП "Горводоканал" и ИЧП "ФПК "Столица" (этот случай уже был рассмотрен выше), ВАС РФ указал, что правила уступки требования не могут быть применены к этому договору, поскольку обязательство, по которому уступлено право, носит длящийся характер. В нем сохраняется тот же состав лиц и основания возникновения правоотношений между ними.

В настоящее время позиция Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросу о так называемой частичной уступке права требования несколько изменилась.

Судебно-арбитражная практика. ЗАО "Промстрой-С" обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к открытому акционерному обществу "Саратовгаз" о взыскании задолженности в сумме 6 193 257 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.02.1999 по день фактического исполнения решения суда. В свою очередь, ОАО "Саратовгаз" обратилось в суд со встречным иском о признании недействительным договора уступки требования от 03.06.1996 N 153, заключенного между предприятием "Югтрансгаз" и ЗАО "Промстрой-С".

Решением от 23.09.1999 с ОАО "Саратовгаз" взыскано 3 282 459,70 руб. долга и 1 286 305,78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В удовлетворении встречного иска отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 16.11.1999 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа Постановлением от 11.01.2000 решение суда первой и постановление апелляционной инстанции отменил. Закрытому акционерному обществу "Промстрой-С" в иске к ОАО "Саратовгаз" о взыскании задолженности отказал, встречный иск ОАО "Саратовгаз" удовлетворил. Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что в соответствии с гл.24 ГК РФ при заключении сделки по уступке требования стороны должны совершить ряд необходимых действий, свидетельствующих о полной смене лиц в том обязательстве, в рамках которого возникло уступаемое право требования.

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагалось постановление суда кассационной инстанции отменить, решение суда первой инстанции от 23.09.1999 и постановление апелляционной инстанции от 16.11.1999 оставить в силе.

По мнению Президиума ВАС РФ, все названные судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, предприятие "Югтрансгаз" имело задолженность перед закрытым акционерным обществом "Промстрой-С" на 20 000 000 руб. Согласно договору об уступке требования от 03.06.1996 N 153 предприятие "Югтрансгаз", являясь стороной по договору на поставку газа и кредитором ОАО "Саратовгаз", уступило закрытому акционерному обществу "Промстрой-С" право требования с ответчика части задолженности, составляющей 20 000 000 руб.

Признание рассматриваемого договора цессии ничтожной сделкой суд кассационной инстанции мотивировал тем, что на момент совершения цессии основное обязательство не прекратилось, за цедентом сохранилось обязательство по поставке газа до конца срока действия договора. Однако, как видно из материалов дела, предметом цессии является не весь комплекс двусторонних обязательств по газоснабжению (длящееся обязательство), а конкретное требование поставщика оплаты поставленного газа за определенный расчетный период. Уступка требования, возникшего в рамках длящегося договорного обязательства, возможна при условии, если уступаемое требование является бесспорным, возникло до его уступки и не обусловлено встречным исполнением.

Предприятие "Югтрансгаз", поставив обществу "Саратовгаз" газ на конкретную сумму, в принципе вправе, не выходя из договора газоснабжения, уступить данное денежное требование третьему лицу с соблюдением условий, установленных ст.388 ГК РФ. Суд кассационной инстанции указал, что платежные требования на оплату поставленного газа датированы позже даты заключения договора цессии. Это обстоятельство не было предметом исследования суда, в связи с чем дело подлежит направлению на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела суду необходимо выяснить, имелась ли указанная задолженность у ОАО "Саратовгаз" перед предприятием "Югтрансгаз" к моменту заключения договора цессии от 03.06.1996 N 153 (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2001 N 4215/00).

8. Иные моменты, на которые необходимо обратить внимание.

1. Первоначальный кредитор, уступивший право требования, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему права требования, но не отвечает за его неисполнение должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором (ст.390 ГК РФ).

Иными словами, если требование уступлено новому кредитору в строгом соответствии с действующим законодательством, а должник не выполняет условия договора, то новый кредитор может предъявить свои требования только к должнику. Прежний кредитор никакой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора не несет. Исключение из этого правила составляет случай, когда прежний кредитор, уступая новому кредитору право требования, одновременно поручается за исполнение должником его обязательства (см. раздел "Поручительство").

Однако, если после того, как уступка права требования состоялась, договор, на котором это требование основывается (основной договор), по каким-либо причинам окажется недействительным, прежний кредитор должен будет вернуть новому кредитору все, что получил от него взамен уступленного права требования, а также в полном объеме возместить понесенные им убытки.

2. При уступке требования прежний кредитор обязан передать новому кредитору документы, удостоверяющие право требования, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления права требования. В противном случае, пока новый кредитор не предъявит всех доказательств перехода требования, должник вправе отказаться от исполнения обязательства новому кредитору (ст.385 ГК РФ).

9.1.2. Переход прав кредитора на основании закона

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств:

1) в результате универсального правопреемства (переход прав от умершего гражданина к его наследникам, реорганизация юридического лица);

2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом;

3) вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая;

5) в других случаях, предусмотренных законом. Один из таких случаев предусмотрен в п.2 ст.313 ГК РФ, в соответствии с которым третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога и др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со ст.ст.382 - 387 ГК РФ.

К переходу права на основании закона (нормативной цессии) применяются положения гл.24 ГК РФ, за исключением тех положений, которые касаются только уступки права требования.

Так, к нормативной цессии не применяются правила о форме договора, поскольку отсутствует договор как основание перехода права требования. Не применяется положение, согласно которому уступка права требования другому лицу не допускается, если она противоречит закону, иным правовым актам или договору. Причина тоже ясна - не может противоречить закону цессия, которая осуществляется в силу закона. Не подлежит применению правило о том, что уступка права требования без согласия должника не допускается, если личность кредитора имеет для должника существенное значение. Не применяется положение, в соответствии с которым первоначальный кредитор, уступивший право требования, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему права требования, но не отвечает за его неисполнение должником. Если право перешло к другому лицу на основании закона, первоначальный кредитор не отвечает перед новым кредитором ни за неисполнение требования, ни за его недействительность.

9.1.3. Уступка договора

Большинство договоров, встречающихся в хозяйственной практике, носят двусторонний характер, когда каждая из сторон договора имеет в отношении другой стороны как права, так и обязанности. Примером может служить договор купли-продажи, по которому продавец имеет право требования с покупателя оплаты товара и в то же время обязан передать ему товар, обусловленный договором.

В том случае, если товар уже передан и продавец уступает другому лицу требование его оплаты, речь идет об обычной цессии, в результате которой продавец из договора полностью выбывает. Если же товар еще не передан, то для замены продавца одной лишь уступки права требования недостаточно, так как у него сохраняется обязанность по передаче товара. При таких обстоятельствах заменить продавца в договоре можно только путем одновременной уступки права требования и перевода долга на одно и то же лицо. Условно данная операция названа нами как уступка договора. При ее совершении должны соблюдаться и правила уступки права требования, и правила перевода долга (см. разд. "Перевод долга").

Образцы документов

1. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Письмо

с информацией об уступке права требования

Уважаемый _____________!

Настоящим письмом сообщаю Вам о том, что принадлежащее нашему

предприятию право требования о ________________________________,

вытекающее из договора N __ от "__"_______ 200_ г., уступлено нами

новому кредитору - _______________________________________________

по договору цессии N ___ от "__"________ 200_ г.

В связи с этим исполнение по вышеупомянутому договору прошу

производить по реквизитам нового кредитора, которые будут

направлены Вам дополнительно.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов:

_____________________

М.П.

2. Соглашение

об уступке права требования

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Фирма: ______________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Предприятие: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

действуя на основании гл.24 ГК РФ,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Фирма передает, а Предприятие принимает на себя право

требования первого и становится кредитором по договору ___________

N _____ от "___"____________ 200_ г. между Фирмой и ____________

______________________________________ далее по тексту - Должник).

2. По Настоящему Соглашению Предприятие получает право

(вместо Фирмы) требовать от Должника надлежащего исполнения

следующих обязательств: _________________________________________.

3. Фирма обязана в срок _______________ с момента подписания

Настоящего Соглашения известить Должника о состоявшейся уступке

права требования.

4. В соответствии с вышеуказанной уступкой права требования

Предприятие уплачивает Фирме следующее вознаграждение: ___________

_________________________________________________________________.

5. Порядок расчетов по п.4 Настоящего Соглашения: __________

_________________________________________________________________.

6. В срок ______________ Фирма обязана передать Предприятию

всю документацию, из которой вытекает право требования, являющееся

предметом Настоящего Соглашения.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

его сторонами.

8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Уступка права требования в соответствии с Настоящим

Соглашением не влечет за собой каких-либо изменений условий

договора.

Предприятие Фирма

___________________ ___________________

М.П. М.П.

3. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Согласие на уступку договора

Уважаемый _____________!

На Ваше письмо N __ от "__"________ 200_ г. с ходатайством о

переуступке договора ______________ N __ от "__"________ 200_ г.

сообщаем Вам, что наше предприятие не возражает и дает свое

согласие о передаче Ваших прав и обязательств ____________________

(наименование предприятия-преемника)

с соблюдением всех условий заключенного между нашими предприятиями

договора.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов:

_____________________

М.П.

4. Соглашение

об уступке договора

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Цедент: _____________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Преемник: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цедент передает, а Преемник принимает на себя права и

обязанности первого и становится стороной по договору N __ от

"____"________ 200_ г. между Цедентом и (далее по тексту -

Кредитор).

2. По Настоящему Соглашению Преемник обязуется осуществлять

(вместо Цедента) все права и обязанности Цедента по вышеуказанному

договору.

3. Согласие Кредитора на перевод долга получено в

соответствии с __________________________________________________.

4. В соответствии с вышеуказанной уступкой договора Преемник

уплачивает Цеденту следующее вознаграждение: _____________________

_________________________________________________________________.

5. Порядок расчетов по п.4 Настоящего Соглашения:

6. В срок ______________ Цедент обязан передать Преемнику всю

документацию, из которой вытекают права и обязанности первого по

договору, уступка которого является предметом Настоящего

Соглашения.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

его сторонами.

8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Уступка договора в соответствии с Настоящим Соглашением не

влечет за собой каких-либо изменений условий первого.

10. Адреса и реквизиты сторон:

10.1. Цедент:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ____________ в _____________________________

(наименование банка)

10.2. Преемник:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ____________ в _____________________________

(наименование банка)

Преемник Цедент

___________________ ___________________

М.П. М.П.

9.2. Перевод долга

В соответствии со ст.391 ГК РФ перевод своего долга одним лицом (должником) на другое лицо допускается только с согласия кредитора (того лица, в пользу которого должник обязан исполнить свои обязательства по договору). Если такого согласия нет, то перевод долга невозможен. Основанием для такого перевода служит соглашение между первоначальным должником и лицом, заступающим на его место в обязательстве (но не в договоре).

Однако согласие кредитора на перевод долга является лишь одним из условий перевода долга. Кроме того, перевод долга не должен противоречить законодательству.

Перевод долга осуществляется, как правило, в три этапа:

- направление кредитору заявления с просьбой о даче согласия на перевод долга;

- получение согласия кредитора;

- заключение соглашения о переводе долга.

Соглашение о переводе долга должно быть заключено в той же форме, что и сам договор (п.п.1 и 2 ст.389 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. Общество с ограниченной ответственностью (арендодатель) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании арендной платы по договору аренды здания. Акционерное общество заявило, что оно является ненадлежащим ответчиком по данному иску. Договор аренды прекратился в связи с окончанием срока аренды, и с согласия истца долг акционерного общества по оплате арендной платы был переведен на нового арендатора здания, что подтверждается соглашением о переводе долга.

Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что в соответствии с п.2 ст.391 ГК РФ к форме перевода долга соответственно применяются требования, содержащиеся в п.п.1 и 2 ст.389 ГК РФ. В частности, в силу п.2 ст.389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Договор аренды, заключенный между истцом и ответчиком сроком на один год, подлежал государственной регистрации и был зарегистрирован в установленном порядке. Следовательно, соглашение о переводе долга ответчика по этому договору также подлежало регистрации в порядке, установленном для регистрации договора аренды. Так как соглашение о переводе долга не было зарегистрировано, оно в силу п.3 ст.433 ГК РФ считается незаключенным (п.12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Вестник ВАС РФ, 2001. N 4).

Судебно-арбитражная практика. Закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) обратилось в арбитражный суд с иском к ответчикам о признании недействительным заключенного между ними договора о переводе долга и применении последствий недействительности ничтожной сделки. При этом предметом спорного договора являлся перевод на другое лицо долга по лицензионному соглашению на право использования товарного знака.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требования о признании договора перевода долга недействительным отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, в иске отказано полностью. Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

Президиум ВАС РФ отменил вышеуказанные судебные акты, указав на следующее.

ЗАО и один из ответчиков лицензионный договор, согласно которому истец (лицензиар) предоставил ответчику (лицензиату) сроком на пять лет за уплачиваемое лицензиатом ежемесячное вознаграждение (роялти) неисключительную лицензию на использование товарного знака в своей хозяйственной деятельности при производстве на территории России водки в соответствии с рецептурой и технологической инструкцией лицензиара.

Ответчики заключили договор о переводе долга, в соответствии с которым один из ответчиков принимает на себя обязательства по выплате лицензиару согласно названному лицензионному договору за январь, февраль 2002 г. вознаграждения. Договор о переводе долга согласован с кредитором.

Суд первой инстанции признал договор перевода долга несостоявшимся со ссылкой на отсутствие его регистрации, поэтому в удовлетворении требования о признании его недействительным отказал. Задолженность по лицензионному договору и проценты взыскал с первоначального должника.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на отсутствие основания для удовлетворения исковых требований, включая требование о взыскании в качестве последствия ничтожности сделки основного долга по оплате вознаграждения и процентов, поскольку Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (далее - Правила регистрации) не предусмотрена обязательная регистрация сделок по переводу долга по уплате вознаграждения по лицензионному договору.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно п.2 ст.391 ГК РФ к форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в п.п.1 и 2 ст.389 ГК РФ. В силу п.2 ст.389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

В соответствии с ч.1 ст.27 Закона о товарных знаках лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

Неосновательна ссылка суда на п.8 Правил регистрации, поскольку он касается регистрации изменений лицензионного договора, а не порядка перемены лиц в обязательстве и не содержит исчерпывающий перечень этих изменений.

Таким образом, поскольку лицензионный договор подлежит регистрации, то и договор перевода долга, вытекающий из этого договора, должен быть зарегистрирован.

В силу ст.165 ГК РФ несоблюдение требования о государственной регистрации сделки (в случаях, установленных законом) влечет ее недействительность.

Исходя из изложенного выводы суда первой инстанции о том, что договор не заключен, а судов апелляционной и кассационной инстанций - о том, что отсутствие государственной регистрации договора о переводе долга по лицензионному договору на использование товарного знака не влечет его недействительности, нарушают единообразие в толковании и применении указанных норм права (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2004 N 13695/03).

В соответствии со ст.392 ГК РФ новый должник вправе выдвигать против требований кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. Кроме того, новый должник вправе выдвигать возражения кредитору, основанные на собственных отношениях между ними, например, предъявлять к зачету определенные требования.

Образцы документов

1. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Письмо

с просьбой о даче согласия на перевод долга

Уважаемый _____________

В связи с непредвиденными финансовыми затруднениями нашего

предприятия сообщаем Вам, что, скорее всего, мы будем не в

состоянии надлежащим образом и в срок исполнить свои обязательства

по договору N __ от "__"________ 200_ г.

Однако во избежание возможных убытков, которые могут у Вас

возникнуть, просим дать Ваше согласие на перевод наших

обязательств на предприятие _____________________________________.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

2. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Согласие на перевод долга

Уважаемый _____________

На Ваше письмо N __ от "__"________ 200_ г. с ходатайством о

переводе долга по договору N __ от "__"_____ 200_ г. сообщаем Вам,

что наше предприятие не возражает и дает свое согласие о передаче

Ваших обязательств ______________________________________________.

(наименование предприятия-преемника)

с соблюдением всех условий заключенного между нашими предприятиями

договора.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

3. Соглашение

о переводе долга

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Прежний Должник: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Преемник:

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании _____________________________ ____,

с другой стороны,

действуя на основании гл.24 Гражданского кодекса РФ,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прежний Должник передает, а Преемник принимает на себя

обязанности первого и становится должником по договору N __ от

"__"________ 200_ г. между Прежним Должником и __________________

(далее по тексту - Кредитор).

2. По Настоящему Соглашению Преемник обязуется осуществить

(вместо Прежнего Должника) следующие обязательства Прежнего

Должника: _______________________________________________________.

3. Согласие Кредитора на перевод долга получено в

соответствии с __________________________________________________.

4. В соответствии с вышеуказанным принятие долга со стороны

Преемника будет погашено следующими действиями со стороны Прежнего

Должника: _______________________________________________________.

5. В срок _____________ Прежний Должник обязан передать

Преемнику всю информацию и документацию, из которой вытекают

обязанности первого, являющиеся предметом Настоящего Соглашения.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

его сторонами.

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Перевод долга в соответствии с Настоящим Соглашением не

влечет за собой каких-либо изменений условий договора.

Преемник Прежний Должник

___________________ ___________________

М.П. М.П.

9.3. Экономико-налоговый комментарий

Основные проблемы при перемене лиц в обязательстве возникают, как правило, с определением момента возникновения объекта налогообложения у предприятий, принявших метод определения выручки от реализации "по оплате".

При принятии в качестве учетной политики организации кассового метода определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль согласно ст.273 НК РФ датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках или в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом).

В соответствии со ст.167 НК РФ для налогоплательщиков НДС, утвердивших в учетной политике для целей налогообложения дату возникновения обязанности по уплате налога по мере поступления денежных средств, дата реализации определяется как день оплаты товаров (работ, услуг). При этом оплатой товаров признается прекращение встречного обязательства приобретателя товаров перед налогоплательщиком, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (в том числе прекращение обязательства зачетом и передача права требования третьему лицу).

В отношении отражения в бухгалтерском учете операций, не предусматривающих расчетов денежными средствами, необходимо руководствоваться положениями ст.9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", устанавливающей, что основанием для совершения записей на счетах бухгалтерского учета являются первичные документы. Следовательно, дата придания юридической силы документу, свидетельствующему о прекращении обязательства об оплате, является датой совершения оборота и моментом возникновения объекта налогообложения налогами с оборота.

9.3.1. Уступка права требования

При определении налоговой базы по НДС при совершении операций уступки права требования необходимо учитывать ряд положений, закрепленных в ст.155 Налогового кодекса РФ, а именно:

- при уступке требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению НДС, или переходе указанного требования к другому лицу на основании закона налоговая база по операциям реализации указанных товаров (работ, услуг) определяется в порядке, предусмотренном ст.154 НК РФ, то есть в общеустановленном порядке;

- налоговая база при реализации новым кредитором, получившим требование, финансовых услуг, связанных с уступкой требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, определяется как сумма превышения сумм дохода, полученного новым кредитором при последующей уступке требования или прекращении соответствующего обязательства, над суммой расходов на приобретение указанного требования;

- налоговая база при реализации новым кредитором, получившим требование, иных финансовых услуг, связанных с требованиями, являющимися предметом уступки, определяется в порядке, установленном ст.154 НК РФ, то есть в общеустановленном порядке.

По существу уступка права требования заключается в передаче дебиторской задолженности, возникшей из определенной сделки (например, договора купли-продажи, мены и т.п.). Из этой сделки предприятие, уступающее свое право требования, выбывает в момент заключения соглашения об уступке. Задолженность первоначального должника перед предприятием, уступившим свое право требования, прекращается. Денежные средства данному предприятию будут поступать уже по другому основанию - в счет погашения долга за "переданную" дебиторскую задолженность. Следовательно, с моментом заключения договора уступки права требования прямо связана необходимость отражения в налоговом учете факта "оплаты" и включения ее сумм в налогооблагаемую базу налогов, исчисляемых с оборота по реализации. Необходимо отметить, что такая обязанность возникает не у всех участников рассматриваемого договора.

Цедент - предприятие-кредитор, уступающее свое требование, - обязан отразить в налоговом учете факт оплаты и реализацию (для предприятий, определяющих выручку от реализации по мере оплаты) отгруженной должнику продукции (работ, услуг) в момент заключения соглашения об уступке права требования (договора цессии).

Если право требования уступается в счет погашения имевшейся, в свою очередь, задолженности за поставленную продукцию (работы, услуги) цедента перед цессионарием (предприятием, приобретающим право требования), то цедент вправе отразить в налоговом учете факт оплаты поступившей продукции (и принять НДС к зачету) в момент заключения договора, так как его обязанность по оплате приобретенной продукции (работ, услуг) прекращается полностью (можно считать, что поступившие товарно-материальные ценности фактически оплачены путем обмена на право требования).

Должник - предприятие-дебитор, требование к которому уступается, - обязан отразить в налоговом учете факт оплаты поступившей продукции (работ, услуг) и отнести НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям (работам, услугам) на расчеты с бюджетом только в момент реального исполнения своей обязанности перед новым кредитором, так как:

во-первых, должник из первоначальной сделки (договора купли-продажи, мены и т.п.) не выбывает - у него только меняется кредитор;

во-вторых, действующее налоговое законодательство связывает возможность отнесения НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям (работам, услугам) на расчеты с бюджетом только с моментом их фактической оплаты (ст.171 Налогового кодекса РФ).

Цессионарий - предприятие, приобретающее право требования за денежные средства, - отражает операции в налоговом учете по мере их реального совершения.

В том случае, если право требования приобретается в счет погашения имевшейся у цедента задолженности за поставленную цессионарием продукцию (работы, услуги), цессионарий обязан отразить в налоговом учете факт оплаты и реализацию (для предприятий, определяющих выручку от реализации по мере оплаты) отгруженной продукции (работ, услуг) в момент заключения договора, так как обязанность цедента по оплате приобретенной продукции (работ, услуг) прекращается.

Ситуация 1. Предприятие (Поставщик) в соответствии с договором поставки отгрузило товар другому предприятию (Покупателю). Между Поставщиком и третьим предприятием (Цессионарием) заключается соглашение об уступке права требования (договор цессии), в соответствии с которым к Цессионарию переходит право требования оплаты от Покупателя; в счет данной уступки Цессионарий обязуется уплатить Поставщику определенную сумму.

право требования оплаты товара

     
    ——————————————————¬                  ———————————————————¬
    |                 |                  |                  |
    |    Поставщик    |—————————————————>|    Покупатель    |
    |                 |        |         |                  |
    L——————————T———————        |         L———————————————————
   
¦ ¦ /¦\ право¦ ¦ ¦ требования¦ L------------------>¦уступленное оплаты¦ уступка права требования ¦право требования уступки¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----->¦ Цессионарий +----- ———— ¦ ¦ L-------------------- ————

С момента заключения договора обязанность Покупателя по оплате полученного товара перед Поставщиком полностью прекращается. Следовательно, Поставщик при принятом методе определения выручки от реализации "по оплате" должен отразить реализацию товара в налоговом учете в момент заключения договора независимо от того, поступили ли средства от Цессионария.

Однако Покупатель будет считаться оплатившим товар и получит возможность отразить оплату в налоговом учете и принять НДС к зачету только в момент реального исполнения обязанности (оплаты) перед Цессионарием.

Ситуация 2. Предприятие (Поставщик) в соответствии с договором (Договор 1) поставки отгрузило товар другому предприятию (Покупателю). В свою очередь, у Поставщика существует задолженность перед третьим предприятием (Цессионарием) за поставленную продукцию (Договор 2).

Между Поставщиком и третьим предприятием (Цессионарием) заключается соглашение об уступке права требования, в соответствии с которым Цессионарию переходит право требования оплаты от Покупателя; в счет данной уступки погашается задолженность Поставщика перед Цессионарием (данное условие прямо указано в договоре).

В момент заключения договора Поставщик при принятом методе определения выручки от реализации "по оплате" должен отразить в налоговом учете реализацию продукции по Договору 1.

право требования по Договору 1

     
     ——————————————————¬                  ———————————————————¬
     |                 |                  |                  |
     |    Поставщик    |—————————————————>|    Покупатель    |
     |                 |        |         |                  |
     L————————T—————————        |         L———————————————————
   
¦/¦\ право ¦уступка права /¦\ право ¦ ¦ требования ¦требования ¦ уступленное требования ¦ ¦ по Договору 2 L------------------>¦ право требования оплаты ¦ ¦ ¦ по Договору 1 уступки ¦ ¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+ Цессионарий +----- ———— L------->¦ ¦ L-------------------- ————

Одновременно Поставщик будет считаться оплатившим товар по Договору 2 (его обязанность по оплате полностью прекращается) и получит возможность принять НДС к зачету в момент заключения договора.

Покупатель будет считаться оплатившим товар и получит возможность отразить оплату по Договору 1 в налоговом учете и принять НДС к зачету только в момент реального исполнения обязанности (оплаты) перед Цессионарием.

Цессионарий, определяющий выручку от реализации по мере оплаты, обязан отразить в налоговом учете реализацию продукции по Договору 2 в момент заключения договора, так как обязанность цедента по оплате приобретенной продукции (работ, услуг) прекращается.

Помимо прочего, предприятия, учитывающие при исчислении налога на прибыль доходы по методу начисления, должны учитывать требования ст.279 НК РФ в отношении особенностей определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования в части налогообложения убытков от этой операции. А именно:

1. При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика. При этом размер убытка для целей налогообложения не может превышать суммы процентов, которую налогоплательщик уплатил бы с учетом требований ст.269 НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до предусмотренного договором срока платежа.

2. При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по сделке уступки права требования, который включается в состав внереализационных расходов налогоплательщика. При этом убыток принимается в целях налогообложения в следующем порядке:

50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов на дату уступки права требования;

50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов по истечении 45 дней с даты уступки права требования.

3. При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, купившим это право требования, указанная операция рассматривается как реализация финансовых услуг. Доход (выручка) от реализации финансовых услуг определяется как стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом при определении налоговой базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на сумму расходов по приобретению указанного права требования долга.

4. Согласно пп.7 п.2 ст.265 НК РФ убытки по сделке уступки права требования, рассчитанные в порядке, установленном ст.279 НК РФ, приравниваются для целей налогообложения прибыли отчетного (налогового) периода к внереализационным расходам.

9.3.2. Перевод долга

Между Предприятием-А и Предприятием-В заключен договор поставки продукции, по которому Предприятие-А является покупателем, а Предприятие-В поставщиком. В ходе исполнения данного договора произошла отгрузка продукции, в связи с чем у Предприятия-А образовалась задолженность.

Предприятие-А ввиду невозможности оплаты долга в нужное время (либо по каким-то иным причинам) с согласия кредитора (Предприятия-В) заключает с Предприятием-Б договор о переводе долга. По этому договору Предприятие-Б становится обязанным по погашению задолженности по договору поставки перед Предприятием-В (в свою очередь, Предприятие-А перестает быть должником по договору), а Предприятие-А становится должником Предприятия-Б.

перевод долга

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 |                  |                 |
     |  Предприятие—А  +—————————————————>|  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L————————T—————————                  L—————————T————————
   
¦ ¦ ¦------------------->---------------->¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------->¦ Предприятие-В ¦<---- ———— ¦ ¦ L-------------------- ————

При отражении в бухгалтерском учете и исчислении налогов необходимо учитывать следующие два положения:

1) Предприятие-В после уступки права требования продолжает оставаться кредитором по договору поставки (т.е. оно не получило оплаты за отгруженную продукцию);

2) Предприятие-А выбыло из обязательства (перестало быть должником по договору поставки), однако факта оплаты продукции не произошло.

Исходя из данных положений порядок бухгалтерского учета и механизм налогообложения должен осуществляться по следующей схеме.

Отражение операций до перевода долга

     
   ————————————————————————T—————————————————————T—————————————————¬
   |     Предприятие—А     |    Предприятие—В    |  Предприятие—Б  |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |           Отгрузка продукции                |                 |
   +———————————————————————T—————————————————————+—————————————————+
   |Д—т 19 К—т 60в         |Д—т 62а К—т 90       |   Отражение     |
   |Д—т 10 К—т 60в         |Д—т 90 К—т 43        |  не происходит  |
   |                       |Д—т 90 К—т 68 (76)   |                 |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |                       |* Если предприятие   |                 |
   |                       |работает в целях     |                 |
   |                       |налогообложения по   |                 |
   |                       |отгрузке, то в данный|                 |
   |                       |момент у него        |                 |
   |                       |возникает выручка    |                 |
   |                       |в целях              |                 |
   |                       |налогообложения      |                 |
   L———————————————————————+—————————————————————+——————————————————
   

Отражение операций до перевода долга

     
   ————————————————————————T—————————————————————T—————————————————¬
   |     Предприятие—А     |    Предприятие—В    |  Предприятие—Б  |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |Д—т 60а К—т 76б        |Д—т 62б К—т 62а      |Д—т 76а К—т 76в  |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |* Предприятие перестало|* Поскольку оплата   |                 |
   |быть должником по      |за отгруженную       |                 |
   |договору, однако оплата|продукцию            |                 |
   |продукции не произошла,|не наступила,        |                 |
   |поэтому суммы НДС      |целесообразно        |                 |
   |к зачету не относятся  |использовать также   |                 |
   |                       |счет 62              |                 |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |                       |          Оплата за продукцию          |
   +———————————————————————+—————————————————————T—————————————————+
   |                       |Д—т 51 К—т 62б       |Д—т 76в К—т 51   |
   |                       |Д—т 76 К—т 68        |                 |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |                       |* Если предприятие   |                 |
   |                       |работает в целях     |                 |
   |                       |налогообложения      |                 |
   |                       |по оплате, то        |                 |
   |                       |в данный момент      |                 |
   |                       |у него возникает     |                 |
   |                       |выручка в целях      |                 |
   |                       |налогообложения      |                 |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |      Погашение задолженности по договору о переводе долга     |
   +———————————————————————T—————————————————————T—————————————————+
   |Д—т 76б К—т 51         |                     |Д—т 51 К—т 76а   |
   |Д—т 68 К—т 19          |                     |                 |
   +———————————————————————+—————————————————————+—————————————————+
   |* В данный момент      |                     |                 |
   |произошла фактическая  |                     |                 |
   |оплата за поставленную |                     |                 |
   |продукцию, а потому    |                     |                 |
   |возникло право на      |                     |                 |
   |возмещение по НДС      |                     |                 |
   |** Для того чтобы можно|                     |                 |
   |было идентифицировать  |                     |                 |
   |оплату по договору     |                     |                 |
   |о переводе долга       |                     |                 |
   |с фактом несения затрат|                     |                 |
   |по полученной          |                     |                 |
   |продукции, в платежном |                     |                 |
   |поручении              |                     |                 |
   |целесообразнее         |                     |                 |
   |указывать следующую    |                     |                 |
   |формулировку: "Оплата  |                     |                 |
   |в соответствии         |                     |                 |
   |с договором о переводе |                     |                 |
   |долга за полученную    |                     |                 |
   |продукцию"             |                     |                 |
   L———————————————————————+—————————————————————+——————————————————
   

ГЛАВА 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ СПОСОБЫ

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Общие положения

Как правило, обязательство прекращается в результате его надлежащего исполнения (ст.408 ГК РФ). Однако не исключено, что по тем или иным причинам договор может потерять для сторон интерес, и они придут к выводу о необходимости его расторжения.

По общему правилу договор может быть расторгнут только по взаимному соглашению сторон. При этом соглашение о расторжении договора должно быть заключено в той же форме, что и договор.

Закон в ряде случаев допускает возможность расторжения договора в одностороннем порядке. Так, в соответствии со ст.450 ГК РФ договор по решению суда может быть расторгнут по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения условий договора другой стороной, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет за собой для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Таким образом, категория существенного нарушения договора носит оценочный характер, и в каждом конкретном случае необходимо определять размер причиненного ущерба и соизмерять его с той выгодой, на которую рассчитывала потерпевшая сторона, заключая данный договор. Кроме того, в некоторых случаях в законе прямо указывается, какие нарушения для того или иного договора являются существенными. В частности, для договора поставки существенным нарушением является неоднократное нарушение сроков поставки продукции, систематическая просрочка в оплате продукции.

Судебно-арбитражная практика. Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ и превышение сметной стоимости строительства могут служить основанием для расторжения договора.

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к акционерному обществу открытого типа о расторжении договора подряда на строительство жилого дома вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств.

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои доводы возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием строительства вследствие инфляции.

Согласно п.1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии со сметой, определяющей цену работы. Если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%, подрядчик вправе требовать ее пересмотра (п.3 ст.744 ГК РФ).

Что касается сроков продления строительных работ, то они могут быть изменены только по соглашению сторон.

Между тем подрядчик в установленном порядке условия о повышении стоимости строительных работ и продлении срока их завершения с заказчиком не согласовал.

При таких обстоятельствах арбитражный суд обоснованно признал допущенные подрядчиком нарушения существенными и, руководствуясь ст.450 ГК РФ, принял решение о расторжении договора (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС, 1997. N 7).

Важно обратить внимание на тот момент, что законом предусмотрено обязательное досудебное урегулирование конфликтной ситуации. Порядок досудебного урегулирования закреплен в ст.452 ГК РФ:

"Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок".

Иными словами, прежде чем обращаться в суд с исковым заявлением об одностороннем расторжении договора, Вы должны направить вашему партнеру письменное предложение о расторжении договора. В письме следует указать, в течение какого срока Вы намерены ожидать ответа на данное предложение (по общему правилу действует тридцатидневный срок). И только в том случае, если в назначенный Вами срок ответ не поступит либо поступит отрицательный ответ, Вы вправе обращаться в суд.

Судебно-арбитражная практика. Спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных в п.2 ст.452 ГК РФ (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС, 1996. N 9).

Одним из предусмотренных законом случаев расторжения договора по требованию одной из сторон является расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор был бы заключен на значительно отличающихся условиях либо не был заключен вообще (ст.451 ГК РФ).

Расторжение договора по последнему основанию по общему правилу может осуществляться по соглашению сторон, однако в случае недостижения такого соглашения договор может быть расторгнут решением суда по требованию одной из сторон при наличии одновременно следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Судебно-арбитражная практика. При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Клиент обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с экспедитора сумм, перечисленных ему ранее по договору транспортной экспедиции, на основании ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следовало, что договор расторгнут по требованию клиента. Одностороннее расторжение договора в соответствии с его условиями допускалось. До расторжения договора клиент перечислил экспедитору денежные средства в счет оплаты будущих услуг, однако эти услуги не были оказаны.

Ответчик не оспаривал факт получения оплаты. Отказывая в удовлетворении иска, он ссылался на п.4 ст.453 ГК РФ, в соответствии с которым стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Ответчик также полагал, что на основании абз.2 ст.806 ГК РФ при одностороннем отказе от исполнения договора транспортной экспедиции сторона, заявившая об отказе, имеет право требовать только возмещения убытков, вызванных расторжением договора.

Кроме того, по мнению ответчика, ст.1102 ГК РФ не могла применяться, так как она не содержит указания на то, что неосновательное обогащение имеет место и тогда, когда основание, по которому приобретено имущество, отпало впоследствии.

Арбитражный суд указал, что положения п.4 ст.453 ГК РФ и абз.2 ст.806 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Основания для удержания перечисленных клиентом денежных средств отпали при расторжении договора, поскольку в связи с этим прекратилась обязанность экспедитора по оказанию услуг. Суд удовлетворил заявленное требование на основании ст.1102 ГК РФ, указав, что в данном случае получатель средств, уклоняясь от их возврата клиенту несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").

Судебно-арбитражная практика. Расторжение договора, обязывающего должника произвести платеж третьему лицу, не влечет обязанности последнего вернуть полученное плательщику на основании п.2 ст.1107 ГК РФ.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с банка неосновательно полученных денежных средств и процентов на основании ст.1102 и п.2 ст.1107 ГК РФ.

Из материалов дела следовало, что истец перечислил банку денежные средства в оплату за выданную гарантию. Истец не являлся ни бенефициаром, ни принципалом по данной гарантии. В платежном поручении на перечисление средств истец указал, что оплата производится на основании и во исполнение договора банка с принципалом о выдаче гарантии.

Банк в соответствии со ст.313 ГК РФ принял платеж как надлежащий и выдал гарантию.

Оплачивая услуги по выдаче банковской гарантии за принципала, истец действовал на основании договора с организацией-принципалом, по которому истец был обязан оплатить выдачу банковской гарантии банку, а организация-принципал передать истцу товар на уплаченную банку сумму.

Товар поставлен не был, и по требованию истца договор с организацией-принципалом был расторгнут. В связи с этим истец потребовал возврата ранее перечисленных банку средств как неосновательно удерживаемых, поскольку с расторжением договора с принципалом основания для платежа банку отпали.

Арбитражный суд в иске отказал, указав, что банк не может считаться неосновательно обогатившимся за счет истца, так как основанием получения им средств являлся договор с принципалом и это основание не отпало. Имущественная выгода возникла на стороне принципала, поскольку его договорная обязанность была исполнена истцом, принципал же вследствие этого неосновательно сберег денежные средства (п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").

Образцы документов

(на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Письмо

об одностороннем расторжении договора

Уважаемый _____________

В соответствии с договором _____________________________ N __

от "__" ________ 200_ г. между нашими предприятиями Вы были

обязаны в срок ________________________ исполнить следующее: _____

__________________________________________________________________

Однако к настоящему моменту исполнение вышеуказанных

обязательств с Вашей стороны не началось, и мы, кроме того, не

имеем по этому поводу никакой информации от Вас.

В связи с тем что имеющаяся с Вашей стороны просрочка лишает

нас всякого интереса в продолжении взаимоотношений по указанному

договору, мы информируем Вас о том, что отказываемся от исполнения

своих обязательств и расторгаем вышеуказанный договор.

С этого момента мы считаем себя свободными от каких-либо

обязательств по отношению к Вашей стороне.

Дата: "__"_________________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

10.2. Расторжение договора по соглашению сторон

Как было отмечено выше, договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Данное действие оформляется посредством составления единого документа - протокола или иного двустороннего документа. В соглашении необходимо указать:

- какой договор расторгается;

- с какого момента договор считается расторгнутым;

- причину, по которой расторгается договор;

- способы урегулирования между сторонами возникших проблем или окончания обязательств, которые уже возникли между сторонами (например, сроков и порядка возвращения авансовых платежей по договору, если таковые были сделаны);

- пункт о том, что с момента вступления соглашения в силу стороны теряют права требования по заключенному ранее договору.

Образцы документов

1. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Письмо

с предложением расторгнуть договор

Уважаемый _____________

В связи с непредвиденными финансовыми затруднениями нашей

фирмы сообщаем Вам, что, скорее всего, мы будем не в состоянии

надлежащим образом и в срок исполнить свои обязательства по

договору __________________________ N __ от "__"__________ 200_ г.

В свою очередь во избежание возможных недоразумений между

нами предлагаю Вам рассмотреть вопрос о досрочном расторжении

вышеуказанного договора и согласовать этот вопрос не позднее

"____"_________ 200_ г.

Дата: "__"________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

2. Соглашение

о расторжении договора

N__ от "___" ____________ 200_ г.

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик и Исполнитель в связи с _________________________

__________________________________________________________________

(мотивы, причины, по которым стороны решили расторгнуть договор)

пришли к соглашению расторгнуть договор N __ от "__"______ 200_ г.

2. С момента вступления в силу Настоящего Соглашения стороны

не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями.

3. Обязательства, прекращенные Настоящим Соглашением,

исполнение которых сторонами уже началось, должны быть исполнены

или зачтены в следующем порядке:

Заказчик ____________________________________________________

Исполнитель _________________________________________________

(Указываются порядок и сроки выполнения или зачет (или

возврат) тех обязательств, исполнение которых началось до того,

как эти обязательства были прекращены сторонами Настоящим

Соглашением.)

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Заказчик Исполнитель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

10.3. Прекращение договора путем взаимозачета

В соответствии со ст.410 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Таким образом, зачет (или взаимозачет) представляет собой один из предусмотренных законом способов прекращения гражданско-правовых обязательств путем взаимного погашения встречных требований. Экономико-правовое содержание взаимозачета известный русский цивилист Г.Ф. Шершеневич раскрывал следующим образом: "если должник по одному обязательству имеет в то же время право требовать от своего кредитора в силу другого обязательства исполнения такого же самого действия, то представляется совершенно излишним заставлять его исполнить свою обязанность в пользу того лица, которое само обязано сейчас исполнить то же самое. Освобождение должника от необходимости исполнить требуемое действие является средством удовлетворения кредитора, потому что он должен был бы отдать и потом получить".

С точки зрения отражения операций по зачету встречных однородных требований в бухгалтерском учете предприятий взаимозачет нередко рассматривается как способ осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами, поскольку отражается в учете подобно расчетным операциям. Именно поэтому взаимозачет достаточно часто рассматривают как чисто бухгалтерскую операцию, и в его осуществлении основное участие принимают бухгалтерские либо финансовые службы предприятий. Однако отметим, что зачет взаимных требований является достаточно сложной и комплексной операцией, поэтому он должен происходить с участием не только бухгалтерских и финансовых служб, но и юридических, снабженческо-сбытовых и иных подразделений предприятия. Их тесное взаимодействие и сотрудничество являются непременным условием правильного и юридически грамотного оформления взаимозачета.

Нормативно закреплен ряд обязательных условий, соблюдение которых обеспечивает юридическую состоятельность взаимозачета:

- встречный характер требований, предъявляемых к зачету;

- однородный характер этих требований;

- наступление срока исполнения требований (кроме случаев, когда срок исполнения не указан либо определен моментом востребования);

- отсутствие предусмотренных законом или договором ограничений (запретов) на прекращение обязательства зачетом.

Встречный характер требований, предъявляемых к зачету, означает, что эти требования должны существовать между теми же лицами (сторонами), каждое из которых является кредитором по одному требованию и должником по другому.

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с кооператива платы за поставленный товар. Ответчик иск не признал, сославшись на прекращение обязательства по оплате товара зачетом встречного однородного требования. В судебном заседании было установлено, что до возбуждения производства по делу кооперативом (ответчиком) был заключен договор займа с предпринимателем. Предприниматель, получив сумму займа и имея денежное требование к акционерному обществу (истцу), возложил на это общество исполнение своего обязательства по возврату займа заимодавцу, о чем сообщил письмом кооперативу. Кооператив по договору должен был оплатить акционерному обществу поставленный товар, но, полагая, что у него с наступлением срока возврата займа появилось право требования возврата суммы займа с акционерного общества, направил последнему письмо о зачете встречного однородного требования, в результате чего, по мнению ответчика, его обязательство по оплате полученного товара прекратилось на основании ст.410 ГК РФ.

Однако арбитражный суд доводы кооператива о зачете обоснованно отклонил. При этом было указано, что возложение исполнения обязательства на другое лицо (п.1 ст.313 ГК РФ) не представляет собой случая перемены лица в обязательстве, ибо не является переводом долга. У акционерного общества не возникло обязательства перед кооперативом, а лицом, обязанным возвратить заем кооперативу, продолжает оставаться предприниматель. Следовательно, основания для прекращения обязательства по оплате товара зачетом у кооператива отсутствуют, так как у него не имеется встречного требования к акционерному обществу (п.12 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречного однородного требования" // Вестник ВАС РФ, 2002, N 3).

Впрочем, из этого правила есть, по крайней мере, одно исключение. В соответствии со ст.412 ГК РФ в случае уступки права требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. Между тем в этой ситуации зачет возможен лишь при условии, что встречное требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования. Например, унитарное предприятие является должником акционерного общества в части оплаты стоимости поставленной продукции. В свою очередь, акционерное общество обязано уплатить предприятию вознаграждение за работы, выполненные по договору строительного подряда. Впоследствии акционерное общество уступило право требования по договору поставки другому лицу (новому кредитору), о чем в письменной форме уведомило предприятие. Однако до того, как предприятие получило уведомление об уступке, наступил срок оплаты акционерным обществом выполненных для него строительных работ. Так вот, в этом случае, руководствуясь ст.412 ГК РФ, унитарное предприятие вправе зачесть свое требование к акционерному обществу об оплате строительных работ против требования нового кредитора об оплате стоимости поставленной продукции.

Правда, в литературе высказывались и другие точки зрения по этому вопросу. Согласно одной из них ст.412 ГК РФ предполагает состоявшийся одновременно с уступкой требования перевод долга (на место старых кредиторов и должников становятся новые) и основана на признании состоявшимся перехода долга старого кредитора к новому. При этом заявление о зачете должника означает одновременно, что тем самым было выполнено требование п.3 ст.382 ГК РФ. Конечно же, если рассуждать подобным образом, никаких исключений из общего правила, закрепленного в ст.410 ГК РФ, не происходит. В самом деле, если к новому кредитору одновременно переходит также и долг первоначального кредитора перед должником, то в дальнейшем между новым кредитором и должником возникают встречные требования, которые могут быть погашены зачетом.

Однако, по нашему мнению, данная точка зрения не достаточно обоснована. Долг первоначального кредитора не может перейти к новому кредитору просто так, при отсутствии соглашения сторон о переводе долга или соответствующего указания об этом в законе. Кроме того, должник может иметь к первоначальному кредитору целый ряд встречных требований, возникших по разным основаниям, существовавшим к моменту получения уведомления об уступке. В итоге, если следовать логике вышеупомянутых авторов, к новому кредитору условно переходят долги по всем обязательствам первоначального кредитора перед должником, а конкретизация долга происходит после предъявления должником к зачету одного из требований, которые он имеет в отношении первоначального кредитора. С этим вряд ли можно согласиться.

Ссылка на п.3 ст.382 ГК РФ также представляется не совсем уместной, так как в нем рассматривается ситуация, когда должник исполняет обязательство первоначальному кредитору до получения письменного уведомления об уступке. В этом случае такое исполнение признается надлежащим, а риск неблагоприятных последствий несет новый кредитор. Применительно же к ст.412 ГК РФ должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору даже после получения уведомления об уступке. Важно, чтобы при этом были соблюдены условия, закрепленные в абз.2 указанной статьи Кодекса.

В связи с этим полагаем, что ст.412 ГК РФ предусматривает именно частный (исключительный) случай, когда взаимозачет производится при отсутствии встречных требований между сторонами (новым кредитором и должником). При этом она корреспондирует со ст.386 ГК РФ, согласно которой должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

Отдельного внимания заслуживают так называемые многосторонние взаимозачеты с участием трех и более лиц, которые получили достаточно широкое распространение в современной хозяйственной практике. Отношение специалистов к подобного рода взаимозачетам неоднозначное. Так, некоторые из них рассматривают многосторонние взаимозачеты как ничтожные сделки, поскольку при их совершении не соблюдается одно из обязательных условий зачета, а именно условие о встречном характере требований.

С этим можно поспорить. Действительно, многосторонний взаимозачет не может быть квалифицирован как зачет встречных однородных требований в том виде, в каком он представлен в ст.410 ГК РФ. В то же время закрепленный в ст.421 ГК РФ принцип "свободы договора" позволяет участникам гражданского оборота заключить любой договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Полагаем, что многостороннее соглашение о взаимозачете имеет полное право на существование как соглашение, хотя и не урегулированное прямо действующим законодательством, но в то же время ему не противоречащее. В какой-то степени данный вывод подтверждается существующей судебной практикой.

В практике отдельных хозяйствующих субъектов по-прежнему встречаются многосторонние взаимозачеты, в рамках которых производится погашение задолженности юридических лиц по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет. Следует, однако, отметить, что с момента вступления в силу части первой Налогового кодекса РФ (1 января 1999 г.) такие многосторонние соглашения не могут быть квалифицированы иначе, как незаконные, а соответственно, недействительные сделки. Дело в том, что Налоговый кодекс РФ значительно ограничил возможность прекращения налоговых обязательств зачетом. В порядке, установленном гл.12 НК РФ, может быть произведен только зачет излишне уплаченных либо излишне взысканных сумм налога, сбора или пени. Существенно ограничена также возможность погашения зачетом иных (помимо налоговых) обязательств перед бюджетом. Согласно п.1 ст.235 Бюджетного кодекса РФ в случае установления встречных обязательств между бюджетом и получателем бюджетных средств возможно проведения зачета денежных средств (исключительно при условии наличия задолженности получателя бюджетных средств по платежам в бюджет). При этом под получателями бюджетных средств понимаются не все юридические лица, а только бюджетные учреждения и или иные организации, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год (ст.162 БК РФ).

Путем взаимозачета в соответствии со ст.410 ГК РФ могут быть погашены только однородные требования. Следует согласиться с тем, что относительно понятия однородности требований единство мнений не обнаруживается ни в литературе, ни в судебной практике. В то же время большинство авторов склоняется к точке зрения, согласно которой однородность зачитываемых требований сводится к однородности (тождественности) предмета обязательства. Иными словами, требование об уплате денег может быть погашено путем зачета встречного денежного требования, требование о передаче товаров определенного рода и качества - путем зачета встречного требования о передаче товаров того же рода и качества и т.п. Необходимость соблюдения условия об однородности зачитываемых требований "вытекает из того положения, что кредитор не обязан принимать исполнения, не соответствующего точно установленному".

Наиболее спорным применительно к данному условию взаимозачета представляется вопрос о возможности зачета встречных требований в случае, когда предметом одного из них является уплата суммы основного долга, а предметом другого - уплата штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) либо возмещение убытков в денежной форме. Отвечая на этот вопрос, М.И. Брагинский ссылается на одно из постановлений Президиума ВАС РФ, которым был признан неправомерным зачет требования о перечислении авансового платежа за полученный товар с требованием о взыскании пени, обеспечивающей исполнения обязательства по другому договору, по причине неоднородности соответствующих требований. В итоге указанный автор приходит к выводу о том, что однородность требований должна проявляться не только в предмете обязательств, но и в их природе.

По нашему мнению, вывод о принципиальной невозможности погашения зачетом требований о взыскании суммы основного долга, с одной стороны, и о взыскании штрафных санкций или убытков, с другой стороны, нельзя признать верным. Единственная особенность, которая должна учитываться при осуществлении такого взаимозачета, связана с небесспорным характером требований о взыскании неустойки (штрафа, пени) и о возмещении убытков. Однако небесспорный характер того или иного требования является препятствием для его предъявления к зачету только до момента разрешения спора. Иными словами, если требование о взыскании штрафных санкций или убытков, а также размер этого требования подтверждены вступившим в законную силу решением суда или однозначно признаны контрагентом, то такое требование, на наш взгляд, вполне может быть предъявлено к зачету, в том числе против требования о взыскании суммы основного долга. Аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие авторы.

Следующее условие, при наличии которого становится возможным взаимозачет, это наступление срока исполнения требований, предъявляемых к зачету (кроме случаев, когда срок исполнения не указан или определен моментом востребования).

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество предъявило иск к главе фермерского хозяйства о взыскании суммы займа, процентов за пользование займом, а также неустойки за двухлетнюю просрочку уплаты этих сумм. Ответчик иск не признал, сославшись на то, что его обязательства по возврату займа и процентов по нему прекращены зачетом встречного однородного требования, заявление о котором он сделал два года назад. В ходе рассмотрения спора было установлено, что между фермерским хозяйством и акционерным обществом заключен договор займа. Фермерское хозяйство сумму займа получило, однако своевременно причитающиеся заимодавцу проценты не уплатило и заем не вернуло. Глава фермерского хозяйства, считая, что по договору поставки он имеет встречное денежное требование к акционерному обществу, направил обществу заявление о прекращении своих обязательств по договору зачетом встречного однородного требования. При этом в момент получения указанного заявления акционерным обществом срок исполнения им денежных обязательств по договору поставки не наступил.

Арбитражный суд удовлетворил иск акционерного общества, указав при этом, что зачетом встречного однородного требования могут быть прекращены лишь те обязательства, срок исполнения которых наступил. Поскольку срок исполнения обязательства акционерным обществом на момент получения им заявления о зачете еще не наступил, обязательства сторон не могли прекратиться путем взаимозачета по основанию, предусмотренному ст.410 ГК РФ. В связи с тем что ответчик на момент предъявления иска обязательство по возврату суммы займа и уплате процентов по нему не исполнил, с него были взысканы указанные суммы, а также предусмотренная договором неустойка (п.18 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

На практике нередко приходится сталкиваться с зачетами встречных однородных требований, которые производятся сторонами как бы "авансом", то есть до наступления срока платежа. К примеру, по одному из дел арбитражный суд признал недействительным акт о взаимозачете, датированный сентябрем, на том основании, что в указанном акте в обоснование встречных требований стороны сослались на счета-фактуры, датированные ноябрем и декабрем того же года. В другом случае суд признал недействительным соглашение о взаимозачете, так как срок удовлетворения одного из погашенных требований наступил в конце месяца, в то время как само соглашение о взаимозачете было подписано в первых числах этого же месяца.

Зачет встречных однородных требований не допускается в случаях, предусмотренных законом или договором (ст.411 ГК РФ). Из этого следует, что иные правовые акты, относящиеся к источникам гражданского права, но не имеющие силу закона (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д.), не могут содержать нормы, ограничивающие возможность прекращения обязательства зачетом.

Четыре случая, при которых взаимозачет невозможен, прямо указаны в ст.411 ГК РФ, согласно которой не допускается зачет требований:

- если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

- о взыскании алиментов;

- о пожизненном содержании.

В отношении первого случая недопустимости взаимозачета следует обратить внимание на разъяснения, содержащиеся в п.10 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65. Согласно этим разъяснениям обязательство не может быть прекращено зачетом встречного однородного требования, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. При этом сторона, получившая заявление о зачете, не обязана заявлять о пропуске срока исковой давности контрагенту, так как исковая давность может быть применена только судом, который применяет ее при наличии заявления при рассмотрении соответствующего спора (п.2 ст.199 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось с иском к товариществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по арендной плате и эксплуатационным платежам. Ответчик в отзыве на иск предъявленное к нему требование не признал, сославшись на прекращение его обязательства по арендной плате и эксплуатационным платежам зачетом встречного однородного требования, возникшего у него по другому договору с акционерным обществом. Истец в судебном заседании заявил о ничтожности зачета, поскольку право встречного требования возникло у ответчика в 1995 г., однако о зачете им было заявлено лишь в 2000 г., то есть по истечении срока исковой давности.

Суд первой инстанции в применении срока исковой давности отказал, мотивировав свое решение тем, что истец не заявил контрагенту о пропуске срока исковой давности после получения от ответчика заявления о зачете, как этого требует ст.411 ГК РФ. Суд апелляционной инстанции это решение отменил и удовлетворил требования истца. При этом было указано, что срок исковой давности истек в отношении требования ответчика, на основании которого сделано заявление о зачете. В соответствии со ст.411 ГК РФ не допускается зачет требований, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. Гражданское законодательство не содержит требования о направлении стороной, получившей заявление о зачете, заявления о пропуске срока исковой давности другой стороне, поскольку исковая давность применяется только судом по заявлению, сделанному при рассмотрении спора (п.2 ст.199 ГК РФ). Поэтому обоснованные требования истца подлежат удовлетворению, несмотря на сделанное ответчиком заявление о зачете (п.10 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Однако в связи с этим возникает другой вопрос - насколько состоятелен с юридической точки зрения зачет встречных однородных требований в случае, когда сторона, имеющая право заявить о пропуске срока исковой давности, сама выражает волю на прекращение обязательств зачетом (направляет другой стороне заявление о зачете либо подписывает двустороннее соглашение о взаимозачете)? Так, по мнению отдельных авторов, в ст.411 ГК РФ (как и в ряде других императивных норм Кодекса) предусмотрены запреты, которые в равной степени исключают возможность зачета не только волеизъявлением одной из сторон, но даже и по достигнутому между ними соглашению. Иной точки зрения придерживаются авторы учебника по части первой Гражданского права, изданного под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. По их мнению, "нельзя требовать зачета в отношении обязательства, по которому истек срок исковой давности. Оно может быть прекращено зачетом, если на его исполнение добровольно согласится должник".

Как писал в свое время Б.Б. Черепахин, "институт исковой давности устанавливает определенный срок, в течение которого допускается принудительное осуществление гражданских субъективных прав, в том числе путем использования права на иск (в материальном смысле). Истечение исковой давности погашает право принудительной защиты любыми дозволенными законом способами, хотя бы и без обращения к органам государства, например, путем зачета встречного однородного требования. Таким образом, исковая давность ограничивает во времени осуществление права против воли обязанного лица, в том числе с действенной помощью государства".

Иными словами, если в отношении требования кредитора истек срок исковой давности, то правовых средств принуждения должника к исполнению обязательства у кредитора нет. Однако должник все же может исполнить возложенную на него обязанность, несмотря на истечение исковой давности. Причем действия должника в этом случае рассматриваются как надлежащее исполнение обязательства и должник лишен возможности требовать возврата исполненного. Об этом прямо говорится в ст.206 ГК РФ, согласно которой должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.

Почему аналогичный подход не может быть использован в отношении прекращения обязательств зачетом, не совсем понятно. Тем более что Президиум ВАС РФ в Информационном письме N 65 неоднократно приравнивает взаимозачет к надлежащему исполнению обязательства ввиду того, что и надлежащее исполнение и взаимозачет влекут одни и те же правовые последствия, а именно прекращение обязательств. Так, в п.2 Информационного письма приводится пример, когда арбитражный суд обязал судебного пристава-исполнителя вынести постановление об окончании исполнительного производства вследствие прекращения требования взыскателя (кредитора) зачетом встречного однородного требования должника. Высший Арбитражный Суд РФ согласился с такой позицией, несмотря на то что в силу буквального толкования п.1 ст.27 Федерального закона "Об исполнительном производстве" основанием для окончания исполнительного производства является именно фактическое исполнение исполнительного документа.

На наш взгляд, когда к требованию может быть применен срок исковой давности и этот срок истек, взаимозачет действительно невозможен, но только в том случае, если он производится по одностороннему заявлению стороны - кредитора по такому "просроченному" требованию. Если же сторона, имеющая право заявить о пропуске исковой давности, тем не менее сама выражает волю на прекращение обязательства зачетом (направляет другой стороне заявление о зачете либо подписывает соглашение о взаимозачете), то оснований считать такой взаимозачет юридически несостоятельным нет. Однако из буквального содержания ст.411 ГК РФ такой вывод однозначно не следует, в связи с чем, по нашему мнению, указанная статья Кодекса нуждается в соответствующих редакционных изменениях.

Важно заметить, что зачет встречных однородных требований может быть ограничен также иными федеральными законами и договором. Иллюстрацией этому могут служить два примера, приведенные в п.п.13 и 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65. В одном случае арбитражный суд признал не соответствующим действующему законодательству зачет встречных требований, в результате которого была погашена обязанность юридического лица по оплате акций, эмитированных акционерным обществом. При этом суд сослался на положения п.2 ст.99 ГК РФ, согласно которому не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу. В другом случае суд признал незаконным взаимозачет, вследствие которого прекратилось требование кредитора к предприятию, находящемуся в стадии банкротства. Мотивом для принятия судом такого решение послужило то обстоятельство, что действующее законодательство о банкротстве предусматривает специальный порядок удовлетворения требований кредиторов юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Особо обратим внимание на возможность ограничения зачета условиями договора. В судебной практике встречаются случаи, когда суды признают недействительными зачеты встречных требований только лишь потому, что по условиям договоров, из которых эти требования возникли, одна сторона должна оплатить переданные товары (выполненные работы, оказанные услуги и т.д.) путем перечисления денежных средств на банковский счет другой стороны. При этом в договорах не содержится указание на возможность прекращения обязанности по осуществлению платежа зачетом встречного однородного требования. Однако совершенно очевидно, что поскольку возможность прекращения обязательств зачетом предусмотрена законом (ст.410 ГК РФ), то специально оговаривать такую возможность еще и в договоре никакой необходимости нет. Как следствие, взаимозачет может быть признан недействительным как противоречащий условиям договора, но только в том случае, если договор содержит прямой запрет на зачет встречных требований либо из условий договора однозначно вытекает намерение сторон ограничить возможность прекращения своих обязательств по договору путем зачета.

В большинстве случаев зачет встречных однородных требований производится по соглашению между сторонами. В то же время в силу прямого указания об этом в ст.410 ГК РФ для зачета встречных однородных требований достаточно заявления одной стороны. При этом правовые последствия такого взаимозачета наступают лишь при условии получения заявления о зачете другой стороной.

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в суд с иском о взыскании с кооператива долга за поставленную продукцию. Кооператив иск не признал, сославшись на прекращение своего обязательства по оплате зачетом встречного однородного требования, о котором он ранее уведомил истца. В доказательство этого была представлена копия заявления о зачете, направленного истцу. Суд первой инстанции согласился с мнением кооператива и в иске акционерному обществу отказал. Постановлением апелляционной инстанции это решение было отменено, исковые требования о взыскании задолженности за поставленную продукцию удовлетворены полностью. При этом суд апелляционной инстанции правомерно указал на то, что для прекращения обязательства зачетом встречного однородного требования необходимо, чтобы заявление о зачете было получено соответствующей стороной. Истец же представил доказательства, свидетельствующие о том, что направленное ему по почте заявление о зачете было возвращено кооперативу организацией связи по причине указания неверного адрес акционерного общества. Следовательно, поскольку акционерное общество не получило заявление о зачете, зачет считается несостоявшимся (п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Для того чтобы подписанный сторонами документ (договор, соглашение, акт и т.п.) мог быть квалифицирован как соглашение о взаимозачете, важно, чтобы из содержания этого документа явно следовала воля сторон на прекращение взаимных обязательств зачетом. Иногда в подтверждение состоявшегося взаимозачета стороны ссылаются на так называемые акты сверки взаимной задолженности, в которых указываются суммы встречных требований сторон друг к другу, а также выводится сальдо, представляющее собой итоговую задолженность одной стороны перед другой. Однако очевидно, что такого рода документы имеют лишь информационный характер. Они могут использоваться как одно из доказательств существования долга при рассмотрении спора в суде, однако не влекут последствий, предусмотренных ст.410 ГК РФ (прекращение обязательств зачетом).

Необходимо обратить внимание на особенности зачета встречных требований после того, как одна из сторон обратилась в арбитражный суд с иском к другой стороне. В этом случае зачет может быть произведен только при рассмотрении встречного иска, который принимается арбитражным судом на основании ч.3 ст.110 АПК РФ.

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к унитарному предприятию о взыскании задолженности по договору строительного подряда. Ответчик в отзыве на иск указал, что он заявляет о зачете встречного однородного требования, поскольку истец имеет перед ним денежный долг по другому договору. Однако суд, изучив материалы дела и установив, что между сторонами действительно имеются встречные денежные требования, иск, тем не менее, удовлетворил, сославшись на то, что ответчик не воспользовался своим правом на предъявление встречного иска и, кроме того, не лишен возможности защиты своих прав путем предъявления отдельного иска. В решении суда было также указано, что по смыслу п.1 ч.3 ст.110 АПК РФ после предъявления к должнику иска не допускается прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования в соответствии со ст.410 ГК РФ. Ответчик может защитить свои права лишь предъявлением встречного искового требования, направленного к зачету первоначального требования, либо посредством обращения в арбитражный суд с отдельным исковым заявлением (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Интересными и в то же время достаточно важными представляются разъяснения Президиума ВАС РФ, касающиеся момента, с которого обязательства считаются прекращенными зачетом встречного однородного требования.

Согласно этим разъяснениям обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее. Допустим, акционерное общество является должником предприятия в части оплаты за поставленную продукцию. По условиям договора поставки срок оплаты продукции наступил 1 декабря 2001 г. В свою очередь, предприятие является должником акционерного общества в части оплаты работ, выполненных по договору подряда. Срок оплаты работ наступил 15 декабря 2001 г. Через два месяца после наступления срока оплаты выполненных работ предприятие направило в адрес акционерного общества заявление о зачете, которое было получено последним по почте 20 февраля 2002 г. В такой ситуации обязательство по договору поставки, равно как и обязательство, вытекающее из договора подряда, будут считаться прекращенными не с момента получения акционерным обществом заявления о зачете, а с 15 декабря 2001 г., то есть с даты наступления срока оплаты выполненных работ, так как этот срок наступил позднее, чем срок оплаты поставленной продукции.

С практической точки зрения четкое представление о моменте прекращения обязательства зачетом важно для решения вопроса о применении штрафных санкций к неисправной стороне (неустойки за просрочку платежа и т.д.). В п.3 Информационного письма N 65 Президиум ВАС РФ приводит пример, когда банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заемщика процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременным возвратом кредита. Ответчик иск признал частично, указав, что проценты за несвоевременный возврат кредита должны исчисляться до дня направления им заявления о зачете обязательства по возврату кредита встречным однородным требованием к банку, срок которого наступил. В свою очередь, банк, не возражая против возможности прекращения кредитного обязательства зачетом, заявил о необходимости исчислять проценты не до дня направления ответчиком письменного заявления о зачете, а до дня получения упомянутого заявления истцом.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, отметил, что исходя из смысла ст.410 ГК РФ для того, чтобы обязательство считалось прекращенным, необходимо уведомить другую сторону о зачете, и с этого момента обязательства считаются прекращенными. Поэтому проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению со дня просрочки возврата суммы до дня получения кредитором (банком) письменного заявления должника (заемщика) о зачете встречного однородного требования. Суд кассационной инстанции решение в части взыскания процентов, начисленных до момента получения банком заявления о зачете, отменил и в этой части в иске отказал. При этом было указано, что заявленное к зачету требование считается погашенным с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее. В данном случае позднее наступил срок исполнения обязательства ответчика (заемщика).

Президиум ВАС РФ согласился с позицией суда кассационной инстанции и со своей стороны указал на то, что если встречные требования являются однородными, срок их исполнения наступил и одна из сторон сделала заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее, и независимо от того, когда было сделано или получено заявление о зачете.

На наш взгляд, данное разъяснение Президиума небесспорно. С юридической точки зрения зачет встречных однородных требований представляет собой гражданско-правовую сделку, влекущую определенные правовые последствия, а именно прекращение обязательств (об этом, в частности, сказано и в п.13 Информационного письма N 65). Следовательно, по общему правилу названные последствия (прекращение обязательств) должны наступать с момента совершения сделки, то есть с момента заключения сторонами соглашения о взаимозачете либо с момента получения стороной заявления другой стороны о зачете встречного требования. Иное применительно к моменту прекращения обязательства зачетом действующим законодательством не предусмотрено.

Иные вопросы прекращения обязательств зачетом:

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя.

Согласно материалам дела акционерное общество, являясь должником взыскателя, заявило о зачете встречного однородного денежного требования на том основании, что оно также имеет встречное требование к взыскателю, которое подтверждено судом и по которому также выдан исполнительный лист. О зачете встречного однородного требования акционерное общество сообщило в суд, вынесший решение, другой стороне в обязательстве, а также судебному приставу-исполнителю, предъявив последнему исполнительный лист. Судебный пристав-исполнитель отказался прекратить исполнительное производство на основании зачета.

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу акционерного общества, руководствуясь ст.410 ГК РФ, которая не ограничивает возможности прекращения обязательства зачетом встречного однородного требования на стадии исполнительного производства, и рекомендовал судебному приставу-исполнителю произвести зачет встречных однородных требований.

Суд апелляционной инстанции решение отменил, указав, что Федеральный закон "Об исполнительном производстве" не содержит такого основания прекращения или окончания исполнительного производства, как зачет встречного однородного требования на стадии исполнительного производства, поэтому зачет по судебным актам, находящимся в стадии исполнения, противоречит ст.410 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции постановление апелляционной инстанции отменил, мотивировав это тем, что согласно пп.1 п.1 ст.27 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительное производство заканчивается фактическим исполнением исполнительного документа. Зачет встречного однородного требования, так же как и надлежащее исполнение, представляет собой основание для прекращения обязательства, то есть в этой части влечет такие же последствия, как и исполнение. Судебный пристав-исполнитель в данном случае обязан был вынести постановление об окончании исполнительных производств по исполнительным листам как одной стороны, так и другой (п.2 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Поставка товара сама по себе не приводит к прекращению возникшего из другого основания денежного обязательства поставщика перед получателем упомянутого товара по правилам ст.410 ГК РФ. Для прекращения встречного однородного требования зачетом необходимо заявление хотя бы одной из сторон.

Субподрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с генподрядчика задолженности по выполненной работе.

Ответчик в судебном заседании наличие задолженности не признал, так как им по устной просьбе истца по счету-фактуре были отгружены радиаторы на сумму, равную указанной задолженности, следовательно, на основании ст.410 ГК РФ его обязательство по оплате работ субподрядчика прекращено встречной поставкой.

Арбитражный суд, исследовав представленные сторонами доказательства, установил, что истец обоснованно требует от ответчика оплаты произведенных работ, а ответчик действительно поставил истцу радиаторы, общая стоимость которых равна задолженности ответчика. При этом суд, оценив конкретные обстоятельства поставки радиаторов, выяснил, что устная просьба истца и поставка товара в данном случае не привели к новации прежних обязательств сторон. Плату за поставленные радиаторы ответчик не получил.

Удовлетворяя требование истца и отклоняя возражение ответчика о прекращении его обязательства зачетом, суд отметил, что для прекращения обязательства зачетом согласно ст.410 ГК РФ необходимо не только наличие встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил, но и заявление о зачете хотя бы одной из сторон. Так как ответчиком о зачете денежного требования заявлено не было, обязательства сторон не были прекращены по основаниям, предусмотренным ст.410 ГК РФ (п.5 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. При зачете части встречного денежного требования должны учитываться положения ст.319 ГК РФ.

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с должника невозвращенного кредита и процентов за пользование кредитом.

Возражая против иска, ответчик заявил о частичном прекращении его обязательства зачетом встречного однородного требования к банку.

Арбитражным судом было установлено, что размер имеющегося у ответчика встречного однородного требования к банку был достаточен для погашения лишь части всех возникших из кредитного договора требований истца.

Ответчик полагал, что имеет право самостоятельно определить, какие из требований кредитора подлежат прекращению зачетом. В своем письме банку он указал, что зачетом погашаются его обязательства по возврату кредита, а также определенной части начисленных процентов за пользование им.

Истец в судебном заседании заявил, что ответчик не вправе был погашать зачетом в первую очередь требование о возврате самой суммы займа (капитальной суммы), поскольку в соответствии со ст.319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.

Арбитражный суд, удовлетворяя иск банка, указал, что отношения сторон по частичному зачету встречного денежного требования прямо не урегулированы законодательством, поэтому при отсутствии соответствующего соглашения сторон и применимого обычая делового оборота к отношениям истца и ответчика должно применяться законодательство, регулирующее сходные отношения (п.1 ст.6 ГК РФ).

Зачет встречного однородного требования (ст.410 ГК РФ) и надлежащее исполнение (ст.408 ГК РФ) представляют собой случаи прекращения обязательства. Поэтому в данном деле к частичному зачету встречного денежного требования должны предъявляться такие же требования, как и к исполнению денежного обязательства. Исполнение денежного обязательства при недостаточности произведенного платежа регулируется ст.319 ГК РФ. Следовательно, при зачете части встречного денежного требования должны учитываться требования ст.319 ГК РФ.

Таким образом, если иное не предусмотрено договором, при недостаточности встречного денежного требования заемщика для полного прекращения его денежного обязательства зачетом в первую очередь должны считаться прекращенными прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основная сумма долга (п.6 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Статья 410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида.

Подрядчик предъявил заказчику иск о взыскании стоимости выполненных работ.

Ответчик иск не признал, сославшись на прекращение его обязательства по оплате зачетом встречного однородного требования.

Суд первой инстанции установил, что подрядные работы производились подрядчиком на кредитные средства, поскольку заказчик выполненные работы своевременно не оплачивал. Заемные обязательства подрядчика перед банком были обеспечены поручительством заказчика, который по предъявлении ему требований банка выплачивал проценты за пользование кредитом.

Удовлетворяя исковое требование, суд первой инстанции сослался на то, что требование по оплате работ и требование по возврату уплаченных процентов за пользование кредитом по договору поручительства не являются однородными, поэтому к данным отношениям не может быть применена ст.410 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции решение отменил. При этом в постановлении обоснованно было указано следующее.

Согласно ст.365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Заказчик, являясь поручителем подрядчика по кредитному обязательству, удовлетворил требование банка об уплате процентов за пользование денежными средствами. Поэтому он получил права кредитора в части уплаты процентов за пользование кредитом в объеме, равном сумме, уплаченной банку. Требование заказчика является гражданско-правовым денежным обязательством, которое однородно денежному требованию подрядчика об оплате выполненных работ. Заказчик заявил о зачете в момент подписания акта сверки выполненных работ (п.7 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Если иное не предусмотрено договором, арендатор имеет право после прекращения договора аренды зачесть в счет арендных платежей стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя за счет собственных средств (п.2 ст.623 ГК РФ).

В арбитражный суд обратился арендодатель с иском о взыскании с арендатора арендных платежей.

Ответчик не признал долга по арендным платежам, так как он с согласия арендодателя произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения арендованного имущества, и после прекращения договора аренды заявил о зачете причитающихся с него арендных платежей в сумме, на которую произведены упомянутые улучшения.

Истец, не оспаривая факта произведенных улучшений, в судебном заседании указал, что зачет в данном случае невозможен, поскольку не предусмотрен ст.623 ГК РФ.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, отметив при этом, что п.2 ст.623 ГК РФ не предусматривает возможности зачета таких требований арендатора и, кроме того, до определения сторонами или судом стоимости улучшений, подлежащей уплате арендодателем арендатору, денежного обязательства у арендодателя не возникает.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и в иске отказал со ссылкой на следующее. В соответствии с п.2 ст.623 ГК РФ арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором. Поскольку арендатор имеет упомянутое право, на арендодателе лежит корреспондирующая обязанность. Право на возмещение стоимости указанных улучшений, равно как и право на арендные платежи, является денежным требованием. Пункт 2 ст.623 ГК РФ не обусловливает возникновение данного права арендатора наличием отдельного соглашения или судебного акта о взыскании сумм, израсходованных на неотделимые улучшения.

Так как ст.623 ГК РФ прямо не регулирует данные отношения по зачету встречных однородных требований, суд, руководствуясь общими положениями гражданского законодательства о зачете (ст.410 ГК РФ), признал произведенный арендатором зачет соответствующим закону и прекращающим обязательство арендатора (п.8 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Гражданское законодательство не предусматривает возможности восстановления правомерно и обоснованно прекращенных зачетом обязательств при отказе от сделанного стороной заявления о зачете.

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании задолженности по арендной плате.

Ответчик иск не признал, обосновав свои возражения отсутствием у истца права требования арендной платы и прекращением обязательства зачетом встречного однородного требования (ст.410 ГК РФ).

Судом первой инстанции было установлено, что за несколько месяцев до обращения истца в суд ответчик известил арендодателя о том, что на основании ст.410 ГК РФ его обязательство по арендной плате прекращено путем зачета встречного однородного требования. Арендодатель с проведением зачета не согласился, известив об этом арендатора соответствующим письмом, и обратился с иском о взыскании задолженности в суд. Ответчик, в свою очередь, выставил в банк истца инкассовое поручение о списании с последнего в предусмотренном договором безакцептном порядке суммы долга истца перед ответчиком, отказавшись от сделанного им до этого заявления о зачете встречного однородного требования. В связи с этим, по мнению суда, действия ответчика, направленные на получение задолженности с истца, свидетельствуют о том, что зачет не состоялся.

Суд апелляционной инстанции решение суда отменил и в иске отказал. В судебном акте было указано, что гражданское право не предусматривает возможности отказа от совершенного зачета. Действия ответчика по получению долга посредством безакцептного списания денежных средств со счета истца в данном случае не влекут каких-либо правовых последствий для состоявшегося зачета (п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Обязательство по уплате покупной цены за товар и обязательство по выдаче кредита не могут быть прекращены зачетом.

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании покупной цены проданных последнему акций.

Ответчик иск не признал, сославшись на прекращение его обязательства по оплате акций зачетом встречного однородного требования к банку о выдаче кредита, сумма которого равна покупной цене акций. Сроки исполнения обязательств по выдаче кредита и оплате акций к моменту заявления ответчиком о зачете, сделанного до возбуждения производства по делу, наступили.

Суд первой инстанции в иске отказал, мотивировав свое решение тем, что обязательства уплатить покупную цену акций и выдать кредит (уплатить сумму кредита) являются денежными, срок обоих обязательств наступил и указанные требования являются встречными, следовательно, обязательства прекратились зачетом. Срок возврата кредита к моменту рассмотрения спора не наступил, банк требования о досрочном возврате кредита не заявлял.

Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил, поскольку обязанности по предоставлению кредита и уплате долга различны по своей юридической природе и исходя из существа кредитного договора понуждение к исполнению обязанности выдать кредит в натуре не допускается (п.11 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Зачет как односторонняя сделка может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Акционерная корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о признании недействительной ничтожной сделки о зачете требований (ст.168 ГК РФ), поскольку этот зачет не соответствует требованиям ст.ст.99, 410, 411 ГК РФ.

Судом первой инстанции в иске отказано исходя из того, что само заявление о зачете встречных однородных требований не соответствует всем признакам сделки и является заявлением, определяющим материально-правовые условия зачета. При этом если одна из сторон правоотношения считает невозможным совершение зачета, она вправе обратиться с иском, основанным на своем праве требования, к другой стороне.

Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил в связи с тем, что вывод суда первой инстанции нельзя признать правильным. В соответствии со ст.411 ГК РФ не допускается зачет требований в случаях, предусмотренных законом.

Обращаясь с иском о признании сделки зачета недействительной на основании ст.168 ГК РФ, акционерная корпорация ссылалась на п.2 ст.99 ГК РФ, согласно которому не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

Данные обстоятельства, приведенные истцом в качестве основания иска, и соответствующие доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, исследованные судом первой инстанции, являются основанием для признания зачета ничтожным (п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Арендатор имеет право зачесть стоимость произведенного капитального ремонта, вызванного неотложной необходимостью, в счет арендной платы и в том случае, когда им получена от подрядчика отсрочка оплаты работ, выполненных для него по договору строительного подряда.

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с арендатора арендной платы.

Ответчик иск не признал, сославшись на прекращение его обязательства зачетом встречного однородного требования по основаниям, предусмотренным абз.4 п.1 ст.616 ГК РФ.

В судебном заседании было установлено, что арендатор в силу неотложной необходимости капитального ремонта арендуемого помещения и отказа арендодателя от выполнения такого ремонта заключил соответствующий договор с подрядной организацией, которая полностью выполнила свои обязательства, и результат работ был принят арендатором по акту приемки.

Также было установлено, что арендатор, являясь заказчиком в договоре строительного подряда, по договоренности с подрядчиком получил отсрочку в оплате выполненных работ. На момент заявления арендатором о зачете, сделанном до возбуждения дела судом, подрядные работы оплачены не были. Учитывая изложенное, суд первой инстанции посчитал, что арендатор при таких обстоятельствах не вправе был заявить о зачете встречного однородного требования, и иск арендодателя удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции решение суда отменил и в иске отказал, указав при этом следующее.

Согласно п.1 ст.616 ГК РФ нарушение арендодателем обязанности производить за свой счет капитальный ремонт дает арендатору право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы. Суд первой инстанции установил стоимость произведенного капитального ремонта, сторонами не оспариваемую.

Гражданское законодательство не ставит осуществление права арендатора на совершение зачета при указанных условиях (п.1 ст.616 ГК РФ) в зависимость от того, произведена оплата стоимости капитального ремонта подрядчику или нет. Из этой нормы также не следует, что производство капитального ремонта должно осуществляться арендатором непременно своими силами. Независимо от того, оплачена ли стоимость ремонта подрядчику, улучшения арендованного имущества составляют имущество арендодателя как собственника арендованного имущества. Поэтому арендатор правомерно заявил арендодателю о зачете встречного однородного требования (п.15 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Комиссионер вправе в соответствии со ст.410 ГК РФ удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента (ст.997 ГК РФ), а также заявить о зачете на основании иных встречных денежных требований к комитенту.

Комитент обратился в арбитражный суд с иском к комиссионеру о взыскании поступивших комиссионеру денежных сумм от реализации товара, проданного им третьему лицу.

Ответчик иск не признал, сославшись на полученное истцом письмо о зачете встречного однородного требования.

Суд первой инстанции установил следующее. Между комитентом и комиссионером заключен договор комиссии, по которому комиссионер обязался реализовать товар, принадлежащий комитенту, за обусловленное вознаграждение. Доказательствами, представленными сторонами, подтверждаются факты реализации товара и получения комиссионером его стоимости от третьего лица, а также перечисления комитенту лишь части полученной им стоимости товара. При этом комиссионер не только удержал причитающуюся ему по договору комиссии сумму вознаграждения, но и заявил о зачете в отношении иной суммы, которую комитент был должен комиссионеру по другому гражданско-правовому договору.

Суд удовлетворил иск комитента частично, отказав во взыскании правомерно удержанной комиссионером на основании ст.997 ГК РФ суммы, причитающейся ему по договору комиссии. Свое решение суд мотивировал положениями ст.997 ГК РФ, которая предусматривает, что комиссионер может в соответствии со ст.410 ГК РФ удержать лишь сумму, причитающуюся ему по договору комиссии, а не зачесть какую-либо иную сумму, которую он вправе требовать от комитента по другим, не связанным с договором комиссии основаниям.

Суд апелляционной инстанции данное решение изменил и в иске комитента отказал полностью со ссылкой на то, что ст.997 ГК РФ, устанавливая право комиссионера удержать в соответствии со ст.410 ГК РФ причитающиеся ему по договору комиссии суммы, не ограничивает право прекратить встречные однородные требования комиссионера и комитента зачетом. Такое право предоставлено сторонам ст.410 ГК РФ (п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. Агент, заключивший от имени принципала договор с третьим лицом, имеет право на прекращение обязательства по передаче полученных от третьего лица денежных сумм зачетом встречного требования к принципалу по оплате вознаграждения.

Принципал обратился в арбитражный суд с иском к агенту о взыскании с ответчика полученных от третьего лица денежных сумм за проданный товар принципала.

Агент иск не признал, сославшись на частичное прекращение своего обязательства зачетом, о котором им было заявлено принципалу до возникновения судебного спора.

Суд первой инстанции установил, что между истцом и ответчиком заключен агентский договор, согласно которому агент обязался за вознаграждение совершать по поручению принципала сделки от своего имени, но за счет принципала, а также сделки от имени и за счет принципала по продаже товара, изготавливаемого последним. Агент заключил с третьим лицом договор купли-продажи от имени принципала, по которому был продан соответствующий товар. Денежные средства за проданный товар поступили на банковский счет агента, с которого агент перечислил часть средств на банковский счет принципала, удержав у себя сумму, равную его вознаграждению, обусловленному агентским договором.

Суд иск удовлетворил, мотивировав свое решение таким образом. Согласно ст.1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, регулирующие отношения по договору поручения или договору комиссии, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени. Поскольку ответчик заключил договор с третьим лицом от имени принципала (истца), к правоотношениям сторон должны применяться правила гражданского законодательства, установленные для договора поручения, а не для договора комиссии. Право на удержание из сумм, полученных для контрагента, вознаграждения предоставлено гражданским законодательством лишь комиссионеру (ст.997 ГК РФ). Поверенному такого права законом не предоставлено (п.п.1, 2 ст.972 ГК РФ). В силу ст.974 ГК РФ поверенный обязан, в частности, передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и в иске отказал, сославшись на следующее.

Отсутствие у поверенного правомочия, аналогичного праву комиссионера не удержание вознаграждения из полученных для доверителя сумм, не означает, что к правоотношениям сторон по договору поручения не могут применяться общие положения обязательственного права. Согласно ст.410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. У агента на момент поступления ему денежных средств по условиям договора возникло право на получение от принципала вознаграждения, а у принципала - право на суммы, полученные для него агентом, сроки исполнения этих встречных обязательств наступили. Эти требования являются однородными. Агент заявил о зачете встречного однородного требования принципалу письмом, которое было получено последним до момента рассмотрения дела в суде. Исходя из этого обязательство агента (ответчика) в части уплаты суммы, равной размеру его вознаграждения, а равно обязательство принципала (истца) по уплате вознаграждения были прекращены зачетом (п.17 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Судебно-арбитражная практика. При недостаточности суммы встречного требования для прекращения зачетом всех обязательств, возникших из нескольких договоров, прекращенным считается обязательство по договору, срок исполнения которого наступил ранее, если иное не указано в заявлении о зачете.

Завод обратился в арбитражный суд с иском к торговой фирме о взыскании долга за поставленный товар, а также суммы санкций за просрочку оплаты.

Ответчик иск не признал, считая, что его обязательства по оплате товара были прекращены зачетом.

Суд первой инстанции установил следующее.

Между заводом и торговой фирмой были заключены два договора: на поставку дизельного топлива и на поставку бензина. Завод свои обязательства выполнил полностью. Фирма, имея к заводу встречное денежное требование, полученное по договору уступки требования, направила заводу заявление о зачете своих обязательств по оплате товара по договору поставки денежным требованием к заводу. При этом в направлении не было указано, по какому именно из двух договоров поставки фирма прекращает встречные обязательства зачетом. Сумма денежного требования фирмы к заводу была меньше суммы ее долга за полученный по договорам товар, фирма перечислила недостающие денежные средства на счет завода, указанный в договорах поставки. В связи с отсутствием в заявлении фирмы указания, какое конкретное обязательство подлежит прекращению зачетом, завод посчитал зачет не состоявшимся и предъявил фирме иск. Ответчик в отзыве на иск отметил, что поскольку как надлежащее исполнение, так и зачет являются способами прекращения обязательств, а отношения сторон регулируются нормами о договоре поставки, в данном случае необходимо по аналогии применять положения п.3 ст.522 ГК РФ, и завод был обязан зачесть сумму встречного денежного требования фирмы в счет договора поставки дизельного топлива, так как срок исполнения по нему наступил ранее.

Суд иск удовлетворил со ссылкой на то, что обязательство может быть прекращено зачетом встречного однородного требования лишь в случае, когда лицо, сделавшее заявление о зачете, в достаточной степени индивидуализировало указанное обязательство. Так как ответчик в заявлении о зачете не индивидуализировал свое обязательство, подлежащее прекращению зачетом, зачет нельзя считать состоявшимся.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и в иске отказал. При этом было указано, что гражданское законодательство не содержит норм, регулирующих случаи недостаточности суммы встречного требования должника для прекращения зачетом всех его обязательств по нескольким договорам, поэтому суду первой инстанции в силу п.1 ст.6 ГК РФ надлежало применить аналогию закона. Сходные отношения урегулированы ст.522 ГК РФ, из которой следует, что в случае недостаточности исполнения для прекращения обязательств по всем договорам погашаются обязательства по договору, срок исполнения которого наступил ранее (п.19 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 65 от 29.12.2001).

Образцы документов

1. (на фирменном бланке предприятия)

_____________________________

(кому)

_____________________________

(адрес предприятия-получателя)

Письмо

о зачете взаимных требований

Уважаемый _____________

Между нашими предприятиями были заключены следующие договоры:

1) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

2) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

Во избежание необходимости проведения взаимных денежных

расчетов между нашими предприятиями настоящим письмом уведомляю о

том, что мы осуществляем по вышеуказанным договорам зачет взаимных

требований в размере ____________________________________________.

С настоящего момента мы считаем себя по отношению к Вам, а

также Вас по отношению к нам не связанными какими-либо правами и

обязанностями по договорам, обязательства по которым зачтены

настоящим письмом.

Дата: "__"_____________ 200_ г.

С уважением и пожеланием успехов

_____________________

М.П.

2. Протокол

о зачете взаимных требований

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

подписали Настоящий Протокол о нижеследующем:

1. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о зачете

взаимных требований по нижеуказанным договорам, в которых Заказчик

и Исполнитель являются самостоятельными сторонами.

1.1. По договорам:

1) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

Заказчик является кредитором;

Исполнитель является должником.

2) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

Заказчик является должником;

Исполнитель является кредитором.

Размер погашаемых взаимных требований по вышеуказанным

договорам: _______________________________________________________

1.2. По договорам:

1) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

Заказчик является кредитором;

Исполнитель является должником.

2) N __ от "__"________ 200_ г. _____________________________

Заказчик является должником;

Исполнитель является кредитором.

Размер погашаемых взаимных требований по вышеуказанным

договорам: _______________________________________________________

2. С момента подписания Настоящего Протокола стороны не

считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями по

договорам, обязательства по которым зачтены Настоящим Протоколом.

3. Стороны при подписании Настоящего Протокола не имеют друг

к другу каких-либо взаимных претензий.

4. Настоящий Протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

5. Настоящий Протокол вступает в силу с момента его

подписания сторонами.

Заказчик Исполнитель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

10.4. Прекращение договора новацией

Понятие новации приводится в ст.414 ГК РФ:

"Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация)".

Так, например, стороны договора купли-продажи могут заменить обязательство (долг) покупателя по оплате переданного ему товара заемным обязательством. Для этого они должны заключить между собой договор займа на сумму долга покупателя и в нем отдельной строкой указать, что с момента подписания договора займа договор купли-продажи прекращается. Аналогичным образом в заем можно переоформить долг арендатора по уплате арендных платежей, долг заказчика по оплате выполненных по договору подряда работ и т.д.

Другой, не менее яркий пример новации.

Между предприятием и гражданином был заключен договор аренды автотранспортного средства. Через некоторое время, не расторгая договор аренды, стороны заключили между собой договор купли-продажи указанного транспортного средства. Очевидно, что в данном случае путем новации произошла замена одного обязательства другим. При этом с момента заключения договора купли-продажи договор аренды свое действие прекратил.

Новация может быть использована для передачи заложенного имущества в собственность залогодержателя. Напомним, что действующее законодательство не позволяет передавать имущество, являющееся предметом залога, в собственность залогодержателя. Не случайно в совместном Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 отмечено, что "всякое соглашение, которое предусматривает такую передачу, является ничтожным". Единственное исключение из этого правила составляют соглашения, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства. На практике это выглядит следующим образом.

Допустим, между двумя хозяйствующими субъектами заключен договор займа, обеспеченный залогом принадлежащего заемщику имущества. Наступил срок возврата займа, однако заемщик, находящийся в тяжелом финансовом положении, оказался не в состоянии погасить заем из-за отсутствия денежных средств. Заимодавец же не против просто оставить у себя заложенное имущество в счет предоставленного займа. Однако, как уже было отмечено, закон этого не позволяет. Между тем ситуация не безвыходная. Заимодавец и заемщик могут заключить между собой договор купли-продажи заложенного имущества и в этом же договоре указать, что договор купли-продажи заменяет собой договор займа и с момента его подписания заем прекращается. А одновременно с прекращением займа прекратится и залог.

Указание в договоре купли-продажи на то, что он заменяет собой договор займа, обязательно. В противном случае не будет оснований говорить о новации. В результате заем и купля-продажа будут рассматриваться как самостоятельные обязательства, никак друг с другом не связанные. Правда, в этом случае на основании ст.410 ГК РФ возможен зачет встречных однородных требований - требования об оплате товара и требования о возврате займа. Однако это уже не новация.

Сказанное в равной мере относится и к другим случаям новации.

10.4.1. Механизм новации (возможные варианты)

1. Между сторонами какого-либо договора (купли-продажи, поставки, аренды и т.д.) заключается новый договор и в нем в качестве отдельного условия указывается, что обязательство, которое возникнет на основании этого нового договора, заменяет собой обязательство, возникшее ранее из первоначального договора.

Допустимые формулировки:

"Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего договора договор (купли-продажи, поставки...) N__ от "__"________ 200_ г. прекращает свое действие"

или

"Стороны договорились о том, что обязательство, которое возникнет между ними на основании настоящего договора, заменяет собой обязательство, возникшее между Сторонами на основании договора N__ от "__"________ 200_ г."

2. Стороны, заключив между собой новый договор, могут не включать в него оговорку о новации. В таком случае они должны подписать отдельное соглашение о замене первоначального обязательства новым (соглашение о новации). При этом в новом договоре целесообразно указать, что соглашение о новации является его неотъемлемой частью.

3. В ряде случаев включение в новый договор нотационной оговорки или заключение отдельного соглашения о новации не является обязательным, поскольку замена одного обязательства другим следует из самой сущности нового обязательства. Например, если первоначально между сторонами был заключен договор аренды имущества, а затем (по прошествии какого-то времени) стороны заключили между собой договор купли-продажи этого же имущества, то даже при отсутствии специальных оговорок и соглашений становится очевидным, что в результате этого произошла замена арендного обязательства на обязательство по купле-продаже имущества, поскольку одновременно эти два обязательства между одними и теми же лицами по поводу одного и того же имущества существовать не могут.

4. Новацией является заключение дополнительного соглашения к договору об изменении его условий, если при этом изменяется предмет или способ исполнения обязательства.

Например, между сторонами был заключен договор купли-продажи имущества. После передачи имущества продавец и покупатель подписали дополнительное соглашение и внесли в договор изменения, согласно которым вместо уплаты денег покупатель обязуется передать продавцу другое имущество на эквивалентную сумму. Иными словами, вследствие подписания такого дополнительного соглашения договор купли-продажи был заменен на договор мены (бартерный договор), т.е. имела место новация, в результате которой договор купли-продажи прекратился.

Вместе с тем следует учитывать, что если в договор вносятся изменения, касающиеся лишь отдельных его условий, таких как цена, объем или сроки поставки и т.д., то в данном случае речь следует вести не о новации, а об обычном внесении изменений в договор, поскольку не меняется ни предмет обязательства (аренда остается арендой, поставка поставкой и т.д.), ни способ его исполнения.

10.4.2. Форма соглашения о новации

Действующее законодательство не содержит прямого указания о том, в какой форме должно быть заключено соглашение о новации.

Вместе с тем, исходя из того, что новация направлена на прекращение первоначального обязательства, рекомендуем заключать соглашение о новации в той же форме, в какой был заключен "старый" договор. То есть, если стороны нотариально удостоверенного договора купли-продажи заменяют его на договор займа, то соглашение о новации должно быть удостоверено нотариально. Если при этом соглашение о новации включено в качестве нотационной оговорки в текст договора займа, то нотариальному удостоверению подлежит договор займа в целом.

10.4.3. Последствия новации

В результате заключения соглашения о новации происходит замена одного обязательства на другое. Как следствие, стороны уже не вправе требовать друг от друга исполнения первоначального обязательства, которое прекратилось в момент заключения соглашения о новации. Так, если договор займа, обеспеченный залогом, был заменен на договор купли-продажи заложенного имущества, то заимодавец не вправе требовать от заемщика возврата суммы займа и процентов за пользование денежными средствами. Он может потребовать лишь исполнения нового обязательства, т.е. передачи товара (заложенного имущества), обусловленного договором купли-продажи.

Внимание! В соответствии со ст.414 ГК РФ новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью (например, в отношении обязательства по возмещению вреда здоровью работника, причиненного при исполнении им трудовых обязанностей), и по уплате алиментов.

Кроме того, необходимо учесть, что новация прекращает также дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. К примеру, между сторонами первоначально был заключен договор аренды имущества. При этом надлежащее исполнение арендатором его обязанности по внесению арендных платежей было обеспечено залогом какого-либо имущества. Впоследствии стороны заключили между собой договор купли-продажи этого имущества, в результате чего договор аренды на основании ст.414 ГК РФ прекратился. Таким образом, если стороны не договорятся об ином, одновременно с договором аренды прекратится и договор залога (дополнительное обязательство). Это означает, что новое обязательство арендатора (покупателя) об оплате имущества залогом обеспечено уже не будет. Вместе с тем в соглашении о новации стороны могут договориться о том, что договор залога продолжает действовать, теперь обеспечивая исполнение указанной обязанности покупателя.

Образцы документов

Соглашение о новации

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик и Исполнитель в связи с _________________________

__________________________________________________________________

(мотивы, причины, по которым стороны решили изменить договор)

пришли к соглашению о замене предмета исполнения обязательства,

возникшего на основании договора ________ N ___ от "__"___________

200_ г.

2. С момента подписания настоящего соглашения обязанность

Заказчика по оплате оказанных ему услуг в денежной форме

заменяется на обязанность по поставке в адрес Исполнителя

следующего товара:

наименование: _______________________________________________

количество: _________________________________________________

качество: ___________________________________________________

ассортимент: ________________________________________________

3. Товар должен быть поставлен Заказчиком в срок до ________.

4. Товар, поставка которого обусловлена п.2 настоящего

соглашения, по своей стоимости признается равноценным стоимости

услуг, оказанных Исполнителем Заказчику по договору N ___ от

"__"________ 200_ г.

5. Остальные условия договора N ___ от "__"_______ 200_ г., с

учетом существа внесенных в него настоящим соглашением изменений,

действуют в прежней редакции и стороны подтверждают по ним свои

обязательства.

6. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных

экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его

подписания.

Заказчик Исполнитель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

10.5. Прекращение договора отступным

В соответствии со ст.409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.д.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

К примеру, между продавцом и покупателем может быть заключено соглашение, согласно которому покупатель вместо того, чтобы уплатить продавцу обусловленную договором денежную сумму (цену), предоставляет ему какой-либо товар (собственного производства или приобретенный у третьих лиц) на эквивалентную (как правило) сумму. Иными словами, покупатель как бы откупается от своих обязательств перед продавцом.

Наиболее эффективно применение отступного (как и новации) для передачи в собственность залогодержателя заложенного имущества. Для этого стороны договора займа (например) заключают между собой соглашение, на основании которого заемщик (он же залогодатель) передает заимодавцу в качестве отступного имущество, являющееся предметом залога. В результате этого заемное обязательство прекращается, а заложенное имущество переходит в собственность заимодавца (залогодержателя). Как уже было отмечено в разд.10.4 "Прекращение договора новацией", отступное наряду с новацией является единственно возможным способом передачи заложенного имущества непосредственно в собственность залогодержателя.

Вместе с тем правомерно возникает вопрос: а чем собственно отступное отличается от новации? Ведь и в том, и в другом случае стороны договора займа заключают между собой соглашение, на основании которого заложенное имущество переходит в собственность залогодержателя и заемное обязательство вследствие этого прекращается. Однако разница есть, и достаточно существенная.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, проведем небольшой сравнительный анализ.

1. При новации первоначальное обязательство прекращается уже в момент заключения соглашения о его замене на другое обязательство (соглашение о новации). При отступном обязательство прекращается только в момент фактического предоставления (передачи) отступного.

2. При новации первоначальное обязательство прекращается, однако вместо него возникает новое обязательство, а значит, правовая связь между сторонами не прекращается, она лишь видоизменяется (изменяется предмет или способ исполнения обязательства).

Особенность отступного состоит в том, что в момент заключения соглашения об отступном никаких новых обязательств у должника перед кредитором не возникает. Наличие такого соглашения позволяет должнику откупиться от исполнения обязательства, предоставив отступное, но не обязывает его к этому. Соответственно кредитор не вправе требовать от должника передачи отступного. Вместе с тем, если отступное фактически передано не будет, обязательство между сторонами не прекратится. В результате у кредитора есть все основания для предъявления к должнику требования об исполнении обязательства, а также для взыскания штрафных санкций за его ненадлежащее исполнение (например, неустойки за просрочку оплаты товара).

Размер отступного, порядок и сроки его передачи определяются в соглашении об отступном. Если эти условия должником будут нарушены, кредитор вправе отказаться от отступного и потребовать исполнения обязательства. Если нет, кредитор обязан принять отступное, и обязательство между сторонами прекратится в силу ст.409 ГК РФ.

При определении размера отступного необходимо учитывать, что передача отступного прекращает обязательство в полном объеме. Это означает, что если отступное покрывает только сумму основного долга (без процентов и т.д.), то после прекращения обязательства (передачи отступного) взыскать что-либо (те же проценты) с должника будет уже невозможно. Поэтому, если вы намерены получить от должника за счет отступного полный эквивалент его обязательств, то при определении размера отступного необходимо учитывать всю задолженность, т.е. основной долг, проценты и проч. Кроме того, если соглашение об отступном заключается в тот момент, когда имеет место нарушение должником договора (просрочка оплаты и т.п.), при определении отступного можно принять во внимание штрафные санкции, которые могут быть взысканы с должника за период с момента нарушения договора и до момента заключения соглашения об отступном. Если этого сделано не будет, требование о взыскании санкций может быть заявлено кредитором самостоятельно, поскольку даже прекращение обязательства не исключает ответственности должника за его ненадлежащее исполнение (если таковое имело место).

Форма соглашения об отступном

Что касается формы соглашения об отступном, то она, как и форма соглашения о новации, законом не установлена. Поэтому, так же как и в предыдущем случае, рекомендуем заключать соглашение об отступном в той же форме, что и основной договор.

Судебно-арбитражная практика. Соглашение, определяющее размер, сроки и порядок предоставления в качестве отступного недвижимого имущества, не подлежит обязательной государственной регистрации. Государственной регистрации подлежит переход права собственности на недвижимое имущество, предоставляемое в качестве отступного.

Банк обратился в арбитражный суд с иском к учреждению юстиции об обжаловании отказа в государственной регистрации. Из представленных суду документов следовало, что между банком и обществом с ограниченной ответственностью было заключено соглашение, по которому общество передало банку в качестве отступного в целях прекращения обязательств по возврату кредита 5 принадлежащих обществу квартир в жилом доме.

Учреждение юстиции отказало банку и обществу в регистрации перехода права собственности на указанные квартиры на том основании, что само соглашение об отступном не было зарегистрировано учреждением юстиции и, следовательно, не соответствовало требованиям, предъявляемым законодательством к документам, представляемым на государственную регистрацию.

Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил и обязал учреждение юстиции зарегистрировать переход к банку права собственности на квартиры от общества с ограниченной ответственностью. При этом арбитражный суд указал, что согласно п.1 ст.164 ГК РФ сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст.131 ГК РФ и Законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно п.1 ст.131 ГК РФ государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. Таким образом, п.1 ст.164 ГК РФ не предусматривает государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, отдельной от регистрации вещных прав на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их возникновения, перехода и прекращения. Отдельной обязательной государственной регистрации подлежат только те договоры с недвижимым имуществом, для которых она прямо предусмотрена в Гражданском кодексе. Поскольку ст.409 ГК РФ не содержит требований о государственной регистрации соглашения, определяющего размер, сроки и порядок предоставления в качестве отступного недвижимого имущества, то, следовательно, такое соглашение не нуждается в отдельной государственной регистрации (п.15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").

Последствия передачи отступного

В результате передачи отступного обязательство, которое связывало стороны договора, прекращается. При этом новое обязательство между ними, в отличие от новации, не возникает.

10.6. Экономико-налоговый комментарий

10.6.1. Взаимозачет

Понятие "взаимозачет", используемое на практике, аналогично понятию "зачет". Однако, как правило, второй термин применяется непосредственно при зачете денежных обязательств.

Взаимозачет с точки зрения бухгалтерского учета представляет собой способ осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами. Очень часто проведение взаимозачета рассматривают как чисто бухгалтерскую операцию. С позиции бухгалтерского отражения взаимозачет неотличим от операции бартера (договора мены) и в то же время имеет иную экономико-правовую основу.

Порядок проведения взаимозачета

Как было указано выше, основанием для проведения взаимозачета является взаимная задолженность. Ситуация может осложняться тем, что предприятие, как правило, имеет отношения и взаимную задолженность со многими контрагентами, в результате чего при выявлении ее размера может возникнуть несоответствие.

Поэтому во избежание ошибок необходимо:

- вести четкий и аналитический учет задолженности по контрагентам предприятия;

- выявлять размер взаимной задолженности с участием каждого контрагента в отдельности.

В соответствии с законодательством для зачета достаточно заявления одной стороны. Однако заявление является одним из способов оформления взаимозачета. Оптимальным вариантом взаимозачета является проведение его по соглашению сторон путем оформления каждого взаимозачета соответствующим Актом взаимозачета. Данный документ будет являться юридическим основанием для отражения погашения задолженности в бухгалтерском учете предприятий, осуществляющих зачет.

На основании выверенной взаимной задолженности предприятия составляют акт о зачете взаимных требований, где указываются основания возникновения задолженности и сумма задолженности, по которой происходит взаимозачет. Данный документ подписывается полномочными представителями сторон.

В том случае, если с предприятием невозможно по каким-либо причинам подписать подобный документ, ему следует направить уведомительное письмо о зачете взаимных требований. В данном письме также указываются основания возникновения взаимной задолженности, сумма, подлежащая зачету, и сообщение о том, что с настоящего момента предприятие считает себя по отношению к данному контрагенту и контрагента по отношению к себе не связанными какими-либо правами и обязанностями на сумму, зачтенную данным письмом.

Необходимость составления таких документов обусловлена следующим:

- во-первых, это является основанием для записей в бухгалтерском и налоговом учете на вашем предприятии;

- во-вторых, одновременно является основанием для корректного отражения операций на всех предприятиях - участниках взаимозачета. Для того чтобы у вашего партнера не было каких-либо осложнений с налоговыми органами, он должен также своевременно отразить результаты взаимозачета в своем бухгалтерском и налоговом учете.

Таким образом, порядок проведения взаимозачета можно разделить на два этапа:

1) выявление взаимной задолженности - составление акта сверки задолженности;

2) погашение взаимной задолженности - подписание акта взаимозачета (направление письма в случае одностороннего взаимозачета; подписание договора о зачете задолженности - при многостороннем взаимозачете).

Первый этап является необязательным и носит вспомогательный характер. Предприятия могут и не составлять акт сверки задолженности. Однако, решая вопрос о необходимости подготовки указанного документа, нельзя недооценивать либо переоценивать его значение.

Акт сверки задолженности (расчетов и т.д.) является вспомогательным документом бухгалтерского учета, в котором отражается состояние по расчетам между предприятиями.

Иными словами, в акте сверки предприятия лишь констатируют об образовавшейся задолженности. В акте взаимозачета, в отличие от акта сверки, стороны указывают, какая сумма задолженности считается погашенной.

В отношении акта сверки задолженности на практике распространены две крайние точки зрения, которые, по нашему мнению, не являются обоснованными. Во-первых, существует мнение, что подписание акта сверки задолженности автоматически означает проведение взаимозачета. Во-вторых, согласно другой позиции, данный документ вообще никакого значения не имеет, и его составление лишь затрудняет процесс взаимозачета.

Как было отмечено выше, содержание акта сверки заключается не в погашении задолженности, а в определении ее суммы. Поэтому признание акта сверки взаимозачетом неправомерно. Что касается второй позиции, то она также неверна, поскольку акт сверки позволяет определить точный размер задолженности. По результатом сверки проводится взаимозачет. Если сумма задолженности будет определена неверно (по причине не составления акта сверки), то неправильно будет проведен и взаимозачет, а это уже, в свою очередь, может привести к неблагоприятным гражданско-правовым и налоговым последствиям.

Например, сумма взаимной задолженности была проведена в акте взаимозачета в сумме большей, чем действительная. При выявлении данного несоответствия к вашему предприятию могут быть применены штрафные санкции по договору за просрочку платежа исходя из неправильно определенной суммы. Если сумма взаимной задолженности была определена в меньшей, чем положено, сумме, то при определенных условиях это может привести к применению налоговых санкций за занижение объемов реализации.

Большое значение акта сверки подтверждается также судебно-арбитражной практикой. При рассмотрении хозяйственных споров суды большое внимание уделяют актам сверки задолженности. На основании анализа конкретных дел, рассмотренных в Высшем Арбитражном Суде РФ, можно сделать следующие выводы:

а) Высший Арбитражный Суд РФ отправляет дела на новое рассмотрение, если спор между сторонами о сумме долга рассматривался при отсутствии Акта сверки задолженности (см., например, Постановление ВАС РФ от 9 января 1997 г. N 3598/96, от 8 июля 1997 г. N 1524/97, от 29 июля 1997 г. N 2084/97);

б) одним из доказательств размера долга является подписанный сторонами акт сверки задолженности (см., например, Постановление ВАС РФ от 24 июня 1997 г. N 5166/96, от 24 июня 1997 г. N 6029/96, от 8 июля 1997 г. N 1845/97);

в) при оценке акта сверки суд исходит из того, что его должны подписать полномочные лица (см., например, Постановление ВАС РФ от 13 мая 1997 г. N 440/97, от 17 июня 1997 г. N 644/97).

Поскольку акт сверки является бухгалтерским документом, а ответственными за ведение бухгалтерского учета являются руководитель предприятия и главный бухгалтер, указанные лица и должны подписывать данный документ. Вместе с тем суд принимает в качестве доказательств и акты сверки, подписанные только главными бухгалтерами сторон.

г) При оценке акта сверки суд обращает внимание на основания, по которым возникла задолженность (см., например, Постановление ВАС РФ от 22 июля 1997 г. N 5478/96).

Например, если в акте сверки не будут указаны основания (ссылки на конкретные накладные, счета и т.д.), по которым возникла задолженность, то он может быть не принят судом во внимание.

Таким образом, акт сверки желательно составлять во всех случаях взаимозачета, поскольку он обезопасит ваше предприятие от неблагоприятных гражданско-правовых, а следовательно, и налоговых последствий.

Второй этап проведения взаимозачета является основным и завершается подписанием Акта взаимозачета.

Акт взаимозачета (протокол о взаимозачете и др.) является финансовым документом, свидетельствующим о прекращении обязательства. Он является также основанием для отражения соответствующих операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Основными ошибками, которые могут поставить факт взаимозачета под сомнение, являются следующие нарушения.

- Во многих случаях взаимозачеты проводятся по устной договоренности сторон, т.е. без составления соответствующего письменного документа. Во-первых, это может привести к возникновению хозяйственного спора о сумме долга. Во-вторых, при отсутствии письменного документа взаимозачет может быть не принят в целях налогообложения, так как в этом случае может произойти несвоевременное отражение выручки от реализации продукции (работ, услуг).

- В некоторых случаях в актах взаимозачета предприятия забывают указать дату его проведения, что также может привести к несвоевременному отражению выручки от реализации продукции (работ, услуг).

- При подписании акта взаимозачета неполномочным лицом (не руководителем предприятия либо иным лицом, не имеющим на то доверенности) данный акт может быть признан полностью недействительным. В этом случае предприятие может понести как договорные, так и налоговые санкции по причине незаконного отражения взаимозачета.

Таким образом, при составлении Акта взаимозачета предприятие должно учесть все формальные требования его составления, а также специфические налоговые требования. Исходя из этих позиций в Акте взаимозачета необходимо соблюсти и отразить следующие положения.

- Акт взаимозачета должен быть подписан руководителем предприятия либо иным лицом, действующим на основании доверенности.

- В Акте взаимозачета в обязательном порядке должна быть указана дата его проведения.

- Фиксируются основания возникновения подлежащих зачету долгов (по договору, соглашению, решению суда и т.д.).

- Указывается сумма подлежащего зачету долга.

- При наличии в сумме долга (в том числе ...) налога на добавленную стоимость отдельной строкой указывается сумма НДС (делаются ссылки на соответствующие счета-фактуры).

- Делается соответствующая запись о том, что указанные суммы взаимной задолженности считаются погашенными.

Виды взаимозачетов

Большое разнообразие проводимых взаимозачетов на практике порождает определенную неразбериху в порядке их нормативного регулирования, бухгалтерского отражения и налогового учета. Можно предложить следующую классификацию наиболее распространенных видов взаимозачетов.

По степени сложности можно выделить простой и сложный взаимозачеты.

При простом взаимозачете между его участниками уже существует взаимная задолженность (например, задолженность по двум встречным договорам поставки). В этом случае сторонам достаточно только оформить документы по зачету.

поставка-1

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |<—————————————————+                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
поставка-2

При сложном взаимозачете встречную задолженность необходимо специально создать (например, предприятия создают встречную задолженность путем осуществления перевода долга или уступки права требования). В этом случае между будущими участниками взаимозачета есть только одна задолженность без встречного обязательства. Поэтому, чтобы провести между ними взаимозачет, необходимо создать дополнительно встречную задолженность, а уже после этого провести обычный взаимозачет. Таким образом, данный взаимозачет усложнен необходимостью предварительного создания встречной задолженности.

поставка

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 |<—————————————————+                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L—————————————T————                  L———T——————————————
   
/¦\ ¦ уступка права требования ¦ /¦\ ¦ L--------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦------------------>---------------->¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+ Предприятие-В +----- ———— ¦ ¦ L-------------------- ————

По числу участников, которые проводят взаимозачет, на практике различаются три вида взаимозачета: односторонний, двусторонний и многосторонний. Данную классификацию не следует путать с взаимозачетом по числу участников, между которыми проводится взаимозачет, поскольку в последнем случае одностороннего взаимозачета просто не может быть.

Исходя из этого, под односторонним взаимозачетом следует понимать операцию по погашению взаимной задолженности, которая происходит в соответствии с законом по воле одной стороны. Как было рассмотрено выше, согласно ст.410 ГК РФ, для зачета достаточно заявления одной стороны. Поэтому если одна организация направит уведомление о зачете взаимной задолженности другой организации, являющейся для первой и должником и кредитором, то в этом случае имеет место односторонний взаимозачет.

поставка-1

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |<—————————————————+                 |
     L————————T—————————                  L——————————————————
   
¦ поставка-2 /¦\ ¦ ¦ ¦ письмо-уведомление о зачете ¦ L----------------------------------- ————

Двусторонний взаимозачет наиболее распространен на практике, поэтому его проведение уже не вызывает каких-либо трудностей. При двустороннем взаимозачете оба участника подписывают соглашение о взаимозачете.

поставка-1

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |<—————————————————+                 |
     L————————T—————————                  L——————————————————
   
¦ поставка-2 /¦\ ¦ ¦ ¦ соглашение о взаимозачете ¦ L----------------------------------- ————

Многосторонний взаимозачет, в отличие от первых двух видов, не является зачетом в чистом виде, поскольку в ст.410 ГК РФ предусматривается наличие встречного однородного требования.

Многосторонний взаимозачет - это договор, в соответствии с которым происходит погашение круговой задолженности между тремя и более участниками.

Круговая задолженность (задолженность по кругу) - это финансовое состояние по расчетам, сложившееся между группой предприятий, при котором кредитор одного участника является дебитором другого, что, в свою очередь, по цепочке приводит к дебиторской задолженности последнего перед первым. В этом случае погашение долга происходит на основании договора, подписанного всеми участниками, в котором выражается согласие на погашение указанной круговой задолженности.

долг по договору поставки

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
/¦\ ¦

¦ ¦

долг по поставке долг по поставке

¦ ¦

¦ \¦/

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 |                  |                 |
     |  Предприятие—Д  |                  |  Предприятие—В  |
     |                 |<—————————————————+                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
долг по договору поставки

По основаниям проведения взаимозачеты можно поделить на общие и специальные.

Общие взаимозачеты проводятся по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Среди этой группы можно выделить отраслевые взаимозачеты, которые проводятся также с использованием внутренних правил и положений. Данные правила разрабатываются в системе отдельных групп предприятий, отраслей и т.д. Единственным условием установления этих правил является их полное соответствие нормам гражданского законодательства.

Специальные взаимозачеты могут проводиться только при наличии соответствующего акта (решения). Например, данная ситуация возникает при взаимозачетах с бюджетом, при погашении недоимки путем обращения взыскания на суммы дебиторской задолженности, при вынесении решения суда об удовлетворении основного и встречного исков. Особенностью специальных взаимозачетов является то, что их проведение регулируется дополнительными нормативными актами.

а) Простой взаимозачет

Применение простого взаимозачета наиболее часто распространено на практике. По его принципу построены все остальные взаимозачеты. Поэтому понимание простого взаимозачета позволит правильно провести и отразить любой сложный взаимозачет. Простой взаимозачет может быть как односторонним, так и двусторонним. В первом случае предприятие направляет своему контрагенту уведомительное письмо о зачете взаимных требований, во втором - составляется акт взаимозачета, подписываемый обоими участниками.

Порядок проведения одностороннего взаимозачета можно рассмотреть на следующем примере.

договор поставки

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 |<—————————————————+                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 +—————————————————>|                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
договор на оказание услуг

по переработке давальческого сырья

Между Предприятием-А и Предприятием-Б заключены два договора. По договору поставки Предприятие-Б поставляет Предприятию-А материалы. По договору на оказание услуг по переработке давальческого сырья Предприятие-А оказывает услуги Предприятию-Б.

В январе месяце была оказана услуга по переработке давальческого сырья на сумму 120 у. е. (в том числе НДС 20 у. е.).

В феврале была оказана услуга по переработке давальческого сырья на сумму 210 у. е. (в том числе НДС 35 у. е.), а также поставлены материалы на сумму 160 у. е. (в том числе НДС 26,7 у. е.).

По состоянию на 28 февраля стороны сверили взаимную задолженность и подписали соответствующий акт сверки задолженности. В результате они установили, что задолженность Предприятия-А перед Предприятием-Б составляет 160 у. е., задолженность Предприятия-Б перед Предприятием-А - 330 у. е.

На основании акта сверки взаимной задолженности предприятия проводят взаимозачет. При одностороннем зачете одна из сторон направляет другому предприятию письмо о проведенном зачете взаимных требований. При двустороннем взаимозачете оба предприятия подписывают акт взаимозачета. В акте взаимозачета указывается, что взаимные требования предприятий погашаются в сумме 160 у. е. Задолженность Предприятия-Б перед Предприятием-А в сумме 170 у. е. (330 - 160) сохраняется.

Предприятия, определяющие выручку в целях налогообложения "по отгрузке" (в отношении налога на прибыль - метод начисления), исчисляют налоги с реализации непосредственно в момент отгрузки. Однако факт оплаты приобретенных материалов, необходимый для отнесения НДС к зачету, у данных предприятий будет зависеть от момента проведения взаимозачета.

Если участники взаимозачета применяют метод определения выручки в целях налогообложения "по оплате" (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), то проведенный взаимозачет будет означать для них возникновение выручки в целях налогообложения. Факт оплаты приобретенных материалов, необходимый для отнесения НДС к зачету, у данных предприятий возникнет в момент проведения взаимозачета.

б) Проведение взаимозачета при поставке товара транзитом

Зачет встречных требований при поставке товара транзитом не является каким-то особым видом взаимозачета. Однако специфика проведения указанных операций, а также противоречивые методы их налогообложения на практике заставляют нас более подробно затронуть эту проблему.

Под поставкой товара транзитом подразумевается операция в рамках договоров купли-продажи (поставки) по приобретению товарной продукции одного предприятия (производителя) и отправке ее другому предприятию (потребителю) сразу без оприходования на склад организации.

Взаимозачет при поставке транзитом можно сравнить со сложным взаимозачетом, при котором встречная задолженность специально создается путем отгрузки товара должником. Особенностью данной операции является то, что отгружаемый товар, как правило, не нужен кредитору, поэтому он отправляется непосредственно в адрес иных субъектов.

Как правило, один из участников взаимозачета отгружает в счет погашения собственной задолженности продукцию по распоряжениям другого участника взаимозачета в адрес его контрагента (не участника взаимозачета). В результате возникает реализация товара транзитом. Однако данное обстоятельство не учитывается и реализация товара транзитом не отражается, что может привести к применению серьезных финансовых санкций. Отметим, что неотражение реализации товара транзитом - одна из распространенных ошибок при осуществлении данного взаимозачета. Связано это еще и с тем обстоятельством, что позиция предприятия сводится к следующему.

Мы не являемся собственниками товара, поскольку мы его не производим и не покупаем. Реализация для нас возникает лишь в отношении отгруженной собственной продукции, и по акту взаимозачета эту реализацию мы отражаем. Что же касается отгрузки собственной продукции другим участником взаимозачета в адрес наших контрагентов, то в данном случае это предприятие закрывает свой долг по взаимозачету. Денежные средства, поступившие на наш расчетный счет за эту продукцию, не являются нашей выручкой от реализации.

Однако анализ документов, фиксирующих факт взаимозачета, говорит об обратном. Именно предприятие становится собственником товара, поскольку он отгружается в счет погашения долга по основному договору. Это следует из распоряжений предприятия, в какие адреса следует отгружать продукцию. Кроме того, в отгрузочных документах отправителем значится именно это предприятие.

Описание ситуации

Предприятие-А производит отгрузку готовой продукции. По взаимозачету Предприятие-Б отправляет собственную продукцию контрагенту Предприятия-А (Предприятие-В не участник взаимозачета). Предприятие-А не приходует этот товар на склад, а направляет в адрес третьего лица (переадресует пункт доставки). Получатель товара производит либо оплату за товар в денежном выражении, либо оформляет закрытие кредиторской задолженности, существовавшей ранее между ним и Предприятием-А.

     
     —————————————————————¬ поставка продукции —————————————————————¬
     |                    |———————————————————>|                    |
     |   Предприятие—А    |                    |   Предприятие—Б    |
     |                    |                    |                    |
     L—————T———————————————                    L—————————————T———————
   
¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

     
     ——————+——————————————¬                                  |
     |                    |                                  |
     |   Предприятие—В    |    отгрузка продукции в адрес    |
     |                    |<——————————————————————————————————
   
L--------------------- третьего предприятия по указанию

Предприятия-А

Для того чтобы указанную операцию не признали бартерной (а следовательно, не применили специальный порядок расчета налогов), необходимо оформить все дополнительные отношения соответствующими договорами.

Первоначально (до решения вопроса о необходимости транзитной поставки) существуют следующие договоры:

- договор между Предприятием-А и Предприятием-Б, по которому первое предприятие является поставщиком;

- договор между Предприятием-А и Предприятием-В, по которому кредитором является последнее предприятие (в некоторых случаях указанный договор может отсутствовать).

На втором этапе, когда решается вопрос о необходимости транзитной поставки, необходимо в обязательном порядке подписать следующие договоры:

- договор между Предприятием-А и Предприятием-Б, по которому последнее предприятие является поставщиком;

- договор между Предприятием-А и Предприятием-В, по которому первое предприятие является поставщиком.

В этих условиях Предприятию-А необходимо рассматривать две сделки и определять отдельно по каждой сделке финансовый результат от реализации:

первый - при реализации продукции собственного изготовления Предприятию-Б (возникает по взаимозачету);

второй - при реализации товара транзитом Предприятию-В (возникает при фактической оплате либо по второму взаимозачету).

Порядок проведения взаимозачета

Как было отмечено выше, перед проведением отгрузки товара транзитом предприятия должны дополнительно оформить соответствующие договоры.

     
     —————————————————————¬ договор поставки—1 —————————————————————¬
     |                    +————————————————————+                    |
     |   Предприятие—А    |                    |   Предприятие—Б    |
     |                    +————————————————————+                    |
     L—————T————————T—————— договор поставки—3 L—————————————T———————
   
¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

договор договор ¦

поставки-2 поставки-4 ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

     
     ——————+————————+—————¬                                  |
     |                    |                                  |
     |   Предприятие—В    |    отгрузка продукции в адрес    |
     |                    |<——————————————————————————————————
   
L--------------------- третьего предприятия по указанию

Предприятия-А

Допустим, что между Предприятием-А и Предприятием-В до транзитной операции был заключен договор 2, по которому последнее предприятие произвело отгрузку материалов. Тогда первоначально существовали два документа: договор поставки 1 и договор 2. После согласования вопроса о транзите подписываются договор поставки 3 и договор поставки 4.

На основании подписанных документов произошло следующее исполнение.

В январе была отгружена продукция по договору поставки 1 на сумму 120 у. е. (в том числе НДС 20 у. е.) и поставлены материалы по договору 2 на сумму 240 у. е. (в том числе НДС 40 у. е.).

В феврале в соответствии с заключенными дополнительно договорами произошла поставка товара транзитом по договору поставки 3 на сумму 210 у. е. (в том числе НДС 35 у. е.).

Для того чтобы не возникала обязанность по составлению специального расчета по реализации продукции по ценам не выше себестоимости, необходимо при формировании цены по договору поставки 4 сделать какую-либо наценку. В связи с этим допустим, что исполнение договора поставки 4 произошло на сумму 220 у. е. (в том числе НДС 37 у. е.), т.е. наценка составила 10 у. е.

Первый этап. По состоянию на 28 февраля стороны сверили взаимную задолженность и подписали соответствующие акты сверки задолженности. Между Предприятием-А и Предприятием-Б сложилась следующая задолженность:

Предприятие-А Предприятие-Б

долг по договору поставки 3 долг по договору поставки 1

210 у. е. (в т.ч. НДС 35 у. е.) 120 у. е. (в т.ч. НДС 20 у. е.)

Между Предприятием-А и Предприятием-В сложилась следующая задолженность:

Предприятие-А Предприятие-В

долг по договору 2 долг по договору поставки 4

240 у. е. (в т.ч. НДС 40 у. е.) 220 у. е. (в т.ч. НДС 37 у. е.)

Второй этап. На основании Акта сверки взаимной задолженности предприятия проводят взаимозачет. В связи с тем что в рассматриваемом случае возникают две самостоятельные реализации, Предприятию-А необходимо составить два акта взаимозачета: первый - с Предприятием-Б, второй - с Предприятием-В.

Согласно первому акту взаимозачета (дата подписания - 28 февраля 200_ г.), между Предприятием-А и Предприятием-Б стороны погасили взаимную задолженность в сумме 120 у. е. (в том числе НДС 20 у. е.).

Согласно второму акту взаимозачета (дата подписания - 28 февраля 200_ г.), между Предприятием-А и Предприятием-В стороны погасили взаимную задолженность в сумме 220 у. е. (в том числе НДС 37 у. е.).

Налогообложение

Предприятия, определяющие выручку в целях налогообложения "по отгрузке" (в отношении налога на прибыль - метод начисления), исчисляют налоги с реализации непосредственно в момент отгрузки. Вместе с тем факт оплаты приобретенных материалов, необходимый для отнесения НДС к зачету, у данных предприятий будет зависеть от проведения взаимозачета.

Если участники взаимозачета применяют метод определения выручки в целях налогообложения "по оплате" (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), то проведенный взаимозачет будет означать для них возникновение выручки в целях налогообложения.

Предприятие-А (февраль)

На основании первого акта взаимозачета:

- отразит реализацию продукции по договору поставки 1 в сумме взаимозачета 120 у. е.;

- при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по транзитному товару в размере 20 у. е. (договор 3).

На основании второго акта взаимозачета:

- отразит реализацию транзитного товара по договору поставки 4 в сумме взаимозачета 220 у. е.;

- при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по материалам в размере 37 у. е. (договор 2)

Предприятие-Б (февраль)

На основании первого акта взаимозачета:

- отразит реализацию продукции по договору поставки 3 в сумме взаимозачета 120 у. е.;

- при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по полученной продукции в размере 20 у. е. (договор 1).

Предприятие-В (февраль)

На основании второго Акта взаимозачета:

- отразит реализацию поставленных материалов по договору 2 в сумме взаимозачета 220 у. е.;

- при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по транзитному товару в размере 37 у. е. (договор 4).

в) Проведение взаимозачета при уступке права требования

В том случае, когда между предприятиями отсутствует встречная задолженность, а взаимозачет провести необходимо, ее можно создать искусственно.

Создание встречной задолженности возможно путем уступки права требования (цессии).

Согласно ст.382 ГК РФ, уступка права требования является самостоятельной сделкой, по которой одна сторона за вознаграждение передает свое право требования задолженности с третьего лица другой стороне.

Иными словами, предприятие, получающее право требования, должно уплатить за это сумму вознаграждения, в связи с чем появляется дополнительная задолженность.

Например, Предприятие-А имеет долг перед Предприятием-Б по договору поставки продукции в сумме 170 у. е. Вместе с тем первое предприятие уступает право требования с Предприятия-В суммы 200 у. е., возникшее на основе договора беспроцентного кредитования. После уступки между ними проводится взаимозачет на равную сумму 170 у. е.

долг по договору поставки

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L—————————————T————                  L———T——————————————
   
/¦\ ¦ уступка права требования ¦ /¦\ ¦ L--------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------->---------------->¦ ¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+ Предприятие-В +----- ———— ¦ ¦ L-------------------- ————

На основании заключенного договора цессии между Предприятием-А и Предприятием-Б образовалась встречная задолженность. При сверке расчетов будет установлено следующее.

Предприятие-А Предприятие-Б

долг по договору поставки долг по договору цессии

170 у. е. (в т.ч. НДС 28 у. е.) 200 у. е.

Таким образом, предприятия могут провести взаимозачет на равную сумму в размере 170 у. е.

В акте взаимозачета следует указать:

Задолженность Предприятия-А перед Предприятием-Б по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 5 от 30 апреля 200_ г. - 60 у. е., в том числе НДС - 10 у. е.; счет-фактура N 17 от 30 мая 200_ г. - 110 у. е., в том числе НДС - 18 у. е.), и

Задолженность Предприятия-Б перед Предприятием-А по договору об уступке права требования в сумме 170 у. е.

считаются погашенными.

По итогам данной операции за Предприятием-Б остается сумма долга по оплате задолженности на основе соглашения об уступке права требования в размере 30 у. е.

Налогообложение

Если Предприятие-Б определяет выручку в целях налогообложения "по отгрузке" (в отношении налога на прибыль - метод начисления), то оно исчислит налоги с реализации непосредственно в момент отгрузки.

Если Предприятие-Б применяет метод определения выручки в целях налогообложения "по оплате" (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), то проведенный взаимозачет будет означать для него возникновение выручки в целях налогообложения в сумме 170 у. е.

Предприятие-А по итогам взаимозачета при исчислении налогов при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по продукции в размере 28 у. е. (данное положение касается также предприятий, использующих в целях налогообложения НДС метод по "отгрузке").

г) Проведение взаимозачета при переводе долга

Создание встречной задолженности возможно также путем перевода долга.

Перевод долга является самостоятельной сделкой, по которой сторона 1 передает стороне 2 свою обязанность по уплате долга третьему лицу, а сторона 2 получает за это вознаграждение.

Иными словами, вместо стороны 1 долг перед третьим лицом будет уплачивать сторона 2, т.е. в договоре происходит смена должника.

Например, Предприятие-А имеет долг перед Предприятием-Б по договору поставки продукции в сумме 170 у. е. Вместе с тем второе предприятие переводит на Предприятие-А долг перед Предприятием-В на сумму 200 у. е., возникший на основе договора беспроцентного кредитования. После перевода долга между ними проводится взаимозачет на равную сумму 170 у. е.

долг по договору поставки

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L————————T————T————                  L———T—————T————————
   
¦ ¦ перевод долга ¦ ¦ ¦ L--------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<------------------<-----------------¦ ¦ ----------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------->¦ Предприятие-В ¦<---- ———— ¦ ¦ L-------------------- ————

На основании заключенного договора о переводе долга между Предприятием-А и Предприятием-Б образовалась встречная задолженность. При сверке расчетов будет установлено следующее.

Предприятие-А Предприятие-Б

долг по договору поставки задолженность по договору

170 у. е. (в т.ч. НДС 28 у. е.) о переводе долга

200 у. е.

Таким образом, предприятия могут провести взаимозачет на равную сумму в размере 170 у. е.

В акте взаимозачета следует указать:

Задолженность Предприятия-А перед Предприятием-Б по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 5 от 30 апреля 200_ г. - 60 у. е., в том числе НДС - 10 у. е.; счет-фактура N 17 от 30 мая 200_ г. - 110 у. е., в том числе НДС - 18 у. е.), и

Задолженность Предприятия-Б перед Предприятием-А по договору о переводе долга в сумме 170 у. е.

считаются погашенными.

По итогам данной операции за Предприятием-Б остается сумма долга по оплате задолженности на основе заключенного договора в размере 30 у. е.

Налогообложение

В данном случае налоговые последствия будут аналогичны, рассмотренным при уступке права требования.

Если Предприятие-Б определяет выручку в целях налогообложения "по отгрузке" (в отношении налога на прибыль - метод начисления), то оно исчисляет налоги с реализации непосредственно в момент отгрузки.

Если Предприятие-Б применяет метод определения выручки в целях налогообложения "по оплате" (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), то проведенный взаимозачет будет означать для него возникновение выручки в целях налогообложения в сумме 170 у. е.

Предприятие-А по итогам взаимозачета при исчислении налогов при наличии иных условий отнесет к зачету сумму оплаченного по взаимозачету НДС по продукции в размере 28 у. е. (данное положение касается также предприятий, использующих в целях налогообложения НДС метод "по отгрузке").

д) Проведение многостороннего взаимозачета

Проведение многостороннего взаимозачета является универсальной операцией, объединяющей одновременно соглашение по уступке права требования (переводу долга) и акт взаимозачета.

В том случае, когда между различными предприятиями существует целая цепочка односторонней задолженности (А должно Б, Б должно В, В должно Г, Г должно А), провести двусторонний взаимозачет невозможно, поскольку нет встречной задолженности. Используя два вышеперечисленных способа (уступка права требования и перевод долга), можно создать встречную задолженность и провести двусторонние взаимозачеты между всеми участниками круговой задолженности. Однако если в данных условиях все предприятия согласны на проведение многостороннего взаимозачета, то заключать дополнительно соглашения об уступке права требования (переводе долга) нет необходимости.

Многосторонний взаимозачет - это смешанный договор, который одновременно означает и уступку права требования (перевод долга) и соглашение о погашении задолженности.

долг по договору поставки

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 +—————————————————>|                 |
     |  Предприятие—А  |                  |  Предприятие—Б  |
     |                 |                  |                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
/¦\ ¦

¦ ¦

долг по поставке долг по поставке

¦ ¦

¦ \¦/

     
     ——————————————————¬                  ——————————————————¬
     |                 |                  |                 |
     |  Предприятие—Д  |                  |  Предприятие—В  |
     |                 |<—————————————————+                 |
     L——————————————————                  L——————————————————
   
долг по договору поставки

Противоречивые мнения на практике возникают по вопросу о правомерности проведения многосторонних взаимозачетов. По мнению некоторых налоговых органов, многосторонние взаимозачеты незаконны. В обоснование приводится толкование ст.410 ГК РФ "Прекращение обязательства зачетом".

Поскольку, согласно гражданскому законодательству, обязательство может прекращаться зачетом только при наличии встречного однородного требования, многосторонние взаимозачеты невозможны (так как отсутствует встречная задолженность).

На основании данной позиции делается следующий вывод. Поскольку многосторонние взаимозачеты незаконны, отнесение сумм НДС к зачету в результате проведения данной операции неправомерно.

Вместе с тем, по нашему мнению, с указанной позицией нельзя согласиться по следующим основаниям.

Во-первых, налоговые органы делают вывод о нарушении гражданского законодательства исходя из названия подписанного сторонами документа.

Ввиду сложившейся практики предприятия при проведении многостороннего зачета подписывают документ, используя при этом обычную формулировку - Акт взаимозачета.

Следует согласиться, что данное название не совсем точно отражает характер проводимой на его основе операции. Поскольку стороны погашают не встречную задолженность, а круговую, для составляемого документа желательнее использовать более нейтральное название, например "Соглашение о погашении задолженности" или "Договор о погашении задолженности" (иными словами, из названия исключается слово "взаимозачет").

Вместе с тем делать вывод о незаконности операции только исходя из того, что стороны выбрали не совсем корректное название подписываемому между ними договору, неправомерно.

Во-вторых, гражданское законодательство разрешает субъектам заключать любые сделки, если последние не запрещены нормативными актами. Так, согласно п.2 ст.1 ГК РФ "Основные начала гражданского законодательства", граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе: "Они (граждане и юридические лица) свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий".

Более того, п.2 ст.421 ГК РФ "Свобода договора" предусмотрено, что: "Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами".

Из анализа данных положений следует, что предприятия вправе заключать любые сделки в своем интересе независимо от того, предусмотрены они напрямую гражданским законодательством или нет.

Договор, предметом которого является погашение между предприятиями круговой задолженности, заключен сторонами исходя из их интереса. Данный договор является действительным (законным), поскольку законодательством не предусмотрен запрет на его проведение.

Таким образом, договор о погашении круговой задолженности (даже если этот договор имеет неправильное название "Акт взаимозачета") является законным и заключается сторонами в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

Вопрос о бухгалтерском учете и налогообложении указанного сложного договора должен решаться по общим правилам в зависимости от того, считается долг погашенным (оплаченным) или нет. Если по условиям договора долг считается погашенным, то с одной стороны должна возникать реализация (в случае определения выручки в целях налогообложения "по оплате" или кассовым методом), а с другой - факт оплаты товаров (работ, услуг).

В-третьих, если согласиться с позицией налоговых органов, то необходимо сделать вывод не только о неправомерности отнесения сумм НДС к зачету, но и о неправомерности исчисления налогов с реализации. Многосторонний взаимозачет порождает не только погашение долга (факт оплаты), но, с другой стороны, и возникновение реализации (в случае использования метода определения выручки в целях налогообложения "по оплате" или кассового метода). Иными словами, признание многостороннего взаимозачета недействительным повлечет за собой неблагоприятные для бюджета последствия.

Таким образом, многосторонний взаимозачет является специфическим законным договором. Вместе с тем необходимо отметить, что поскольку многосторонний взаимозачет является договором, то при его составлении необходимо соблюдать все необходимые требования оформления (соблюдение письменной формы, указание всех необходимых реквизитов сторон, подписание полномочными лицами и т.д.).

Порядок проведения многостороннего взаимозачета

Как было указано выше, использование названия "взаимозачет" при оформлении рассматриваемой операции не совсем корректно. Однако, поскольку этот термин прочно закрепился на практике, в дальнейшем мы будет использовать именно его.

В рассматриваемом случае между предприятиями нет взаимной задолженности, поэтому на первом этапе составляется акт сверки расчетов между всеми участниками: между А и Б, Б и В, В и Г, Г и А.

Допустим, что по результатам актов сверки было выявлено следующее состояние по расчетам:

Предприятие-А должно по договору поставки Предприятию-Б 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е.

Предприятие-Б должно по договору поставки Предприятию-В 200 у. е., в том числе НДС 33 у. е.

Предприятие-В должно по договору поставки Предприятию-Г 230 у. е., в том числе НДС 38 у. е.

Предприятие-Г должно по договору поставки Предприятию-А 300 у. е., в том числе НДС 50 у. е.

По итогам актов сверки проводится погашение круговой задолженности на равную сумму 170 у. е.

В договоре о погашении задолженности, который означает перевод долга (либо уступку права требования) и взаимозачет одновременно, следует указать:

Задолженность Предприятия-А перед Предприятием-Б по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 5 от 30 апреля 200_ г. - 60 у. е., в том числе НДС - 10 у. е.; счет-фактура N 17 от 30 мая 200_ г. - 110 у. е., в том числе НДС - 18 у. е.),

Задолженность Предприятия-Б перед Предприятием-В по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 37 от 23 марта 200_ г. - 120 у. е., в том числе НДС - 20 у. е.; счет-фактура N 117 от 15 мая 200_ г. - 50 у. е., в том числе НДС - 8 у. е.),

Задолженность Предприятия-В перед Предприятием-Г по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 75 от 13 февраля 200_ г. - 60 у. е., в том числе НДС - 10 у. е.; счет-фактура N 178 от 14 мая 200_ г. - 110 у. е., в том числе НДС - 18 у. е.), и

Задолженность Предприятия-Г перед Предприятием-А по договору поставки в сумме 170 у. е., в том числе НДС 28 у. е. (счет-фактура N 27 от 30 января 200_ г. - 60 у. е., в том числе НДС - 10 у. е.; счет-фактура N 48 от 18 мая 200_ г. - 110 у. е., в том числе НДС - 18 у. е.),

считаются погашенными.

По итогам данной операции за Предприятием-Б остается сумма долга перед Предприятием-В в размере 30 у. е., за Предприятием-В остается сумма долга перед Предприятием-Г в размере 60 у. е., за Предприятием-Г остается сумма долга перед Предприятием-А в размере 130 у. е.

Налогообложение

В том случае, если Предприятия-А, Б, В, Г определяют выручку в целях налогообложения "по отгрузке" (в отношении налога на прибыль - метод начисления), они исчисляют налоги с реализации непосредственно в момент отгрузки. Однако факт оплаты НДС по материалам возникает непосредственно в момент подписания договора о погашении задолженности.

Если перечисленные предприятия применяют метод определения выручки в целях налогообложения "по оплате" (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), то погашение задолженности по договору будет означать для них возникновение выручки в целях налогообложения в сумме 170 у. е.

Факт оплаты НДС в размере 28 у. е. по приобретенным материальным ресурсам у этих предприятий возникнет также в момент подписания договора о погашении задолженности.

Отличие взаимозачета от бартера

Одним из сложных вопросов, возникающих на практике, является отличие взаимозачета от бартерной операции. Под бартерной операцией следует понимать обмен одной продукции на другую. По своей юридической природе бартер представляет собой договор мены. Так, согласно ст.567 ГК РФ, по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой.

Взаимозачет, как было рассмотрено выше, является одним из способов погашения обязательств. Иными словами, при бартере стороны совершают конкретные обязательства (поставка товаров, работ, услуг), а при взаимозачете стороны фиксируют прекращение задолженности.

Бартер Взаимозачет

     
   ——————————————¬       ——————————————¬ ——————————————¬договор—1——————————————¬
   |             |договор|             | |             +—————————+             |
   |Предприятие—А+———————+Предприятие—Б| |Предприятие—А|         |Предприятие—Б|
   |             | мены  |             | |             +—————————+             |
   L——————————————       L—————————————— L——————T———————договор—2L——————T———————
   
¦ ¦ ¦ взаимозачет ¦ L---------------------- ————

Сложность при рассмотрении бартерных операций и взаимозачета происходит из-за того, что внешне данные операции похожи друг на друга, схемы бухгалтерского учета также практически аналогичны. Внешняя схожесть рассматриваемых операций возникает потому, что основанием для взаимозачета являются, как правило, встречные поставки (по договорам купли-продажи) товаров (работ, услуг).

Договор мены также очень сходен с договором купли-продажи, так как он представляет собой способ обмена равных стоимостей, и именно из первоначальной формы товарообмена исторически возникла купля-продажа. Каждый из участвующих в договоре мены считается продавцом имущества, которое он передает, и покупателем имущества, которое он получает.

Более того, к договору мены применяются юридические нормы, регулирующие отношения купли-продажи. Поэтому при составлении договора об обмене какой-либо продукции необходимо учитывать и широко применять нормы и положения законодательства о купле-продаже (поставке).

Кроме того, как свидетельствует судебная практика, возникающие в связи с совершением и исполнением договора мены споры, по общему правилу, разрешаются по нормам о купле-продаже.

Главное отличие договора мены от договора купли-продажи состоит в том, что к договору мены не применяются правила договора купли-продажи по цене и некоторые другие, связанные именно с денежно-эквивалентной формой. Считается, что вместо уплаты цены покупаемой вещи покупатель взамен купленной предоставляет другую вещь. Целью вступления сторон в договор мены является приобретение определенного имущества, в то время как по договору купли-продажи этого не происходит. Такое намерение по договору купли-продажи есть только у одной стороны - покупателя.

Существенным условием договора мены является четкое определение имущества (по количеству, качеству и др.), подлежащего обмену. По данному признаку бартер отличается от взаимозачета, при котором стороны имеют взаимную задолженность по разным основаниям, в том числе и по взаимным поставкам. При взаимных поставках может быть произведен и денежный расчет (при равноценном бартере денежный расчет не осуществляется).

Таким образом, бартер отличается от взаимозачета по следующим основаниям:

а) Бартер - это договор, в котором четко определены количество и качество обмениваемого имущества, а взаимозачет - это финансовая операция по осуществлению расчетов.

Как своеобразное исключение необходимо рассматривать многосторонний взаимозачет (в этом случае зачет происходит на основе круговой задолженности, а не взаимной). Иными словами, многосторонний взаимозачет также является договором. Однако при бартере предметом договора является встречная поставка товара (работ, услуг), а при заключении договора о многостороннем взаимозачете - погашение круговой задолженности.

б) При взаимных поставках сторона отгружает свою продукцию на условиях последующей реальной оплаты. При равноценном бартере обязанности по оплате не возникает.

в) Обычный зачет (если отсутствуют ограничения) можно провести в одностороннем порядке. Договор мены можно заключить только с согласия контрагента.

г) Наиболее важным для налогоплательщика является тот факт, что порядок налогообложения бартерных операций и взаимозачетов различен. При взаимозачетах применяется общая система налогообложения. При осуществлении бартерных операций применяется специальный порядок. В частности, по общему правилу, выручка в целях налогообложения может определяться исходя из требований ст.40 НК РФ.

Типичные нарушения при разграничении

договоров мены и взаимозачета

Одним из самых распространенных нарушений, допускаемых предприятиями в хозяйственной практике, является отсутствие договоров.

Согласно ст.161 ГК РФ, по общему правилу, сделки юридических лиц между собой должны совершаться в письменной форме.

При этом необходимо отметить, что данное нарушение нами рассматривается как налоговое, а не гражданско-правовое. Дело в том, что отсутствие письменного договора не настолько опасно для предприятия при возникновении каких-либо гражданских споров, чем возможная опасность по налоговым штрафам.

Как было отмечено выше, при бартере и взаимозачете двух договоров поставки фактически возникают одни и те же хозяйственные отношения: происходит встречная отгрузка продукции. При договоре мены и при двух встречных договорах поставки сторонами достигаются одни и те же цели: а) продажа своей продукции; б) приобретение продукции контрагента. Поэтому, если даже между сторонами отсутствует письменный договор, и потому невозможно определить, что происходит - мена или встречная поставка товаров, они в любом случае достигнут своих целей (продукция будет продана, материалы - приобретены). Однако для целей налогообложения в таких условиях будет трудно правильно определить налогооблагаемую базу.

На практике некоторые налоговые органы при обнаружении встречных поставок и отсутствии письменных договоров между предприятиями выбирают максимальный механизм налогообложения (либо общий порядок при взаимозачете, либо специальный расчет при мене). С данной методикой нельзя согласиться, поскольку даже при отсутствии письменного договора на основании других документов (телеграмм, писем, счетов и др.) необходимо установить фактические обстоятельства хозяйственной операции. Однако в некоторых случаях это бывает затруднительно.

Судебно-арбитражная практика. В связи с отсутствием средств у покупателя товара он расплачивался с поставщиком своей продукцией. При этом продукция отгружалась непосредственно кредиторам поставщика. Погашение задолженности поставщика перед своим кредитором и покупателя перед поставщиком производилась исходя из отпускной цены покупателя. В ходе проверки органы налоговой полиции посчитали, что между кредитором и поставщиком возникла операция мены, в связи с чем и были применены финансовые санкции. Акционерное общество - поставщик не согласилось с решением налоговой полиции и обратилось в арбитражный суд. В первых инстанциях исковые требования предприятия были удовлетворены. Однако Президиум ВАС РФ Постановлением от 16 июля 1996 г. N 1575/96 предыдущие решения отменил и в иске АО отказал. В Постановлении ВАС РФ указал, что, поскольку взаиморасчеты между кредиторами АО и его должником производились исходя из отпускной цены завода-изготовителя (в данном случае должника), а не средней цены реализации, требования АО не поддерживаются.

По нашему мнению, данные операции не были оформлены письменными договорами, а сопровождались письмами с формулировками "поставка продукции в счет оплаты за товар". При таких обстоятельствах суд поддержал позицию налоговой полиции и посчитал, что между предприятиями возникли отношения по мене продукции.

Другой наиболее распространенной ошибкой на практике является неправильное составление договоров либо несоответствие договоров иным письменным документам (письмам, телеграммам, актам сверки и др.). В этом случае, в отличие от первого, между предприятиями заключен письменный договор. Однако из содержания договора не всегда понятно, является ли он договором поставки либо договором мены. Очень часто в хозяйственной практике встречаются следующие два вида "непонятных" договоров:

- договор по проведению встречных поставок.

В данном случае даже по названию нельзя определить характер операции. Из содержания указанного договора следует, что одно предприятие поставляет в адрес другого свою продукцию, за что последнее отгружает первому свой товар. Термин "бартер" либо "мена" в данном случае не используется, что приводит к неоднозначной трактовке этой операции. Для того чтобы не возникли какие-либо сложности с налогообложением, необходимо составить типовой договор мены или два независимых договора поставки;

- договор поставки.

В этом случае используется обычное название "Договора поставки". Однако по содержанию однозначно утверждать о характере операции затруднительно. Во-первых, стороны не включают в договор условия о цене продукции, о порядке расчетов. Во-вторых, вместо условий об оплате стороны указывают, что расчет по данному договору происходит на условиях мены.

Второе нарушение из данной группы заключается в том, что при наличии правильно оформленных двух договоров поставки товаров стороны в иных документах, сопровождающих указанные сделки, используют формулировки договора мены. Так, в уведомительном письме один из поставщиков сообщает, что "в порядке мены в счет договора поставки отправляем в ваш адрес продукцию". В этих случаях доказывать действительный характер операции будет также затруднительно.

Таким образом,

- если предприятие хочет осуществить операцию мены, то оно должно в обязательном порядке (в целях правильного налогообложения) правильно составить договор мены в письменной форме;

- если у предприятия сложились отношения по встречным поставкам продукции с другим контрагентом, то, чтобы не возникали какие-либо разногласия по поводу налогообложения бартерных операций или встречных договоров поставки, необходимо наличие письменных договоров (поставки или мены).

Типичные ошибки, совершаемые при проведении взаимозачета

Взаимозачет из-за недостатка денежных средств у предприятий стал достаточно популярен и широко применяется на всей территории страны. Однако при его проведении бухгалтерскими службами предприятия допускается немало ошибок, которые будут рассмотрены ниже.

Проведение зачета взаимных требований "авансом". На практике широко распространена операция проведения зачета встречных требований "авансом". Данную операцию еще называют "проведение зачета в счет будущих взаимозачетов". Суть подобной операции заключается в том, что предприятия проводят погашение встречных задолженностей на большую сумму, чем реально это может быть сделано.

Например, на Предприятиях-А и Б сложилась следующая ситуация по расчетам: А должно оплатить Б за поставленную продукцию 150 руб., Б должно оплатить А за продукцию 400 руб. Предприятия оформляют погашение задолженности на сумму 400 руб.

В такой ситуации у Предприятия-А появляется "задолженность" перед Предприятием-Б на сумму 250 руб. Следовательно, у Предприятия-А появляется кредиторская задолженность, причем эта задолженность числится только по счетам бухгалтерского учета. Фактически реального обязательства по образовавшейся задолженности у Предприятия-А нет.

Оформление взаимозачета на большую сумму проводится в целях уменьшения документооборота. Проводится зачет взаимных требований на ничем не обоснованные суммы, а затем под образовавшуюся кредиторскую задолженность производится постепенная поставка товаров и погашение этой задолженности.

Вместе с тем гражданское законодательство не допускает оформление погашения задолженностей указанным выше образом. Но в плане налогообложения подобные ошибки при проведении взаимозачета не приводят к нарушению налогового законодательства. Тем не менее у предприятия могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией из-за неправильного оформления взаимозачета. На практике возникали ситуации, когда налоговая инспекция квалифицировала данную кредиторскую задолженность как авансы, полученные под будущую поставку продукции. Следовательно, суммы кредиторской задолженности необходимо включать в облагаемый оборот по НДС, исчислять налог и уплачивать его в бюджет.

По нашему мнению, такое требование налоговой инспекции неправомерно и не основано на действующем законодательстве. Представляется правильным вывод о том, что НДС исчисляется со средств, реально поступивших на расчетный счет или в кассу предприятия.

Неотражение реализации товара, полученного по взаимозачету. Товар отгружается транзитом в адрес контрагентов одним из участников взаимозачета. Предприятие, фактически ставшее собственником товара по взаимозачету, не приходует данный товар и, как следствие, не отражает реализацию этого товара. При поступлении денежных средств происходит закрытие дебиторской задолженности без отражения по счетам реализации.

Неотражение реализации приводит к занижению облагаемого оборота по налогу на пользователей автодорог и налогу на содержание объектов жилсоцкультбыта. Кроме того, позиция налоговых органов в отношении операций взаимозачета заключается в том, что, кроме всего прочего, следует произвести наценку на товар. А это, соответственно, дополнительно - налог на прибыль и НДС.

Неотражение наценки в качестве дохода от реализации товара, полученного по взаимозачету. Товар, полученный по взаимозачетам без оприходования на склад предприятия, напрямую отправляется посреднической организации для дальнейшей реализации. Посредническая организация при осуществлении продажи производит дополнительную наценку на данный товар. Предприятие отражает выручку от реализации посредником товара только на сумму отгруженного товара без учета наценки. Другими словами, предприятие не включает в выручку для целей налогообложения наценку на товар, считая эту наценку доходом посреднической организации.

Неотражение в составе выручки наценки от реализации товара влечет за собой занижение облагаемого оборота по НДС и занижение дохода при исчислении налога на прибыль. Данное нарушение приводит к занижению облагаемого оборота по налогу на пользователей автодорог и налога на содержание объектов жилсоцкультбыта.

Несвоевременное отражение реализации. Несвоевременное отражение реализации происходит по двум причинам:

- ввиду поступления документов о взаимозачете в бухгалтерию предприятия со значительным опозданием;

- отгрузка товара по взаимозачету может производиться в течение одного отчетного периода, тогда как акт о взаимозачете оформляется в следующем отчетном периоде со значительным опозданием.

Несвоевременное отражение реализации приводит к занижению налогооблагаемой базы по целому ряду налогов. Строго говоря, реализацию собственного товара по взаимозачету следует отражать не по акту взаимозачета, а по датам отгрузки товара транзитом в адрес контрагентов. Идеальный случай - это когда акт взаимозачета и отгрузка товара совмещены в одном отчетном периоде. Если несвоевременное отражение имеет место в пределах года, то это может привести к начислению пеней. Хуже обстоит дело, когда несвоевременное отражение реализации приводит к искажению финансовых показателей в целом за год. Типичен случай, когда акт взаимозачета подписан в декабре, а проведен в учете в январе - феврале, а то и позже. Последствия таких действий очевидны: начисление дополнительных финансовых санкций.

Невыделение НДС в документах, фиксирующих факт проведения взаимозачета. При проведении взаимозачета НДС принимается к зачету только при наличии документально оформленного акта взаимозачета или другого аналогичного документа. При этом датой оплаты за приобретенные в порядке взаимозачета материальные ценности (работ, услуги) будет считаться дата подписания акта взаимозачета всеми сторонами, участвующими в данной операции.

Налог на добавленную стоимость следует выделять отдельной строкой во всех документах, фиксирующих факт проведения взаимозачета (в акте взаимозачета, счете-фактуре, платежном требовании, поручении и т.д.). Достаточно часто это требование не соблюдается.

В связи с этим возникают проблемы, так как поставить НДС к зачету при расчете налога на добавленную стоимость, согласно действующему порядку, будет проблематично. Это приведет к ощутимым финансовым потерям.

Неполное и несвоевременное оформление документов, свидетельствующих о проведении взаимозачета между двумя контрагентами. Часто предприятиями при проведении взаимозачета не выполняются элементарные требования по оформлению документов. В настоящее время при проверках предприятий большое внимание уделяется взаимозачетам, где исполнение обязательств по погашению долга возлагается на третье лицо. Понятие "взаимозачет" трактуется как погашение встречных однородных обязательств двух контрагентов, у которых существуют определенные договорные отношения. Если один из контрагентов поручает погасить свой долг третьему лицу, то все полученные другим контрагентом денежные или материальные ценности от третьего лица трактуются как безвозмездно полученные средства. Основным аргументом в данном случае является тот факт, что у контрагента и третьего лица нет первоначально никаких договорных отношений, а значит, нет и встречных обязательств.

Хотя с данными выводами трудно согласиться, тем не менее, если предприятие до конца не оформляет документы, свидетельствующие о проведении взаимозачета, и отсутствуют документы, подтверждающие поступление материальных ценностей или денежных средств в порядке проведения взаимозачета, то оспорить действия контролирующих органов очень сложно. Поэтому для предприятия очень важно, чтобы были правильно и своевременно оформлены все письма, распоряжения, акты взаимозачетов, необходимо следить за формулировками в графе "назначение платежа" в платежных поручениях в том случае, когда денежные средства поступают от третьих лиц.

В заключение отметим, что основное назначение данных рекомендаций заключается в том, чтобы Вы еще раз критически проанализировали действующий на Вашем предприятии порядок оформления и бухгалтерского отражения операции взаимозачета. В связи с тем что такие операции сложны в организационном и учетном плане, их проведение требует детальной проработки с участием всех заинтересованных сторон.

10.6.2. Новация

В соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость являются операции по передаче товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) на территории РФ по соглашению о предоставлении отступного или новации.

Иначе говоря, объектом налога на добавленную стоимость являются обороты по передаче товаров при замене первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством между теми же лицами, то есть при новации.

Бухгалтерский учет и налогообложение операций при новации осуществляется в порядке, предусмотренном для договоров того вида, на который происходит замена обязательства. Например, при изменении договора займа на договор купли-продажи налогообложение происходит по правилам, предусмотренным для договора купли-продажи; при изменении договора купли-продажи на договор мены налогообложение осуществляется в порядке, предусмотренном для договора мены, и т.д.

Основанием для отражения операций в бухгалтерском учете и исчисления налогооблагаемой базы является соглашение о новации и документы, подтверждающие исполнение своих обязательств по вновь возникшим обязательствам (акты сдачи-приемки работ и т.д.).

10.6.3. Отступное

Как указывалось выше, в соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ обороты по передаче товаров (работ, услуг) по соглашению о предоставлении отступного законодательно закреплены в качестве объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость.

При прекращении договора отступным налогообложение данных операций будет зависеть от того, в какой форме осуществлено отступное: посредством уплаты определенной денежной суммы или передачи какого-либо имущества.

Например, в том случае, если между двумя хозяйствующими субъектами заключен договор мены или бартера и одна сторона не может передать другой стороне предусмотренное договором имущество, отступное целесообразнее осуществить деньгами. Налогообложение данной операции будет осуществляться как при договоре купли-продажи, а не мены, так как предметом договора мены становятся денежные средства, а не имущество. Иначе говоря, между сторонами фактически устанавливаются отношения купли-продажи имущества.

Возможна и обратная ситуация. Например, между предприятиями заключен договор купли-продажи или договор поставки. Однако из-за своих финансовых затруднений покупатель не может произвести оплату товаров деньгами. В качестве отступного в сложившейся ситуации может выступать любое имущество, которое необходимо продавцу. Налогообложение будет осуществляться в этом случае как при договоре мены, так как предметом договора становится имущество, а не деньги.

ЧАСТЬ III. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ГЛАВА 11. ПОНЯТИЕ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

И ИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

Способы обеспечения обязательств - это предусмотренные законом или договором дополнительные меры воздействия на должника, обязанного совершить в пользу управомоченной стороны (кредитора) определенные действия: передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу, оказать услугу и т.д. Их основное назначение заключается в том, чтобы стимулировать должника к исполнению возложенных на него обязанностей в точном соответствии с условиями заключенного договора и требованиями действующего законодательства. Так, если договором купли-продажи предусмотрено взыскание с покупателя неустойки за просрочку оплаты товара, то, допустив указанное нарушение, покупатель неизбежно несет убытки в размере выплаченной неустойки. Это обстоятельство побуждает покупателя к тому, чтобы исполнить обязанность по оплате надлежащим образом, своевременно перечислить продавцу обусловленную договором цену товара.

Однако воздействие на должника - это не единственная функция мер, обеспечивающих исполнение обязательств. В ряде случаев использование этих мер служит удовлетворению интересов кредитора, если обязательство по каким-либо причинам все же не будет исполнено или будет исполнено должником ненадлежащим образом, т.е. с нарушениями. К примеру, если договор займа обеспечен залогом принадлежащего заемщику имущества, то при неисполнении или несвоевременном исполнении им обязанности по возврату суммы займа и уплате процентов кредитор (заимодавец) вправе обратить взыскание на заложенное имущество и за счет вырученных от его продажи средств возвратить как сумму основного долга, так и сумму процентов.

Основные способы обеспечения обязательств - неустойка, удержание, залог, задаток, поручительство, банковская гарантия - урегулированы в гл.23 ГК РФ. Однако этот перечень не исчерпывающий. Интересы кредитора в обязательстве могут быть обеспечены путем использования аккредитивной формы расчетов, валютной оговорки, резервирования права собственности, а также любым другим способом, как предусмотренным, так и не предусмотренным законом.

11.1. Залог

Отношения, связанные с залогом, регулируются гл.23 ГК РФ, Законом РФ "О залоге" (в части, не противоречащей ГК РФ), Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и рядом других нормативно-правовых актов.

Как уже было отмечено выше, использование такого способа обеспечения обязательства, как залог, позволяет кредитору в случае неисполнения принятого должником на себя обязательства удовлетворить свои интересы из стоимости заложенного имущества. Более того, согласно ст.334 ГК РФ в силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Однако необходимо отметить, что данное положение действует не во всех случаях. Примером может служить ситуация с банкротством юридического лица. В соответствии со ст.65 ГК РФ требования кредиторов предприятия-банкрота удовлетворяются в очередности, предусмотренной п.1 ст.64 ГК РФ. При этом требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, отнесены к третьей очереди. Это означает, что в действительности кредиторы-залогодержатели имеют преимущественное право на удовлетворение своих требований только по отношению к кредиторам четвертой и пятой очереди (бюджет и т.д.). Если же средств, вырученных от продажи имущества предприятия-банкрота (в том числе заложенного имущества), достаточно лишь для удовлетворения требований первых двух очередей (заработная плата, авторские вознаграждения), то требования кредиторов-залогодержателей, судя по всему, останутся без удовлетворения.

По общему правилу, залог возникает на основании договора. Между тем право залога может возникнуть также на основании закона при наступлении названных в нем обстоятельств, если в данном законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге (п.3 ст.334 ГК РФ). Например, в соответствии с п.5 ст.488 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара и до его оплаты товар, проданный в кредит (с отсрочкой или рассрочкой платежа), признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.

При заключении договора залога необходимо обратить внимание на следующие моменты.

I. В соответствии со ст.336 ГК РФ в залог могут быть переданы вещи, ценные бумаги предприятия, имущественные права, а также любое другое имущество, оборот которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не ограничен (ограниченно оборотоспособными являются, например, оружие, наркотические вещества и т.д.). В то же время не могут быть предметом залога имущественные права, имеющие личный характер (право на взыскание алиментов). В случаях, предусмотренных законом, не может быть предметом залога имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание (перечень такого имущества приводится в Приложении N 1 к Гражданскому процессуальному кодексу РФ).

В соответствии с п.6 ст.340 ГК РФ договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем. Однако следует учитывать, что право залога, в том числе право обращения взыскания на заложенное имущество, возникнет у залогодержателя только с того момента, когда залогодатель юридически станет собственником имущества (обладателем имущественного права).

Судебно-арбитражная практика. В арбитражный суд обратился банк с иском к индивидуальному частному предприятию об обращении взыскания на заложенное имущество в счет погашения задолженности ответчика по кредитному договору.

В судебном заседании было установлено, что предметом договора о залоге являлся кирпич силикатный, подлежащий передаче залогодателю в соответствии с договором поставки, заключенным им с конкретным поставщиком. К моменту заключения договора о залоге обязательства поставщиком не были исполнены. Арбитражный суд, тем не менее, удовлетворил исковые требования банка со ссылкой на п.6 ст.340 ГК РФ, согласно которому договором о залоге может быть предусмотрен залог вещей, которые залогодатель приобретет в будущем.

Кассационная инстанция правомерно отменила решение суда первой инстанции и указала на то обстоятельство, что по договору о залоге, заключенному на основании п.6 ст.340 ГК РФ, право залога возникает у залогодержателя только с момента приобретения залогодателем соответствующего имущества. Кроме того, кассационная инстанция обратила внимание на отсутствие в договоре о залоге условий, регламентирующих порядок и способ ограничения использования кирпича, являвшегося предметом залога, в случае его поступления в адрес залогодателя (Информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 26 // Бизнес-адвокат. 1998. N 2).

Предметом залога не могут быть денежные средства, выраженные в российской валюте. Высший Арбитражный Суд РФ в п.3 Информационного письма N 26 от 15 января 1998 г. разъяснил, что "одним из существенных признаков договора о залоге является возможность реализации предмета залога", поскольку в соответствии со ст.ст.349 и 350 ГК РФ удовлетворение требований кредитора-залогодержателя осуществляется путем продажи заложенного имущества с публичных торгов с направлением вырученной суммы в погашение долга. Исходя из природы денежных средств и "безналичных денег", в частности, они не могут быть переданы в залог по правилам, регулирующим залог вещей (Информационное письмо ВАС РФ N 26 от 15 января 1998 г. // Бизнес-адвокат. 1998. N 2).

Исходя из того, что денежные средства не могут быть предметом залога, положения действующего гражданского законодательства о залоге не применяются в случае, когда должник (покупатель, заказчик и т.д.) уплачивает кредитору залоговую стоимость товара (вещи). Например, при передаче в прокат видеокассеты с граждан, как правило, взимается ее залоговая стоимость. В случае невозврата кассеты указанная сумма услугодателем-прокатчиком удерживается. В большинстве случаев при реализации затаренной продукции одним из условий договора является уплата покупателем продавцу залоговой стоимости тары.

По нашему мнению, перечисление залоговой стоимости товара (вещи) является одним из непредусмотренных законом, но и не запрещенных им способов обеспечения обязательств. Однако еще раз отметим, что нормы законодательства о залоге в данном случае не применяются.

II. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.

Если речь идет о залоге определенной вещи, следует учитывать, что залогодателем вещи может быть только ее собственник либо лицо, имеющее на данную вещь право хозяйственного ведения (п.2 ст.335 ГК РФ).

Правом хозяйственного ведения на имущество в соответствии с действующим гражданским законодательством могут обладать лишь государственные или муниципальные унитарные предприятия. При этом должно соблюдаться ограничение, установленное ст.295 ГК РФ, - недвижимое имущество может быть передано государственным (муниципальным) предприятием в залог только с согласия собственника этого имущества.

Учреждения, владеющие имуществом на праве оперативного управления, не могут передавать указанное имущество в залог. Это право принадлежит только собственнику имущества. Данное ограничение не распространяется на имущество, приобретенное учреждением в результате осуществления предпринимательской деятельности (п.2 ст.298 ГК РФ).

Если залогодателем является не должник, а какое-либо третье лицо, следует учитывать, что требование к такому залогодателю ограничивается суммой, вырученной от реализации заложенного имущества. Напротив, если залогодателем является сам должник, то при недостаточности вырученных средств для погашения долга взыскание может быть обращено и на прочее имущество должника-залогодателя.

Судебно-арбитражная практика. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному частному предприятию и обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 8 млрд руб. задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Как следовало из материалов дела, кредит в сумме 1,5 млрд руб. был выдан индивидуальному частному предприятию, а залогодателем выступило общество, предоставив в качестве предмета залога речное судно, оцененное сторонами по договору в 2 млрд руб.

Арбитражный суд удовлетворил требования истца полностью за счет залогодателя, указав в резолютивной части решения: обратить взыскание на имущество общества с ограниченной ответственностью, стоимость которого составляет в сумме 8 млрд руб.

Отменяя данное решение, кассационная инстанция указала, что характер обязательства лица, предоставившего кредитору обеспечение на случай неисполнительности должника, обусловлен характером избранного способа обеспечения.

В частности, сущность залога как способа обеспечения исполнения основного обязательства состоит в праве кредитора (залогодержателя) потребовать реализации предмета залога и передачи ему вырученных по такой реализации денежных средств в размере, не превышающем суммы задолженности по обеспеченному обязательству.

При недостаточности вырученных средств для покрытия требований кредитора (залогодержателя) последний имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества должника (п.5 ст.350 ГК РФ).

Таким образом, при рассмотрении данного спора необходимо было исходить из следующего. Поскольку залогодателем выступило третье лицо, не являющееся должником по основному договору, его обязательства перед залогодержателем не могли превышать сумму, вырученную от реализации заложенного имущества.

В связи с этим в резолютивной части постановления кассационной инстанции указано о взыскании с индивидуального частного предприятия 8 млрд руб. задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее обществу, в счет погашения этой задолженности (Информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 26 // Бизнес-адвокат. 1998. N 2).

Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил передачи прав кредитора путем уступки права требования (ст.355 ГК РФ). Однако уступка залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна только в том случае, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом. Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству.

С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника (ст.356 ГК).

Необходимо также учитывать что, согласно ст.353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением между ним и залогодержателем не установлено иное.

III. В договоре о залоге необходимо указать:

1) предмет залога (конкретное имущество либо имущественное право) и его оценку;

2) существо, размер, срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом;

3) у какой из сторон находится заложенное имущество.

Судебно-арбитражная практика. Решением арбитражного суда были удовлетворены исковые требования банка о взыскании с акционерного общества - заемщика суммы задолженности по кредитному договору и со ссылкой на условия заключенного сторонами договора о залоге обращено взыскание на два автомобиля. Однако Высший Арбитражный Суд РФ не согласился с таким решением и указал, в частности, на следующие обстоятельства.

В договоре о залоге предмет залога был определен как "автомобили и иные принадлежащие заемщику транспортные средства". При этом в ходе рассмотрения спора суд установил, что в собственности акционерного общества находится несколько транспортных средств. В соответствии с п.1 ст.339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. При отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из названных условий договор о залоге не может считаться заключенным. Таким образом, исходя из существа залогового обязательства при определении в договоре предмета залога должна быть названа не только видовая принадлежность имущества (автомобиль), но и указаны индивидуальные характеристики предмета залога, позволяющие вычленить его из однородных вещей.

В данном конкретном споре при определении предмета залога стороны не применили формулировку, позволяющую достоверно определить, какое именно имущество являлось предметом залога (индивидуализировать заложенное имущество). Следовательно, удовлетворение иска путем обращения взыскания на автомобили, фактически выбранные по усмотрению залогодержателя из всего имущества акционерного общества - залогодателя, необоснованно.

В другом случае предметом договора залога выступало стационарное оборудование, расположенное по месту нахождения ремонтного участка акционерного общества - залогодателя. Арбитражный суд отказал истцу в удовлетворении иска в части обращения взыскания на заложенное имущество, указав, что в договоре о залоге отсутствуют индивидуальные признаки, позволяющие вычленить его из аналогичного имущества, расположенного на ремонтном участке. Так, в соглашении сторон не содержалось описи заложенного оборудования, его наименования, заводских номеров, а также каких-либо других количественных или качественных показателей. Стационарность, т.е. неизменность места расположения имущества, ставшего предметом залога, сама по себе не является достаточным признаком, позволяющим индивидуализировать спорное оборудование. В связи с этим договор о залоге нельзя признать состоявшимся (Информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 26 // Бизнес-адвокат. 1998. N 2).

Договор, в котором отсутствуют указанные сведения, считается незаключенным. Между тем, если залогодателем является сам должник по основному обязательству и в договоре о залоге имеется ссылка на это обязательство, то даже при отсутствии в договоре залога сведений о существе, размере и сроке исполнения обязательства, обеспеченного залогом, договор признается заключенным. К примеру, в обеспечение исполнения своего обязательства по договору займа заемщик передал заимодавцу в залог какое-то имущество. В договоре о залоге не указано ни существо, ни размер, ни срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом, однако есть ссылка на договор займа. При таких обстоятельствах нет оснований для признания договора о залоге незаключенным.

Судебно-арбитражная практика. Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из сторон (залогодателя или залогодержателя) находится заложенное имущество (п.1 ст.339). Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий, либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.

В тех случаях, когда залогодателем является должник в основном обязательстве, условия о существе, размере и сроках исполнения обязательства, обеспеченного залогом, следует признавать согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, регулирующему основное обязательство и содержащему соответствующие условия (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС. 1996. N 9).

IV. Форма договора о залоге.

По общему правилу, договор о залоге независимо от того, что передается в залог, должен быть заключен в письменной форме.

Кроме того, законом установлены специальные требования к форме отдельных видов залога. Так, в соответствии с п.2 ст.339 ГК РФ и ст.10 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен. Нотариальному удостоверению подлежит также договор о залоге движимого имущества или имущественных прав, если залог предоставлен в обеспечение обязательства по договору, который должен быть нотариально удостоверен.

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров, связанных с залогом движимого имущества или прав на имущество, следует учитывать, что такой договор залога подлежит нотариальному удостоверению лишь в случаях, когда обеспечиваемый залогом договор в соответствии с п.2 ст.163 ГК РФ должен быть заключен в нотариальной форме (п.2 ст.339 ГК РФ) (Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС. 1996. N 9).

Договор об ипотеке подлежит государственной регистрации. Порядок такой регистрации установлен Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (вступил в законную силу с 30 января 1998 г.). На другие виды залога требование об обязательной государственной регистрации не распространяется.

Судебно-арбитражная практика. В соответствии с п.3 ст.339 ГК РФ государственной регистрации подлежит только договор о залоге недвижимости (ипотеке).

При рассмотрении спора между коммерческим банком и акционерным обществом об обращении взыскания на заложенные в обеспечение кредитного договора автотранспортные средства ответчиком был поставлен вопрос о недействительности заключенного сторонами договора о залоге в связи с несоблюдением процедуры его государственной регистрации в установленном порядке.

Согласившись с этими доводами, арбитражный суд отказал в удовлетворении требований об обращении взыскания на предмет залога. Как было указано в судебном решении, в соответствии со ст.339 ГК РФ, ст.11 Закона РФ "О залоге" и Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" залог автотранспортных средств подлежит обязательной регистрации в органах Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД России.

В соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГАИ, изданными МВД России во исполнение вышеназванного Постановления Правительства РФ, регистрация залога транспортных средств производится по месту регистрации автомототранспортных средств с участием сторон договора или их законных представителей. Залогодателю и залогодержателю выдаются свидетельства о регистрации залога транспортных средств и делается запись в реестре регистрации залога транспортных средств.

На спорном договоре о залоге имелась запись о том, что договор о залоге зарегистрирован РЭП ГАИ, заверенная печатью данного органа. Однако должность и фамилия лица, учинившего запись, не указаны. По сообщению начальника РЭП ГАИ, данные о регистрации спорного договора у инспекции отсутствовали.

Таким образом, договор о залоге не был зарегистрирован в установленном Правилами порядке, что, по мнению суда, в соответствии со ст.165 ГК РФ влекло за собой его ничтожность.

Между тем при принятии решения по делу арбитражным судом не принято во внимание, что, согласно п.3 ст.339 ГК РФ, обязательной регистрации подлежат только сделки, связанные с залогом недвижимости (ипотека), к которой в соответствии с п.1 ст.130 ГК РФ относятся, в частности, воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Иных случаев регистрации залога параграф 3 гл.23 ГК РФ не предусматривает.

Что касается ссылки суда на ст.11 и п.2 ст.40 Закона РФ "О залоге", то следовало иметь в виду, что, согласно ст.4 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в числе других законов и правовых актов, принятых до введения в действие части первой Кодекса, Закон РФ "О залоге" действует на территории Российской Федерации в части, не противоречащей общим положениям о залоге, установленным параграфом 3 гл.23 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах решение арбитражного суда о недействительности договора о залоге автотранспортных средств в связи с несоблюдением порядка государственной регистрации неправомерно, и оно было отменено в кассационном порядке (Информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 26 // Бизнес-адвокат. 1998. N 2).

Несоблюдение правил о форме, изложенных в данном разделе, влечет за собой недействительность договора о залоге.

V. По общему правилу, если иное не предусмотрено договором, заложенное имущество остается у залогодателя.

При залоге недвижимого имущества и товаров в обороте предмет залога в любом случае остается у залогодателя. Решить этот вопрос иначе в договоре о залоге нельзя.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. Кроме того, на заложенное имущество, которое остается у залогодателя, могут быть наложены знаки, свидетельствующие о залоге. В этом случае речь идет о так называемом твердом залоге.

Предмет залога, переданный залогодателем третьему лицу, также считается оставленным у залогодателя.

Договором о залоге может быть предусмотрено, что заложенное имущество передается залогодержателю. Если предметом залога является имущественное право, удостоверенное ценной бумагой (акция, вексель), ценная бумага должна быть передана залогодержателю либо в депозит нотариуса, если иное не предусмотрено договором о залоге.

Когда договором о залоге предусматривается передача заложенного имущества залогодержателю (заклад), следует учитывать, что право залога возникает у него только в момент передачи предмета залога, если иной момент возникновения права залога не предусмотрен договором. Поэтому необходимо обращать внимание на содержание заключенного договора, поскольку если договором будет предусмотрена передача имущества залогодержателю, а имущество передано не будет, то право залога не возникнет. Как следствие, залогодержатель утрачивает в дальнейшем возможность обратить взыскание на предмет залога и удовлетворить свои имущественные интересы из стоимости заложенного имущества.

Если по условиям договора заложенное имущество остается у залогодателя, то право залога возникает у залогодержателя в момент заключения договора о залоге (с учетом специальных требований к форме договора право залога возникает с момента нотариального удостоверения либо государственной регистрации).

VI. Законом урегулирован порядок пользования и распоряжения предметом залога.

Так, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога (например, если предметом залога являются потребляемые вещи), залогодатель вправе пользоваться заложенным имуществом, в том числе извлекать из него плоды и доходы.

Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться заложенным имуществом только с согласия залогодержателя. При этом соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно.

Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании. Договором о залоге может быть предусмотрена обязанность залогодержателя извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

VII. Обращение взыскания на заложенное имущество.

Основанием для обращения взыскания на заложенное имущество является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. В обращении взыскания на имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество производится только по решению суда. Без обращения в суд взыскание на недвижимое имущество может быть обращено только на основании удостоверенного у нотариуса соглашения, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога.

Судебно-арбитражная практика. Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество по требованию залогодержателя производится по решению суда и не может быть осуществлено на основании исполнительной надписи нотариуса (п.1 ст.349 ГК РФ).

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается только на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Условие о праве залогодержателя обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество без предъявления иска в суд, содержащееся непосредственно в договоре о залоге, должно признаваться недействительным (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС. 1996. N 9).

Если предметом залога является движимое имущество, порядок обращения взыскания на него зависит от того, залог это или заклад.

В первом случае обращение взыскания на имущество производится на основании решения суда, если иное не предусмотрено соглашением между залогодателем и залогодержателем. На предмет залога, переданный залогодержателю (заклад), взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если иной порядок не установлен законом.

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, когда:

а) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение иных лиц или органа;

б) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность;

в) залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения невозможно.

Судебно-арбитражная практика. Банк обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (заемщику) и главе фермерского хозяйства (залогодателю) о взыскании 134 391 666 руб. с обращением взыскания на заложенное имущество (здесь и далее суммы указаны в масштабе цен до 01.01.1998). До принятия решения на основании ст.37 АПК РФ истец увеличил сумму иска до 151 628 611 руб. и в связи с отсутствием денежных средств у заемщика просил удовлетворить исковое требование за счет заложенного имущества.

Решением от 09.12.1995 с главы фермерского хозяйства взыскано 110 000 000 руб. основного долга и проценты за пользование денежными средствами по день уплаты основного долга путем обращения взыскания на заложенное имущество: административно-жилое здание общей площадью 312 кв. м. В иске к заемщику отказано.

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ было предложено решение отменить, дело направить на новое рассмотрение. Президиум ВАС РФ удовлетворил протест по следующим причинам.

Как следует из материалов дела, по кредитному договору от 05.06.1995 N 396 банк предоставил акционерному обществу кредит в сумме 110 000 000 руб. с уплатой 170 процентов годовых за пользование денежными средствами и сроком возврата до 06.09.1995 включительно. Дополнительным соглашением от 06.09.1995 N 1 срок возврата продлен до 06.10.1995. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между банком (залогодержателем) и главой фермерского хозяйства (залогодателем) 05.06.1995 был заключен договор о залоге N 396/з. Предметом залога явилось указанное административно-жилое здание вместе с земельным участком.

В соответствии со ст.334 ГК РФ договор о залоге является обеспечительным, самостоятельного действия не имеет. Взыскание на заложенное имущество может быть обращено только при удовлетворении основного требования к должнику. В данном случае в удовлетворении искового требования к должнику отказано.

При обращении взыскания на заложенное имущество арбитражный суд не определил с учетом положений ст.257 ГК РФ, что это за имущество. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства направления определения о подготовке дела к судебному разбирательству в порядке, установленном ст.113 АПК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 02.10.2001 N 3978/01).

VIII. Реализация заложенного имущества.

Необходимо учитывать, что независимо от порядка обращения взыскания на предмет залога залогодержатель имеет возможность удовлетворить свои интересы из заложенного имущества только после того, как оно будет реализовано. Просто обратить это имущество в свою собственность залогодержатель не вправе.

Судебно-арбитражная практика. Действующее законодательство не предусматривает возможность передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую передачу, являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства (ст.ст.409, 414 ГК РФ) (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС. 1996. N 9).

Реализация заложенного имущества, на которое обращается взыскание, осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации путем его продажи с публичных торгов, если иное не предусмотрено законом. Здесь необходимо принять во внимание, что с 6 ноября 1997 г. на территории Российской Федерации действует Федеральный закон N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве", который также регулирует процедуру обращения взыскания на имущество предприятий и граждан.

В соответствии с п.3 ст.350 ГК РФ начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, определяется решением суда в случае обращения взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях.

Судебно-арбитражная практика. В арбитражный суд обратился банк с иском к товариществу с ограниченной ответственностью об обращении в судебном порядке взыскания на заложенное недвижимое имущество в счет исполнения обязательств ответчика по кредитному договору.

Как было установлено судом, при определении цены объекта недвижимости в договоре о залоге стороны исходили из его балансовой стоимости, согласно справке БТИ, полученной по запросу заемщика в период установления с банком договорных отношений по кредиту и залогу.

Учитывая значительный промежуток времени, прошедший с момента получения указанной справки, а также фактическое удорожание заложенного имущества, ответчик ходатайствовал об установлении в решении суда начальной цены реализации заложенного здания в соответствии с заключением областной лаборатории судебной экспертизы. Последним, в частности, констатировано, что рыночная стоимость имущества, являвшегося предметом залога, возросла по сравнению с оценкой, ранее данной сторонами в договоре о залоге.

По мнению истца, возражавшего по существу указанного ходатайства, установление в решении суда начальной продажной цены заложенного имущества, отличной от его оценки в договоре о залоге, без согласия залогодержателя не допускается.

Арбитражный суд при принятии решения по данному делу исходил из следующего.

В соответствии с п.3 ст.350 ГК РФ в случаях обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке арбитражный суд устанавливает начальную продажную цену заложенного имущества, подлежащего реализации на публичных торгах. В этой связи довод залогодержателя о якобы имеющей место попытке залогодателя односторонне изменить условия договора о залоге в части оценки предмета залога не соответствует действительности.

Согласно требованиям ст.53 Арбитражного процессуального кодекса РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований. Кроме того, решение суда в части указания начальной продажной цены заложенного имущества должно быть документально обосновано. Таким образом, с учетом того, что в ходе рассмотрения указанного спора залогодержателем не доказана обоснованность своей позиции, а залогодателем, напротив, представлены конкретные документы, свидетельствующие об изменении стоимости имущества, являющегося предметом залога, арбитражный суд обоснованно удовлетворил ходатайство ответчика об установлении начальной продажной цены подлежащего реализации объекта недвижимости в соответствии с представленным заключением экспертизы.

При принятии решения об обращении взыскания на предмет залога арбитражные суды должны учитывать то обстоятельство, что указание в решении суда начальной продажной цены заложенного имущества, существенно отличающейся от его рыночной стоимости на момент реализации, может впоследствии привести к нарушению прав кредитора или должника в ходе осуществления исполнительного производства.

Поэтому, если при рассмотрении указанных споров по инициативе любой из заинтересованных сторон будут представлены доказательства, свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки, произведенной сторонами в договоре о залоге, арбитражный суд может предложить лицам, участвующим в деле, принять согласованное решение или определить начальную продажную цену такого имущества в соответствии с представленными доказательствами независимо от его оценки сторонами в договоре о залоге (Информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 26 // Бизнес-адвокат, 1998. N 2).

IX. Отдельные вопросы, касающиеся залога ценных бумаг:

Информационное письмо

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ

от 21 января 2002 г. N 67

"Обзор практики рассмотрения арбитражными судами

споров, связанных с применением норм о договоре залога

и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами"

Образцы документов

1. Типовой договор

о залоге с оставлением предмета залога у залогодателя

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

(наименование таможенного органа)

в лице ______________________________________________________,

действующего на основании Положения об этом органе и Положения об

использовании залога таможенными органами Российской Федерации, с

другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

Общие положения

1. Залогодатель передает Залогодержателю ____________________

__________________________________________________________________

(наименование, индивидуальные признаки, количество и стоимость

товаров и транспортных средств, передаваемых в качестве предмета

залога; если есть приложение, то указать на это)

______________________________________ в качестве предмета залога.

2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя

об уплате таможенных платежей и (или) уплате штрафа или стоимости

товаров и транспортных средств при совершении нарушений таможенных

правил (ненужное зачеркнуть) в сумме _____________________________

__________________________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму требования, обеспеченного

залогом)

3. Предмет залога находится _________________________________

(указать местонахождение предмета залога)

4. Срок исполнения обеспеченного залогом обязательства

истекает "__"_________ 200_ г. (_______________________________ ).

5. При неисполнении обязательства, обеспеченного____________

_______ залогом, в указанный срок либо до его наступления в

случаях, предусмотренных Настоящим Договором, обязуюсь отказаться

от товаров и транспортных средств в пользу государства ___________

__________________________________________________________________

(заполняется при передаче в качестве предмета залога товаров и

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ)

__________________________________________________________________

(подпись Залогодателя)

6. Ответственность за правомерность в соответствии с Законом

РФ "О залоге" и Положением об использовании залога таможенными

органами РФ передачи предмета залога в залог несет Залогодатель.

Права и обязанности сторон

7. Залогодатель обязан:

а) страховать за свой счет предмет залога на его полную стоимость на случай утраты, недостачи или повреждения предмета залога вследствие аварии или действия непреодолимой силы, совершения иными государственными органами действий и принятия ими актов, прекращающих хозяйственную деятельность Залогодателя препятствующих ей или неблагоприятно влияющих на нее (конфискация, реквизиция предмета залога), а также ликвидации или признания несостоятельным либо объявления о своей несостоятельности;

б) не позднее чем в трехдневный срок со дня заключения Настоящего Договора обеспечить за свой счет государственную регистрацию Договора о залоге, если предметом залога являются транспортные средства, и представить Залогодержателю выписку из реестра, подтверждающую регистрацию, за свой счет;

в) не распоряжаться предметом залога без согласия Залогодержателя;

г) не продавать, не отчуждать иным способом и не передавать предмет залога во владение или пользование третьему лицу, включая аренду;

д) не обременять предмет залога последующим залогом;

е) принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога;

ж) восстановить предмет залога или с согласия Залогодержателя заменить его другим предметом, равным по стоимости, если предмет залога утрачен не по вине Залогодержателя.

8. Залогодатель вправе:

а) досрочно исполнить обязательство, обеспеченное предметом залога; в этом случае обязанность Залогодателя отказаться от товаров и транспортных средств в пользу государства досрочно считается аннулированной;

б) прекратить обращение взыскания на предмет залога по решению суда, арбитражного суда, третейского суда или на основании исполнительной надписи нотариуса в любое время до его реализации посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

9. Залогодержатель обязан в случае, если сумма, вырученная от реализации предмета залога, превышает размер обеспеченных этим залогом требований, возвратить разницу Залогодателю (кроме случая, когда Залогодатель отказался от товаров и транспортных средств, являющихся предметом залога, в пользу государства).

10. Залогодержатель вправе:

а) обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено;

б) обратить взыскание на предмет залога досрочно в случаях, если Залогодатель не исполнит обязанностей, предусмотренных пп."а" и "е" п.7 Настоящего Договора;

в) удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения;

г) сохранять залог в первоначальном объеме до полного исполнения Залогодателем всех обеспеченных залогом обязательств;

д) реализовать предмет залога, на которое обращается взыскание, в соответствии с положениями Таможенного кодекса РФ;

е) в случае, если суммы, вырученной от реализации предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения его требований, взыскать недостающую сумму в соответствии с положениями Таможенного кодекса РФ;

ж) проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия хранения предмета залога;

з) требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога;

и) требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога, угрожающего его утратой или повреждением;

к) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если предмет залога утрачен не по вине Залогодержателя, и Залогодатель не восстановил его или с согласия Залогодержателя не заменил другим предметом, равным по стоимости.

Дополнительные условия и соглашения

11. Обязанность Залогодателя по Настоящему Договору отказаться от товаров и транспортных средств в пользу государства вступает в силу досрочно в случае неисполнения обязанностей, предусмотренных пп."а" и "е" п.7 Настоящего Договора, - в момент обнаружения Залогодержателем неисполнения этих обязанностей, а в случае, предусмотренном пп."к" п.10 Настоящего Договора, - по истечении трех дней со дня получения письменного требования Залогодержателя восстановить или заменить предмет залога.

12. Обязанность Залогодателя по Настоящему Договору отказаться от товаров и транспортных средств в пользу государства считается аннулированной при установлении необоснованности залога, обеспечивающего взыскание штрафа или стоимости товаров и транспортных средств.

13. Залогодатель согласен с применением Положения об использовании залога таможенными органами Российской Федерации к Настоящему Договору.

14. Права и обязанности сторон Настоящего Договора определяются по законодательству Российской Федерации.

15. В части, не урегулированной Настоящим Договором, применяются нормы Закона РФ "О залоге".

Юридические адреса и реквизиты сторон

Залогодержатель __________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Расчетный счет N _________________________________________________

Идентификационный номер __________________________________________

Начальник /подпись/

Гл. (ст.) бухгалтер /подпись/

М.П.

Залогодатель _____________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Расчетный счет N _________________________________________________

Идентификационный номер __________________________________________

Руководитель или иное уполномоченное лицо (подпись)

М.П.

Изменения и дополнения к договору о залоге N __

__________________________________________________________________

Залогодержатель Залогодатель

Начальник /подпись/ Руководитель или иное

Гл. (ст.) бухгалтер /подпись/ уполномоченное лицо

М.П. /подпись/

М.П.

2. Договор

о залоге здания, сооружения, дома (ипотека)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное ипотекой

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

ипотекой, по Настоящему Договору: Договор N __ от "__" ___ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

__________________________________________________________________

2.4. Срок исполнения Залогодателем обязательства,

обеспеченного Настоящим Договором: _______________________________

3. Размер обеспеченного ипотекой требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет ипотеки

4.1. Предметом ипотеки является __________________________

(далее по тексту - объект недвижимости).

4.2. Объект недвижимости находится по адресу: _______________

_________________________________________________________________.

4.3. Характеристика объекта недвижимости: ___________________

_________________________________________________________________.

4.4. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного объекта недвижимости: ___________________________ руб.

4.5. Вышеуказанный объект недвижимости принадлежит

Залогодателю на праве ____________________________________________

зарегистрированным в ________________________ (орган регистрации).

5. Права и обязанности залогодателя

5.1. Ипотека устанавливается без передачи объекта

недвижимости Залогодержателю.

5.2. Залогодатель вправе владеть и пользоваться заложенным

объектом недвижимости, но не вправе отчуждать его каким-либо

способом без согласия Залогодержателя до истечения срока действия

Настоящего Договора.

5.3. Залогодатель обязан создавать надлежащие условия для

содержания заложенного объекта недвижимости, исключающие его

порчу, уничтожение, своевременно производить текущий ремонт.

5.4. Залогодатель обязуется допускать полномочных

представителей Залогодержателя в местонахождение заложенного

объекта недвижимости с целью проверки его наличия и условий

содержания.

5.5. Последующий залог заложенного объекта недвижимости _____

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя, не

допускается)

5.6. Залогодатель обязан (не обязан) застраховать ипотеку на

следующих условиях: ______________________________________________

6. Права Залогодержателя

6.1. Залогодержатель имеет право в срок осуществлять проверку

объекта недвижимости в его местонахождении с целью проверки его

наличия и условий его содержания.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7.3. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению и

считается заключенным с момента его государственной регистрации.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

3. Договор

о залоге имущества с передачей имущества

залогодержателю (заклад)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2.Обязательство, обеспеченное закладом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

закладом по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного закладом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет заклада

(состав заложенного имущества)

4.1. Предметом заклада является следующее имущество:

4.1.1. Наименование: ________________________________________

4.1.2. Количество: __________________________________________

4.1.3. Качество: ____________________________________________

4.2. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного имущества: __________________________________________.

4.3. Вышеуказанное имущество принадлежит Залогодателю на

праве ___________________________________________________________.

4.4. Заложенное имущество передается во владение

Залогодержателю в следующем порядке:

Срок передачи: ______________________________________________

Место передачи: _____________________________________________

4.5. Залогодержатель имеет следующие права по использованию

заложенного имущества: ___________________________________________

_________________________________________________________________.

5. Права Залогодателя по распоряжению заложенным

имуществом

5.1. Залогодатель имеет следующие права по распоряжению

заложенным имуществом: ___________________________________________

5.2. Последующий заклад заложенного имущества _______________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

6. Обязанности Залогодержателя

Залогодержатель обязан:

6.1. Застраховать предмет заклада на его полную стоимость за

счет и в интересах Залогодателя.

6.2. Принять все необходимые меры для сохранения предмета

заклада.

6.3. Немедленно известить Залогодателя о возникновении угрозы

утраты или повреждения предмета заклада.

6.4. В срок ___________________ возвратить предмет заклада

после исполнения Залогодателем или третьим лицом обеспеченного

закладом обязательства.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

4. Договор

о залоге товаров в обороте

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

в соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: ______________________________________________________.

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога (состав товаров в обороте)

4.1. Предметом залога является следующее имущество:

4.1.1. Вид заложенного товара: ______________________________

4.1.2. Количество: __________________________________________

4.1.3. Качество: ____________________________________________

4.1.4. Количество и качество товара, которым может заменяться

предмет залога: __________________________________________________

4.2. Оборот заложенного товара и приобретение нового по

п.4.1.4 Настоящего Договора не должны уменьшать его стоимость.

4.3. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного имущества: ___________________________________________

4.4. Вышеуказанное имущество принадлежит Залогодателю на

праве ____________________________________________________________

4.5. Заложенное имущество остается во владении Залогодателя с

местонахождением в _______________________________________________

4.6. Право залога на новый товар по п.4.1.4 Настоящего

Договора возникает в момент приобретения на него у Залогодателя

права собственности (полного хозяйственного ведения, оперативного

управления).

5. Права Залогодателя по распоряжению заложенным

имуществом

5.1. Залогодатель вправе реализовать заложенное имущество при

условии одновременного погашения соответствующей части

обеспеченной залогом задолженности или замены выбывающего

заложенного имущества другим имуществом на равную или большую

стоимость.

5.2. Последующий залог заложенного имущества ________________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

5.3. Залогодатель обязан (не обязан) застраховать заложенное

имущество на следующих условиях: ________________________________.

5.4. Залогодатель обязан в полном объеме возместить

Залогодержателю убытки, причиненные утратой, недостачей или

повреждением заложенного имущества.

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

5. Договор

о залоге товаров в переработке

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

в соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"_______200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога (состав товаров в переработке)

4.1. Предметом залога является следующее имущество:

4.1.1. Вид заложенного товара: ______________________________

4.1.2. Количество: __________________________________________

4.1.3. Качество: ____________________________________________

4.1.4. Возможные качественные изменения товара: _____________

4.2. Переработка заложенного товара не должна уменьшать его

стоимость.

4.3. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного имущества: ___________________________________________

4.4. Вышеуказанное имущество принадлежит Залогодателю на

праве ____________________________________________________________

4.5. Заложенное имущество остается во владении Залогодателя с

местонахождением в _______________________________________________

5. Права Залогодателя по распоряжению заложенным

имуществом

5.1. Залогодатель вправе перерабатывать в своем производстве

заложенные товары, так как право Залогодержателя распространяется

на выработанные и переработанные товары и готовую продукцию.

5.2. Последующий залог заложенного имущества ________________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

5.3. Залогодатель обязан (не обязан) застраховать заложенное

имущество на следующих условиях: _________________________________

5.4. Залогодатель обязан в полном объеме возместить

Залогодержателю убытки, причиненные утратой, недостачей или

повреждением заложенного имущества.

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

6. Договор

о залоге ценных бумаг на предъявителя

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

в соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога (состав ценных бумаг)

4.1. Предметом залога являются следующие ценные бумаги на

предъявителя: ____________________________________________________

4.1.1. Наименование ценной бумаги: __________________________

4.1.2. Наименование эмитента: _______________________________

4.1.3. Номер государственной регистрации: ___________________

4.1.4. Номинальная стоимость: _______________________________

4.1.5. Курсовая стоимость на день заключения Настоящего

Договора: ________________________________________________________

4.2. Вышеуказанные ценные бумаги принадлежат Залогодателю на

праве ____________________________________________________________

4.3. Заложенные ценные бумаги передаются во владение

Залогодержателю в течение ________ дней с момента подписания

Настоящего Договора.

5. Обязанности Залогодержателя

Залогодержатель обязан принять ценные бумаги и обеспечить им

надлежащее хранение от хищения, утраты и порчи как имущества.

6. Права Залогодержателя

6.1. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств

по п.2 Настоящего Договора Залогодержатель имеет право получить

удовлетворение за счет заложенных ценных бумаг.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

7. Договор

о залоге имущества

(с оставлением имущества залогодателя)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"_______ 200_г .

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога (состав заложенного имущества)

4.1. Предметом залога является следующее имущество:

4.1.1. Наименование: ________________________________________

4.1.2. Количество: __________________________________________

4.1.3. Качество: ____________________________________________

4.2. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного имущества: ___________________________________________

4.3. Вышеуказанное имущество принадлежит Залогодателю на

праве ____________________________________________________________

4.4. Заложенное имущество остается во владении Залогодателя с

местонахождением в _______________________________________________

5. Права Залогодателя по распоряжению заложенным

имуществом

5.1. Залогодатель имеет следующие права по распоряжению

заложенным имуществом: ___________________________________________

5.2. Последующий залог заложенного имущества ________________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

5.3. Залогодатель обязан (не обязан) застраховать заложенное

имущество на следующих условиях: _________________________________

5.4. Залогодатель обязан в полном объеме возместить

Залогодержателю убытки, причиненные утратой, недостачей или

повреждением заложенного имущества.

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренном Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

8. Договор

о закладе валютных средств

При осуществлении данного вида залога необходимо учитывать то, что залог валютных ценностей может осуществляться только при наличии лицензии Центрального банка РФ на проведение операций с валютными ценностями, к которым относится иностранная валюта. В противном случае при отсутствии лицензии и передаче в залог валюты данные действия будут нарушать валютное законодательство и повлекут за собой наложение штрафов на правонарушителей.

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное закладом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

закладом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"_____ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором:________________________________________________________

3. Размер обеспеченного закладом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет заклада (состав заложенного имущества)

4.1. Предметом заклада являются следующие валютные ценности:

4.1.1. Наименование закладываемой валюты: ___________________

4.1.2. Количество закладываемой валюты: _____________________

4.1.3. Согласованный по Настоящему Договору курс (цена)

закладываемой валюты: ____________________________________________

4.3. Предметом заклада не являются валютные средства,

полученные Залогодержателем от использования имущества, указанного

в п.4.1 Настоящего Договора.

4.4. Валюта принадлежит Залогодателю на праве _______________

и относится к валютным средствам последнего, оставшимся после

обязательной продажи валютной выручки в соответствии с действующим

законодательством.

4.5. Заложенное имущество передается во владение

Залогодержателю в следующем порядке:

4.5.1. Валютные средства перечисляются Залогодателем на

валютный счет Залогодержателя, указанный в п.9.2 Настоящего

Договора.

4.5.2. Срок перечисления: ___________________________________

с момента ________________________________________________________

5. Права и обязанности Залогодателя

5.1. Залогодатель имеет следующие права по распоряжению

заложенным имуществом: ___________________________________________

5.2. Последующий заклад заложенного имущества _______________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

5.3. Залогодержатель обязан в срок ____________ по исполнении

обязательств Залогодателя по основному договору возвратить

заложенные валютные средства последнего.

6. Порядок реализации предмета заклада

6.1. Если основное обязательство не будет исполнено

надлежащим образом, Залогодержатель вправе использовать заложенную

валюту в целях погашения долга Залогодателя по Основному Договору.

6.2. Обращение на валютные средства должно осуществляться по

курсу не ниже существующего на этот момент обращения.

6.3. Оставшиеся валютные средства возвращаются путем их

перечисления на валютный счет Залогодателя.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Корреспондентский счет: _____________________________________

Валютный счет N _______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет банка, в котором у него находится

валютный счет: ___________________________________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс ___________

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Корреспондентский счет: _____________________________________

Валютный счет N _______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет банка, в котором у него находится

валютный счет: ___________________________________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

9. Договор

о залоге доли в уставном капитале ООО

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога

4.1. Предметом залога является доля Залогодателя в уставном

капитале _________________________________________________________

(наименование общества с ограниченной ответственностью)

4.2. Основание права Залогодателя на долю: Учредительный

Договор от "__"________ 200_ г., а также свидетельство о внесении

вклада в Уставный капитал ООО N __ от "__"________ 200_ г.,

выданное Залогодателю ООО.

4.3. Стоимостный размер доли на момент заключения Настоящего

Договора: ________________________________________________________

(на основании данных последнего баланса ООО)

4.4. Право залога распространяется и на увеличение доли

Залогодателя в имуществе ООО и на часть прибыли, распределяемую

между участниками ООО в порядке, предусмотренном его Уставом.

4.5. С момента подписания Настоящего Договора Залогодатель в

течение _____ дней обязан уведомить ООО о заключении Настоящего

Договора.

5. Права Залогодержателя

5.1. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств

по п.2 Настоящего Договора Залогодержатель имеет право получить

удовлетворение за счет заложенной доли в уставном капитале ООО.

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

10. Договор

о залоге прав арендатора по договору аренды

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога

4.1. Предметом залога являются права Залогодателя как

арендатора по Договору аренды N __ от "__"________ 200_ г.,

арендодателем по которому выступает ______________________________

4.2. Согласованная по Настоящему Договору стоимость прав

арендатора: ______________________________________________________

4.3. Срок аренды: ___________________________________________

4.4. Согласие арендодателя получено, что подтверждается _____

_________________________________________________________________.

5. Права Залогодержателя

5.1. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств

по п.2 Настоящего Договора Залогодержатель имеет право получить

удовлетворение за счет перевода на себя прав арендатора от

Залогодателя по Договору аренды (п.4.1 Настоящего Договора).

5.2. В соответствии с п.5.1 Настоящего Договора

Залогодержатель получает права арендатора от Залогодателя по

Договору аренды (п.4.1 Настоящего Договора) в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Залогодержатель имеет кроме того все права,

предусмотренные ст.57 Закона РФ "О залоге".

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

11. Договор

о залоге права требования по договору займа

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное залогом

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"______ 200_ г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного залогом требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет залога

4.1. Предметом залога является право требования возврата

долга Залогодателя к _____________________________________________

Вышеуказанное лицо является должником по отношению к

Залогодателю.

4.2. Основание права требования: Договор займа N __ от

"__"________ 200_ г.

4.3. Размер права требования: _______________________________

4.4. Срок возврата долга: ___________________________________

4.5. С момента подписания Настоящего Договора Залогодатель в

течение _____ дней обязан уведомить __________________________ о

заключении Настоящего Договора.

5. Права Залогодержателя

5.1. В случае неисполнения Залогодателем своих обязательств

по п.2 Настоящего Договора Залогодержатель имеет право получить

удовлетворение за счет перевода на себя права требования возврата

долга от должника Залогодателя.

5.2. В соответствии с п.5.1 Настоящего Договора

Залогодержатель получает право требования возврата долга в

порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Залогодержатель имеет кроме того все права,

предусмотренные ст.57 Закона РФ "О залоге".

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

7.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

7.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

12. Договор

о залоге предприятия (ипотека)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Залогодатель: _______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Залогодержатель: ____________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В соответствии с Настоящим Договором Залогодержатель имеет

право в случае неисполнения Залогодателем своих обязательств по

п.2.1 Договора (далее по тексту - Основной Договор) получить

удовлетворение за счет имущества, заложенного на нижеуказанных

условиях.

2. Обязательство, обеспеченное ипотекой

2.1. Основание возникновения обязательства, обеспеченного

залогом, по Настоящему Договору: Договор N _ от "__"_______ 200_г.

2.2. Залогодатель по Основному Договору _____________________

Залогодержатель по Основному Договору _______________________

2.3. Предметом Основного Договора является __________________

2.4. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер обеспеченного ипотекой требования

3.1. ________________________________________________________

3.2. ________________________________________________________

Итого: ______________________________________________________

4. Предмет ипотеки

4.1. Предметом ипотеки является _____________________________

(фирменное наименование предприятия)

(далее по тексту - Предприятие).

4.2. Ипотека Предприятия распространяется на все его

имущество, включая основные фонды, оборотные средства,

нематериальные активы, а также иные ценности, отраженные в

самостоятельном балансе Предприятия.

4.3. Ипотека не распространяется на следующие активы

Предприятия: _____________________________________________________

4.4. Согласованная по Настоящему Договору стоимость

заложенного Предприятия на момент заключения Настоящего Договора:

_____________ руб.

4.5. Вышеуказанное имущество принадлежит Залогодателю на

праве ____________________________________________________________

зарегистрированном _______________________________________________

(орган государственной регистрации)

5. Права и обязанности Залогодателя

5.1. Залогодатель имеет следующие права по распоряжению

заложенным Предприятием: _________________________________________

5.2. Последующий залог заложенного Предприятия ______________

__________________________________________________________________

(допускается, допускается с согласия Залогодержателя,

не допускается)

5.3. Залогодатель обязан (не обязан) застраховать ипотеку на

следующих условиях: ______________________________________________

5.4. Залогодатель обязан по требованию Залогодержателя

предоставлять ему последний налоговый отчет, заверенный

соответствующей налоговой инспекцией, в которой Залогодатель

состоит на учете.

6. Права Залогодержателя

6.1. При неисполнении Залогодателем обязательства,

обеспеченного ипотекой, Залогодержатель вправе принять следующие

меры по оздоровлению финансового состояния Залогодателя:

6.1.1. ______________________________________________________

6.1.2. ______________________________________________________

6.1.3. ______________________________________________________

6.1.4. ______________________________________________________

6.2. Если указанные меры не принесут надлежащих результатов в

течение _________________________, Залогодержатель вправе обратить

взыскание на находящееся в ипотеке Предприятие в судебном порядке.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются Законом РФ "О залоге" и иным действующим

гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7.3. Приложения:

- акт инвентаризации;

- бухгалтерский баланс;

- заключение независимого аудитора.

7.4. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению и

считается заключенным с момента государственной регистрации.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Залогодатель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Залогодержатель: _______________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Залогодатель Залогодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

11.2. Поручительство (гарантия)

11.2.1. Понятие и форма договора поручительства

Поручительство, как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств, регулируется параграфом 5 гл.23 ГК РФ. В соответствии со ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично.

Судебно-арбитражная практика. Пермская областная организация Российского фонда инвалидов войны в Афганистане обратилась в арбитражный суд с иском к коммерческому банку о признании ничтожным договора поручительства и о взыскании с ответчика уплаченных по этому договору денежных средств.

Решением суда в удовлетворении иска отказано, поскольку кредитный договор, обеспеченный поручительством истца, в установленном порядке недействительным не признан. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения по тем же основаниям. Федеральный арбитражный суд постановлением принятые по делу судебные акты отменил и исковые требования удовлетворил, поскольку, по мнению суда, поручительство было дано за несуществующее юридическое лицо.

На вышеуказанные судебные акты был принесен протест, в котором предлагалось их отменить, дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение, однако данный протест был оставлен без удовлетворения по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между банком и организацией Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (далее - фонд) заключен договор поручительства.

По условиям договора поручительства поручитель - фонд принял на себя обязательство отвечать перед кредитором-банком за исполнение заемщиком-фирмой "Killiney investments LLS" обязанностей по возврату кредита и уплате процентов по кредитному договору.

Согласно подтверждениям Торгового представительства Министерства торговли США, а также Государственной налоговой инспекции РФ, Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ фирма "Killiney investments LLS" не значится в числе зарегистрированных как на территории США, так и на территории России, поэтому суд кассационной инстанции сделал правильный вывод о том, что поручительство дано за несуществующее юридическое лицо.

В то же время ответчиком не представлено доказательств в подтверждение того, что фирма "Killiney investments LLS" согласно действующему законодательству является юридическим лицом и именно этой фирме, за которую выдал поручительство истец, был предоставлен кредит.

Учитывая изложенное, ВАС РФ пришел к выводу, что договор поручительства является ничтожной сделкой в силу ст.168 Гражданского кодекса РФ, и исковые требования обоснованно удовлетворены судом кассационной инстанции (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 1999 г. N 737/99).

Прежде всего, необходимо отметить, что поручительство - это договор, который заключается между поручителем и кредитором.

Указанный договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами и т.д. Договор поручительства считается заключенным также и в том случае, если между должником и поручителем будет подписан документ, в котором приводится номер и дата основного договора (например, договора купли-продажи), содержатся сведения о должнике, кредиторе и характере обязательства, установлена обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником этого основного обязательства, а также определены пределы и основания ответственности поручителя, и если на этом документе кредитором совершена отметка о принятии поручительства. В этом случае договор поручительства будет считаться заключенным путем составления одного документа, поскольку воля кредитора и поручителя явно выражена и зафиксирована в письменной форме (Информационное письмо ВАС РФ от 20 января 1998 г. N 28 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве" // Экономика и жизнь. 1998. N 3).

Несоблюдение письменной формы договора поручительства влечет за собой его недействительность.

В соответствии со ст.363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или Договором поручительства не предусмотрена субсидиарная (дополнительная) ответственность поручителя.

Основное отличие солидарной ответственности от субсидиарной заключается в следующем:

1) при солидарной ответственности поручителя кредитор вправе предъявить требование об исполнении обязательства как должнику, так и непосредственно поручителю, минуя должника;

2) при субсидиарной ответственности требование к поручителю может быть предъявлено только после предъявления соответствующего требования к должнику и неполучения с него предусмотренного договором исполнения.

Если поручителей несколько, все они отвечают перед кредитором солидарно. Это означает, что требование может быть предъявлено к каждому из них в полном объеме. К примеру, надлежащее исполнение договора поставки в части оплаты товара обеспечено поручительством нескольких лиц. При этом в договоре поручительства предусмотрена субсидиарная ответственность поручителей. В этом случае механизм предъявления требований следующий. Прежде всего, необходимо предъявить требование об оплате к покупателю. Только в том случае, если после предъявления такого требования покупатель не исполнит свою обязанность по оплате товара, требование может быть предъявлено к поручителям. Причем, поскольку поручителей несколько, указанное требование в полном объеме может быть предъявлено ко всем поручителям одновременно, к некоторым из поручителей либо к одному из них по выбору кредитора.

Судебно-арбитражная практика. Банк-кредитор обратился в суд с иском к поручителю о взыскании соответствующей суммы, поскольку выставленное банком к счету должника платежное требование, оплачиваемое без акцепта, не было полностью погашено в связи с недостаточностью денежных средств на счете.

Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя за исполнение кредитного договора заемщиком. Согласно кредитному договору, банку предоставлялось право при наступлении срока возврата суммы займа списать ее с ведущегося у него счета заемщика.

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал по основаниям, предусмотренным п.2 ст.399 ГК РФ, поскольку кредитор не утратил возможности бесспорного взыскания средств с основного должника. Апелляционная инстанция решение отменила и иск удовлетворила, указав, что требование банка не могло быть удовлетворено путем бесспорного взыскания в связи с отсутствием средств на счете. При этих условиях кредитор имел право обратиться к поручителю, несущему субсидиарную ответственность (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве" от 20 января 1998 г. N 28 // Экономика и жизнь. 1998. N 3).

Судебно-арбитражная практика. Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к должнику в связи с просрочкой возврата суммы займа.

Арбитражный суд иск удовлетворил и взыскал сумму займа и процентов, исчисленных в размере, определенном в договоре. Исполнительный лист был предъявлен кредитором к исполнению, но оплата произведена не была в связи с отсутствием средств на счете должника.

Исполнение обязательств должником было обеспечено договором поручительства. Не получив удовлетворения по исполнительному документу, кредитор обратился с иском к поручителю, несущему солидарную ответственность с должником. Поручитель просил суд освободить его от ответственности, поскольку при наличии решения о взыскании долга с должника повторное взыскание повлечет за собой неосновательное обогащение кредитора.

Арбитражный суд отклонил доводы поручителя и удовлетворил требования кредитора, представившего доказательства неполучения от должника платежа по выданному ранее исполнительному документу. В резолютивной части решения было указано, что поручитель отвечает солидарно с основным должником.

При этом суд исходил из того, что по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства в целом или в части. Обязательства должника могли считаться исполненными лишь при уплате долга кредитору, а не при вынесении решения о его взыскании.

Согласно ст.323 ГК РФ, солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью.

Поскольку основное обязательство не было исполнено, кредитор был вправе на основании ст.361 и п.2 ст.363 ГК РФ обратиться к поручителю с требованием об исполнении обязательства. При наличии доказательств, свидетельствующих о полной или частичной уплате долга основным должником, поручитель вправе ссылаться на эти обстоятельства в споре с кредитором (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве" от 20 января 1998 г. N 28 // Экономика и жизнь. 1998. N 3).

Из приведенных примеров следует, что независимо от наличия решения суда, вынесенного в отношении должника, независимо от выставленного на счет должника платежного требования, подлежащего исполнению в безакцептном порядке, а также независимо от каких-либо иных обстоятельств требование к поручителю может быть предъявлено в любой момент, пока должником фактически не исполнено его обязательство перед кредитором.

Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как уже возникшего обязательства, так и обязательства, которое возникнет в будущем.

Судебно-арбитражная практика. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к заемщику и поручителю о взыскании суммы основной задолженности по кредитному договору, процентов и пеней за просрочку возврата долга.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования полностью за счет заемщика, указав, что договор поручительства сторонами фактически не заключен, поскольку он был подписан ранее кредитного договора и на сумму, превышающую выданный кредит.

Однако в соответствии со ст.361 ГК РФ договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

Имевшиеся в тексте договора поручительства сведения позволяли определить, по какому обязательству предоставлено обеспечение; сумма кредита не превысила предельную сумму, на которую было дано поручительство. Каких-либо других кредитных договоров под данное поручительство не заключалось.

Исходя из этого апелляционная инстанция решение суда первой инстанции изменила и на основании ст.363 ГК РФ удовлетворила исковые требования за счет заемщика и поручителя солидарно (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве" от 20января 1998 г. N 28 // Экономика и жизнь. 1998. N 3).

11.2.2. Объем ответственности поручителя

По общему правилу поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Однако иной объем ответственности поручителя может быть предусмотрен договором поручительства.

Судебно-арбитражная практика. Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о возврате займа, уплате процентов за пользование им и пеней.

Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена ответственность поручителя за возврат должником суммы займа и процентов за пользование им в размере, определенном договором займа. В установленный срок заемщик свои обязательства не исполнил, в связи с чем кредитор обратился к поручителю с требованием об их исполнении. После отказа поручителя от исполнения обязательства кредитор предъявил к нему иск.

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил полностью.

Поручитель подал апелляционную жалобу, в которой просил решение в части взыскания с него пеней отменить, поскольку по договору поручительства он не гарантировал уплату за должника неустойки.

В отзыве на жалобу кредитор просил оставить решение без изменения, поскольку в соответствии с п.2 ст.363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. В рассматриваемом договоре нет прямой оговорки об исключении ответственности в форме неустойки. В связи с этим кредитор полагал, что условие договора об ответственности за возврат долга и процентов следует рассматривать как определяющее содержание обязательства, за которое отвечает поручитель, а не как условие об ограничении его ответственности.

Апелляционная инстанция решение в части взыскания неустойки отменила и в этой части в иске отказала. При этом апелляционная инстанция исходила из диспозитивности правила, установленного п.2 ст.363 ГК РФ. Поскольку в данном случае договором были установлены условия, ограничивающие ответственность поручителя, суд не вправе был возлагать на поручителя ответственность за уплату неустойки (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о поручительстве" от 20 января 1998 г. N 28 // Экономика и жизнь. 1998. N 3).

Поручителями могут выступать не только коммерческие организации, но и некоммерческие, например, общественные и религиозные организации, потребительские кооперативы, благотворительные фонды и т.д. Поручителями могут быть и финансируемые собственником учреждения, в том числе бюджетные, но в этом случае учреждение, имеющее имущество на праве оперативного управления, отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности ответственность по обязательствам учреждения несет собственник соответствующего имущества.

В том случае, если поручитель исполнил за должника обязательство, к нему переходят все права кредитора. Поручитель имеет право обратного требования к должнику в размере уплаченной за него суммы. Кредитор, по отношению к которому поручитель исполнил обязательство за должника, обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику и передать права, обеспечивающие это требование (ст.365 ГК РФ).

Согласно ст.366 ГК РФ, должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику.

Действие поручительства прекращается, если должником исполнено обеспеченное обязательство. Поручительство прекращается также в том случае, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства. Если срок исполнения обязательства не указан или определяется моментом востребования, поручительство прекращается по истечении двух лет со дня заключения договора поручительства (ст.367 ГК РФ).

Образцы документов

Договор

поручительства

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Поручитель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Кредитор: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны ___________________________________________,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. В соответствии с Настоящим Договором Поручитель обязуется

солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение (далее по

тексту - Должник) обязательств по договору, заключенному между

Кредитором и Должником, полностью.

2. Обязательство, обеспеченное поручительством

2.1. Основание обязательства, обеспеченного гарантией по

Настоящему Договору: Договор N __ от "__"________ 200_ г.

2.2. Предметом договора является ____________________________

2.3. Срок исполнения обязательства, обеспеченного Настоящим

Договором: _______________________________________________________

3. Размер гарантии

3.1. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение

Должником всех обязательств по Договору, указанному в п.1

Настоящего Договора, в сумме _______(___________________________),

а также за возмещение Кредитору убытков и уплату неустойки.

4. Права и обязанности Поручителя

4.1. Поручитель обязуется исполнить за Должника обязательства

последнего перед Кредитором на условиях, в порядке и сроки,

установленные Договором, указанным в п.1 Настоящего Договора.

5. Права и обязанности Кредитора

5.1. В случае исполнения Поручителем за Должника обязательств

перед Кредитором последний обязуется передать Поручителю все

документы, удостоверяющие требования к Должнику, и передать права,

обеспечивающие это требование, в 7-дневный срок со дня исполнения

обязательства.

5.2. Кредитор не вправе изменять условия Договора, указанного

в п.1 Настоящего Договора, без согласия Поручителя. В противном

случае Поручитель не отвечает перед Кредитором за исполнение

Должником своих обязательств с момента внесения изменений.

6. Срок действия Настоящего Договора

6.1. Срок действия Настоящего Договора совпадает со сроком

действия Договора, указанного в п.1 Настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Поручитель:

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Корреспондентский счет банка: _______________________________

Идентификационный номер _____________________________________

8.2. Кредитор: ______________________________________________

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон ___________, телетайп _____________, факс __________.

Расчетный счет N ___________ в банке ________________________

Корреспондентский счет банка: _______________________________

Идентификационный номер _____________________________________

Поручитель Кредитор

___________________ ___________________

М.П. М.П.

11.3. Банковская гарантия

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате (ст.368 ГК РФ).

До настоящего времени оставался неразрешенным вопрос о моменте возникновения гарантийного обязательства. Наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой гарантийное обязательство возникает в момент получения гарантом письменного сообщения о согласии кредитора принять гарантию. Так, согласно разъяснениям, данным Высшим Арбитражным Судом РФ в Письме от 20 мая 1993 г. N С-13/ОП-167 "Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике", свидетельством заключения договора гарантии является сообщение, направленное в письменном виде кредитором гаранту, о том, что он принимает гарантийное письмо. При отсутствии такого сообщения договор гарантии считался заключенным, если ссылка на гарантию имелась в основном договоре (купли-продажи, поставки и т.д.).

В Гражданском кодексе РФ этот вопрос решается несколько иначе. В соответствии со ст.373 ГК РФ банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в тексте гарантии не предусмотрено иное. Таким образом, для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещение гаранта о принятии бенефициаром (кредитором) гарантии, если, конечно, гарант не поставил возникновение своих обязательств в зависимость от такого извещения.

Судебно-арбитражная практика. В обеспечение обязательства поставщика по поставке товаров банк выдал покупателю гарантийное письмо, которым принимал на себя обязательство выплатить определенную сумму покупателю и бенефициару при предъявлении им письменного требования в случае невыполнения поставщиком в обусловленный срок обязательств по поставке. В связи с неисполнением обеспечиваемого гарантией обязательства бенефициар предъявил гаранту письменное требование об уплате соответствующей суммы с приложением предусмотренных условиями гарантии документов. Гарант отказался произвести выплату, указав, что обязательство по гарантии не возникло. По мнению гаранта, не была соблюдена простая письменная форма сделки (ст.ст.161, 434 ГК РФ), поскольку бенефициар не направил гаранту письменного извещения о принятии гарантийного письма. В основном договоре ссылка на выданную гарантию также отсутствовала. Исходя из этого гарант полагал, что гарантийная сделка является недействительной в соответствии с п.2 ст.162 ГК РФ.

Рассмотрев заявленные бенефициаром исковые требования к гаранту, арбитражный суд признал их обоснованными, поскольку ст.368 ГК РФ, предусматривая необходимость письменного оформления обязательства гаранта перед кредитором, не требует заключения письменного соглашения между гарантом и бенефициаром. Кроме того, в соответствии со ст.373 ГК РФ банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

В гарантийном письме, адресованном бенефициару, гарант не ставил возникновение своих обязательств в зависимость от получения письменного ответа бенефициара о принятии гарантии. Следовательно, обязательства гаранта возникли в момент ее выдачи. Поэтому арбитражный суд, установив, что требование бенефициаром было предъявлено в установленный срок и с приложением всех необходимых документов, исковые требования бенефициара полностью удовлетворил, взыскав с гаранта обусловленную в его обязательстве сумму (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998 N 27 // Экономика и жизнь. 1998. N 7).

Банковская гарантия представляет собой одностороннее письменное обязательство гаранта перед бенефициаром (кредитором). При соблюдении письменной формы банковской гарантии действительность гарантийного обязательства не зависит от наличия письменного соглашения между гарантом и принципалом (должником).

Судебно-арбитражная практика. Банк выдал банковскую гарантию организации-бенефициару. При наступлении установленных в гарантийном обязательстве условий бенефициар обратился к гаранту с требованием о выплате соответствующей суммы. Гарант отказался от выполнения своих обязательств, поскольку письменное соглашение между ним и принципалом (должником по основному обязательству) не было заключено. Это обстоятельство, по мнению гаранта, свидетельствовало об отсутствии оснований возникновения гарантийного обязательства перед бенефициаром.

Рассмотрев иск бенефициара к гаранту, арбитражный суд его удовлетворил исходя из следующего. Гарантийное обязательство возникает между гарантом и бенефициаром на основании одностороннего письменного обязательства гаранта. Действительность этого обязательства не зависит от наличия письменного соглашения между гарантом и принципалом. Письменное обязательство гаранта перед бенефициаром по форме и содержанию соответствовало требованиям ст.368 ГК РФ. Требование бенефициаром было заявлено в установленный срок и соответствовало условиям гарантийного обязательства. В связи с этим оснований для освобождения гаранта от ответственности не имелось (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998 г. N 27 // Экономика и жизнь. 1998. N 7).

Из одностороннего характера гарантийного обязательства следует, что банковская гарантия сохраняет юридическую силу в том случае, если в гарантии не указан конкретный бенефициар (кредитор).

Судебно-арбитражная практика. Банк выдал принципалу гарантийное письмо, в котором не указывалось наименование бенефициара, перед которым банк принимает обязательства уплатить денежную сумму в случае невозврата долга принципалом. Принципал (должник по основному обязательству) передал гарантийное письмо кредитору, который выдал под данную гарантию кредит. При невозврате кредита основным должником кредитор обратился к банку с требованием об исполнении обязательства по банковской гарантии. Банк отказался удовлетворить указанное требование, сославшись на отсутствие гарантийного обязательства. Заявленный кредитором иск к банку был удовлетворен арбитражным судом по следующим основаниям. Из ст.368 ГК РФ не следует, что банковская гарантия должна содержать наименование конкретного бенефициара. При отсутствии такого указания обязательство по гарантии должно исполняться в пользу кредитора (бенефициара), предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998 г. N 27 // Экономика и жизнь. 1998. N 7).

Существенным условием банковской гарантии является срок ее действия (срок, на который выдана гарантия), поскольку:

- во-первых, согласно п.2 ст.374 ГК РФ требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана;

- во-вторых, в соответствии с п.1 ст.375 ГК РФ, если требование либо приложенные к нему документы представлены гаранту после истечения срока гарантии, гарант вправе отказать бенефициару в удовлетворении его требований.

При отсутствии в документах, содержащих гарантийное обязательство, указаний о сроке, на который оно выдано, гарантийного обязательства не возникает.

Судебно-арбитражная практика. Кредитор предъявил в арбитражный суд иск к гаранту, принявшему на себя письменное обязательство выплатить 100 млн руб. при предъявлении ему документов, подтверждающих неисполнение третьим лицом договора поставки. Арбитражный суд, рассмотрев представленные кредитором документы, в том числе текст гарантийного обязательства гаранта, переписку между кредитором и гарантом по поводу условий гарантии, пришел к выводу о том, что гарантийное обязательство не возникло, и оснований для удовлетворения требования кредитора не имеется.

При этом арбитражный суд исходил из следующего. Ни в тексте гарантии, ни в других письменных документах, связанных с оформлением гарантийного обязательства, не содержалось условия о сроке, в течение которого требование может быть заявлено гаранту. Содержащееся в гарантии указание на выплату суммы после истечения срока поставки товара не может быть расценено в качестве условия о сроке действия гарантии. Как следует из п.2 ст.374 и п.1 ст.376 ГК РФ, срок, на который выдана гарантия, является существенным условием гарантийного обязательства. При его отсутствии гарантийное обязательство в силу ст.432 ГК РФ следует считать не возникшим (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998 N 27 // Экономика и жизнь. 1998. N 7).

Судебно-арбитражная практика. Минское производственное объединение (ПО) обратилось в арбитражный суд с иском к коммерческому банку о взыскании денежных средств по банковской гарантии и процентов за неисполнение обязательств по банковской гарантии.

Решением суда в иске отказано. Апелляционная и кассационная жалобы истца на данное решение возвращены без рассмотрения.

На данный судебный акт был принесен протест, в котором предлагалось решение отменить, дело направить на новое рассмотрение. Протест был удовлетворен по следующим основаниям.

Из материалов дела следовало, что согласно письму банк гарантирует уплату АО "Танаис" денежных средств производственному объединению за отгруженный последним по договору товар в течение 21 банковского дня со дня его получения в случае недостатка средств у покупателя. Срок действия гарантийного обязательства банка - до 1 июня 1996 г. В счет указанного договора ПО по товарно-транспортной накладной отгрузило АО "Танаит" телевизоры.

В связи с неоплатой товара его получателем ПО обратилось с письменным требованием к банку как гаранту, в котором просило произвести оплату отгруженного товара и уплатить пени за просрочку АО "Танаит" платежа. Требование было отклонено банком, поскольку подлежащая выплате сумма была выражена в долларах США, у покупателя имелись средства для оплаты товара, а уплата пеней за просрочку платежа не была гарантирована. Осуществив перевод суммы долга в рубли, ПО повторно направило банку требование о платеже по гарантии. Ответа на данное требование не последовало, вследствие чего был предъявлен иск.

Согласно ст.374 ГК РФ бенефициар обязан представить гаранту до окончания определенного гарантией срока письменное требование, а не предъявить иск, как указано в решении суда. Право на предъявление иска не ограничивается сроком действия гарантии, а сохраняется за бенефициаром в пределах общего срока исковой давности.

Срок действия гарантийного обязательства банка установлен до 1 июня 1996 г. Оба требования об уплате суммы по этому обязательству заявлены ПО до истечения указанного срока.

Учитывая изложенное, ВАС РФ пришел к выводу, что отказ в иске по мотиву представления требований по гарантии по окончании срока, на который она выдана, является необоснованным и решение подлежит отмене. Дело было направлено на новое рассмотрение (Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июня 1999 г. N 452/99).

В соответствии со ст.370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

Судебно-арбитражная практика. Бенефициар обратился к коммерческому банку, выдавшему банковскую гарантию, с иском о выплате денежной суммы по данному обязательству. Гарант, отказывая в удовлетворении требования бенефициара, ссылался на то, что невозврат в срок кредита заемщиком-принципалом не является основанием для предъявления требований к гаранту, поскольку заемщик не отказывался от возврата кредита и подтверждал возможность исполнения основного обязательства через некоторое время.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования, поскольку в соответствии со ст.370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.

Оснований, по которым гарант вправе отказать в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных п.1 ст.376 ГК РФ, не имелось: требования бенефициаром были предъявлены до окончания определенного в гарантии срока и соответствовали условиям гарантии. В гарантийном обязательстве отсутствовали условия о необходимости представления документов, подтверждающих предварительное предъявление требования к принципалу либо отсутствие у последнего денежных средств.

При таких обстоятельствах бенефициар вправе без предварительного обращения к заемщику предъявить требование гаранту об исполнении обязательств по банковской гарантии при наступлении предусмотренных в ней условий - невозврате в определенный срок заемщиком задолженности по кредиту и процентам (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998 г. N 27 // Экономика и жизнь, 1998. N 7).

Судебно-арбитражная практика. Банк-кредитор обратился с иском к банку-гаранту о взыскании с последнего суммы кредита и процентов по кредитному договору, заключенному с заемщиком. Однако гарант отказался от уплаты части долга, ссылаясь на нецелевое использование заемщиком этой части кредита.

Арбитражный суд не принял данное обстоятельство во внимание, указав на то, что обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства (Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 1997 г. N 5121/96 // Вестник ВАС РФ, 1997. N 6).

Согласно ст.369 ГК РФ банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром. При этом за выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Таким образом, выдача банковской гарантии - это всегда возмездная сделка. При отсутствии между гарантом и принципалом (должником) соглашения о размере вознаграждения оно определяется с применением правил, установленных ст.424 ГК РФ (т.е. принимаются во внимание аналогичные сделки, совершаемые при сравнимых обстоятельствах, и т.д.).

Выдача гарантии на безвозмездной основе будет означать, что между сторонами заключен договор дарения в форме освобождения от обязанности перед кредитором (гарантом). При этом следует учитывать, что между коммерческими организациями дарение разрешено только в случае, если стоимость дара не превышает стоимости обычного подарка (пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда). В противном случае сделка недействительна.

По общему правилу, изложенному в ст.371 ГК РФ, банковская гарантия является безотзывной. Это означает, что, приняв на себя такое обязательство, гарант уже не имеет возможности отозвать гарантию и должен будет нести ответственность перед бенефициаром в случае ненадлежащего исполнения обязательства должником (принципалом). Однако в тексте банковской гарантии гарант вправе указать, что данное гарантийное обязательство является отзывным. При таких обстоятельствах сформулированное выше общее правило о безотзывности гарантии не действует.

Необходимо учитывать, что принадлежащее бенефициару (кредитору) право требования к гаранту не может быть передано им другому лицу, если иное не предусмотрено в тексте банковской гарантии (ст.372 ГК РФ).

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Например, если банковская гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательства по кредитному договору только в части возврата основного долга (суммы кредита), то бенефициар (кредитор) не вправе предъявлять к гаранту требование об уплате процентов за кредит. Вместе с тем, если гарант не выполнит своих обязательств по банковской гарантии или выполнит их ненадлежащим образом, то его ответственность перед бенефициаром не ограничивается суммой гарантии, если в гарантии не предусмотрено иное (ст.377 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму задолженности по кредиту и процентам. Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного обязательства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в гарантии. Необоснованность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена решением арбитражного суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по учетной ставке ЦБ РФ на основании ст.395 ГК РФ. Арбитражный суд исковые требования удовлетворил исходя из того, что гарант является должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по уплате оговоренной в гарантии денежной суммы.

В соответствии с п.2 ст.377 ГК РФ ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. Поскольку гарант не выполнил своего обязательства и допустил просрочку выплаты денежных средств бенефициару, на основании ст.ст.377 и 395 ГК РФ банк-гарант должен нести перед бенефициаром ответственность с момента получения его письменного требования (Информационное письмо ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о банковской гарантии" от 15 января 1998. N 27 // Экономика и жизнь, 1998. N 7).

В соответствии со ст.374 ГК РФ требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен конкретно указать, в чем выразилось нарушение обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. Срок гарантии, как правило, указывается в ней при ее выдаче либо путем указания точной даты окончания ее действия, либо указания срока, на который она выдана. По истечении указанного в гарантии срока гарантия прекращает свое действие. В том случае, если бенефициар заявил свое требование после прекращения срока действия банковской гарантии, данное требование удовлетворению не подлежит.

При получении требования от бенефициара об уплате определенной суммы гарант обязан немедленно уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми представленными бенефициаром документами. Кроме того, гарант должен рассмотреть требование со всеми приложенными к нему документами в разумный срок и точно установить, соответствуют ли это требование и приложенные документы условиям гарантии (ст.375 ГК РФ). В случае, если требование бенефициара или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, гарант вправе отказать в удовлетворении предъявленных требований, уведомив об этом бенефициара (ст.376 ГК РФ).

В соответствии со ст.378 ГК РФ обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается: уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; при отказе бенефициара от своих прав по гарантии и возвращении ее гаранту; при отказе бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом принципала.

Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, если соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное (ст.379 ГК РФ).

Образцы документов

(на бланке гаранта)

Председателю Правления

коммерческого банка

господину ____________________

______________________________

(адрес)

от _________________ N _______

1. Гарантийное письмо

Коммерческий банк ______________ (далее по тексту - Гарант),

имеющий юридический адрес _______________________________________,

корреспондентский счет N________________________________________ в

_____________________________________________________, осведомлен,

что в соответствии с Кредитным Договором от ___________ N _______

Коммерческий банк ______________ (далее по тексту - Бенефициар)

предоставил кредит _______________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-заемщика)

(далее по тексту - Заемщик или Принципал), имеющему юридический

адрес: __________________________________________, расчетный счет:

___________________________________________ на следующих условиях:

- общая сумма кредита ______________________________________

- срок возврата кредита ____________________________________

- проценты за пользование кредитом _________________________

- повышенные проценты ______________________________________

- иные условия _____________________________________________

Помимо указанных выше условий, Кредитным Договором

предусмотрено, что обязательства Заемщика должны быть обеспечены

банковской гарантией. В связи с этим Гарант недвусмысленно

заявляет, что готов предоставить Бенефициару такую гарантию за

Заемщика (Принципала) (ст.ст.368 - 381 ГК РФ). Факт получения

Бенефициаром настоящего гарантийного письма свидетельствует о

возникновении гарантийного обязательства Гаранта. В случае

неисполнения Заемщиком своих обязательств по своевременному и

полному возврату кредита и уплате процентов (включая повышенные)

Гарант обязуется выплатить Принципалу гарантийную сумму на

следующих условиях:

1. Срок действия Настоящей Гарантии с ______ по ____.

Требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы должно быть

предъявлено Гаранту до окончания указанного срока.

2. Размер гарантийной суммы не может превышать ______________

(___________) руб.

3. В соответствии с Настоящей Гарантией выплата гарантийной

суммы должна быть произведена после первого письменного требования

Бенефициара без необходимости представления решения арбитражного

суда, вынесенного против Заемщика, а также любого иного

доказательства факта нарушения им своих обязательств по Кредитному

Договору.

4. К требованию Бенефициара о совершении платежа по Настоящей

Гарантии должны быть приложены следующие документы:

- копия срочного обязательства Заемщика,

- выписка из лицевого ссудного счета Заемщика,

- ___________________________________________________________

5. Права Бенефициара по Настоящей Гарантии могут быть

переданы третьему лицу в порядке договора цессии в случае передачи

этому же лицу прав заимодавца по кредитному договору.

6. Гарантийная сумма перечисляется на корреспондентский счет

Бенефициара платежным поручением. Гарантийная сумма должна быть

списана с корреспондентского счета Гаранта не позднее ___ дней с

момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о

совершении платежа, которое отвечает требованиям Настоящего

Письма.

7. В том случае, если Гарант не выполнит свое обязательство,

вытекающее из Настоящего Письма, он обязан заплатить Бенефициару

пеню за просрочку платежа в размере ____% за каждый день

просрочки. Уплата пени не освобождает от исполнения гарантийного

обязательства.

Председатель Правления ___________________

коммерческого банка Ф.И.О.

_________________ ___________________

М. П. (подпись)

2. Гарантийное обязательство

(солидарная гарантия)

Наименование Банка-Гаранта:

________________________________

Председателю Правления

_________________________

(наименование Банка-Кредитора)

"__"__________ 200_ г.

Настоящим коммерческий банк ________________________________

в лице ___________________________________________________________

выступает поручителем и гарантирует погашение кредита, выданного

банком ___________________________________________________________

предприятию (Должнику) __________________________________________

в сумме: ________________________________________________________

на срок до __________, а также процентов по кредиту за время

пользования в сумме ____________________________.

При невозвращении указанного кредита и процентов по нему в

обусловленный кредитным договором N __ от "__"__________ 200_ г.

срок Банк-Гарант несет солидарную ответственность по долгам

Должника и предоставляет Банку-Кредитору право без

предварительного предупреждения произвести погашение кредита и

процентов по нему своим распоряжением с корреспондентского

счета N ________в ЕРКЦ г.__________ БИК __________ или путем

обращения взыскания на другое имущество, принадлежащее

Банку-Гаранту.

Действие Гарантии прекращается после погашения указанного

кредита и процентов по нему.

Действие Гарантии прекращается также, если Банк-Кредитор до

"__"__________ 200_ г. не предъявит к Банку-Гаранту требования о

платеже по Настоящей Гарантии.

Настоящее гарантийное обязательство является неотъемлемой

частью Кредитного Договора N __ от "__"__________ 200_ г.,

заключенного между Банком-Кредитором и предприятием ______________

Руководитель Банка-Гаранта: _________________________________

(подпись)

3. Гарантийное обязательство

(субсидиарная гарантия)

Наименование Банка-Гаранта:

________________________________

Председателю Правления

_________________________

(наименование Банка-Кредитора)

"__"__________ 200_ г.

Настоящим коммерческий банк ________________________________

в лице __________________________________________________________

выступает поручителем и гарантирует погашение кредита, выданного

банком ___________________________________________________________

предприятию (Должнику) ___________________________________________

в сумме _________________________________________________________

на срок до __________, а также процентов по кредиту за время

пользования в сумме ____________________________.

При невозвращении указанного кредита и процентов по нему в

обусловленный Кредитным Договором N__ от "__"__________ 200_ г.

срок и при отсутствии у Должника собственных средств Банк-Гарант

несет субсидиарную ответственность по долгам Должника и

предоставляет Банку-Кредитору право без предварительного

предупреждения произвести погашение кредита и процентов по нему

своим распоряжением с корреспондентского счета N _________________

в ЕРКЦ г.__________ БИК _________ или путем обращения взыскания на

другое имущество, принадлежащее Банку-Гаранту.

Действие Гарантии прекращается после погашения указанного

кредита и процентов по нему.

Действие Гарантии прекращается также, если Банк-Кредитор до

"__"__________ 200_ г. не предъявит к Банку-Гаранту требования о

платеже по Настоящей Гарантии.

Настоящее поручительство является неотъемлемой частью

Кредитного Договора N __ от "__"__________ 200_ г., заключенного

между Банком-Кредитором __________________________________________

и предприятием __________________________________________________.

Руководитель Банка-Гаранта: _________________________________

(подпись)

11.4. Задаток

Задаток - это денежная сумма, которую одна сторона договора выдает другой стороне в счет причитающихся с нее по договору платежей, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст.380 ГК РФ).

11.4.1. Основные признаки задатка

Во-первых, предметом задатка могут быть только денежные средства (наличные или безналичные), которые должник (покупатель, заказчик и т.д.) передает кредитору в счет оплаты товара, работы, услуги. Ценные бумаги, иные вещи (помимо денежных средств), а также имущественные права в качестве предмета задатка выступать не могут.

Во-вторых, при определенных обстоятельствах соглашение о задатке может быть принято во внимание как доказательство заключения договора (доказательство существования основного обязательства).

Например, между двумя юридическими лицами подписано соглашение, согласно которому одно из них передает другому задаток в счет оплаты определенного товара. Впоследствии продавец отказывается передать товар, ссылаясь на отсутствие между сторонами договорных отношений. В такой ситуации подписанное ранее соглашение о задатке может быть представлено в качестве одного из доказательств того, что договор все же был заключен.

В-третьих, задаток представляет собой один из предусмотренных законом способов обеспечения обязательства.

При этом отличительная особенность задатка как способа обеспечения обязательств состоит в том, что задаток воздействует сразу на обе стороны договора. Так, если сторона, предоставившая задаток, впоследствии не исполнит своих обязательств, задаток не возвращается. Если же за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, он должен быть возвращен другой стороне в двойном размере. Кроме того, неисправный контрагент должен возместить своему партнеру убытки с зачетом суммы задатка, если договором не предусмотрено, что убытки возмещаются в полном объеме сверх суммы задатка (ст.381 ГК).

Таким образом, при неисполнении одним из контрагентов условий обязательства, обеспеченного задатком, задаток приобретает свойства неустойки и рассматривается как мера ответственности за нарушение договора.

Если причиной расторжения договора стало обоюдное волеизъявление сторон, не связанное с нарушением одной из них условий обязательства, задаток подлежит возврату в том размере, в каком он был предоставлен.

11.4.2. Соглашение о задатке

Соглашение о задатке независимо от его размера должно быть совершено в письменной форме (п.2 ст.380 ГК РФ). Это может быть единый документ под названием "Соглашение о задатке", подписанный обеими сторонами. Стороны могут договориться о задатке, обменявшись письмами, телеграммами, факсимильными копиями. Соглашение о задатке может быть включено в качестве отдельного условия в соответствующий договор. В любом случае независимо от способа заключения соглашения из него должно ясно следовать, что денежная сумма передается именно в качестве задатка.

Если письменная форма соглашения о задатке нарушена или в результате нечеткого изложения условий этого соглашения возникнут сомнения относительно того, является ли переданная сумма задатком, заинтересованной стороне придется это доказывать. В противном случае указанная денежная сумма будет рассматриваться как аванс (предоплата). При этом нормативные правила о задатке и о последствиях неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, в такой ситуации действовать не будут (п.3 ст.380 ГК РФ).

Образцы документов

Соглашение

о задатке

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Задаткодатель: ______________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Задаткодержатель: ___________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны ___________________________________________,

во исполнение Договора ______________________________________

N __ от "__"________ 200_ г.

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения

точного и надлежащего исполнения обязательств по Договору N _____

от "__"________ 200_ г. предусмотренная им предоплата в размере

____ % имеет статус задатка.

2. В случае необоснованного отказа Задаткодателя от

исполнения своих обязательств по Договору ________________________

N ____ от "__"________ 200_ г. последний теряет право требовать

возврата предоплаты в полном объеме.

3. В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от

исполнения своих обязательств по Договору ________________________

N _____ от "__"________ 200_ г. последний обязан вернуть

Задаткодателю двойную сумму предоплаты.

4. Задаткодержатель обязан возвратить двойную сумму

предоплаты в течение _________________________ с момента отказа от

договора или с момента истечения срока договора, если

Задаткодержатель не приступит к его исполнению.

5. При просрочке по п.4 Настоящего Соглашения

Задаткодержатель уплачивает пеню в размере ______ за каждый день

просрочки.

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора

N __ от "__"________ 200_ г.

Задаткодатель Задаткодержатель

___________________ ___________________

М.П. М.П.

11.5. Неустойка

Неустойка - это установленная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства, в частности в случае просрочки исполнения условий договора (ст.330 ГК РФ).

1. В соответствии со ст.331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено письменно независимо от формы основного обязательства.

Например, действующее законодательство допускает заключение отдельных договоров в устной форме. В частности, в устной форме может быть заключен договор займа между гражданами при условии, что сумма займа не достигает 10-кратного минимального размера месячной оплаты труда. Однако если стороны придут к соглашению об уплате заемщиком (должником) неустойки за несвоевременный возврат заемных средств, указанное соглашение должно быть закреплено письменно. В противном случае, несмотря на то что с точки зрения закона заемные отношения между сторонами признаются установленными, соглашение о неустойке считается недействительным.

2. Как правовой институт неустойка имеет двойственный характер.

С одной стороны, неустойка - это способ обеспечения обязательств, призванный стимулировать должника к его надлежащему исполнению. С другой стороны, неустойка - это мера ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданско-правовых обязательств. Поэтому не случайно, что положения о неустойке содержатся сразу в двух главах ГК РФ - в гл.23 ("Способы обеспечения обязательств") и гл.25 ("Ответственность за нарушение обязательств"). Более того, в договорной практике понятие неустойки чаще всего употребляется именно в связи с вопросом об ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение тех или иных условий заключенных между ними договоров. Поэтому следует учитывать правило ст.330 ГК РФ, согласно которому кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Основания ответственности закреплены в ст.401 ГК РФ. По общему правилу лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). При этом лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Иначе решается вопрос об ответственности, если нарушение обязательства было допущено при осуществлении предпринимательской деятельности. При отсутствии иных указаний в законе или договоре наличия вины в такой ситуации не требуется. Лицо освобождается от ответственности только в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В договорах такие обстоятельства именуются, как правило, форс-мажорными.

3. Неустойка (штраф, пеня) может быть установлена как в твердой денежной сумме, так и в процентном отношении к сумме долга или к иной заранее определенной сторонами базовой величине.

4. Необходимо обратить внимание на то, что в ГК РФ (ст.330) неустойка, штраф и пеня рассматриваются как тождественные понятия. Вместе с тем в практике договорных отношений штраф, как правило, взыскивается за нарушения однократного (разового) характера (например, за поставку некачественного товара), пеня - за длящиеся нарушения (например, за нарушение сроков поставки товара, за просрочку оплаты товара, работ или услуг и т.д.). При этом закон не запрещает одновременное взыскание с должника за одно и то же нарушение как штрафа, так и пени. К примеру, договором купли-продажи может быть предусмотрено, что покупатель в случае просрочки оплаты товара уплачивает продавцу штраф в твердой денежной сумме и пени в процентном отношении к сумме долга за каждый день просрочки.

5. Различается несколько видов неустойки (штрафа, пени):

Во-первых, неустойка может быть законной или договорной. Договорная неустойка устанавливается исключительно соглашением сторон, составленным, как уже было отмечено выше, в письменной форме. Законная неустойка может быть взыскана с должника независимо от того, предусмотрена обязанность ее уплаты соглашением сторон или нет. При этом стороны договора по своему соглашению могут увеличить размер законной неустойки (если, конечно, закон этого не запрещает). Однако уменьшить ее размер они не вправе ни при каких обстоятельствах.

Необходимо обратить внимание на то, что отмена нормативного акта, предусматривавшего ответственность за нарушение обязательства, может служить основанием для исключения из договора условия об ответственности, основанного на этом акте.

Судебно-арбитражная практика. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей организации об исключении из договора пункта, предусматривающего пени за неуплату стоимости потребленной электроэнергии в размере 2% суммы неоплаты за каждый день просрочки. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал по следующим мотивам.

Стороны в договоре установили, что ответственность за нарушение обязательств по оплате потребленной электроэнергии применяется в размере, установленном Постановлением Правительства РФ от 7 августа 1992 г. N 558 "О стабилизации финансового положения в электроэнергетике РФ". С момента включения в договор нормы об ответственности, содержащейся в указанном Постановлении, она становится договорным условием, поэтому признание Постановления утратившим силу не может служить основанием для исключения такого условия из договора.

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, сославшись на то, что неустойка, установленная Постановлением Правительства РФ от 7 августа 1992 г. N 558, выражена в императивной форме и применялась независимо от того, включена ли она в договор (п.1 ст.332 ГК РФ). Воспроизведение такой неустойки в договоре не дает оснований считать ее договорной. Поскольку в договоре предусматривалась неустойка, которая воспроизводила норму закона, выраженную в императивной форме, стороны ее размер в соответствии с п.2 ст.332 ГК РФ не увеличили, т.е. не придали неустойке договорный характер. Такое условие при отмене нормативного акта может быть исключено из договора (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС РФ, 1997. N 7).

Неустойка является законной в том случае, если ее взыскание предусмотрено законом. Если неустойка установлена указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ, она также считается законной, но при условии, что указанные нормативные акты приняты до вступления в силу части первой ГК РФ (т.е. до 1 января 1995 г.). Неустойки (штрафы, пени), предусмотренные актами Президента РФ или Правительства РФ, принятыми после вступления в силу части первой ГК РФ, не являются законными и при отсутствии соответствующей письменной договоренности между сторонами взысканию не подлежат (абз.2 ст.4 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ").

Во-вторых, в зависимости от соотношения с убытками неустойка подразделяется на зачетную, штрафную, альтернативную и исключительную. Если неустойка имеет зачетный характер, убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой. Так, если кредитору в результате ненадлежащего исполнения обязательства причинены убытки в размере 1000 у. е. и по условиям договора в его пользу подлежит взысканию неустойка в размере 100 у. е., то при одновременном предъявлении кредитором требований о возмещении убытков и уплате неустойки убытки возмещаются в размере 900 у. е. При штрафном характере неустойки убытки возмещаются в полном объеме помимо уплаты неустойки. Если неустойка имеет альтернативный характер, то в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства взыскивается неустойка либо убытки по выбору кредитора. Одновременное взыскание альтернативной неустойки и убытков не допускается. Наконец, при исключительном характере неустойки убытки не могут быть взысканы вообще.

Следует отметить, что по общему правилу за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства с должника взыскивается зачетная неустойка. Для того чтобы придать неустойке штрафной, альтернативный или исключительный характер, об этом должно быть прямо указано в законе или договоре.

Здесь считаем необходимым еще раз акцентировать внимание на тождественности таких понятий, как неустойка, штраф и пеня. Поэтому, если по условиям договора с должника подлежит взысканию штраф за то или иное нарушение договора, это еще не означает, что данная мера ответственности носит штрафной характер и взыскивается помимо убытков. И в этом случае в договоре следует прямо закрепить штрафной характер указанной санкции.

6. При определении размера неустойки в договоре стороны свободны в своем волеизъявлении. Однако следует иметь в виду, что при рассмотрении спора арбитражный суд в соответствии со ст.333 ГК РФ вправе уменьшить размер взыскиваемой неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Более того, как следует из сложившейся в настоящее время практики ВАС РФ, арбитражные суды должны рассматривать вопрос об уменьшении размера неустойки при наличии оснований, предусмотренных ст.333 ГК РФ. Поскольку государственная пошлина по судебным спорам имущественного характера (в том числе о взыскании неустойки) исчисляется исходя из суммы заявленного иска, рекомендуем учитывать практику применения ст.333 ГК РФ. Это позволит избежать уплаты государственной пошлины в излишне крупном размере.

Судебно-арбитражная практика. При решении вопроса об уменьшении неустойки (ст.333 ГК РФ) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание также обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора и т.д.) (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС РФ, 1996. N 9).

7. При установлении в договоре неустойки за просрочку исполнения обязательства необходимо убедиться в том, что договор предусматривает конкретные сроки исполнения этого обязательства. В противном случае возможность взыскания неустойки за данное нарушение может быть поставлена под сомнение.

Если в договоре все же не указан срок исполнения обязательства, следует руководствоваться положениями ст.314 ГК РФ, согласно которым такое обязательство должно быть исполнено в разумный срок с момента его возникновения. При неисполнении обязательств в разумный срок оно должно быть исполнено в течение семи дней после предъявления кредитором требования об исполнении. В этом случае неустойка исчисляется с момента истечения 7-дневного срока.

8. По-прежнему неоднозначно решается вопрос о возможности одновременного взыскания с должника неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ. Судебная практика по данному вопросу достаточно противоречива. Однако одним из последних своих решений Высший Арбитражный Суд РФ отказал предприятию в удовлетворении его требований об уплате процентов, поскольку из гл.25 ГК РФ усматривается, что две меры ответственности по принципу сложения применяются лишь в случае, когда законом или договором установлена штрафная неустойка (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 марта 1998 г. N 6093/97 // Вестник ВАС РФ, 1998. N 6).

11.6. Удержание

Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели (ст.359 ГК РФ).

Так, например, хранитель может удерживать у себя вещь, переданную на хранение, до того момента, пока поклажедатель не оплатит полностью услуги по хранению и не возместит хранителю издержки, связанные с сохранением вещи. Подрядчик вправе удерживать созданную им вещь до момента полной оплаты заказчиком выполненных работ. В п.2 ст.996 ГК РФ прямо сказано, что комиссионер вправе в соответствии со ст.359 ГК РФ удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту (заказчику комиссионных услуг) либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии (требования об уплате комиссионного вознаграждения и о возмещении расходов).

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом (п.2 ст.359 ГК РФ). К примеру, если хранитель удерживает вещь, переданную на хранение, ожидая соответствующих выплат от поклажедателя, а поклажедатель (должник) в это время продаст вещь другому лицу, хранитель вправе и дальше удерживать вещь у себя.

Необходимо учитывать, что требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из стоимости этой вещи в том же порядке и в том же объеме, которые предусмотрены для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст.360 ГК РФ) (см. разд.11.1 "Залог").

11.7. Иные способы обеспечения обязательств

11.7.1. Резервирование права собственности

Данный способ обеспечения обязательств в настоящее время применяется крайне редко, хотя в международной коммерческой практике он хорошо известен, а в законодательстве многих стран, таких как Англия, Италия, Франция, Япония, латиноамериканские страны, данный способ допускается и используется как обеспечение платежа.

Сущность резервирования права собственности заключается в том, что при продаже товара в кредит (с отсрочкой или рассрочкой платежа) в договоре может быть сделана оговорка о том, что право собственности на товар сохраняется за продавцом до момента его полной оплаты или до момента наступления иных обстоятельств, указанных в договоре.

Таким образом, покупатель должен отдавать себе отчет в том, что пока он полностью не оплатит товар или пока не наступят оговоренные обстоятельства, то не станет его собственником, а значит, не сможет распоряжаться им по своему усмотрению (продавать, дарить, завещать и т.д.), если иное не предусмотрено законом или договором.

В том случае, если в установленный срок товар оплачен не будет или не наступят обстоятельства, с которыми связан переход права собственности на товар, продавец вправе потребовать возврата товара, если в договоре не предусмотрено иное.

В связи с тем что данный способ обеспечения обязательств является относительно новым, ниже приводится образец формулировки условия о резервировании права собственности в договоре купли-продажи товара в кредит:

"Стороны договорились о том, что право собственности на товар, являющийся предметом настоящего договора, сохраняется за продавцом до момента его оплаты в полном объеме.

Покупатель не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться товаром до перехода к нему права собственности на этот товар.

Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит к покупателю в момент возникновения у него права собственности на товар".

11.7.2. Валютная оговорка

Строго говоря, использование так называемой валютной оговорки не обеспечивает надлежащее исполнение обязательства со стороны должника. Тем не менее при наличии такой оговорки имущественные интересы кредитора приобретают более защищенный характер. В особенности это касается тех договоров, по условиям которых оплата за товар (работу, услугу) производится через значительный промежуток времени после передачи товара (выполнения работы, оказания услуги). В условиях растущей инфляции денежные средства обесцениваются, и кредитор рискует понести определенные убытки, хотя номинальная стоимость полученных от должника денежных средств не изменится.

В соответствии с п.2 ст.317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит уплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Таким образом, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1) иностранная валюта или условная денежная единица указываются в договоре в качестве базовой величины; фактические расчеты между сторонами осуществляются в рублях;

2) по общему правилу, во внимание принимается официальный курс иностранной валюты или условных денежных единиц, устанавливаемый ЦБ РФ; если стороны намерены использовать иной курс (например, курс банка по месту нахождения должника), об этом должно быть указано в договоре;

3) курс иностранной валюты или условных денежных единиц определяется на дату фактического платежа; иная дата определения курса должна быть зафиксирована соглашением сторон.

При использовании данного способа обеспечения обязательства необходимо помнить, что в случае если в договоре стоимость валюты твердо не указана и не определен момент ее определения, то согласно гражданскому законодательству курс валюты определяется на день платежа.

Судебно-арбитражная практика. Фирма предъявила иск о взыскании с предприятия суммы задолженности в валюте. Иск был удовлетворен в полном объеме, однако порядок исполнения решения впоследствии был изменен - сумма долга должна была взыскиваться с ответчика в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на момент предъявления иска. Сумма, полученная при переводе валюты в рубли, была значительно меньше.

При проверке дела в порядке надзора ВАС РФ было указано, что изменение способа исполнения решения недопустимо, если размер взыскиваемой суммы уменьшается по сравнению с суммой, которая взыскивалась бы первоначальным способом. Кроме того, суд указал на то, что взыскание задолженности по курсу, установленному ЦБ РФ на момент предъявления иска, противоречит действующему законодательству, так как в соответствии со ст.437 ГК РФ, если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, в этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 1995 г. N 1727/93 // Вестник ВАС, 1996. N 1).

11.8. Экономико-налоговый комментарий

К разд.11.1 "Залог"

Операции по передаче имущества в залог не влекут за собой возникновения объекта налогообложения, так как передача имущества в залог не влечет за собой смену права собственности на это имущество, а, следовательно, не возникает факт реализации имущества. Переданное имущество остается на балансе выдавшего залог предприятия. В аналитическом учете делается пометка "в залоге" с указанием реквизитов залогодержателя.

Согласно пп.2 п.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль в качестве доходов не учитываются имущество или имущественные права, полученные в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ обороты по реализации предметов залога, включая их передачу залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, являются объектом обложения НДС. Объект налогообложения возникает в момент обращения взыскания на имущество - в момент продажи имущества с публичных торгов или в момент заключения между должником и кредитором соглашения о замене первоначального требования на требование о передаче заложенного имущества в собственность залогодержателя (новация).

При этом облагаемый оборот по НДС у залогодателя возникает в результате реализации заложенного имущества. Продавец имущества должен выписать счет-фактуру на имя покупателя.

Особого рассмотрения требует вопрос о налогообложении операций с многооборотной тарой, передаваемой продавцом покупателям по залоговым ценам.

В соответствии с п.7 ст.154 НК РФ установлено освобождение от налога на добавленную стоимость операций по обороту возвратной тары:

"При реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены, залоговые цены данной тары не включаются в налоговую базу в случае, если указанная тара подлежит возврату продавцу".

Определение содержания, вкладываемого в термин "многооборотная тара, имеющая залоговые цены", является основополагающим моментом для решения вопроса о порядке обложения операций с тарой налогом на добавленную стоимость.

При заключении договора поставки продукции в многооборотной таре вопросу о статусе тары и суммах ее залоговой стоимости должно уделяться самое пристальное внимание. Так, в договоре поставки необходимо прямо указать, что тара подлежит возврату (с указанием срока возврата), а денежные средства, перечисляемые продавцу продукции, являются залоговой стоимостью многооборотной тары. Таким же образом должны быть оформлены и первичные документы - на залоговую стоимость выписывается отдельный счет (счет-фактура), в платежных документах сумма, передаваемая в залог, должна выделяться отдельной строкой с указанием "залоговая стоимость многооборотной тары" и т.п.

Согласно п.3 ст.254 НК РФ если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с товарно-материальными ценностями, включена в стоимость этих ценностей, то из общей суммы расходов на приобретение, учитываемых при налогообложении прибыли, исключается стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость же невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно-материальными ценностями, для целей налогообложения прибыли включается в сумму расходов на их приобретение. При этом отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей.

К разд.11.2 "Банковская гарантия"

Основной вопрос, возникающий при налогообложении операций по выдаче банковской гарантии, заключается в возможности отнесения сумм вознаграждения за банковскую гарантию на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.

К числу услуг, оказываемых банками (так называемых банковских операций и сделок), согласно п.8 ч.1 и п.1 ч.2 ст.5 Закона РФ от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" относится выдача банковских гарантий и поручительств за третьих лиц.

Согласно пп.25 п.1 ст.264 и пп.15 п.1 ст.265 НК РФ в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, включаются расходы на оплату услуг банков. Каких-либо ограничений в отношении перечня видов услуг, оказываемых банками, не предусмотрено. Соответственно, суммы вознаграждения за банковскую гарантию относятся на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.

При этом необходимо лишь разграничить указанные расходы для включения их либо в состав внереализационных расходов, либо в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг). Критерием в данном случае может служить направленность расходов в отношении их связи с деятельностью организации, непосредственно связанной или не связанной с производством и реализацией продукции (работ, услуг).

К разд.11.3 "Поручительство (гарантия)"

Что касается вознаграждения по договору поручительства, заключенному с хозяйствующим субъектом, не являющимся кредитной организацией, то приходится признать, что действующим законодательством (в частности, гл.25 НК РФ) не предусмотрено отнесение затрат, связанных с уплатой такого вознаграждения организации, не являющейся банком, на расходы, учитываемые для целей налогообложения.

Тем не менее, по нашему мнению, и в этом случае предприятия вправе доказывать выполнение общих принципов признания расходов в целях налогообложения прибыли, изложенных в ст.252 НК РФ: документальное подтверждение, экономическую обоснованность и связь с деятельностью, направленной на получение дохода.

К разд.11.4 "Задаток"

Как уже отмечалось, задаток имеет двойное содержание: в случае надлежащего исполнения сторонами обязательства задаток выступает авансом, в случае отказа одной из сторон от исполнения договора удержание задатка (или возврат в двойном размере) является исполнением штрафной санкции.

Данная особенность задатка обусловливает и особенности налогообложения операций по выдаче и удержанию задатка.

1. Согласно пп.1 п.1 ст.162 Налогового кодекса РФ НДС облагаются суммы авансовых и иных платежей, поступившие на расчетный счет в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). В связи с этим суммы поступивших задатков должны включаться в оборот, облагаемый НДС.

2. Согласно пп.2 п.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль в качестве доходов не учитываются имущество или имущественные права, полученные в форме задатка в качестве обеспечения обязательств.

3. В соответствии с п.3 ст.250 и пп.14 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных доходов и расходов включаются штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств. Следовательно, суммы задатка, перечисленные предприятием контрагенту и удержанные последним за неисполнение хозяйственного договора, подлежат включению в состав внереализационных расходов предприятия и в состав внереализационных доходов контрагента.

При этом следует учитывать, что задаток может быть удержан и в ситуации, когда договор не исполнялся. Например, сторона, внесшая задаток, в дальнейшем в одностороннем порядке договор расторгает. В этом случае задаток нельзя рассматривать в качестве расхода, предусмотренного пп.13 п.1 ст.265 НК РФ. В таком варианте расходы не должны учитываться при налогообложении прибыли в соответствии с п.16 ст.270 НК РФ. У контрагента доход, облагаемый налогом на прибыль, возникает в силу п.8 ст.250 НК РФ.

4. При возврате задатка у предприятия, выдавшего данный задаток, облагаемого оборота не возникает. У предприятия, вернувшего задаток, следует ранее уплаченную сумму НДС поставить на расчеты с бюджетом в момент возврата.

К разд.11.5 "Неустойка"

В соответствии с п.3 ст.250 и пп.13 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных доходов и расходов включаются штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба.

Часть IV. ДОГОВОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

(ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

ГЛАВА 12. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

12.1. Правовой комментарий

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Общие положения о купле-продаже установлены в параграфе 1 гл.30 ГК РФ. При продаже ценных бумаг и валютных ценностей общие положения ГК РФ о купле-продаже могут применяться только в том случае, если законом не установлены специальные правила. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) применяются положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров (ст.454 ГК РФ).

Существенным условием любого договора купли-продажи является его предмет. Предметом договора купли-продажи является имущество (товар), которое продавец обязуется передать покупателю. Для того чтобы договор купли-продажи считался заключенным, необходимо согласовать такие его условия, как наименование и количество товара, подлежащего передаче покупателю. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца на момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара.

Кроме этого, в договоре необходимо согласовать следующие условия:

- права и обязанности сторон;

- цену договора;

- срок передачи товара.

1. Наименование товара

В договоре купли-продажи необходимо четко определить, какой товар подлежит передаче покупателю. При этом продавец обязан передать покупателю именно тот товар, который предусмотрен в договоре.

Судебно-арбитражная практика. Между корпорацией "Росконтракт" и акционерным обществом "Государственная внешнеэкономическая компания Иркутской области" был заключен договор на поставку продовольственных товаров для завоза в районы Крайнего Севера, в том числе 175 т масла животного крестьянского. Однако вместо масла животного крестьянского продавец поставил в адрес покупателя товар, не предусмотренный договором, а именно промпереработочное масло.

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к корпорации "Росконтракт" по поводу поставки не предусмотренного договором товара.

В ходе судебного заседания выяснилось, что после получения покупателем промпереработочного масла он заключил договор с Иркутской маслосырбазой на хранение этого масла с правом его последующей переработки, а затем согласился с произведенным поставщиком перерасчетом стоимости этого масла. Таким образом, он принял не соответствующий условиям договора товар и распорядился им.

Поставщик возместил покупателю разницу в стоимости масла животного крестьянского высшего сорта в количестве 48 040 кг и такого же количества фактически полученного покупателем масла животного промпереработочного. Причем в счете-фактуре цену промпереработочного масла поставщик указал в размере 6860 руб. за килограмм, в то время как покупатель сдал его на переработку Иркутской маслосырбазе по цене 9000 руб. за килограмм, в результате фактически не понеся убытков.

Исковые требования покупателя о взыскании с поставщика неустойки за недопоставку масла животного крестьянского высшего сорта судом отклонены (Постановление Президиума ВАС РФ от 21 января 1997 г. N 4132/96).

Если иное не установлено договором, одновременно с передачей вещи продавец обязан передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. В случае, если принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе назначить продавцу разумный срок для их передачи. Если и по истечении данного срока принадлежности и документы переданы не будут, покупатель, если иное не предусмотрено договором, вправе вообще отказаться от товара (ст.464 ГК РФ).

2. Количество товара

Существуют различные способы определения количества товара, подлежащего передаче покупателю. Наиболее традиционный из них - использование соответствующих единиц измерения (например, 100 тонн окатыша, 200 литров молока и т.д.). Кроме того, закон допускает определение количества товара в денежном выражении, что на практике встречается достаточно часто. Так, стороны договора купли-продажи могут включить в него условие, согласно которому продавец передает покупателю товар на определенную (заранее согласованную) сумму денежных средств.

Количество товара, как уже было отмечено выше, является одним из существенных условий договора купли-продажи, относящихся к его предмету, а потому согласование этого условия имеет важное юридическое значение. Данный вывод следует из содержания п.2 ст.465 ГК РФ, согласно которому если "договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным". Вместе с тем из содержания данной нормы можно сделать и другой, не менее важный вывод - договор купли-продажи будет считаться заключенным и при отсутствии в нем конкретных количественных характеристик товара (конкретных единиц измерения, денежного выражения), если при этом договор содержит условия, которые так или иначе позволяют определить количество товара.

Судебно-арбитражная практика. Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании задолженности за импортный товар. Решением суда в иске было отказано.

Однако на данное решение Председателем ВАС РФ был принесен протест, в котором было предложено решение отменить, а дело направить на новое рассмотрение. Протест был удовлетворен по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, государственное предприятие отгрузило АО индонезийский чай. Отгрузка производилась на основании телеграммы ответчика и факсограммы о согласии принять товар. В связи с отказом получателя товара полностью погасить задолженность за него грузоотправитель обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.

Рассматривая спор, суд признал договор незаключенным, поскольку ассортимент, количество, качество и сроки поставки товара сторонами не были согласованы. Поэтому, по мнению суда, денежного обязательства у ответчика перед истцом не возникло.

Данный вывод был признан ВАС РФ ошибочным, при этом суд указал, что товар получателем был принят и частично оплачен. В связи с этим произведенные истцом отгрузки товара необходимо рассматривать как разовые сделки купли-продажи, в результате совершения которых у ответчика возникла обязанность оплатить товар (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 декабря 1998 г. N 6460/98).

Закон (п.1 ст.466 ГК РФ), если иное не предусмотрено договором купли-продажи, допускает различные варианты поведения покупателя на тот случай, если продавец в нарушение договора передаст ему меньшее количество обусловленного товара:

во-первых, покупатель вправе потребовать исполнения обязательства в натуре, иными словами, потребовать передачи ему недостающего товара;

во-вторых, покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и от оплаты товара, а если товар уже оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы.

Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем указанное в договоре, то покупатель обязан известить об этом продавца в порядке, предусмотренном п.1 ст.483 ГК РФ. Извещение должно быть направлено продавцу в срок, установленный законом или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как покупателю должно было стать известно о данном обстоятельстве исходя из характера товара и его назначения. Если же в разумный срок после получения сообщения продавец не распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, принять весь товар. В этом случае (в случае принятия товара) покупатель должен оплатить его по цене, указанной в договоре купли-продажи, если иная цена не определена соглашением сторон.

3. Качество товара

По общему правилу продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий по своим качественным характеристикам договору.

Возможны также различные вариации этого общего правила. Так, если в договоре отсутствуют конкретные условия о качестве товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. В зависимости от характера и свойств товара стороны могут предусмотреть, что товар по своему качеству должен соответствовать определенному образцу или описанию.

Если в отношении товара, подлежащего передаче покупателю, установлены обязательные требования к его качеству (ГОСТы, ТУ и т.д.), то товар в любом случае должен соответствовать указанным требованиям. Однако данное правило касается только продавца, который действует как предприниматель (например, торговая организация). При этом в договоре могут быть предусмотрены лишь повышенные требования к качеству товара. Если продавец субъектом предпринимательской деятельности не является, то в договоре могут быть предусмотрены условия о качестве товара менее жесткие, чем в соответствующих обязательных требованиях.

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям о качестве в момент передачи покупателю, если иной момент соответствия товара требованиям о качестве не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Это общее правило.

Наряду с этим договором купли-продажи может быть предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара. В этом случае продавец, предоставляя на товар гарантию, обещает (гарантирует) покупателю, что в течение установленного договором гарантийного срока товар будет соответствовать требованиям о качестве. Порядок исчисления гарантийного срока предусмотрен ст.471 ГК РФ.

Факт предоставления гарантии качества товара имеет достаточно важное значение. Так, например, по общему правилу (п.1 ст.476 ГК РФ) продавец отвечает за недостатки товара только в том случае, если покупатель докажет, что эти недостатки возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Таким образом, бремя доказывания в этой ситуации возложено на покупателя. Иначе бремя доказывания распределяется в ситуации, когда в отношении товара продавцом предоставлена гарантия качества. В этом случае продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки возникли после его передачи из-за нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Последствия передачи товара ненадлежащего качества

Нормы ГК РФ, определяющие последствия передачи некачественного товара, изложены по принципу "общее правило - специальное правило".

Так, согласно п.1 ст.475 ГК РФ, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае же существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы (один из предусмотренных законом случаев, когда допускается односторонний отказ от исполнения обязательства);

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

При этом к существенным относятся неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки.

Общие правила, касающиеся последствий передачи некачественного товара, применяются только в том случае, если положениями ГК РФ (например, о розничной купле-продаже) или других законов не установлены специальные правила.

4. Момент и срок передачи товара

Момент, когда обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной, зависит от способа исполнения обязательства:

а) если договором на продавца возложена обязанность по доставке товара покупателю, товар считается переданным в момент его вручения покупателю или указанному им лицу;

б) если договором предусмотрена передача товара в месте его нахождения ("самовывоз", выборка товара), товар считается переданным в момент фактического предоставления товара в распоряжение покупателя или указанного им лица. При этом товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, установленному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

В том случае, если договором купли-продажи не предусмотрена обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения, обязанность по передаче считается исполненной в момент сдачи товара первому перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Момент перехода риска случайной гибели имущества регламентирован в ст.459 ГК РФ. В соответствии с этой статьей риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота.

Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, то в соответствии со следующими правилами:

- если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода;

- в случаях, когда обязательство не предусматривает срока его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Понятие "разумный срок" имеет оценочный характер. Вопрос о том, какой именно срок будет являться разумным, должен решаться в каждой конкретной ситуации в зависимости от сопутствующих ей обстоятельств. Например, если договор купли-продажи предусматривает обязанность продавца по доставке товара в адрес покупателя, во внимание должны быть приняты время, которое необходимо продавцу, чтобы подготовить товар для передачи покупателю, время, которое будет затрачено на перевозку товара с учетом вида перевозки (автотранспорт, железнодорожный транспорт), и т.д.

Договор купли-продажи может быть заключен с условием его исполнения к строго определенному сроку. Для этого в договоре следует прямо указать, что по истечении определенного в нем срока покупатель утрачивает интерес к договору. Данное обстоятельство (утрата интереса) может следовать из самого существа сделки. К примеру, между сторонами заключен договор, по условиям которого продавец обязуется продать покупателю к Новому году елку. Очевидно, что если покупатель не получит елку к Новому году, то он утратит интерес к данному договору.

Если договор заключен к строго определенному сроку, продавец вправе исполнять его до наступления или по истечении обусловленного срока только с согласия покупателя.

Внимание! При передаче товара очень важно, чтобы это имущество было свободно от прав третьих лиц. Под правами третьих лиц следует понимать вещные и (или) иные обязательственные права. Примерами передачи имущества, обремененного соответствующими правами, могут, например, служить:

- приобретение лицом краденого имущества, если покупатель не знал и не мог знать об этом;

- продажа арендованного имущества.

Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар (ст.460 ГК РФ).

Если был передан товар, обремененный правами третьих лиц, то продавец несет ответственность в случае изъятия товара у покупателя.

При изъятии товара у покупателя продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии оснований, которые имели место до заключения договора.

Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.

В ст.462 ГК РФ установлено, что, если продавец передал товар, обремененный правами третьих лиц, а те, в свою очередь, предъявили покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.

Судебно-арбитражная практика. Администрация области обратилась в арбитражный суд с иском к банку о взыскании 2 950 000 руб. убытков. Исковые требования были мотивированы тем, что в результате демонтажа жилого дома третьим лицом - крестьянским хозяйством истцу были причинены убытки в заявленной сумме. Определением от 21.12.1999 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены акционерное общество и крестьянское хозяйство.

Решением от 05.09.2000 иск удовлетворен. Суд взыскал с банка в пользу администрации 2 950 000 руб. убытков.

Постановлением апелляционной инстанции от 18.10.2000 решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд округа постановлением от 27.11.2000 указанные судебные акты оставил без изменения.

В протесте Председателя ВАС РФ предлагалось все названные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение. Однако Президиум ВАС РФ не нашел оснований для его удовлетворения по следующим причинам.

Как следует из материалов дела, истец и ответчик заключили договор от 27.03.1996 N 69 купли-продажи не завершенного строительством 105-квартирного жилого дома и доли в не завершенном строительством 96-квартирном жилом доме. Объекты переданы покупателю актом приема-передачи от 14.12.1996, в счет их оплаты истец передал ответчику векселя на сумму 5 000 000 руб., в том числе на 2 950 000 руб. - за 105-квартирный жилой дом. Крестьянское хозяйство, считая себя собственником 105-квартирного жилого дома, заключило договор подряда от 17.08.1998 с гражданином, поручив последнему демонтаж указанного объекта, который и был осуществлен.

Спорный объект приобретен банком у акционерного общества по договору от 29.11.1995 N 331. Кооператив ранее купил это имущество у завода по договору от 07.09.1994. Однако указанный объект был продан заводом и крестьянскому хозяйству по договору купли-продажи от 19.06.1994.

Суды удовлетворили исковые требования, сославшись на п.1 ст.461 ГК РФ, согласно которому при изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки.

В протесте ставился вопрос об отмене судебных актов, поскольку при возмещении убытков судами не исследовался вопрос об условиях изъятия имущества у истца.

Между тем, как установлено материалами дела, администрация области фактически заявила требование не о возмещении убытков в связи с отчуждением вещи, а о возврате уплаченного по недействительной сделке - приобретении у банка дома, ему не принадлежащего.

Таким образом, по существу судебные акты приняты законно и обоснованно и оснований для их отмены не имеется (Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2001 N 9963/00).

Продавец обязан передать товар с принадлежностями и документами, относящимися к товару. В случае, если принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором (ст.464 ГК РФ).

По договору купли-продажи покупатель обязан:

- оплатить переданный товар.

Покупатель обязан выплатить всю сумму, предусмотренную договором, непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если в договоре купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить всю сумму полностью.

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Судебно-арбитражная практика. Невыполнение покупателем обязательств по оплате недвижимости, предусмотренных договором купли-продажи, может служить основанием к расторжению этого договора.

Комитет по управлению имуществом продал товариществу с ограниченной ответственностью автозаправочную станцию.

В договоре предусмотрена обязанность покупателя уплатить стоимость автозаправочной станции продавцу, а продавца - передать ее покупателю после оплаты.

Обязательства по оплате покупателем не исполнены, вследствие чего комитет предъявил ему иск о расторжении договора.

В соответствии с п.2 ст.450 Гражданского кодекса РФ договор по требованию одной из сторон может быть расторгнут по решению суда при существенном его нарушении другой стороной.

Согласно п.59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отказ покупателя от внесения платежа за приобретенный им объект приватизации не может рассматриваться в качестве основания для признания сделки недействительной, поскольку он не мог иметь место при ее совершении, а в силу п.2 ст.450 ГК РФ должен признаваться основанием для расторжения договора купли-продажи приватизированного объекта.

Статьей 29 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" также предусмотрено право продавцов в случае нарушения покупателями условий договоров купли-продажи государственного или муниципального имущества предъявлять иски о расторжении сделок приватизации.

Поскольку покупатель допустил существенное нарушение условий договора, суд правомерно расторг заключенный договор (п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости").

Судебно-арбитражная практика. На основании п.4 ст.487 ГК РФ в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.

Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя до дня передачи товара либо возврата денежных средств продавцом при отказе покупателя от товара. В этом случае проценты взимаются как плата за предоставленный коммерческий кредит (ст.823 ГК РФ) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Судебно-арбитражная практика. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю либо оплата товара в рассрочку, а покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок, покупатель в соответствии с п.4 ст.488 ГК РФ обязан уплатить проценты на сумму, уплата которой просрочена, в соответствии со ст.395 ГК РФ со дня, когда по договору товар должен быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или договором купли-продажи.

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом (п.4 ст.488 ГК РФ). Указанные проценты, начисляемые (если иное не установлено договором) до дня, когда оплата товара была произведена, являются платой за коммерческий кредит (ст.823 ГК РФ) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается от принятия и оплаты товара, продавец вправе по своему выбору:

- потребовать оплаты товара;

- отказаться от исполнения договора.

В договоре купли-продажи может быть предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата). Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя;

- совершить за свой счет действия, которые необходимы для осуществления платежа;

- принять переданный товар;

- совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

В случае, если покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

5. Цена товара

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи. Способы определения цены различны:

а) договором может быть предусмотрена конкретная цена товара;

б) договором может быть предусмотрена так называемая скользящая (или плавающая) цена товара. Как правило, такой способ определения цены используется в договорах купли-продажи, заключенных на длительный срок. Так, стороны могут поставить цену товара в зависимость от каких-либо показателей (например, от себестоимости продукции, затрат и т.д.). При использовании скользящей цены в договоре целесообразно определить механизм ее пересмотра.

Если механизм пересмотра цены не согласован, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. К примеру, при заключении договора стороны установили цену товара, превышающую на 10% его себестоимость, и указали, что при повышении себестоимости цена товара подлежит изменению. В этом случае необходимо определить себестоимость товара на момент его передачи покупателю (т.е. на момент исполнения договора) и увеличить ее на 10%. Полученная сумма и будет представлять собой цену товара, которую покупатель обязан уплатить продавцу. Однако при просрочке передачи товара покупателю необходимо принимать во внимание соотношение этих показателей на момент заключения договора и на тот момент, когда товар должен был быть передан продавцом по договору.

Изложенное выше правило действует только в том случае, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором купли-продажи.

Следует отметить, что указанный механизм ценообразования (зависимость цены от определенных показателей) должен быть четко урегулирован в договоре купли-продажи. Часто стороны договора (в особенности это касается продавца) не придают этому должного значения, что в большинстве случаев приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Так, нередко заключаются договоры со сроком действия один год и более. Указывается цена товара, согласованная при заключении договора, без определения порядка ее изменения в течение срока действия договора. Впоследствии продавец в одностороннем порядке увеличивает цену товара, ссылаясь на инфляционные процессы и повышение себестоимости товара. В такой ситуации действия продавца нельзя признать правомерными, поскольку изменение цены договора возможно только по взаимному соглашению сторон;

в) цена может быть установлена в зависимости от веса товара. В этом случае, если иное не предусмотрено договором, во внимание принимается вес нетто (без учета веса упаковки, тары и т.д.).

Если конкретная цена либо порядок ее определения договором не установлены, необходимо руководствоваться положениями ст.424 ГК РФ - товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

12.1.1. Договор продажи недвижимости

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество.

Судебно-арбитражная практика. Не завершенный строительством объект может быть предметом договора купли-продажи, а право собственности на него возникает с момента государственной регистрации.

Прокурор предъявил иск в интересах отделения Сбербанка о признании недействительным договора купли-продажи не завершенного строительством объекта, заключенного между акционерным обществом и обществом с ограниченной ответственностью.

В обоснование иска прокурор указал, что отделение Сбербанка приобрело у акционерного общества не завершенный строительством объект по договору купли-продажи. Объект передан по приемо-сдаточному акту, оплачен покупателем. Однако переход права собственности не зарегистрирован, поскольку комитет по земельным ресурсам отказался произвести такую регистрацию. Несмотря на наличие указанного договора, акционерное общество продало этот же объект обществу с ограниченной ответственностью.

При рассмотрении данного спора возник вопрос о том, может ли быть предметом договора купли-продажи не завершенный строительством объект недвижимости и подлежит ли регистрации переход права собственности.

В соответствии со ст.129 Гражданского кодекса РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Гражданское законодательство не устанавливает каких-либо ограничений в отношении приобретения и перехода прав на объекты, не завершенные строительством.

Таким образом, эти объекты не изъяты из гражданского оборота и могут отчуждаться собственником другим лицам.

В силу ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся объекты, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

В ст.219 ГК РФ указано, что право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

В соответствии со ст.8 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" до введения в действие Закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним применяется действующий порядок регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.

Из материалов дела следовало, что на участке возведены фундамент и стены дома. Перемещение этого объекта без несоразмерного ущерба невозможно. Следовательно, данный объект является объектом недвижимости.

В связи с этим комитет по земельным ресурсам, осуществляющий в этом регионе регистрацию и оформление документов о правах на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость, на основании Указа Президента РФ от 11 декабря 1993 г. N 2130 "О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость" обязан был произвести регистрацию перехода прав на не завершенный строительством объект и земельный участок.

Отказ комитета от государственной регистрации заинтересованная сторона может обжаловать в арбитражный суд.

Поскольку спорное имущество обременено правами отделения Сбербанка на основании договора купли-продажи, продавец (акционерное общество) потерял право распоряжаться им любым способом.

С учетом изложенного суд обоснованно удовлетворил иск прокурора (п.7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости").

Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность. Необходимо отметить, что договор купли-продажи недвижимости подлежит государственной регистрации только в случаях, предусмотренных законом. В настоящее время требование об обязательной государственной регистрации законом установлено в отношении таких договоров, как договор купли-продажи жилого помещения и договор купли-продажи предприятия как имущественного комплекса.

Судебно-арбитражная практика. Договор купли-продажи нежилых помещений считается заключенным с момента его подписания, а не с момента регистрации перехода права собственности.

Комитет по управлению имуществом обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании стоимости помещения магазина, приобретенного по договору купли-продажи, заключенному на основании результатов аукциона, и пеней за просрочку оплаты.

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме. При рассмотрении спора судом установлено, что сумма основного долга погашена ответчиком до предъявления иска. Во взыскании пеней отказано в связи с тем, что договор не зарегистрирован в установленном порядке, то есть не вступил в законную силу. В этом случае, по мнению суда первой инстанции, договорная ответственность не применяется.

Апелляционная инстанция не согласилась с решением суда и удовлетворила исковые требования комитета о взыскании с общества пеней за просрочку оплаты в размере, предусмотренном договором.

При этом апелляционная инстанция обоснованно сослалась на следующие обстоятельства.

В соответствии со ст.425 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В ст.433 ГК РФ указано, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Гражданский кодекс РФ предусматривает обязательную государственную регистрацию договора о продаже жилых помещений (ст.558) и договора купли-продажи предприятия (ст.560). Кодекс не предусматривает обязательной государственной регистрации сделок купли-продажи иных, кроме указанных, видов недвижимого имущества.

Регистрация перехода права собственности (ст.551 ГК РФ) не означает регистрации самого договора купли-продажи.

Поэтому договор купли-продажи здания следует считать заключенным с момента его подписания согласно п.1 ст.433 ГК РФ, а не с момента государственной регистрации (п.3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости").

Судебно-арбитражная практика. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки.

Облпотребсоюз обратился в арбитражный суд с иском о понуждении акционерного общества зарегистрировать сделку купли-продажи жилого дома.

Судом первой инстанции в иске отказано по тому мотиву, что облпотребсоюз не обращался в регистрирующий орган с требованием о регистрации договора купли-продажи.

Апелляционная инстанция отменила решение суда и приняла постановление о регистрации сделки купли-продажи недвижимости.

При этом апелляционная инстанция правомерно исходила из следующих обстоятельств.

Между облпотребсоюзом (продавцом) и акционерным обществом (покупателем) была заключена двухсторонняя сделка купли-продажи жилого дома.

Сделка сторонами исполнена. Стоимость дома уплачена покупателем продавцу, а передача осуществлена по акту приема-передачи.

Правомерность заключения этого договора не оспаривалась.

Покупатель не обращался с требованием зарегистрировать эту сделку в регистрирующий орган, поскольку утратил к ней интерес из-за ее убыточности.

Пунктом 3 ст.165 Гражданского кодекса РФ предусмотрено: если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки.

Договор продажи жилого дома согласно ст.558 ГК РФ подлежит обязательной государственной регистрации.

Поскольку сделка исполнена, а правообладатель ее не зарегистрировал, облпотребсоюз правомерно обратился за защитой своих интересов в суд.

Апелляционная инстанция бездействие акционерного общества обоснованно квалифицировала как уклонение от государственной регистрации сделки.

Данное решение суда является основанием для возникновения у соответствующего органа обязанности осуществить государственную регистрацию сделки (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости").

Переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит государственной регистрации. Порядок регистрации прав на недвижимость установлен Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним" от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ. Закон вступил в действие с 1 января 1998 г.

Судебно-арбитражная практика. До государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на объект недвижимости он не вправе совершать сделки по его отчуждению.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи строения, заключенного между индивидуальным частным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью.

В обоснование своих требований истец указал, что продал строение по договору купли-продажи индивидуальному частному предприятию, которое, не уплатив его стоимости и не зарегистрировав перехода права собственности, перепродало строение обществу с ограниченной ответственностью.

Получив плату за строение от покупателя, директор частного предприятия скрылся.

Арбитражный суд отказал акционерному обществу в иске.

В соответствии с п.2 ст.223 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Статьей 551 ГК РФ предусмотрена государственная регистрация перехода к покупателю права собственности на недвижимость по договору купли-продажи.

Поскольку право собственности на строение у индивидуального частного предприятия не возникло, оно не вправе было отчуждать это имущество другому лицу.

Общество с ограниченной ответственностью, покупая у индивидуального частного предприятия здание, не проверило документы о наличии у продавца прав собственника, в частности данных о регистрации, хотя было обязано это сделать, то есть действовало неосмотрительно, на свой страх и риск.

С учетом изложенного кассационная инстанция правомерно отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила исковые требования акционерного общества (п.2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости").

Судебно-арбитражная практика. Пунктом 1 ст.551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости подлежит государственной регистрации.

Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость не является основанием для признания недействительным договора продажи недвижимости.

При разрешении споров, связанных с возникновением и прекращением права собственности на недвижимость, арбитражным судам следует исходить из того, что до государственной регистрации перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом.

При этом следует иметь в виду, что после передачи недвижимого имущества покупателю, но до государственной регистрации перехода права собственности продавец также не вправе им распоряжаться, поскольку указанное имущество служит предметом исполненного продавцом обязательства, возникшего из договора продажи, а покупатель является его законным владельцем. В случае заключения нового договора об отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец несет ответственность за его неисполнение (Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", п.14).

Судебно-арбитражная практика. При разрешении споров по требованиям продавцов о расторжении договоров продажи недвижимости, по которым осуществлена государственная регистрация перехода к покупателю права собственности, арбитражным судам необходимо учитывать следующее.

В соответствии со ст.223 ГК РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Поэтому, если покупатель недвижимости зарегистрировал переход права собственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на основании п.3 ст.486 ГК РФ вправе требовать оплаты недвижимости и уплаты процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Следует учитывать, что в тех случаях, когда законом или договором предусмотрена возможность расторжения договора с возвращением полученного сторонами по договору, регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное недвижимое имущество не является препятствием для расторжения договора по основаниям, предусмотренным ст.450 ГК РФ, в том числе и в связи с неоплатой покупателем имущества. В этом случае продавец вправе требовать возвращения недвижимого имущества и возмещения покупателем убытков, причиненных как расторжением договора, так и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

При разрешении споров, связанных с расторжением договора купли-продажи приватизированного объекта, необходимо руководствоваться Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" (Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", п.15).

Важно отметить, что Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" закрепляет такое понятие, как признание ранее возникших прав на недвижимость (прав, возникших до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т.е. до 30 января 1998 г.). При этом согласно первоначальной редакции ст.6 данного Закона признание ранее возникших прав требовалась только в том случае, если обладатель этих прав намеревался совершить сделку, влекущую обременение объекта недвижимости правами третьих лиц (залог, аренда и т.д.), либо иную сделку, подлежащую государственной регистрации (например, договор купли-продажи предприятия как имущественного комплекса). В остальных случаях признание ранее возникших прав (их регистрация в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") не требовалось.

Судебно-арбитражная практика. Университет обратился в арбитражный суд с иском к Москомрегистрации о признании недействительным отказа в государственной регистрации права оперативного управления Университета объектами недвижимости, приобретенными по договорам купли-продажи у конкурсного управляющего ГУП "Лосиноостровский завод столярных изделий".

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил решение и постановление без изменения.

При этом суд апелляционной инстанции расценил сделки по отчуждению недвижимого имущества предприятия как незаконные, поскольку до их совершения не было зарегистрировано в учреждении юстиции право продавца на указанное имущество.

Вместе с тем в соответствии со ст.ст.6 и 13 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав, возникших до введения в действие данного Закона, требуется в случае регистрации ограничений (обременений) права, ипотеки, аренды и иной сделки, требующей государственной регистрации.

Таким образом, договоры купли-продажи недвижимости, заключенные конкурсным управляющим с университетом, государственной регистрации не подлежали (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2003 N 3217/03).

Однако Федеральным законом от 9 июня 2003 г. N 69-ФЗ были внесены изменения и дополнения в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которые вступили в силу на всей территории РФ с 18 сентября 2003 г. Согласно новой редакции п.2 ст.6 Федерального закона государственная регистрация ранее возникшего права на объект недвижимого имущества требуется при государственной регистрации возникших после 30 января 1998 г. перехода данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после 30 января 1998 г. сделки с объектом недвижимости.

По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

Судебно-арбитражная практика. Администрация г. Воткинска постановлением от 20 марта 1995 г. N 259 предоставила товариществу с ограниченной ответственностью "Сфакс" в аренду земельный участок площадью 2553 кв. м сроком на 2 года.

Истец, оспаривая указанное постановление, ссылается на то, что является собственником строения на данном земельном участке, поэтому участок должен быть передан ему в пользование, а не в аренду.

Статьей 37 Земельного кодекса РСФСР установлено, что при переходе права собственности на строение, сооружение или при передаче их другим предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам вместе с этими объектами переходит и право пользования земельными участками.

Таким образом, постановление администрации не соответствует требованиям названной статьи.

При таких обстоятельствах суд обоснованно признал оспариваемое постановление недействительным (Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 1997 г. N 2004/96 // Вестник ВАС, 1997. N 9).

Если договором не определено передаваемое покупателю недвижимости право на соответствующий земельный участок, к покупателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования.

Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

В случаях, когда земельный участок, на котором находится принадлежащее продавцу здание, сооружение или другая недвижимость, продается без передачи в собственность покупателю этой недвижимости, за продавцом сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, на условиях, определяемых договором продажи. Если условия пользования соответствующей частью земельного участка договором его продажи не определены, продавец сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования в соответствии с ее назначением.

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее.

В договоре продажи недвижимости возможно установление цены в зависимости от единицы ее площади или иного показателя размера продаваемой недвижимости. Общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества.

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. К договору купли-продажи предприятия в соответствии со ст.560 Гражданского кодекса РФ обязательно должны быть приложены акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень всех долгов предприятия с указанием кредиторов, характера, размеров и сроков их требований. Отсутствие указанных документов влечет недействительность договора. Соглашением сторон может быть предусмотрено заключение договора на определенном бланке и т.д.

Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

12.1.2. Покупка предприятием жилых помещений

Покупка жилого помещения предприятием осуществляется на основании договора купли-продажи жилого помещения. При совершении сделок по приобретению жилых помещений следует руководствоваться общими положениями о купле-продаже (§ 1 гл.30 ГК РФ) с учетом особенностей, установленных ст.ст.549 - 558 Гражданского кодекса РФ.

1. Договор купли-продажи жилого помещения должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами. Кроме того, необходимо учитывать, что в порядке исключения из общего правила, установленного для договоров купли-продажи недвижимости, договор купли-продажи жилого помещения подлежит обязательной государственной регистрации. Несоблюдение указанного требования влечет признание договора незаключенным.

Применительно к государственной регистрации важно учитывать, что регистрация договора купли-продажи и регистрация перехода права собственности - это не одно и то же. Требование о государственной регистрации договора - это требование к форме договора купли-продажи. С момента государственной регистрации договора купли-продажи данный договор считается заключенным. Государственная регистрация перехода права собственности не обязательно должна совпадать с регистрацией самого договора купли-продажи жилого помещения. Так, если договором предусмотрено, что право собственности на жилое помещение переходит к покупателю только после полной его оплаты, то и регистрация перехода права собственности к покупателю будет производиться только после того, как он полностью исполнит свое обязательство по оплате жилого помещения.

2. В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить жилое помещение, подлежащее передаче покупателю, в том числе данные, определяющие его расположение в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о предмете договора (жилом помещении) считается несогласованным, а сам договор - незаключенным (ст.554 Гражданского кодекса РФ).

3. Договор купли-продажи жилого помещения обязательно должен содержать указание о цене жилья. При отсутствии такого условия договор считается незаключенным.

В том случае, если цена жилого помещения определена на единицу его площади или иного показателя его размера, общая цена определяется исходя из фактического размера переданного жилого помещения (ст.555 Гражданского кодекса РФ).

4. Передача жилого помещения продавцом и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. При этом обязательство продавца считается исполненным после вручения жилого помещения покупателю и подписания соответствующего документа о передаче, если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи.

Если продаваемое жилое помещение полностью соответствует по своим данным условиям договора, но одна из сторон уклоняется от подписания документа о его передаче, считается, что соответствующая сторона отказывается от исполнения договора купли-продажи в одностороннем порядке.

Представляет интерес положение п.2 ст.556 ГК РФ, согласно которому принятие покупателем жилого помещения, не соответствующего условиям договора купли-продажи, в том числе когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

5. Если предприятие покупает жилое помещение, в котором на момент продажи уже кто-либо проживает, необходимо обратить внимание на п.1 ст.558 ГК РФ, в соответствии с которым существенным условием договора купли-продажи жилого помещения является перечень лиц, проживающих в нем и сохраняющих по закону право пользования жильем после его продажи (арендаторы, наниматели, члены семьи продавца и пр.), с указанием их прав на пользование жильем.

Образцы документов

1. Договор

купли-продажи объекта недвижимости между предприятиями

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Продавец: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Покупатель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает объект

недвижимости на условиях Настоящего Договора.

1.2. Объект недвижимости находится по адресу: _______________

__________________________________________________________________

1.3. Характеристика объекта недвижимости: ___________________

__________________________________________________________________

1.4. Размер земельного участка и его характеристика: ________

__________________________________________________________________

1.5. Объект недвижимости принадлежит Продавцу на праве

частной собственности согласно ___________________________________

(наименование документа)

2. Цена Договора

Цена объекта недвижимости составляет: _____________________

(___________________________________________) руб. (с учетом НДС).

3. Порядок расчетов

3.1. Срок оплаты составляет ______________________ с момента

(с правом досрочного выполнения).

3.2. Порядок оплаты: ________________________________________

(почтовый, телеграфный)

3.3. Вид расчетов: __________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

3.4. Форма расчетов: ________________________________________

(платежное поручение, чек, требование-поручение)

3.5. Покупатель обязан известить Продавца о внесении платежа

в срок с момента __________ путем ________________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

4. Обязанности сторон по Настоящему Договору

4.1. Продавец обязан: _______________________________________

а) передать проданный объект недвижимости Покупателю в

течение ___________________ с момента ______________ дней со дня

оплаты по акту передачи;

б) объект недвижимости должен быть передан в состоянии,

пригодном к немедленной эксплуатации его Покупателем;

в) принять произведенную Покупателем оплату.

4.2. Покупатель обязан:

а) в определенные Настоящим Договором сроки оплатить

проданный Продавцом объект недвижимости;

б) принять проданный объект недвижимости в течение

______________ с момента _________________________________________

4.3. Право собственности у Покупателя на объект недвижимости

возникает с момента государственной регистрации права

собственности.

5. Прочие условия и ответственность

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его

подписания.

5.2. Настоящий Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах

и хранится у сторон, а также в делах Учреждения юстиции по

регистрации сделок с недвижимостью.

5.3. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим законодательством.

5.4. Если Покупатель просрочит уплату цены по Настоящему

Договору, то он уплачивает Продавцу штраф в размере от суммы

долга.

6. Адреса и реквизиты сторон

6.1. Покупатель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

6.2. Продавец

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Покупатель Продавец

______________ ______________

М.П. М.П.

2. Договор

купли-продажи оптовой партии товаров

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Продавец:

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Покупатель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность

(полное хозяйственное ведение) Покупателю товар, а Покупатель

обязуется принять товар и оплатить его на условиях Настоящего

Договора.

1.2. Наименование товара: ___________________________________

1.3. Изготовитель товара: ___________________________________

1.4. Местонахождение товара: ________________________________

1.5. Документы на товар, которые Продавец обязан передать

Покупателю: ______________________________________________________

2. Количество

2.1. Единица измерения количества товара: ___________________

2.2. Общее количество товара: _______________________________

3. Ассортимент

3.1. Групповой ассортимент поставляемого товара:

1. _______________________________ в количестве______________

2. _______________________________ в количестве______________

3.2. Развернутый ассортимент поставляемого товара

определяется в Приложении N 1 к Настоящему Договору.

4. Качество

4.1. Качество поставляемого Продавцом товара должно

соответствовать __________________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т.д.)

4.2. Подтверждением качества со стороны Продавца является ___

__________________________________________________________________

(наименование документа, подтверждающего качество товара)

4.3. Гарантийный срок эксплуатации (годности, хранения):

________ с момента _______________________________________________

(изготовления, получения товара Покупателем, эксплуатации)

4.4. Срок устранения недостатков или замены товара в пределах

гарантийного срока _______________ с момента обнаружения дефектов.

5. Комплектность

5.1. Комплектность поставляемого Продавцом товара

определяется по __________________________________________________

(ГОСТ, ТУ и др.)

5.2. Продавец вправе поставлять товар отдельными частями

комплекта.

Отдельные части комплекта могут поставляться Покупателю

транзитом непосредственно предприятием-изготовителем по указанию

Продавца.

5.3. Дополнительные к комплекту изделия: ____________________

5.4. Из комплекта товара исключаются следующие изделия,

ненужные Покупателю: _____________________________________________

6. Сроки и порядок поставки

6.1. Товар должен быть полностью поставлен Покупателю в

течение _________________ с момента ______________________________

(оплаты, заключения договора и т.д.)

6.2. Продавец имеет право на досрочную поставку товара с

обязательным уведомлением Покупателя об этом в срок ______________

с момента отгрузки товара (может быть предусмотрено иное

основание).

7. Цена

7.1. Цена за единицу товара: ________________________________

7.2. Общая цена по Настоящему Договору: _____________________

7.3. За сокращение сроков поставки более чем на ___ дней

Покупатель производит Продавцу доплату в размере _________________

_______________ от суммы досрочно поставленного количества товара.

7.4. Цены по Настоящему Договору указаны без учета НДС (с

учетом НДС).

8. Порядок расчетов

8.1. Предварительная оплата в размере ___% от цены договора

должна быть перечислена Продавцу в течение _______________________

с момента ________________________________________________________

8.2. Окончательный срок оплаты товара составляет ____________

с момента ________________________________________________________

8.3. Порядок оплаты: ________________________________________

(почтовый, телеграфный)

8.4. Вид расчетов: __________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

8.5. Форма расчетов: ________________________________________

8.6. Покупатель обязан известить Продавца о внесении платежа

в срок с момента ______________ путем ____________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

8.7. Доплата по п.7.3 Настоящего Договора выплачивается в

том же порядке, что и основная сумма платежа.

8.8. Порядок расчетов за изделия, входящие в комплект,

отгружаемые изготовителями транзитом по п.5.2 Настоящего Договора:

__________________________________________________________________

9. Условия поставки

9.1. Поставка товара осуществляется на условиях: ____________

(франко-склад, франко-вагон и т.д.)

9.2. Переход права собственности на товар происходит в

момент: __________________________________________________________

9.3 Переход рисков на товар происходит в момент: ____________

10. Пункт поставки

Пунктом поставки товара по Настоящему Договору является: ____

11. Тара и упаковка

11.1. Товар должен быть затарен и упакован Продавцом таким

образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период

поставки до приемки товара Покупателем.

11.2. Товар должен быть затарен следующим образом: __________

11.3. Товар должен быть упакован следующим образом: _________

11.4. Стоимость тары и упаковки входит (не входит) в цену

товара.

11.5. Порядок и сроки возврата тары: ________________________

11.6. Условия расчетов при возврате тары: ___________________

12. Маркировка

Товар должен быть маркирован следующим образом: _____________

__________________________________________________________________

(указывается текст и (или) рисунок маркировки на таре, или

делается ссылка на стандарт, ГОСТ)

13. Отгрузка и транспортировка

13.1. Пункт отгрузки: _______________________________________

13.2. Сроки отгрузки: в течение _________ с момента _________

13.3. Вид транспорта: _______________________________________

13.4. Минимальной нормой отгрузки транспортом является ______

__________________________________________________________________

(вагон, контейнер, иные минимальные нормы)

13.5. Особенности отгрузки: _________________________________

13.6. Продавец обязан известить Покупателя об отгрузке в срок

____________ с момента ____________ путем ________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

В извещении указываются: дата отгрузки, номер накладной,

номер вагона (название судна, N автомашины, N рейса), номер и дата

договора, наименование и количество товара.

14. Передача товара

14.1. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в пункте

поставки.

14.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется

сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

14.3. Получив товар, Покупатель обязан телеграфом с

уведомлением подтвердить получение товара в течение ______________

с момента ________________________________________________________

15. Срок действия Настоящего Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

его сторонами и действует до момента его окончательного

исполнения, но в любом случае до "__"_________ 200_ г.

16. Ответственность сторон

16.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная

сторона возмещает причиненные убытки, в том числе неполученную

прибыль, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.2. Покупатель по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за _____________ штрафная неустойка в размере ___% от суммы

______________ (договора, долга).

16.3. Продавец по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за _____________ штрафная неустойка в размере ___% от суммы

______________ (договора, долга).

16.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение действия Настоящего Договора виновная

сторона уплачивает штраф в размере _______________________________

16.5. За нарушение иных условий Настоящего Договора виновная

сторона несет следующую ответственность __________________________

17. Обеспечение обязательств по настоящему договору

__________________________________________________________________

(могут быть условия о залоге, страховании или поручительстве со

стороны как Продавца, так и Покупателя)

18. Разрешение споров

18.1. Все споры между сторонами, по которым не было

достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде

(третейском суде с указанием конкретного третейского суда или

порядка формирования третейского суда).

18.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в

течение ______ дней с момента получения претензии.

19. Изменение условий Настоящего Договора

19.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по

взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного

документа.

19.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по

Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия

другой стороны.

20. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Продавец _____________________________ тел. _________________

Покупатель ____________________________тел. _________________

21. Особые условия настоящего договора

__________________________________________________________________

(могут быть указаны дополнительные условия сотрудничества сторон,

обязанности Продавца по наладке и монтажу товара, обязанности

Покупателя информировать Продавца об эксплуатации и использовании

товара и т.д.).

22. Прочие условия

22.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

22.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством

(или указывается конкретный нормативный документ, например

Положение о поставках товаров народного потребления или продукции

производственного назначения).

22.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

22.4. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не

сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в

Настоящем Договоре требований поддерживать деловые контакты и

принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и

развития их коммерческих связей.

23. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон на

момент заключения настоящего договора

23.1. Покупатель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

23.2. Продавец

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

24. Приложения к Настоящему Договору

Приложение N 1 на ______стр.

Приложение к Настоящему Договору составляет его неотъемлемую

часть.

Покупатель Продавец

______________ ______________

М.П. М.П.

Орган, зарегистрировавший данную сделку, и

его местонахождение: _____________________

Дата регистрации: ________________________

Порядковый номер регистрации в реестре:

N ____________

Ф.И.О. регистратора: _____________________

Подпись регистратора: ____________________

М.П.

3. Договор

купли-продажи акций открытого акционерного общества

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Продавец:

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Покупатель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а

Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции:

1.1. Наименование акций: ____________________________________

1.2. Наименование эмитента: _________________________________

1.3. Номер государственной регистрации: _____________________

1.4. Номинальная стоимость: _________________________________

1.5. Количество акций: ______________________________________

2. Цена акций

2.1. Цена акций составляет: _________________________________

3. Порядок расчетов

3.1. Сроки оплаты:

- в течение ________________ с момента заключения Настоящего

Договора уплачивается аванс (задаток) в размере __________________

- в течение _____________ с момента подписания акта передачи

имущества производится окончательный расчет.

3.2. Порядок оплаты: ________________________________________

(почтовый, телеграфный)

3.3. Вид расчетов: __________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

3.4. Форма расчетов: ________________________________________

(платежное поручение, чек, требование-поручение и др.)

3.5. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении

платежа в срок _____________ с момента ___________________________

путем ____________________________________________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

4. Порядок оформления купли-продажи акций

4.1. Оформление купли-продажи акций производится в __________

__________________________________________________________________

(наименование конкретной регистрирующей организации)

в течение _____________ с момента _______________________________.

4.2. Все расходы по оформлению акций несет __________________

4.3. Право собственности на акции возникает у Покупателя с

момента __________________________________________________________

5. Ответственность сторон

5.1. в случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного

п.4.1, он уплачивает покупателю пеню в размере стоимости не

переданного в срок имущества за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного

п.3.1 Настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в

размере _____________ неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Особые условия Настоящего Договора

__________________________________________________________________

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

7.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Покупатель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

8.2. Продавец

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Покупатель Продавец

______________ ______________

М.П. М.П.

12.2. Экономико-налоговый комментарий

Предварительно отметим, что при анализе мы раздельно рассмотрим бухгалтерский учет и особенности налогообложения у покупателя и у продавца.

12.2.1. Позиция покупателя

Бухгалтерский учет

В соответствии с договором покупатель приобретает для себя материальные ценности, в связи с чем ему следует правильно разрешить два вопроса:

1) по формированию стоимости приобретаемых товарно-материальных ценностей (ТМЦ);

2) по отражению затрат, связанных с приобретением ТМЦ, на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

При формировании стоимости приобретенных ТМЦ следует руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина России от 29 июня 1998 г. N 34н), Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (Письмо Минфина России от 30 декабря 1993 г. N 160), Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н), Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н), Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н), Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" (ПБУ 2/94, утв. Приказом Минфина России от 20 декабря 1994 г. N 167), Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000, утв. Приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 91н), другими Положениями по бухгалтерскому учету.

Сырье, материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются в учете по фактической себестоимости, которая определяется исходя из затрат на их приобретение, включая комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций.

Отметим, что распространенной ошибкой, допускаемой предприятиями, является неправильное отнесение расходов по приобретению ТМЦ. Например, расходы по уплате импортной таможенной пошлины относятся на счет 44 "Расходы на продажу" либо на иные аналогичные счета. Однако согласно действующему законодательству импортная таможенная пошлина должна относиться на удорожание стоимости приобретаемого товара. Подобные действия приводят к уменьшению стоимости приобретенных ТМЦ. Кроме того, поскольку механизм списания на себестоимость со счета 44 (26) иной, чем механизм списания со счетов учета ТМЦ (10, 41, 16), это может привести к завышению фактической себестоимости продукции и расходов, учитываемых при налогообложении прибыли по отчетным (налоговым) периодам. Более того, приобретенные ТМЦ вообще могут быть не использованы в производстве (пойдут в непромсферу, будут перепроданы и т.д.), однако затраты, связанные с их приобретением, окажутся списанными на производство.

Особо следует обратить ваше внимание на организацию бухгалтерского учета при осуществлении импортных операций. Согласно Приложению к Положению по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000 (утв. Приказом Минфина России от 10 января 2000 г. N 2н) датой совершения операции в иностранной валюте при импорте товаров (иного имущества) является дата перехода права собственности на импортированное имущество. Это означает, что стоимость полученного имущества будет определяться по курсу иностранных валют, действовавшему в момент перехода права собственности. В связи с этим необходимо, чтобы юридическая служба предприятия учитывала данную особенность при заключении подобных контрактов и своевременно сообщала в бухгалтерию о моменте перехода права собственности по импортным контрактам в случаях, если в контракте предусмотрены условия, отличные от общепринятых (например, вы становитесь собственником товара до пересечения границы).

Следовательно, бухгалтерский учет данной операции у покупателя должен обеспечить получение достоверных данных по стоимости приобретенных ТМЦ с полным их отражением на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Налогообложение

Налог на прибыль

Правильное ведение бухгалтерского учета может непосредственно не влиять на определение налогооблагаемой прибыли, если установленная на предприятии система налогового учета для исчисления налога на прибыль не основана на данных бухгалтерского учета. Однако ситуация значительно усложняется, если при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль используются первичные данные бухгалтерского учета. В этом случае неправильное отражение расходов по счетам бухгалтерского учета повлияет на достоверность формирования налогооблагаемой прибыли организации текущего отчетного (налогового) периода.

Как уже отмечалось, если организация неверно сформирует стоимость приобретенного материала (счет 10), то, соответственно, будет нарушен порядок формирования суммы расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), что может привести к такому налоговому нарушению, как завышение расходов, учитываемых для целей налогообложения в отдельные отчетные периоды. В первую очередь это относится к расходам, которые формируют состав прямых расходов в налоговом учете по налогу на прибыль согласно ст.318 и ст.319 НК РФ.

Таким образом, главное, что необходимо соблюдать покупателю, - это полностью отразить все затраты, связанные с приобретением имущества, на соответствующих счетах бухгалтерского учета так, чтобы это соответствовало требованию п.2 ст.254 НК РФ при определении материальных расходов и п.1 ст.257 НК РФ в случае приобретения амортизируемого имущества.

Налог на добавленную стоимость

Суммы НДС, уплаченные поставщикам ТМЦ, принимаются к вычету при расчетах с бюджетом (к возмещению). При этом необходимо соблюдать следующие общие условия.

1. Согласно ст.169 Налогового кодекса РФ только надлежащим образом составленный счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению из бюджета. Конкретный порядок составления и учета счетов-фактур разъяснен Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС". В соответствии с данными документами все расчеты (за исключением отдельных операций) осуществляются с использованием счетов-фактур, которые должны составляться специальным образом. Счета-фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не могут служить основанием для зачета НДС.

2. На расчеты с бюджетом относятся только суммы НДС, фактически уплаченные поставщикам (ст.ст.171 и 172 Налогового кодекса РФ).

Для того чтобы обеспечить точную информацию об оплаченных и неоплаченных суммах НДС, в бухгалтерском учете можно использовать два субсчета - субсчет 19н (сумма НДС неоплаченная) и субсчет 19о (сумма НДС оплаченная).

3. Данные материальные ресурсы должны быть приобретены (оприходованы) (ст.ст.171 и 172 Налогового кодекса РФ).

4. В первичных документах (счетах, накладных и т.д.), подтверждающих стоимость приобретенных материальных ресурсов, а также в расчетных документах (поручениях, требованиях) сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой (п.4 ст.168 Налогового кодекса РФ).

Отдельно следует указать о порядке возмещения сумм НДС, уплаченных на таможне при импорте материальных ценностей. Суммы НДС, уплаченные на таможне при ввозе товаров, относятся снабженческо-сбытовыми организациями к зачету по мере их оприходования (данная позиция подтверждается также Письмом Минфина России от 8 апреля 1996 г. N 04-03-08).

Вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию РФ основных средств и (или) нематериальных активов производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств и (или) нематериальных активов в качестве таковых.

Налог на имущество

В отношении налога на имущество необходимо учитывать, что с 1 января 2004 г. действует гл.30 "Налог на имущество организаций" НК РФ. Согласно ст.374 данной главы объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Таким образом, только в случае приобретения объектов основных средств у организации-покупателя возникает обязанность по включению стоимости приобретенного объекта в расчет налоговой базы налога на имущество.

Следует отметить, что согласно п.2 ст.170 НК РФ суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), либо фактически уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в некоторых случаях могут учитываться в стоимости соответствующих товаров (работ, услуг), в частности, в следующих случаях:

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

2) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации;

3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками в соответствии с гл.21 НК РФ либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;

4) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п.2 ст.146 НК РФ.

При этом по правилам бухгалтерского учета (п.8 ПБУ 6/01 "Учет основных средств") в первоначальную стоимость основного средства включаются в том числе и суммы невозмещаемых налогов. Следовательно, при приобретении основного средства, удовлетворяющего одному из критериев п.2 ст.170 НК РФ, организация в бухгалтерском учете формирует стоимость такого основного средства с учетом уплаченной поставщику суммы НДС. Таким образом, налоговая база по налогу на имущество в отношении таких объектов основных средств будет формироваться с учетом сумм НДС, уплаченных поставщикам при приобретении этих объектов.

12.2.2. Позиция продавца

Бухгалтерский учет

По договору купли-продажи продавец осуществляет реализацию принадлежащего ему имущества. Для организации бухгалтерского учета он должен правильно разрешить два вопроса:

1) определить соответствующий счет реализации (счет 90 "Продажи" или счет 91 "Прочие доходы и расходы");

2) определить дату совершения операции (дату реализации).

В целях бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета можно выделить три группы имущества:

1) готовая продукция, товары (для отражения реализации используется счет 90 "Продажи");

2) основные средства (счет 91 "Прочие доходы и расходы");

3) иное имущество, в том числе нематериальные активы, ценные бумаги, материалы и т.д. (счет 91 "Прочие доходы и расходы").

Несмотря на простоту данного вопроса, на практике до сих пор возникают нарушения бухгалтерского учета в порядке использования соответствующих счетов реализации. Например, на некоторых крупных промышленных предприятиях считают, что счет 90 используется только для реализации собственной готовой продукции (для производства которой оно непосредственно было создано). Реализация иного имущества (товаров, продукции подсобных производств) должна учитываться на счете 91. Однако с данной позицией нельзя согласиться. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н) на счете 90 учитывается реализация как готовой продукции, полуфабрикатов, так и товаров.

При разрешении вопроса о дате реализации необходимо учитывать, что начиная с 1995 г. все организации должны вести бухгалтерский учет реализации по единому методу, который условно можно назвать методом по отгрузке товаров. Данное правило в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета не ново, поскольку механизм его применения был заложен еще в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Рассматриваемый метод учета реализации основывается на том, что в балансе предприятия отражается только то имущество, которое принадлежит ему на праве собственности. Если право собственности на товар по договору купли-продажи перешло от продавца к покупателю, то в бухгалтерском учете первого необходимо отразить реализацию и перевести учет стоимости товаров с материальных счетов (счета 43 "Готовая продукция", 41 "Товары", 45 "Товары отгруженные" и др.) на счета, предусмотренные для учета расчетов (счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами").

Момент перехода права собственности регулируется гражданским законодательством. Согласно общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (ст.223 ГК РФ). При этом передачей признается сдача вещи перевозчику (т.е. момент отгрузки) для отправки приобретателю (ст.224 ГК РФ) - отсюда и название метода "по отгрузке".

В том случае, когда по договору установлен иной порядок перехода права собственности, учет отпущенного (отгруженного, переданного) имущества осуществляется на счете 45 "Товары отгруженные" до тех пор, пока по договору не перейдет право собственности на это имущество и выручка будет признана в бухгалтерском учете согласно условиям, изложенным в ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н). После чего суммы, учтенные на счете 45, через счета реализации также переводятся на счета, предусмотренные для учета расчетов (счета 62, 76).

Типовая схема бухгалтерских проводок в случаях, когда по договору предусмотрен общий порядок перехода права собственности:

Д-т 62 К-т 90 (91)

отражена задолженность Покупателя за проданное имущество по договорным ценам с учетом НДС;

Д-т 90 (91) К-т 43 (10, 41)

списана себестоимость реализованного имущества;

Д-т 90 (91) К-т 68

начислена сумма НДС;

на счете 99 в корреспонденции со счетами 90 (91) определен финансовый результат.

Налогообложение

Как уже указывалось, по договору купли-продажи продавец осуществляет реализацию продукции либо товара. В соответствии со ст.271 или ст.273 НК РФ для целей налогообложения прибыли доход от реализации продукции определяется либо по методу начисления, либо по кассовому методу. Согласно п.1 ст.167 НК РФ в целях исчисления НДС налогоплательщик вправе установить в учетной политике дату возникновения обязанности по уплате НДС либо по мере отгрузки, либо по мере оплаты товаров (работ, услуг).

В связи с этим на предприятиях, которые в целях налогообложения используют метод определения выручки от реализации продукции по мере ее оплаты (в отношении налога на прибыль - кассовый метод), между данными бухгалтерского учета и налогового учета возникает несоответствие. Для того чтобы правильно рассчитать выручку в целях налогообложения, предприятие при поступлении оплаты должно правильно исчислить все основные показатели: сумму выручки (т.е. сумму произошедшей в данном отчетном периоде оплаты и др.), расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), учитываемые для целей налогообложения прибыли по правилам кассового метода, и причитающуюся к уплате в бюджет сумму НДС. Организацию расчета выручки в целях налогообложения предприятие должно осуществлять исходя из своей специфики ведения бухгалтерского учета. Что касается особенностей налогообложения по отдельным видам налогов, то их мы рассмотрим ниже.

Налог на прибыль

Согласно ст.247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная налогоплательщиком и рассчитываемая, в частности, у российских организаций как полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл.25 НК РФ.

При формировании расходов, связанных с производством и реализацией готовой продукции, следует учитывать норму, содержащуюся в пп.6 п.1 ст.254 НК РФ. В соответствии с данным подпунктом в состав материальных расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, включаются транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по доставке готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов). Практическое значение данной нормы заключается в том, что если меняется фактический пункт доставки готовой продукции покупателю, то необходимо данное изменение оформить как дополнение к договору об изменении условий по пункту доставки. В противном случае затраты, связанные с доставкой продукции, не будут учитываться в целях налогообложения.

При определении финансовых результатов от реализации основных фондов для целей налогообложения прибыли необходимо руководствоваться помимо прочего ст.268 НК РФ. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определенную в соответствии с правилами гл.25 НК РФ (ст.ст.256 - 259 НК РФ). Кроме того, налогоплательщик также вправе уменьшить такие доходы на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке реализуемого имущества. При этом согласно п.3 ст.268 НК РФ, если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (включая месяц реализации).

Необходимо обратить внимание на то, что данные налогового учета по налогу на прибыль в части формирования остаточной стоимости амортизируемого имущества могут не совпадать с аналогичными данными бухгалтерского учета в связи с различиями правил учета основных средств, предусмотренных гл.25 НК РФ и ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н). Так, к примеру, проведенная в бухгалтерском учете переоценка основных средств в налоговом учете по налогу на прибыль не учитывается.

Что касается особенностей определения расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли, при реализации прочего имущества (сырья, материалов, оборудования к установке, незавершенных вложений во необоротные активы), то согласно ст.268 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения этого имущества. В данном случае имеется в виду цена приобретения конкретного наименования реализуемого имущества, формируемая в налоговом учете на основании первичных документов поставщика. Очевидно, что в некоторых случаях сведения бухгалтерского учета о себестоимости прочего имущества при его реализации могут не совпадать с фактической ценой приобретения этого имущества в связи с тем, что в бухгалтерском учете при списании, например, однородных материалов может применяться один из разрешенных методов оценки (ФИФО, ЛИФО, средней стоимости), отличный от метода списания по стоимости единицы товара.

Помимо этого, необходимо учитывать, что материалы собственного производства учитываются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их изготовления, а для целей налогообложения прибыли согласно п.4 ст.254 НК РФ должны оцениваться по правилам ст.319 НК РФ только исходя из прямых расходов, состав которых установлен ст.318 НК РФ. Косвенные расходы, связанные с изготовлением таких материалов, уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль сразу в отчетном периоде изготовления, а прямые расходы распределяются на остатки готовой продукции - в данном случае материалов собственного производства - на складе на конец месяца и не уменьшают налогооблагаемую прибыль отчетного периода. В дальнейшем при списании, в том числе на реализацию, таких материалов в целях уменьшения налогооблагаемой прибыли может быть учтена только стоимость этих материалов, рассчитанная исходя из прямых расходов.

Кроме того, налогоплательщик также вправе уменьшить доходы от реализации прочего имущества на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке реализуемого имущества. При этом согласно п.2 ст.268 НК РФ, если цена приобретения имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения прибыли.

При реализации покупных товаров согласно ст.268 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров, определяемую одним из методов оценки покупных товаров (ФИФО, ЛИФО, средней стоимости, стоимости единицы товара). Кроме того, налогоплательщик также вправе уменьшить доходы от реализации покупных товаров на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке реализуемого имущества. При этом при реализации покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией, формируются с учетом положений ст.320 НК РФ.

Согласно ст.320 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, формируют расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль (издержки обращения), по иным принципам, нежели это предусмотрено нормативными актами по бухгалтерскому учету. А именно в издержках обращения в налоговом учете должны учитываться любые расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров (в том числе транспортные расходы по доставке приобретаемых товаров для их дальнейшей реализации), в то время как по правилам бухгалтерского учета расходы, связанные с приобретением товаров, должны учитываться в стоимости этих товаров (либо непосредственно на счете 41 "Товары", либо с предварительным накоплением на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"). Таким образом, сумма, списываемая при реализации товаров в бухгалтерском учете с кредита счета 41 "Товары", может не совпадать со стоимостью этих товаров, учитываемой для целей уменьшения доходов от реализации в соответствии с п.1 ст.268 НК РФ.

Кроме того, транспортные расходы на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров, в случае если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров по условиям договора поставки, для целей налогообложения прибыли учитываются в качестве прямых расходов и подлежат распределению на остатки на конец месяца, не учитываемые в налоговой базе, пропорционально остаткам товара на складе. Все остальные издержки обращения считаются в налоговом учете косвенными и сразу списываются в уменьшение доходов от реализации текущего отчетного периода.

Отсюда следует два вывода: во-первых, при заключении договоров поставки при приобретении покупных товаров необходимо особо внимательно оговаривать формирование цены товара с учетом или без учета транспортных и иных расходов по их доставке, и во-вторых, так организовать бухгалтерский учет издержек обращения при торговой деятельности, чтобы обеспечить раздельное отражение на счетах (субсчетах) бухгалтерского учета собственно цены приобретения товаров по договору, транспортных расходов по доставке этих товаров до собственного склада организации при их приобретении и иных расходов, связанных с приобретением товара, а также всех иных издержек, связанных с хранением и реализацией товаров. Очевидно, что в данном случае целесообразно использовать одновременно такие счета, как счет 41 "Товары", счет 16 (два субсчета "Транспортные расходы по приобретению" и "Иные расходы по приобретению") и счет 44 "Расходы на продажу".

В заключение необходимо отметить, что согласно п.2 ст.268 НК РФ, если цена приобретения товара с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения прибыли.

Налог на добавленную стоимость

Как уже упоминалось выше, согласно ст.168 НК РФ у плательщиков НДС все расчеты (за исключением отдельных операций) осуществляются с использованием счетов-фактур. Каждый факт отгрузки продукции должен сопровождаться составлением счета-фактуры установленной формы не позднее чем в 5-дневный срок (п.3 ст.168 НК РФ) с момента совершения операции.

Поскольку многие предприятия в целях налогообложения используют метод определения выручки от реализации "по оплате", у них между данными бухгалтерского учета и налогового учета возникает несоответствие. Для того чтобы сгладить данное несоответствие и обеспечить выполнение требований как по бухгалтерскому учету, так и по исчислению НДС, некоторые предприятия на практике используют дополнительный субсчет счета 68 "Расчеты с бюджетом по НДС" - субсчет 68-X "Суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет по мере их получения от покупателей".

Письмом Минфина России от 12 ноября 1996 г. N 96 "О порядке отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с налогом на добавленную стоимость и акцизами" рекомендовано для этих целей использовать отдельный субсчет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Например, в момент определения выручки от реализации по данным бухгалтерского учета делается соответствующая проводка:

Д-т 90 К-т с/с 68-X (76-Х)

Затем, когда наступает время определения выручки от реализации в целях налогообложения, делается переброска по субсчетам счета 68 и фактически уплачивается сумма НДС:

Д-т с/с 68-X (76-Х) К-т с/с 68 "Расчеты с бюджетом по НДС"

Д-т с/с 68 К-т 51

Еще одно требование при исчислении НДС должен соблюдать продавец, выпускающий и реализующий товары, облагаемые по разным ставкам (10 и 20%). В этом случае необходимо обеспечить раздельный учет затрат по производству и реализации товаров в разрезе применяемых ставок и указывать в расчетных документах суммы налога по видам товаров в зависимости от применяемых ставок.

Согласно п.3 ст.154 НК РФ при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом положений ст.40 Налогового кодекса РФ, с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и без включения в нее налога с продаж, и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).

Под действие данной нормы подпадает имущество, числящееся на балансе организации по состоянию на 1 января 2001 г. по стоимости с учетом НДС в соответствии с действовавшим до 2001 г. нормативным порядком.

Что касается имущества, приобретенного с 1 января 2001 г. до 1 января 2002 г., то данная норма применяется согласно действовавшему в 2001 г. п.6 ст.170 НК РФ, в соответствии с которым начиная суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) либо фактически уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, учитывались в стоимости соответствующих товаров (работ, услуг) в случае:

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг) лицами, не являющимися налогоплательщиками в соответствии с Налоговым кодексом РФ либо освобожденными от обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст.145 НК РФ;

2) приобретения (ввоза) амортизируемого имущества для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п.2 ст.146 НК РФ.

С внесением дополнений и изменений в гл.21 "НДС" НК РФ Федеральным законом от 29 мая 2002 г. N 57-ФЗ с 1 января 2002 г. соответствующая норма ст.170 НК РФ стала звучать следующим образом (п.2 ст.170 НК РФ):

суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях:

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

2) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации;

3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками в соответствии с настоящей главой либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;

4) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п.2 ст.146 настоящего Кодекса.

НДС с авансов и предоплат

Взимание налога с авансов полученных не приводит к двойному налогообложению, поскольку в момент появления оборота по реализации суммы НДС, уплаченные ранее с авансов, принимаются к налоговому вычету (возмещению). При этом необходимо обратить внимание на два момента.

Во-первых, в настоящее время на практике стали возникать сложности в определении самого понятия "аванс", с которого должен исчисляться налог. Так, например, это может касаться операций с векселями, когда их получение опережает поставку, и т.д. Необходимо учитывать, что налоговое законодательство в целях исчисления НДС под понятием "аванс" подразумевает только предварительное получение денежных средств. В соответствии с пп.1 п.1 ст.162 НК РФ налоговая база по НДС определяется с учетом сумм авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров. Таким образом, обязательным условием для отнесения тех или иных средств к категории предоплат (авансов) является их реальное получение на расчетный счет или в кассу предприятия.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что порядок зачета сумм НДС, уплаченных с авансов, регулируется непосредственно п.8 ст.171 и п.6 ст.172 НК РФ: сумма НДС с авансов уплачивается в момент их получения, а относится к зачету только в момент реализации товара, по которому ранее был получен этот аванс, либо в момент возврата суммы аванса при расторжении договора.

Судебно-арбитражная практика. Необходимо учитывать, что налоговые органы при проведении документальных проверок основное внимание уделяют фактическому содержанию договорных отношений между сторонами, а не формальным положениям договора.

Так, совместное предприятие "Сибсервис" в целях обеспечения потребителей товарами заключило с ними кредитные договоры (заемные средства не облагаются НДС). Возврат займов осуществлялся приобретенной техникой. Такого рода операции позволили СП "Сибсервис" исключить из налогооблагаемого оборота часть товаров, фактически реализованных потребителям (возврат займа также не облагается НДС). Налоговая инспекция посчитала, что в таком случае СП "Сибсервис" поставляло продукцию на условиях предоплаты ее стоимости, что было поддержано Президиумом ВАС РФ. Как было указано в Постановлении, вывод ГНИ обоснован, поскольку отношения с клиентами (покупателями) фактически сложились именно таким образом (поставка, подряд) независимо от названия договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 1996 г. N 367/96).

В заключение отметим, что п.1 ст.162 НК РФ установлено правило, согласно которому НДС облагаются суммы авансовых платежей, полученные в счет предстоящего экспорта товаров (работ, услуг). Более подробно данный вопрос рассматривается в главе "Внешнеторговые договоры" настоящего издания.

Прочие налоги

На практике часто встречается вопрос о включении в состав выручки железнодорожного тарифа, оплачиваемого отдельно покупателем. Как правило, оплата поставщиком услуг железной дороги составляет затраты по сбыту своей продукции, которые уже учтены в отпускной цене. Поэтому данные суммы включаются в расчет налогов. Если для расчета налога на прибыль и НДС этот вопрос не очень актуален, так как сумма тарифа включается в затраты, а НДС по ж/д тарифу подлежит возмещению, то для расчета налога на пользователей автодорог он является принципиальным.

От данной ситуации следует отличать случай, когда в договоре закреплено условие о самовывозе, оплата ж/д тарифа производится по просьбе покупателя, а затем счета по оплате ему перепредъявляются. В этом случае все операции должны быть оформлены отдельными документами (отдельно счет на поставленную продукцию, отдельно на ж/д тариф и, соответственно, отдельный бухгалтерский учет этих операций). Однако, как показывает практика, предприятия забывают выполнять все эти условия, что, в свою очередь, приводит к конфликтным ситуациям.

Таким образом, например, до 1 января 2003 г. согласно п.29 Инструкции МНС России от 4 апреля 2000 г. N 59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды" включение расходов по транспортировке у продавца в выручку от реализации товаров зависит от условий реализации. При установлении цены реализации товаров (продукции) на условиях их доставки за счет продавца до места, в котором предусмотрено получение товара покупателем (получателем), расходы по транспортировке, понесенные продавцом в связи с оплатой этих сумм третьим лицам, включаются в налогооблагаемую базу по налогу на пользователей автодорог у продавца, в том числе и в случае выделения указанных расходов в первичных документах отдельной строкой.

При установлении цены реализации товаров (продукции) на условиях их доставки за счет продавца до определенного договором места (далее - пункт отправления) и отправлении по согласию и за счет покупателя продавцом товаров до другого места (далее - пункт назначения) возмещаемые покупателем (получателем) суммы по транспортировке товаров от пункта отправления до пункта назначения, оплачиваемые продавцом за счет покупателя третьим лицам, у продавца в выручку от реализации товаров не включаются. При этом в первичных документах должны быть отдельно выделены стоимость товаров и сумма транспортных услуг.

Порядок применения ст.40 Налогового кодекса РФ

при спецрасчете НДС

1. Обязанность по составлению специального расчета.

Статья 40 "Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения" Налогового кодекса РФ устанавливает порядок исчисления НДС по специальному расчету. Основанием для специального расчета при соблюдении всех иных установленных условий является факт реализации продукции (работ, услуг) по ценам, отклоняющимся от рыночных более чем на 20%.

При этом обязанности по самостоятельному осуществлению специального расчета для налогоплательщиков не предусмотрено (за исключением случаев, специально предусмотренных частью второй Налогового кодекса РФ). Согласно п.1 ст.40 Налогового кодекса РФ "для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки". Пока не будет доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

В п.3 рассматриваемой статьи установлено, что при несоответствии цены договора рыночным ценам "налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги".

Исходя из анализа данных положений можно сделать следующие выводы.

Во-первых, специальный расчет в целях налогообложения составляет непосредственно налоговый орган.

Во-вторых, последствием специального расчета является доначисление сумм недоимки, а также пени. Взыскание сумм штрафных санкций в данном случае не предусмотрено Налоговым кодексом РФ (за исключением случаев, когда частью второй Налогового кодекса РФ предусматривает обязательное применение ст.40 Налогового кодекса РФ).

Вместе с тем необходимо отметить, что налогоплательщик вправе также по своему желанию своевременно сделать спецрасчет. Желательность самостоятельного осуществления специального расчета самим налогоплательщиком вызвана тем, что в противном случае с него впоследствии будут взысканы суммы пени.

2. Виды сделок, подлежащих контролю.

Проверять обоснованность применения цен в целях последующего доначисления НДС по спецрасчету налоговые органы вправе только в следующих четырех случаях:

1) между взаимозависимыми лицами;

2) по товарообменным (бартерным) операциям;

3) при совершении внешнеторговых сделок;

4) при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

Осуществлять контроль за ценами в иных случаях налоговые органы не имеют права. Вместе с тем следует отметить, что под указанный перечень сделок подпадает большинство операций, совершаемых налогоплательщиками. Поэтому вопрос о применении цен в целях налогообложения является актуальным.

Взаимозависимые лица - граждане и организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.

Признание лиц взаимозависимыми возможно по закону либо по суду.

Согласно ст.20 Налогового кодекса РФ взаимозависимость возникает в тех случаях, когда:

1) одна организация непосредственно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20%;

2) одна организация косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20%.

Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой;

3) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;

4) лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Первые два основания применяются для сделок между организациями. Последние два основания распространяются на сделки между физическими лицами. Для организаций взаимозависимость определяется по доле участия, которая должна составлять более 20%.

Пример непосредственного участия

25%

Предприятие-А ------> Предприятие-Б

ООО ОАО

Предприятие-А владеет акциями ОАО Предприятия-Б в размере 25% от уставного капитала. В этом случае все сделки, совершаемые между данными предприятиями, подлежат контролю со стороны налогового органа. Если доля такого участия составляла бы 18%, то цены по сделкам по указанному основанию контролю не подлежали бы.

Пример косвенного участия

70% 30%

Предприятие-А ------> Предприятие-Б ------> Предприятие-С

ООО ОАО ОАО

Предприятие-А владеет акциями ОАО Предприятие-Б в размере 70% от уставного капитала. В свою очередь Предприятие-Б владеет акциями ОАО Предприятия-С в размере 30% от уставного капитала. В этом случае Предприятие-А и Предприятие-С являются взаимозависимыми лицами, поскольку доля участия составляет 21% (70% х 30% : 100% = 21%). Все сделки, совершаемые между Предприятием-А и Предприятием-С, также подлежат контролю со стороны налогового органа.

Если бы Предприятие-А владело акциями ОАО Предприятие-Б в размере 60%, то доля косвенного участия в Предприятии-С составила бы 18% (60% х 30% : 100% = 18%). В этом случае Предприятие-А и Предприятие-С не считались бы взаимозависимыми лицами.

Признание взаимозависимости без суда возможно только в указанных четырех случаях. Во всех остальных случаях суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг).

В данном случае необходимо обратить внимание на то, что с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ в 2002 г. (Законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ), когда согласно пп.1 п.1 ст.146 НК РФ передача имущественных прав была отнесена к объектам налогообложения налогом на добавленную стоимость, очень часто задается вопрос о том, насколько применимы правила ст.40 НК РФ к операциям по передаче имущественных прав, которые, как известно, на основании п.2 ст.38 НК РФ к имуществу и, следовательно, к товарам, не относятся. Действительно, если передаваемым объектом являются имущественные права, то такая передача не является реализацией в смысле ст.39 НК РФ, однако в соответствии со ст.146 НК РФ является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, а в соответствии со ст.248 НК РФ - включается в состав доходов при исчислении налога на прибыль. В свою очередь, согласно налоговому законодательству налоговая база по указанным налогам должна определяться по правилам ст.40 НК РФ.

Необходимо отметить, что формально в ст.40 НК РФ идет речь только о принципах определения цены товаров, работ и услуг; что касается имущественных прав, то принципы определения цены такого объекта налогообложения в ст.40 НК РФ не упоминаются. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на высокую вероятность того, что в случае налоговой проверки налоговыми органами будет предпринята попытка проверки цены такой сделки (если будут иметь место аналогичные сделки с более высокой ценой) и соответствующего доначисления налогов. Мы предполагаем такой вариант событий исходя из того, что, как показывает практика, налоговые органы в большинстве случаев используют данное им право проверки цены сделки и доначисления налогов во всех более или менее подходящих случаях, даже если такие случаи, строго говоря, и не подпадают под действие ст.40 НК РФ. В результате налогоплательщикам приходится доказывать правильность своей позиции в судебном порядке.

В свою очередь, арбитражная практика по вопросу применения правил ст.40 НК РФ к случаям реализации имущественных прав на сегодняшний день отсутствует, однако в данном случае необходимо учитывать общую позицию Конституционного Суда РФ по отношению к принципам применения ст.40 НК РФ, изложенную, в частности, в Определении от 04.12.2003 N 441-О.

Судебно-арбитражная практика. Так, в указанном Определении КС РФ указано, что "условные методы расчета налоговой базы, предусмотренные ст.40 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются только когда есть основания полагать, что налогоплательщик искусственно занижает налоговую базу. Такое регулирование направлено на обеспечение безусловного выполнения всеми физическими и юридическими лицами обязанности платить законно установленные налоги... Вместе с тем, - следует далее в Определении КС РФ, - поскольку нормы законодательства о налогах и сборах различны по характеру и значению, пределы детализации таких его норм, как абстрактно сформулированные нормы-принципы, определяются законодателем с учетом необходимости их эффективного применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций".

Таким образом, как нам видится, основная идея вышеприведенного Определения КС РФ заключается в том, что принципы ст.40 НК РФ могут применяться только тогда, когда есть основания предполагать недобросовестность налогоплательщика; в то же время, если такие основания имеются, то "абстрактные принципы ст.40 НК РФ" могут быть применены по усмотрению судов к неограниченному числу конкретных ситуаций, даже если такие ситуации прямо и не предусмотрены в тексте ст.40 НК РФ.

Товарообменные (бартерные) операции - операции, совершаемые на основе договоров мены и товарообмена.

Договор мены регулируется гл.31 Гражданского кодекса РФ. Понятие договора товарообмена не установлено ни в налоговом, ни в гражданском законодательстве. Указанная операция сложилась на практике и стала своеобразным обычаем делового оборота. Товарообменные операции осуществляются на основании одного договора и не предполагают осуществления между сторонами расчетов. В отличие от договора мены в договоре на совершение товарообменных операций не указывается точное количество обмениваемого имущества, цены на указанное имущество не являются равными. Как правило, на практике предприятия в рамках договора товарообмена осуществляют встречные поставки собственной продукции в течение продолжительного периода времени. В связи с этим не считаются товарообменными операциями поставки товаров в рамках договора купли-продажи, даже если расчеты по ним происходят по взаимозачету, векселями, уступкой права требования и другими подобными способами.

Внешнеторговые сделки - сделки, заключаемые в процессе осуществления внешнеторговой деятельности.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 13 октября 1995 г. "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" под внешнеторговой деятельностью понимается "предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность)".

Самым распространенным видом внешнеторговых сделок являются экспортные договоры. Под экспортом в соответствии с вышеназванным Законом понимается вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории РФ за границу без обязательства об обратном ввозе. При этом к экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории РФ за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу. Следовательно, если российская организация заключит с иностранным партнером договор поставки сырья, согласно которому товар за границу не вывозится, а предназначается для переработки на территории РФ с последующим вывозом готовой продукции, то указанная сделка также является внешнеторговой, в связи с чем цена по ней может быть проверена налоговыми органами.

Применение организацией за непродолжительный период времени на одни и те же товары (работы, услуги) разных цен, которые отклоняются более чем на 20%, влечет право контроля за ценами со стороны налогового органа.

При применении данного основания можно выделить следующие основные положения.

1. Контроль осуществляется только в случае, когда отклонения в ценах составило более чем 20%.

2. Отклонение в ценах должно происходить по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам).

3. Отклонение должно существовать в пределах непродолжительного периода времени.

4. Объем поставляемого товара по сделкам в данном случае на применение указанного основания не влияет.

5. При наличии перечисленных условий контролю подлежат все сделки по товарам (работам, услугам) данного типа.

Самым сложным для практического применения данного основания является порядок определения непродолжительного периода времени. Законодательство о налогах и сборах не устанавливает такого понятия. Вместе с тем, по нашему мнению, непродолжительный период времени в целях осуществления контроля за ценами должен определяться исходя из определенного периода (30 дней, 90 дней, 180 дней и т.д.). При этом определение непродолжительности периода времени должно зависеть от состояния экономики в стране. Чем стабильнее экономика, тем больше данный период.

Для состояния нашей сегодняшней экономической ситуации оптимальным будет определение непродолжительного периода времени исходя из 30 дней. Данное положение не является нормативным, а предлагается по аналогии с действовавшими ранее нормами налогового законодательства. Так, по налогу на прибыль и НДС существовало положение, согласно которому при обмене продукции выручка в целях налогообложения определялась по средней цене реализации, рассчитанной за 30 дней.

Например, в период с 25 июня по 25 июля предприятие по своей продукции применяла две цены - 100 руб. и 150 руб. При этом по цене 100 руб. было реализовано 10 ед. продукции, по цене 150 руб. - 400 ед. продукции. Колебание цен составило 50% (более 20%), поэтому все цены по всем сделкам за указанный период подлежат контролю со стороны налогового органа. В случае применения предприятием двух цен - 100 руб. и 120 руб. (не более 20%) контроль со стороны налоговых органов не осуществляется.

3. Основание для применения специального расчета.

Для применения специального расчета недостаточно выявить перечисленные ранее четыре вида сделок. Основанием для доначисления налогов является отклонение цены, указанной в договоре, от рыночных цен более чем на 20%.

Так, согласно п.3 ст.40 Налогового кодекса РФ в случаях совершения сделок, подлежащих контролю, когда примененные сторонами сделки цены товаров, работ или услуг отклоняются в сторону повышения или сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров, работ или услуг, налоговый орган вправе доначислить налог и пени.

Пример 1. Цена по сделке (между взаимозависимыми лицами, по товарообменным (бартерным) операциям, по внешнеторговой сделке) составила 100 руб. При проведении налогового контроля было установлено, что рыночная цена на данный товар составила 130 руб. Отклонение между договорной ценой и рыночной составило более 20%. Поэтому налоговый орган вправе доначислить соответствующие налоги и пени. Если в нашем примере рыночная цена составит 115 руб., то никакого доначисления не происходит.

Пример 2. В период с 25 июня по 25 июля предприятие по своей продукции применяло две цены - 100 руб. и 150 руб. Рыночная цена составила 160 руб. По договорам, в которых была установлена цена 100 (отклонение от рыночной цены более 20%) руб., налоговый орган вправе доначислить соответствующие налоги и пени. По договорам с ценой 150 руб. доначисление не производится (отклонение от рыночной цены менее 20%).

Как уже было отмечено ранее, рыночная цена для целей исчисления налоговой базы по НДС применяется не только в случаях указанных в ст.40 Налогового кодекса РФ, но и в иных случаях Например, в п.п.2 и 6 ст.154, а также п.4 ст.274 Налогового кодекса РФ.

Основанием для применения рыночных цен для целей исчисления налоговой базы по НДС согласно п.2 ст.154 Налогового кодекса РФ является совершение одной из следующих операций:

- реализация товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям;

- реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе;

- передача права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства;

- передача товаров (результатов выполненных работ, оказания услуг) при оплате труда в натуральной форме.

Основанием для применения рыночных цен для целей исчисления налоговой базы по НДС согласно п.6 ст.154 Налогового кодекса РФ является превышение на момент реализации рыночной цены над договорной ценой по срочным сделкам.

Основанием для применения рыночных цен для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль согласно п.4 ст.274 Налогового кодекса РФ является получение доходов в натуральной форме в результате реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая товарообменные операции).

4. Дата определения рыночной цены.

Как уже было установлено, для того чтобы осуществить специальный расчет, необходимо определить рыночную цену. Первый вопрос, который возникает при этом, на какую дату она определяется: на дату отгрузки товара или на дату оплаты товара, или на дату перехода права собственности?

Статья 40 Налогового кодекса РФ по данному поводу содержит две нормы.

Правило первое. Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях (п.4 ст.40).

Правило второе. При определении рыночных цен учитывается информация о заключенных на момент реализации сделках в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены (п.9 ст.40).

Исходя из анализа данных норм следует, что рыночная цена определяется на момент реализации, но при этом она должна сложиться в сопоставимых условиях.

В соответствии со ст.167 Налогового кодекса РФ момент фактической реализации товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиками самостоятельно по мере отгрузки или по мере поступления денежных средств.

Основная проблема в данном случае возникает у предприятий, работающих "по методу оплаты", поскольку цены на момент отгрузки и на момент оплаты при ее продолжительной задержке существенно отличаются друг от друга. В связи с тем что гл.21 Налогового кодекса РФ никаких специальных положений по данному поводу не содержит, то применение принципа сопоставимости экономических условий для указанных предприятий затруднительно.

5. Порядок определения рыночной цены.

Для определения рыночных цен Налоговый кодекс РФ предусматривает два способа: 1) обычный и 2) специальный (расчетный).

1. Обычный способ определения рыночной цены.

Рыночная цена - это цена, по которой покупатель может на ближайшей по отношению к себе территории приобрести аналогичные товары, работы, услуги без существенных дополнительных затрат, или цена, по которой продавец может на ближайшей по отношению к себе территории реализовать аналогичные товары, работы, услуги без существенных дополнительных затрат, при наличии сопоставимых условий сделки.

Иными словами, сейчас рыночная цена определяется не только по месту нахождения покупателя, но и по месту нахождения продавца.

При определении рыночных цен необходимо также учитывать следующие условия:

а) товары, работы, услуги являются аналогичными;

б) условия сделки являются сопоставимыми;

в) при сравнении цен необходимо учитывать обычно применяемые наценки или скидки.

Условие аналогичности означает, что товары (работы, услуги) должны быть идентичными (а при их отсутствии - однородными).

Сопоставимость условий сделки означает соответствие по количеству (объему) поставляемых товаров, сроку исполнения обязательств, условиям платежей, обычно применяемым в сделках данного вида, а также иным разумным условиям, которые могут оказывать влияние на цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.

Например, цена по договору поставки между предприятиями была сформирована на условиях франко-станция назначения (т.е. включала в себя затраты по доставке товара) в размере 300 руб. Налоговые органы нашли рыночную цену по договору со всеми аналогичными условиями, но только на условиях франко-станция отправления (т.е. без включения затрат по доставке товара) в размере 250 руб. В данном случае найденная цена может быть принята за рыночную с учетом поправки на транспортные расходы. Если транспортные расходы составят 70 руб., то рыночная цена составит 320 руб. (250 + 70). При этом договорная цена 300 руб. не отклоняется от рыночной 320 руб. более чем на 20%. Поэтому доначисления налогов в рассмотренном случае не произойдет.

Помимо перечисленного, необходимо учитывать, что при определении рыночной цены должны быть приняты во внимание любые иные специфические условия, которые могут оказывать влияние на цены.

Учет обычно применяемых скидок и наценок означает то, что используемая для контроля цена не может быть рыночной, если она сформирована без указанных скидок. Данное положение вполне оправдано, поскольку оно вызвано особыми экономическими условиями.

Например, две сделки по однородным товарам с одинаковыми договорными условиям исполняются по разным ценам. Такое отличие может быть вызвано сезонным колебанием потребительского спроса.

Налоговый кодекс РФ не указывает, какие виды надбавок должны учитываться в данном случае. В отношении скидок установлено, что учитываются те, которые вызваны:

- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары (работы, услуги);

- потерей товарами качества или иных потребительских свойств;

- истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров;

- маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки;

- реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей.

Определяемая согласно установленным правилам рыночная цена должна быть подтверждена документально. Для подтверждения рыночных цен могут использоваться официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках. От наличия документального подтверждения рыночной цены зависит способ ее определения (обычный либо специальный).

2. Специальный (расчетный) способ определения рыночной цены.

В случае невозможности определения рыночных цен обычным способом (отсутствие сделок, отсутствие источников информации) для их определения могут использоваться два расчетных метода, приведенных ниже. При этом в соответствии с Федеральный законом от 9 июля 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса РФ" установлена строгая очередность их применения. Сначала используется метод цены последующей реализации. В случае невозможности использования указанного метода применяется затратный метод.

Метод цены последующей реализации. Рыночная цена определяется по следующему механизму:

РЦ = ЦПП - З,

где:

РЦ - рыночная цена;

ЦПП - цена, по которой товар был продан покупателем при последующей реализации (цена последующей продажи);

З - обычные затраты, понесенные покупателем для последующей продажи (без учета цены, по которой товар был приобретен), с учетом обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.

Например:

поставляет продает

товар товар

Предприятие-А ----------> Предприятие-Б ---------->

по цене 100 у. е. по цене 300 у. е.

Предприятие-А реализует Предприятию-Б товар по цене 100 у. е. При этом Предприятие-Б перепродает данный товар по цене 300 у. е. Затраты по сбыту составили 30 у. е. Обычная прибыль предприятия от подобных операций составляет 100% (в рассматриваемом примере 100 у. е.). Рыночная цена для указанного договора поставки составит величину, определяемую следующим образом: 300 - 30 - 100 = 170 у. е.

Затратный метод. Рыночная цена определяется по следующему механизму:

РЦ = З + П,

где:

РЦ - рыночная цена;

З - затраты на производство (приобретение) и реализацию;

П - обычно применяемая в данной сфере деятельности прибыль.

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты.

Использование затратного метода вызывает большие сомнения, поскольку не установлен механизм определения обычной прибыли.

ГЛАВА 13. ДОГОВОР ПОСТАВКИ

13.1. Правовой комментарий

1. Правовое регулирование отношений по поставке. Основным нормативным актом, регулирующим, взаимоотношения сторон, связанные с поставкой товаров, является ГК РФ. При этом следует учитывать, что в соответствии с частью второй ГК РФ поставка является разновидностью купли-продажи товаров. Это означает, что при отсутствии соответствующих норм в § 3 гл.30 ГК РФ следует исходить из норм, закрепленных в § 1 гл.30 ГК РФ, а при отсутствии таких норм в правилах о купле-продаже руководствоваться общими правилами ГК РФ о договоре, обязательствах и сделках.

Судебно-арбитражная практика. При рассмотрении споров, связанных с заключением и исполнением договора поставки, и отсутствии соответствующих норм в § 3 гл.30 ГК РФ суду следует исходить из норм, закрепленных в § 1 гл.30 ГК РФ (п.5 ст.454), а при отсутствии таких норм в правилах о купле-продаже руководствоваться общими положениями ГК РФ о договоре, обязательствах и сделках (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.3) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

Необходимо учитывать некоторые переходные моменты в регулировании отношений по поставке, связанные с введением в действие части второй ГК РФ. Так, правилами § 3 гл.30 ГК РФ об исполнении договоров поставки следует руководствоваться, когда договор заключен не ранее 1 марта 1996 г. либо когда соответствующие права и обязанности по договору, заключенному до 1 марта 1996 г., возникли начиная с этой даты. Положения гл.30 ГК РФ о порядке заключения договоров поставки применяются только в том случае, если предложение заключить договор (оферта) направлено не ранее 1 марта 1996 г. (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.1) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

В частности, оферта может быть направлена адресату в виде письма, телеграммы либо иного документа, содержащего конкретное предложение о заключении договора с данным лицом и информацию о всех существенных условиях будущего договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров поставки необходимо учитывать, что нормы части второй ГК РФ об ответственности применяются, если соответствующие нарушения были допущены начиная с 1 марта 1996 г. и только в тех случаях, когда договором, заключенным до этой даты, не установлена иная ответственность (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.2) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

Иными словами, если договор поставки заключен до 1 марта 1996 г. и этот договор содержит условия об ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, которые вступают в противоречие с положениями об ответственности за аналогичные нарушения, содержащимися в любых (в том числе императивных) нормах части второй ГК РФ, руководствоваться следует условиями договора. В остальных случаях применяются положения ГК РФ.

Особое внимание следует обратить на порядок применения Положений о поставках товаров народного потребления и о поставках продукции производственно-технического назначения. Указанные Положения применялись, если в договоре отсутствовали условия, исключающие применение этих Положений в целом либо их отдельных пунктов. В настоящее время в связи с тем, что договор поставки рассматривается как разновидность договора купли-продажи, а также в связи с признанием утратившим силу п.6 Постановления Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. N 4604-1 "О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации" Положение о поставках товаров народного потребления и Положение о поставках продукции производственно-технического назначения применяются только в части, не противоречащей императивным нормам ГК РФ, и только в том случае, если в договоре имеется прямая ссылка на конкретный пункт этих Положений либо из текста договора очевидно намерение сторон этот пункт применять. При этом Положения о поставках рассматриваются как согласованные сторонами условия обязательства (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.4) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

2. Признаки договора поставки. В соответствии со ст.506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

Таким образом, можно выделить следующие признаки договора поставки.

1. В качестве поставщиков могут выступать только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. К ним прежде всего относятся коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Однако следует учитывать, что в определенных случаях право на занятие предпринимательской деятельностью предоставлено также и некоммерческим организациям. Так, согласно п.3 ст.50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Следовательно, при определенных обстоятельствах в качестве поставщиков могут выступать и некоммерческие организации.

Покупателями по договору поставки также, как правило, выступают лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Однако это не является обязательным условием. Главное, чтобы товар приобретался в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

2. Предметом договора поставки является товар, производимый или закупаемый поставщиком. Следовательно, в качестве поставщиков могут выступать не просто лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а производители продукции либо организации и индивидуальные предприниматели, специально закупающие товары для их последующей реализации.

3. Товар, являющийся предметом договора поставки, передается покупателю в обусловленный срок или сроки.

Судебно-арбитражная практика. В тех случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным в ст.314 ГК РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.7) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

4) Товар, являющийся предметом договора поставки, приобретается покупателем в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью либо личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Судебно-арбитражная практика. Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных в ст.506 ГК РФ, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в тексте документа.

При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.д.).

Однако в том случае, если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (§ 2 гл.30 ГК РФ) (Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставке" (п.5) // Экономика и жизнь, 1998. N 6).

3. Основные условия договора поставки. По общему правилу обязанность по доставке товара лежит на продавце, но в договоре можно предусмотреть и иной порядок. Если в договоре не определены порядок и условия распределения обязанностей и расходов сторон по транспортировке товара, обязанность доставки лежит на продавце.

Если стороны заинтересованы в периодичности поставок (передача товара определенными партиями в течение срока действия договора), то это условие необходимо предусмотреть в договоре, иначе продавец передаст все количество оговоренного договором товара единовременно. Необходимо установить определенную периодичность поставки, выгодную обеим сторонам. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

В договоре может быть предусмотрена возможность переадресовки товаров другим потребителям. При этом в договор включается условие об отгрузочных разнарядках, которые представляют собой письменные распоряжения покупателя о передаче товаров указанным в них лицам. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее, чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

Условия об ассортименте, качестве, количестве товаров должны быть детально регламентированы в договоре.

Если в договоре не установлено иное, то тара подлежит возврату. В данном случае имеется в виду многооборотная тара, так как тара однократного использования и упаковка товара по общему правилу возврату не подлежат. Срок возврата тары устанавливается законодательным образом, если нет соответствующего положения в договоре.

Обязанность покупателя по принятию товаров имеет ряд особенностей:

- покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки;

- принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, установленный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота;

- покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика;

- в случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, то покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.

При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю. В тех случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Следует заметить, что несоблюдение этого порядка не лишает покупателя права предъявить к поставщику требования по количеству и качеству поставленного товара. Но если из-за этого увеличился размер убытков, то поставщик имеет право на уменьшение размера своей ответственности.

Когда договором поставки предусмотрена выборка (получение) товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика, покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Иногда на практике возникает вопрос: можно ли считать договорные отношения по коммерческой купле-продаже (поставке) оформленными при наличии не самого договора, а лишь согласованной сторонами спецификации. Государственный арбитраж РСФСР Письмом от 30 апреля 1990 г. N 18-13/ОПИ-133 "Об отдельных ответах, данных на запросы Госарбитражей..." дал разъяснение, согласно которому спецификация, подписанная сторонами, не содержит всех существенных условий для признания договорных отношений установленными и не может заменить договор поставки, заключаемый в установленном порядке. Между тем если спецификация все же содержит такие условия, как наименование, количество товара, а также срок поставки, то, на наш взгляд, она может рассматриваться если не как договор, то по меньшей мере как документ, свидетельствующий об установлении между сторонами договорных отношений.

Судебно-арбитражная практика. Телеграммой от 17 января 1994 г. ИЧП "Партнер" попросило Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" отгрузить вагон стиральных машин марки "Приморье-7", гарантировав оплату.

По железнодорожной накладной от 18 января 1994 г. N 690768 в адрес ИЧП "Партнер" Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" отгрузила 360 штук стиральных машин "Приморье-7", на оплату которых выставила счет от 24 января 1994 г. N 580023 на сумму 23 107 993 руб. Таким образом, сторонами фактически была совершена сделка купли-продажи.

Отгруженный товар ИЧП "Партнер" получило, но не оплатило, как это предусмотрено в п.2 ст.75 Основ гражданского законодательства. В ответе на претензию ответчик сообщил, что полученные стиральные машины засчитаны им в счет выполнения договора от 9 марта 1992 г. N 36. Кроме того, ИЧП "Партнер" сослалось на подписание телеграммы об отгрузке товара ненадлежащим лицом. Между истцом и ответчиком, действительно, был заключен договор от 9 марта 1992 г. N 36 о взаимной поставке продукции. В соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора, стороны определили, что взаимная поставка должна быть произведена во II квартале 1992 г. При этом ИЧП "Партнер" обязалось отгрузить Арсеньевскому производственному авиационному предприятию во II квартале 1992 г. стальной уголок, а Арсеньевское производственное авиационное предприятие, в свою очередь, должно было в тот же срок отгрузить ИЧП "Партнер" стиральные машины "Приморье-7" и "Приморье-10". По условиям договора расчеты за отгруженную продукцию производятся путем выставления счетов. Возникший между сторонами при исполнении этого договора спор рассматривался Приморским краевым арбитражным судом, а также в порядке надзора ВАС РФ. При этом было указано, что, поскольку взаимная поставка по договору должна быть произведена во II квартале 1992 г., срок исполнения обязательств закончился 30 июня 1992 г. Поэтому требование исполнения обязательства в натуре, заявленное за пределом срока исполнения обязательства, является незаконным.

Судом первой инстанции Читинского областного арбитражного суда сделан правильный вывод о том, что отгрузка товара ИЧП "Партнер" в январе 1994 г. является самостоятельной сделкой, не имеющей отношения к договору от 9 марта 1992 г. N 36, поскольку действие последнего закончилось 30 июня 1992 г.

Товар был отгружен и принят ИЧП "Партнер". Поскольку сделка состоялась, товар должен быть оплачен.

В соответствии с п.1 ст.75 Основ гражданского законодательства в случаях, когда условия договора и законодательство не позволяют определить цену проданного имущества, следует считать его проданным по цене, которая в момент заключения договора обычно взималась за аналогичное имущество, продававшееся при сравнимых обстоятельствах.

С учетом названной статьи ответчик должен был оплатить стиральные машины по цене, сложившейся в январе 1994 г.

Довод ИЧП "Партнер" о подписании телеграммы об отгрузке ненадлежащим лицом не может быть принят во внимание, так как от полученной продукции ответчик не отказался (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 февраля 1997 г. N 4184/95 // Вестник ВАС, 1997. N 5).

Образцы документов

1. Договор

поставки товара

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Поставщик:

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Покупатель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется изготавливать и систематически

поставлять и передавать в собственность (полное хозяйственное

ведение) Покупателю определенный товар, а Покупатель обязуется

принимать этот товар и своевременно производить его оплату на

условиях Настоящего Договора.

1.2. Предметом поставки является следующий товар:

1 ___________________________________________________________

2 ___________________________________________________________

3 ___________________________________________________________

4 ___________________________________________________________

2. Объем (количество) и сроки поставки

     
   ————T————————————————T———————————T—————————T—————————T—————————T—————————¬
   |N  |  Наименование  |  Ед. изм. |  I кв.  | II кв.  | III кв. | IV кв.  |
   |   |                |           |200 _ г. |200 _ г. |200 _ г. |200 _ г. |
   +———+————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————+
   |1  |                |           |         |         |         |         |
   +———+————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————+
   |2  |                |           |         |         |         |         |
   +———+————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————+
   |3  |                |           |         |         |         |         |
   +———+————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+—————————+
   |4  |                |           |         |         |         |         |
   L———+————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+——————————
   

3. Ассортимент

3.1. Ассортимент товара предусматривается в спецификации,

которая прилагается к Настоящему Договору (Приложение N 1 к

Настоящему Договору).

3.2. В случае необходимости для Покупателя изменить некоторые

позиции по ассортименту поставляемого товара он обязан представить

Поставщику новую спецификацию для согласования в срок ____________

____ до наступления нового срока поставки.

3.3. Новая спецификация считается принятой в редакции

Покупателя, если Поставщик в течение ___________________ после ее

получения не заявит по ней свои возражения.

4. Качество и комплектность

4.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны

соответствовать: _________________________________________________

__________________________________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т.д.)

4.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны

Поставщика является ______________________________________________

(наименование документа о качестве и комплектности товара)

4.3. Дополнительные к комплекту изделия: ____________________

4.4. Из комплекта товара исключаются следующие изделия,

ненужные Покупателю: _____________________________________________

4.5. Согласование между сторонами уточненных характеристик и

дополнительных требований по качеству и комплектности, не

предусмотренных п.п.4.1, 4.3, 4.4 Настоящего Договора,

производится сторонами в отдельном порядке.

5. Гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует качество и надежность

поставляемого товара в течение _____________ с момента ___________

5.2. При обнаружении производственных дефектов в товаре при

его приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период

гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен.

5.3. Срок устранения недостатков или замены товара

(доукомплектования) устанавливается в размере ________ с момента

обнаружения дефектов.

6. Сроки и порядок поставки

6.1. Товар должен быть поставлен Покупателю не позднее _____

___ числа первого месяца соответствующего периода поставки.

6.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку каждой

партии товара с обязательным уведомлением Покупателя об этом в

срок _____________ с момента ее отгрузки (может быть предусмотрено

иное основание).

7. Цена

7.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по

цене, предусмотренной в спецификации, которая прилагается к

Настоящему Договору (Приложение N 1 к Настоящему Договору).

7.2. Цены в спецификации по Настоящему Договору указаны без

учета НДС (с учетом НДС).

8. Порядок расчетов

8.1. Расчеты за каждую поставленную партию товара

производятся в безналичном порядке в срок _____________ в течение

___________________ с момента ____________________________________

(предоплата, последующая)

8.2. Порядок оплаты: ________________________________________

(почтовый, телеграфный)

8.3. Форма расчетов: ________________________________________

(платежное поручение, чек, требование-поручение, аккредитив)

8.4. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении

платежа в срок с момента _________ путем _________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

9. Условия поставки

9.1. Поставка товара осуществляется на условиях: ____________

(франко-склад, франко-вагон и т.д.)

9.2. Переход права собственности на товар происходит в

момент: __________________________________________________________

9.3. Переход рисков на товар происходит в момент: ___________

10. Пункт поставки

Пунктом поставки товара по Настоящему Договору является: ____

11. Тара и упаковка

11.1. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким

образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период

поставки до приемки Покупателем.

11.2. Товар должен быть затарен следующим образом: __________

11.3. Товар должен быть упакован следующим образом: _________

11.4. Стоимость тары и упаковки входит (не входит) в цену

товара.

11.5. Порядок и сроки возврата тары: ________________________

11.6. Условия расчетов при возврате тары: ___________________

12. Маркировка

Товар должен быть маркирован следующим образом: _____________

__________________________________________________________________

(указывается текст и (или) рисунок маркировки на таре или делается

ссылка на стандарт, ГОСТ)

13. Отгрузка и транспортировка

13.1. Пункт отгрузки: _______________________________________

13.2. Сроки отгрузки: каждая партия товара должна быть

отгружена Покупателю в течение __________ с момента ______________

13.3. Вид транспорта: _______________________________________

13.4. Минимальной нормой отгрузки транспортом является: _____

__________________________________________________________________

(вагон, контейнер, иные минимальные нормы)

13.5. Особенности отгрузки: _________________________________

13.6. Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке в

срок ___________ с момента ________ путем ________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

В извещении указываются: дата отгрузки, номер накладной,

номер вагона (название судна, N автомашины, N рейса), номер и дата

Настоящего Договора, наименование и количество товара.

14. Передача товара

14.1. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в пункте

поставки.

14.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется

сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

14.3. Получив товар, Покупатель обязан телеграфом с

уведомлением подтвердить получение товара в течение ______________

с момента ________________________________________________________

15. Срок действия Настоящего Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

его сторонами и действует до "__"_________ 200_ г.

15.2. В том случае, если ни одна из сторон не заявит о своем

намерении расторгнуть или изменить договор за ______________ до

его окончания, Настоящий Договор считается пролонгированным на

срок ____________________________________________________________.

16. Ответственность сторон

16.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная

сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе

неполученную прибыль в порядке, предусмотренном действующим

законодательством.

16.2. Покупатель по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за ____________________ штрафная неустойка в размере ___%

от суммы ____________________ (договора, долга).

16.3. Поставщик по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за ____________________ штрафная неустойка в размере ___%

от суммы ____________________ (договора, долга).

16.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение действия Настоящего Договора виновная

сторона уплачивает штраф в размере ______________________________.

16.5. За нарушение иных условий Настоящего Договора виновная

сторона несет следующую ответственность: ________________________.

17. Обеспечение обязательств

по Настоящему Договору

__________________________________________________________________

(могут предусматриваться условия о залоге, страховании или

поручительстве со стороны как Поставщика, так и Покупателя)

18. Разрешение споров

18.1. Все споры между сторонами, по которым не было

достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде

(третейском суде с указанием какого конкретного третейского суда

или порядка формирования этого третейского суда).

18.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение

________ дней с момента получения претензии.

19. Изменение условий Настоящего Договора

19.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по

взаимному согласию с обязательным составлением письменного

документа.

19.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по

Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия

другой стороны.

20. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Поставщик _____________________________ тел._________________

Покупатель ____________________________ тел._________________

21. Особые условия Настоящего Договора

__________________________________________________________________

22. Прочие условия

22.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

22.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством

(или указывается конкретный нормативный документ, например

Положение о поставках товаров народного потребления или продукции

производственного назначения).

22.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

23. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

23.1. Покупатель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

23.2. Продавец

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

23.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг

друга в случае изменения сведений, указанных в п.23 Настоящего

Договора. Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных

реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки

товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее

_________ дней до начала периода поставки.

Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов

принимается к исполнению Покупателем для оплаты товара, если такое

сообщение поступит к Поставщику не позднее ________ дней до начала

срока оплаты.

24. Приложения к Настоящему Договору

1. Приложение N 1 - спецификация на ______ стр.

Приложение к Настоящему Договору составляет его неотъемлемую

часть.

Покупатель Продавец

______________ ______________

М.П. М.П.

1. Договор

поставки товара

(упрощенный вариант)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Поставщик:

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Покупатель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется систематически поставлять и передавать

в собственность (полное хозяйственное ведение) Покупателю

определенный товар, а Покупатель обязуется принимать этот товар и

своевременно производить его оплату на условиях Настоящего

Договора.

2. Предметом поставки является следующий товар: _____________

3. Количество: ______________________________________________

4. Ассортимент товара предусматривается в спецификации,

которая прилагается к Настоящему Договору (Приложение N 1).

5. Качество и комплектность поставляемого товара должны

соответствовать: _________________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т.д.)

6. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого

товара в течение с момента поставки.

7. Срок поставки: ___________________________________________

8. Товар должен поставляться равными партиями не позднее ____

_______ числа первого месяца соответствующего срока поставки.

9. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по

цене, предусмотренной в спецификации.

Цены в спецификации указаны без учета НДС.

10. Расчеты за каждую поставленную партию товара производятся

в безналичном порядке платежным поручением в срок ______________ в

течение ________________ с момента ______________________________.

11. Поставка товара осуществляется на условиях: ____________.

(франко-склад, франко-вагон и т.д.)

12. Пунктом поставки товара по Настоящему Договору является:

13. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким

образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период

поставки до приемки Покупателем.

14. Товар должен быть маркирован в соответствии с

установленными ГОСТами.

15. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется

сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

16. Покупатель по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за ______________________ штрафная неустойка в размере __%

от суммы __________________ (договора, долга).

17. Поставщик по Настоящему Договору несет следующую

ответственность:

- за _____________________ штрафная неустойка в размере __%

от суммы __________________ (договора, долга).

18. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

19. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством

(или указывается конкретный нормативный документ, например

Положение о поставках товаров народного потребления).

20. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон:

Покупатель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты:

Поставщик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в ___________________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты: ______________________________________

Покупатель Поставщик

_____________ _____________

М.П. М.П.

13.2. Экономико-налоговый комментарий

Как отмечалось выше, договор поставки является одной из разновидностей договора купли-продажи, поэтому бухгалтерский учет и налогообложение операций поставки практически будут совпадать с бухгалтерским отражением и налогообложением операций по купле-продаже.

ГЛАВА 14. ДОГОВОР МЕНЫ (БАРТЕРА)

14.1. Правовой комментарий

В соответствии со ст.567 ГК РФ по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

1. Предмет договора мены. Назначение договора мены - оформление товарообменных операций. При этом необходимо учитывать, что если в общеэкономическом смысле под товарообменными операциями принято понимать любые операции, при которых отсутствует движение денежной массы (товар обменивается на услугу, услуга предоставляется взамен выполнения каких-либо работ и т.д.), то в правовом аспекте товарообмен представляет собой операцию, в рамках которой стороны обмениваются товарно-материальными ценностями. Это означает, что если два субъекта заключили между собой договор, по которому один передает другому определенный товар, а взамен получает обусловленную договором услугу, то речь в данном случае следует вести о смешанном договоре, содержащем элементы купли-продажи и возмездного оказания услуг, а не о договоре мены.

Таким образом, путем заключения договора мены можно обменять товар на товар.

2. Оценка товаров, подлежащих обмену. По общему правилу, если в договоре не дана оценка обмениваемым товарам, то они предполагаются равноценными. Если же стороны договора обмениваются неравноценными товарами и хотят это подчеркнуть, в договоре необходимо указать стоимость каждого из товаров, подлежащих обмену. Помимо этого, в договоре необходимо прямо предусмотреть, что обмениваемые товары являются неравноценными, либо обязанность одной из сторон уплатить другой стороне разницу в цене товаров. Учитывать это правило целесообразно, прежде всего, стороне, которая обменивает свой товар на более дешевый, поскольку при отсутствии в договоре условия о неравноценности товаров взыскать с другой стороны доплату разницы в ценах будет достаточно сложно.

Кроме того, хотя указание в договоре мены цен товаров и не является обязательным, это необходимо сделать в целях налогообложения и бухгалтерского учета.

Если стороны договора мены указали в нем цену товаров, при этом цена одного товара выше цены другого, то сторона, передающая более дешевый товар, должна доплатить разницу в ценах непосредственно до или после передачи более дорогого товара. Вместе с тем договором может быть предусмотрен иной порядок доплаты, например с отсрочкой или рассрочкой платежа, тем более что в данном случае вполне применимы положения ГК РФ из раздела "купля-продажа", касающиеся оплаты товара.

Отметим, что обязанность произвести доплату установлена законом. Поэтому отсутствие соответствующего условия в договоре ни в коем случае не означает, что этой обязанности нет. Между тем сторона, передающая по договору мены более дорогой товар, может освободить другую сторону договора от обязанности по доплате. Однако необходимо учитывать, что освобождение от обязанности - это одна из форм дарения, а дарение между коммерческими предприятиями допускается только на сумму, не превышающую пяти минимальных установленных законом месячных размеров оплаты труда.

3. К договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит положениям гл.31 ГК РФ ("Мена") и существу мены.

Так, правила об оплате товара, являющегося предметом купли-продажи, применяются к договору мены только в том случае, если в соответствии с условиями договора мены должна быть произведена доплата разницы в ценах при обмене неравноценными товарами. Правила о купле-продаже, касающиеся сроков передачи обмениваемых товаров, определения их количества и качества, последствий передачи недоброкачественного товара, применимы и к отношениям по обмену товаров, если это не противоречит существу мены.

В договоре мены целесообразно указывать срок передачи товаров, подлежащих обмену. При этом необходимо учитывать, что если сроки передачи товаров не совпадают, то действует правило о встречном исполнении обязательства. Это означает, что та сторона, которая по условиям договора должна передать свой товар после передачи товара другой стороной, вправе приостановить исполнение своей обязанности до момента исполнения обязанности по передаче товара контрагентом либо вообще отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если таковые имеют место.

4. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами (ст.570 ГК РФ).

Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрен и другой момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Например, если одним из обмениваемых товаров является объект недвижимости, то право собственности на него возникает у соответствующей стороны с момента государственной регистрации независимо от сроков передачи объекта.

5. В том случае, если товар, полученный по договору мены, впоследствии будет изъят третьим лицом по основаниям, возникшим до исполнения договора, т.е. до передачи данного товара, то сторона, у которой товар изъят, вправе потребовать возврата своего товара и (или) возмещения причиненных убытков. Однако эта сторона лишается возможности требовать возмещения убытков, если будет доказано, что она знала или должна была знать о наличии этих оснований.

6. Необходимо отметить, что бартерный договор - это разновидность договора мены, поэтому для него справедливы все указанные выше положения. Вместе с тем порядок заключения и исполнения внешнеторговых бартерных сделок урегулирован законодательством более детально, что является следствием достаточно частого нарушения налогового и валютного законодательства лицами, осуществляющими указанные сделки.

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок" под внешнеторговыми бартерными сделками понимаются совершаемые при осуществлении внешнеторговой деятельности сделки, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. При этом к бартерным сделкам не относятся сделки, предусматривающие использование при их осуществлении денежных или иных платежных средств.

Данным Указом было установлено, что бартерные сделки совершаются в простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены, который должен был соответствовать следующим требованиям:

- договор должен иметь дату и номер;

- договор оформляется в виде одного документа (за исключением бартерных сделок, заключаемых в счет выполнения международных соглашений, - в этом случае допускается оформление договора в виде нескольких документов, в которых должны содержаться сведения, позволяющие отнести договор к конкретному соглашению, а также установить взаимосвязь этих документов в целях определения условий исполнения бартерной сделки);

- в договоре должны быть определены: номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой товарной позиции, сроки и условия экспорта, импорта товаров; перечень работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, их стоимость, сроки выполнения работ, момент предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности; перечень документов, представляемых российскому лицу для подтверждения факта выполнения работ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности; порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора.

Российские лица, заключившие или от имени которых заключены бартерные сделки, обязаны в сроки, установленные законодательством РФ для исполнения текущих валютных операций (согласно Закону РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" - 180 дней), исчисляемые с даты выпуска экспортируемых товаров таможенными органами РФ либо с момента выполнения работ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечить ввоз на таможенную территорию РФ эквивалентных по стоимости товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности с подтверждением факта ввоза соответствующими документами.

При этом превышение указанных сроков и выполнение иностранным лицом встречного обязательства способом, не предусматривающим ввоза на таможенную территорию РФ товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, допускалось лишь при условии получения разрешения, выдаваемого Министерством внешних экономических связей РФ (МВЭС России).

В случае изменения условий договора, устанавливающих обмен товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на условия, предусматривающие осуществление расчетов в денежных или иных платежных средствах, российские лица были обязаны обеспечить возврат этих средств в сумме, эквивалентной стоимости экспортированных товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, на свои счета в уполномоченных банках с соблюдением требований валютного регулирования и валютного контроля, в частности с обязательной продажей части валютной выручки.

Согласно Указу Президента заключения внешнеторгового бартерного договора недостаточно для вывоза из России обмениваемых товаров. При совершении бартерного контракта экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности может быть осуществлен только после оформления паспорта бартерной сделки, который необходим для таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу. Порядок оформления паспортов бартерных сделок регулируется Порядком оформления и учета паспортов бартерных сделок, установленным МВЭС России, ГТК России и Минфином России 3 декабря 1996 г.

Российские лица при совершении бартерных сделок обязаны также представлять экспортируемые товары для экспертной оценки количества, качества и цены в порядке, установленном Правительством РФ.

Судебно-арбитражная практика: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. N "69 Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены".

1. Двусторонние сделки, предусматривающие обмен товаров на эквивалентные по стоимости услуги, к договору мены не относятся.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к совхозу о взыскании недовыплаченной суммы за оказанные услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки их оплаты.

Ответчик, возражая против требований, заявил, что ответственность по ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) к нему не может быть применена, поскольку отношения сторон должны регулироваться нормами о договоре мены, который не предусматривает денежных обязательств.

Согласно заключенной сделке общество обязалось оказать услуги в приобретении совхозом семян лекарственных растений, а последний - передать обществу за указанную услугу соответствующее количество пшеницы. Истец свои обязательства выполнил, ответчик передал пшеницу не в полном объеме.

Суд в удовлетворении исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказал, исходя из того, что в спорном договоре денежные обязательства возникнуть не могут.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.

В соответствии со ст.567 ГК РФ по договору мены каждая из сторон может передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

Заключенная сторонами сделка предусматривает обмен товаров на услуги. Таким образом, отношения между сторонами не подпадают под нормы, регулирующие договор мены.

Как следует из п.3 ст.421 ГК РФ, стороны вправе заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по такому договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа договора.

Руководствуясь положениями ст.431 Кодекса, суд, исходя при толковании договора из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений, признал заключенную сторонами сделку смешанным договором, содержащим элементы договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг.

Поскольку ответчик в установленные сроки оставшуюся часть пшеницы истцу не передал, последний, руководствуясь ст.466 ГК РФ, отказался от договора и потребовал оплаты оказанных услуг.

В связи с тем что данное требование совхозом не выполнено, иск акционерного общества о применении ответственности, установленной ст.395 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

2. При невозможности определить до договору мены наименование или количество товара, подлежащего передаче одной из сторон, договор считается незаключенным.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к агрофирме о взыскании стоимости переданного трактора, убытков, вызванных его доставкой, и процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Ответчик против исковых требований возражал, ссылаясь на то, что они не вытекают из содержания договора.

Суд исковые требования удовлетворил, исходя из следующего.

Согласно материалам дела сторонами подписан договор мены, по условиям которого общество обязалось передать агрофирме трактор в обмен на продукцию, наименование, ассортимент и количество которой подлежали дополнительному согласованию в течение десяти дней с момента подписания договора.

Общество свои обязательства по передаче трактора выполнило. Поскольку на его предложение о необходимости согласования наименования, ассортимента и количества продукции агрофирма не ответила и установленный договором для этого срок истек, общество обратилось в суд, полагая, что к отношениям сторон, связанным с передачей трактора, должны применяться нормы, регулирующие договор купли-продажи.

По мнению суда, у покупателя возникло обязательство оплатить товар по истечении срока, установленного сторонами для согласования условий договора по обязательствам агрофирмы.

Неисполнение этой обязанности является основанием для привлечения агрофирмы к ответственности, предусмотренной ст.395 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, сославшись на следующие доводы.

В подписанном сторонами договоре не определены условия о предмете договора (наименование и количество). При их отсутствии договор в соответствии со ст.432 ГК РФ является незаключенным.

В связи с изложенным суд кассационной инстанции договор мены признал незаключенным, требования истца удовлетворил в части взыскания стоимости переданного трактора и процентов за пользование чужими денежными средствами.

3. Договор, по которому произведена передача товара в обмен на уступку права требования имущества от третьего лица, не может рассматриваться как договор мены.

Совместное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании разницы в стоимости переданной последнему медицинской техники и полученных семян подсолнечника, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что сторонами заключен договор мены, поэтому исковые требования, заявленные истцом, неправомерны.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор, по которому предприятие обязалось поставить обществу медицинскую технику в согласованных ассортименте и количестве, а последнее - уступить предприятию свое право требования от третьего лица исполнения обязательств по поставке семян подсолнечника.

Поскольку стоимость семян подсолнечника была ниже стоимости медицинской техники, истец полагал, что он вправе заявить указанные требования.

Суд в удовлетворении исковых требований отказал, посчитав спорную сделку договором мены, исходя из следующего.

В соответствии с п.2 ст.567 ГК РФ к договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит правилам главы о мене и существу мены. Поскольку обмен имущественных прав на товары ни тому, ни другому не противоречит, то согласно п.4 ст.454 Кодекса положения, предусмотренные параграфом 1 гл.30 ГК РФ, о купле-продаже применяются к продаже имущественных прав.

К имуществу ст.128 ГК РФ относит как собственно вещи, так и имущественные права, которые в силу п.1 ст.209 Кодекса могут принадлежать собственнику на праве владения, пользования и распоряжения.

Так как сама по себе передача имущественных прав не противоречит природе договора мены, имущественные права могут обмениваться на товары.

Поскольку заключенный сторонами договор мены не содержит условия о неравноценности обмениваемых товаров, разница в ценах исходя из ст.568 Кодекса оплачиваться не должна.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение по следующим основаниям.

К объектам гражданских прав в соответствии со ст.128 ГК РФ относятся вещи, иное имущество (товар), в том числе имущественные права. Понятие "имущество" является собирательным. Имущественные права как объект гражданских прав обладают определенными особенностями, которые должны учитываться сторонами при совершении сделок. Они не являются товаром в том смысле, который придает этому понятию Кодекс.

Как следует из ст.567 ГК РФ, по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

В соответствии со ст.454 Кодекса положения, предусмотренные параграфом 1 гл.30, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Указанная статья не распространяется автоматически на те случаи, когда предметом договора мены являются имущественные права.

Уступка права требования не может быть предметом договора мены, поскольку в этом случае невозможен переход права собственности, как того требует данный договор, и не может быть соблюдено его условие о передаче одного товара в обмен на другой.

Кроме того, сторона, передавшая право требования, отвечает только за действительность этого требования, а не за его исполнение должником.

Фактически сторонами заключен смешанный договор, поэтому спорные отношения должны решаться судом с учетом содержащихся в нем правил и существа сложившихся между его участниками правоотношений.

4. С момента внесения в договор мены условия о замене исполнения встречного обязательства уплатой стоимости переданного товара отношения между сторонами должны регулироваться нормами о договоре купли-продажи.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании стоимости поставленной продукции и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно материалам дела стороны заключили договор мены, по которому открытое акционерное общество обязалось отгрузить контрагенту запасные части, а последний - передать за указанную продукцию соответствующее количество автомобилей.

После исполнения истцом своих обязательств по передаче запчастей стороны внесли в договор изменение, согласно которому ответчик вместо передачи автомобилей должен был перечислить истцу в счет стоимости запчастей соответствующую сумму.

В связи с неоплатой закрытым акционерным обществом стоимости запчастей в установленный договором срок открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд за защитой нарушенных прав.

Суд в удовлетворении исковых требований отказал, сославшись на то, что внесение в договор изменений само по себе не влечет изменения природы договора. Поскольку сторонами заключен договор мены, то истец вправе требовать от ответчика в соответствии со ст.405 ГК РФ только возмещения убытков, причиненных ему неисполнением обязательств.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.

В ходе исполнения договора стороны изменили предмет исполнения обязательства, в результате чего у ответчика вместо передачи автомобилей возникло обязательство по оплате стоимости полученных от истца запасных частей.

В соответствии со ст.414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет договора (новация).

Поскольку договор мены не допускает оплаты полученной от другой стороны продукции, изменение его предмета повлекло за собой изменение вида договора, в частности превращение его в договор купли-продажи.

Отсюда следует, что внесение в договор условия о расчете за переданные открытым акционерным обществом запасные части денежными средствами вместо передачи автомобилей позволяет в силу ст.486 Кодекса, регулирующей вопросы оплаты товара, признать правильными требования истца о взыскании стоимости поставленной им продукции и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 ГК РФ.

5. Передача каждой из сторон договора товаров контрагенту сама по себе не свидетельствует, что между ними сложились отношения по договору мены.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к государственному предприятию о взыскании стоимости переданных товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор, во исполнение которого общество должно было передать предприятию средства защиты растений, а последнее - оплатить указанный товар по цене, предусмотренной договором, или передать в обмен обществу на сумму долга соответствующее количество яблок при условии согласования с последним их ассортимента в самостоятельном порядке.

Общество свои обязательства исполнило.

Предприятие без согласования с истцом вопроса об ассортименте передало последнему пять тонн яблок на сумму, равную стоимости полученных средств защиты растений.

При этом, возражая против исковых требований, ответчик утверждал, что расчеты за полученный им товар произведены полностью. Общество яблоки приняло (пустило их в переработку), поэтому этот данный факт должен рассматриваться как согласованные действия сторон по реализации условия договора о возможности расчетов между ними путем передачи истцу яблок, а возникшие в связи с этим отношения - как отношения, подпадающие под действие норм, регулирующих договор мены.

Истец настаивал на том, что предприятие не произвело с ним расчет за переданные средства защиты растений, а факт передачи ему яблок к заключенному сторонами договору отношения не имеет, поскольку такая передача допускалась только после согласования сторонами вопроса об их ассортименте и, следовательно, из договора не вытекает.

Что касается переработки яблок, то данные действия истец вынужден был произвести после безуспешных попыток урегулировать с ответчиком отношения в соответствии со ст.514 ГК РФ (ответственное хранение товара, не принятого покупателем).

Суд исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.

Передача предприятием яблок в порядке обмена могла быть реализована ответчиком только при соблюдении условий, содержащихся в договоре. Поскольку яблоки были переданы истцу без согласования их ассортимента, то возникшие между сторонами отношения не могут рассматриваться как отношения, вытекающие из договора мены.

Действия ответчика по передаче яблок при сложившихся обстоятельствах не освобождают его от обязанности произвести оплату за полученные от общества средства защиты растений. Следовательно, исковые требования о взыскании с предприятия стоимости переданных товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ являются правомерными.

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, кассационную жалобу ответчика - без удовлетворения.

6. Изготовление продукции из материалов, полученных по договору мены, и передача ее в счет исполнения обязательства по данному договору не противоречат нормам, регулирующим отношения до договору мены.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с товарищества с ограниченной ответственностью убытков, вызванных неисполнением договорных обязательств, и возврате переданных ему материалов.

В обоснование своих требований истец указал на то, что им переданы ответчику десять кубометров пиломатериалов, а последний свои обязательства по передаче дверных блоков на сумму, соответствующую стоимости пиломатериалов, в согласованные сроки выполнил всего на 50 процентов.

Суд исковые требования удовлетворил, посчитав, что между сторонами сложились отношения, связанные с переработкой давальческого сырья, поэтому в силу ст.ст.715 и 728 ГК РФ заказчик, отказавшийся от исполнения договора, вправе потребовать возмещения убытков и возврата предоставленных подрядчику пиломатериалов, переданных для переработки, а при невозможности возврата - возмещения их стоимости.

Суд кассационной инстанции в удовлетворении исковых требований в части возврата переданных материалов отказал по следующим основаниям.

Толкование условий договора исходя из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений, выяснение воли сторон и других обстоятельств, связанных с их действиями, свидетельствуют о том, что между сторонами сложились отношения по договору мены.

Согласно условиям договора общество передало товариществу пиломатериалы, а последнее в обмен должно было передать истцу определенное количество дверных блоков.

Встречное исполнение обязательства по передаче указанных блоков должно быть реализовано в течение месяца после получения пиломатериалов. В указанный срок свои обязательства товарищество исполнило только наполовину.

Использование ответчиком полученных от истца пиломатериалов для изготовления дверных блоков само по себе не может рассматриваться как наличие между сторонами договора подряда (переработки давальческого сырья).

Вид договора определяется содержанием основных обязанностей сторон по сделке.

Согласно ст.702 ГК РФ и другим положениям о подряде содержанием данного договора является выполнение работ по заданию заказчика из его материалов. Такой договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результатов заказчику. В договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, цена с включением в нее компенсации издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, сроки и порядок принятия выполненной работы и другие условия, которые являются определяющими для такого договора.

Спорный договор ни одного из перечисленных условий не содержит, передача пиломатериалов по его условиям производилась с целью их обмена на дверные блоки.

При изложенных обстоятельствах отношения сторон подпадают под регулирование норм о договоре мены. Следовательно, общество вправе требовать от товарищества только возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением им своих обязательств.

7. Обмениваемые товары признаются неравноценными, если это прямо следует из условий договора или вытекает из согласованного волеизъявления сторон.

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию о взыскании разницы в стоимости обмениваемых товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор мены, в соответствии с которым общество передало предприятию по согласованной спецификации несколько автомобилей, а последнее передало истцу по такому же документу автомобильные шины.

Исходя из сумм, указанных в спецификациях, стоимость обмениваемых товаров была неодинакова.

После исполнения сторонами своих обязательств по передаче товаров общество потребовало от предприятия выплаты разницы в стоимости поставленных и полученных товаров.

Получив отказ в удовлетворении своей просьбы, общество обратилось в арбитражный суд, который исковые требования признал обоснованными со ссылкой на то, что наличие в спецификациях к договору или иных документах, являющихся неотъемлемой его частью, условий, свидетельствующих о разной цене обмениваемых товаров, должно признаваться как условие об их неравноценности.

Согласно ст.568 ГК РФ товары предполагаются равноценными, если из договора мены не вытекает иное. Поэтому равноценными могут признаваться обмениваемые товары в случае отсутствия в договоре или иных документах, являющихся его неотъемлемой частью, данных о цене.

Поскольку в спецификациях указана разная стоимость обмениваемых товаров, то у предприятия, получившего товар большей стоимости, возникает обязанность оплатить разницу в цене. При задержке или отказе от оплаты наступает ответственность, предусмотренная ст.395 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении исковых требований отказал по следующим мотивам.

Договор мены является сделкой, особенностью которой является передача в собственность одного товара в обмен на другой (ст.567 Кодекса).

В соответствии со ст.568 ГК РФ товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными (презумпция равноценности), если из договора мены не вытекает иное.

Содержащиеся в договоре мены или иных документах, являющихся его неотъемлемой частью, данные о неодинаковых ценах сами по себе не свидетельствуют о неравноценности обмениваемых товаров. Одного этого факта недостаточно для утверждения того, что стороны заключили договор в отношении неравноценных товаров. Правильная оценка сложившимся между сторонами отношениям может быть дана только после выяснения воли сторон по затронутому вопросу.

Поскольку стороны в договоре прямо не оговорили, что обмениваемые товары неравноценны, и из его содержания не следует, что воля сторон была направлена на обмен неравноценными товарами, требование закрытого акционерного общества о денежной компенсации, основанное на ценах, содержащихся в спецификациях, неправомерно.

Что касается взыскания процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ, то такое требование также не подлежит удовлетворению, так как между сторонами при указанных обстоятельствах денежные обязательства возникнуть не могли.

8. При отсутствии в договоре мены условий, свидетельствующих о неравноценности передаваемых сторонами друг другу векселей, они рассматриваются как равноценные независимо от того, что суммы векселей (номинальные стоимости) различны.

Экологический центр, руководствуясь п.2 ст.568 ГК РФ, обратился в арбитражный суд с иском к предпринимателю о взыскании денежной суммы, составляющей разницу между суммами простых векселей, которые стороны передали друг другу на основании договора мены.

Суд исковое требование удовлетворил, сославшись на то, что обязательные реквизиты векселей в договоре были указаны. Сумма векселя, переданного центром предпринимателю, была на одну тысячу рублей больше суммы векселя, полученного в обмен.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил и в иске отказал, сославшись на следующее.

Согласно ст.ст.142 и 143 ГК РФ и Положению о переводном и простом векселе вексель является ценной бумагой, в которой выражено ничем не обусловленное денежное обязательство: обязательство уплатить определенную денежную сумму.

Цена векселя как вещи не может отождествляться с размером денежной суммы, подлежащей уплате на основании векселя. Его цена (рыночная стоимость) зависит не только от вексельной суммы, но и от того, кто является лицом, обязанным по векселю, сроков исполнения вексельного обязательства и других обстоятельств.

Поэтому, хотя из договора мены следует, что суммы векселей различны, это само по себе не должно рассматриваться как условие, свидетельствующее об их неравноценности. Для решения данного вопроса необходимо выяснение воли сторон, заключивших сделку.

Поскольку из содержания договора не следует, что стороны имели намерение обменяться неравноценными векселями, то они в соответствии со ст.568 ГК РФ должны рассматриваться как равноценные.

9. Сторона по договору мены не вправе требовать уменьшения покупной цены переданного ей товара ненадлежащего качества и дополнительной передачи товара в объеме, соответствующем сумме, на которую уменьшена его стоимость.

Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к кооперативу об уменьшении покупной цены полученного от него товара в связи с ненадлежащим качеством и обязании ответчика передать истцу товар в объеме, соответствующем цене, на которую снижена его стоимость.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор мены, по которому товарищество передало кооперативу оборудование для монтажа теплицы в обмен на электрические приборы. При приемке последних было установлено, что часть приборов не могла быть использована по назначению в связи с повреждением стекол. Отказ кооператива от устранения названных повреждений явился основанием для обращения в суд.

Суд удовлетворил исковые требования, сославшись на то, что поскольку в соответствии со ст.567 ГК РФ к договору мены применяются правила о купле-продаже (гл.30), то в силу ст.475 Кодекса покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены. Учитывая, что кооператив свои обязательства по договору в полном объеме не выполнил, товарищество не лишено возможности обязать его через суд передать определенное количество электрических приборов.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал по следующим основаниям.

Денежные отношения по договору мены допускаются, если в соответствии с договором обмениваемые товары признаются неравноценными. В этом случае на сторону, передавшую товар, цена которого ниже цены товара, предоставленного в обмен, возлагается обязанность оплатить разницу в их стоимости.

Требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара ненадлежащего качества и передаче дополнительно товара в объеме, соответствующем сумме, на которую уменьшена его стоимость, противоречат правилам, установленным гл.31 ГК РФ, и существу мены.

В сложившихся отношениях товарищество вправе по своему выбору потребовать от контрагента безвозмездного устранения недостатков полученного товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара; замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени) (ст.475 ГК РФ) или возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанности по передаче товаров (ст.ст.15 и 393 ГК РФ), - при отказе от исполнения договора.

10. Правила о встречном исполнении обязательств (ст.328 ГК РФ) могут быть применены в отношениях по договору мены, если из договора следует, что исполнение обязательства одной из сторон обусловлено исполнением своего обязательства другой стороной.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к кооперативу об осязании последнего передать недостающее количество строительных материалов. При этом истец сослался на ст.466 ГК РФ, предоставляющую ему право в случае нарушения контрагентом условий договора о количестве товара заявить такие требования.

Кооператив против исковых требований возражал на том основании, что истец вследствие неправомерного приостановления исполнения своего обязательства на основании ст.328 Кодекса не выполнил в установленный договором срок своих обязательств по передаче ему компьютеров.

Как следует из материалов дела, кооператив и общество обязались в течение недели после заключения договора мены передать контрагенту соответственно три вагона строительных материалов на определенное количество компьютеров.

В последний день срока исполнения сторонами договорных обязательств кооператив передал обществу только один вагон строительных материалов.

Получив достоверную информацию о том, что прибытие других вагонов со строительными материалами на железнодорожную станцию в ближайшее время не ожидается, общество, руководствуясь ст.328 ГК РФ, приостановило исполнение своего обязательства по передаче кооперативу компьютеров.

Суд исковые требования удовлетворил, сославшись на следующее.

Обстоятельства по делу свидетельствуют о том, что, несмотря на совпадение по условиям договора сроков передачи обмениваемых товаров, общество вправе было применить правила о встречном исполнении обязательств.

Во-первых, кооператив передал обществу в последний день срока исполнения своего обязательства только один вагон строительных материалов. Передача еще двух вагонов стройматериалов согласно представленным по делу доказательствам в ближайшие несколько дней не предполагалась. Кооператив является производителем строительных материалов и мог исполнить свое обязательство в установленные договором сроки.

Во-вторых, на момент принятия обществом решения о приостановлении исполнения своего обязательства оно было готово и имело возможность передать кооперативу компьютеры в установленный договором срок.

При изложенных обстоятельствах действия общества не противоречат смыслу ст.ст.569 и 328 ГК РФ и, следовательно, должны рассматриваться как правомерные.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, дело передал на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и принятием в связи с этим необоснованного решения, указав на следующее.

По условиям договора мены каждая из сторон должна была выполнить свои обязательства в один и тот же срок. Как следует из ст.569 ГК РФ, правила о встречном исполнении обязательств (ст.328 Кодекса) могут применяться только в том случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают. Кроме того, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.

Поскольку по договору сроки передачи обмениваемых товаров одинаковы, общество не вправе было приостанавливать исполнение своих обязательств.

11. При обмене недвижимым имуществом право собственности на него возникает у стороны договора с момента государственной регистрации прав на полученную недвижимость.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении общественной организацией (арендатором) здания, переданного обществу кооперативом по договору мены, в связи с истечением срока договора аренды.

Ответчик просил суд производство по делу прекратить на основании п.1 ст.85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ссылаясь на то, что общество и кооператив обменялись недвижимым имуществом и право собственности возникнет у каждого из них в силу ст.570 ГК РФ одновременно с регистрацией ими прав на недвижимость. Поскольку кооператив свои права на полученную недвижимость не зарегистрировал, то право собственности к обществу также не перешло, следовательно, оно не может быть истцом по данным спорным отношениям.

Как следует из материалов дела, переданное кооперативом обществу по договору мены здание общественная организация занимала несмотря на истечение срока договора аренды, заключенного с прежним собственником здания. Это явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском о принудительном освобождении организацией указанного здания.

Суд в удовлетворении искового требования отказал, сославшись на то, что общество не является надлежащим истцом.

Несмотря на то что здание передано обществу по акту приема - передачи и право собственности на него зарегистрировано в установленном порядке, к обществу согласно ст.570 ГК РФ перейдет право собственности только после регистрации своего права на недвижимость другой стороной по договору мены. Поскольку кооператив свои права на недвижимость не зарегистрировал, истец не является собственником здания и не может ставить вопрос об освобождении ответчиком спорного помещения.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, исковое требование удовлетворил по следующим основаниям.

Установленное п.1 ст.551 ГК РФ правило о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость и норма о том, что такое право у приобретателя возникает с момента регистрации прав на нее (п.2 ст.223 Кодекса), применяются, если иное не установлено законом.

Согласно ст.570 Кодекса право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами, если иное не предусмотрено законом или договором.

При наличии двух диспозитивных норм, каждая из которых устанавливает самостоятельный порядок возникновения прав собственности на недвижимость, отдается предпочтение норме, осуществляющей специальное регулирование.

Поскольку ст.223 ГК РФ устанавливает, что право собственности у приобретателя имущества, подлежащего государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации, а указанная статья по отношению к ст.570 ГК РФ является специальной, то для каждой стороны по договору мены моментом перехода права собственности при обмене недвижимым имуществом является регистрация ею прав на полученную недвижимость независимо от того, произведена ли такая регистрация другой стороной.

Таким образом, с момента регистрации обществом своего права на недвижимость оно вправе ставить вопрос об освобождении общественной организацией спорного здания.

12. Уступка другому лицу права на получение товара от контрагента по договору мены не влечет для должника изменения места исполнения обязательства, определенного договором.

Акционерное общество (новый кредитор по договору цессии) обратилось в арбитражный суд с иском к рыбокомбинату о взыскании убытков в связи с неисполнением обязательства по передаче товара в обмен на товар, полученный по договору мены от товарищества с ограниченной ответственностью.

В отзыве на исковое заявление рыбокомбинат просил суд в удовлетворении требования общества отказать, производство по делу прекратить в связи с тем, что последнее не может быть надлежащим истцом по данным отношениям. Передача товариществом прав требования обществу затрагивает имущественные интересы рыбокомбината, поэтому без его согласия производиться не должна.

Как следует из материалов дела, товарищество и рыбокомбинат заключили договор мены, в соответствии с которым первое взяло на себя обязательство по передаче рыбокомбинату десяти тонн упаковочной бумаги, а последний обязался в течение двух недель с момента получения бумаги передать в обмен конкретный ассортимент рыбной продукции на сумму, соответствующую стоимости полученной бумаги.

Товарищество после выполнения своих обязательств передало принадлежащее ему право на получение рыбной продукции по договору мены обществу и сообщило об этом рыбокомбинату.

Поскольку рыбокомбинат в установленные в договоре мены сроки рыбопродукцию обществу не передал, последнее потребовало от него возмещения убытков.

Суд в удовлетворении искового требования отказал по следующим основаниям.

В соответствии с договором мены каждая сторона должна доставить указанную в нем продукцию другой стороне своим транспортом, что влекло для участников соглашения примерно одинаковые затраты. После передачи товариществом права требования обществу исполнение рыбокомбинатом своих обязательств по передаче товаров новому кредитору значительно увеличивало транспортные расходы рыбокомбината (вследствие более дальнего местонахождения общества).

Согласно ст.384 ГК РФ при перемене лиц в обязательстве право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Исходя из этой нормы уступка требования должна рассматриваться как противоречащая закону, поскольку с появлением нового кредитора объем обязанностей рыбокомбината, существовавших к моменту перехода прав, увеличился без его согласия.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, сославшись на то, что кредитор передал принадлежащее ему право требования другому лицу с соблюдением требований, установленных п.2 ст.382 ГК РФ.

Статья 384 ГК РФ не дает оснований считать, что сама по себе уступка влечет изменение места исполнения обязательства.

По условиям договора мены каждая сторона должна была доставить другой стороне товар своим транспортом. Это условие не изменилось. Поэтому товар подлежал передаче обществу по месту нахождения товарищества.

13. Сторона, передавшая товар по договору мены, не лишена права истребовать ранее исполненное после расторжения договора, если другое лицо вследствие этого неосновательно обогатилось.

Автомобильный завод обратился в арбитражный суд с иском к строительной организации о возврате переданных последней автомобилей.

Как следует из материалов дела, завод передал строительной организации несколько автомобилей, в обмен на которые ответчик должен был передать истцу соответствующее количество железобетонных изделий.

В связи с неисполнением строительной организацией своих обязательств завод, полагая, что у ответчика в силу ст.570 ГК РФ право собственности на переданные автомобили не возникло, и руководствуясь по аналогии ст.491 Кодекса (о сохранении права собственности за продавцом), посчитал свои требования правомерными.

Ответчик в заседании суда заявил, что от исполнения договора отказался в одностороннем порядке в соответствии с его условиями, предоставляющими ему такое право в случае невозможности выполнения обязательств по причинам, которые он не сможет преодолеть в течение недели. Такой причиной явилась поломка растворного узла, вызвавшая необходимость в его длительном капитальном ремонте. Об этом строительная организация сообщила истцу сразу же после возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора.

Суд в удовлетворении искового требования отказал, сославшись на то, что ст.570 ГК РФ в данном случае не может применяться, так как отношения по договору мены прекратились в силу соглашения сторон.

Статья 491 ГК РФ также не может быть применена, поскольку регулируемые ею отношения могут возникнуть только тогда, когда они предусмотрены договором. Статья позволяет возвратить товар в случае, если он не будет оплачен в предусмотренный договором срок или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю. Заключенный сторонами договор мены таких условий не содержит.

Пункт 4 ст.453 Кодекса, устанавливающий последствия расторжения договора, не позволяет при изложенных обстоятельствах требовать возвращения того, что было исполнено сторонами по обязательству до момента расторжения договора.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, отметив, что положения п.4 ст.453 ГК РФ не исключают возможности истребовать от строительной организации автомобили, переданные ей заводом до расторжения договора, на основании ст.1102 Кодекса, как имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя.

14. Если сторона по договору мены не оплатила разницу в ценах товаров в порядке, определенном п.2 ст.568 ГК РФ, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на неуплаченную сумму производится со второго дня после передачи ею товара.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании разницы в стоимости переданных по договору мены товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с неоплатой указанной разницы.

Как следует из материалов дела, стороны обменялись неравноценными товарами и согласно договору общество с ограниченной ответственностью должно было оплатить разницу в ценах.

Поскольку после передачи обществом с ограниченной ответственностью товаров оно указанной разницы не оплатило, акционерное общество потребовало ее взыскания в судебном порядке и применения к ответчику ответственности, предусмотренной ст.395 ГК РФ. При этом проценты за пользование чужими денежными средствами были начислены за период начиная со дня, когда началась передача обществом с ограниченной ответственностью товаров по договору мены (передача осуществлялась в течение семи рабочих дней).

Суд исковые требования удовлетворил, полагая, что ст.568 ГК РФ, предусматривающая обязанность стороны, цена товара которой ниже цены товара, предоставленного в обмен, оплатить разницу в стоимости товаров непосредственно до или после исполнения ею обязанности по передаче товаров (при отсутствии в договоре условия об ином порядке оплаты), должна рассматриваться с позиции обеспечения наибольшей защиты лица, права которого нарушены.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции в части срока исчисления процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами отменил и взыскал названные проценты за период начиная со второго дня после завершения передачи ответчиком товаров акционерному обществу, исходя из того, что п.2 ст.568 ГК РФ предоставляет право стороне, которая должна оплатить разницу в ценах, произвести оплату по своему усмотрению непосредственно до или после исполнения своей обязанности передать товар. Поскольку ответчик своим правом оплатить разницу в ценах непосредственно до передачи товаров воспользоваться не пожелал, а товары в установленные договором сроки передал, то он обязан оплатить разницу, как следует из ст.568 ГК РФ, непосредственно после передачи товаров.

В связи с тем что общество с ограниченной ответственностью после передачи товаров разницу в ценах не оплатило, ответственность за пользование чужими денежными средствами применяется со второго дня после передачи им товаров (на следующий день после истечения срока, когда ответчик должен был исполнить свою обязанность).

15. Ненадлежащее исполнение стороной по договору мены своих обязательств не может служить основанием для предъявления к ней иска о взыскании убытков в соответствии с нормами о неосновательном обогащении.

Торгово-финансовая компания обратилась в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору мены, а также на основании ст.1105 ГК РФ убытков в связи с изменением стоимости переданных ответчику продовольственных товаров.

Суд исковое требование в части взыскания убытков, причиненных ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств, удовлетворил.

Как следует из материалов дела, компания и общество заключили договор мены, в соответствии с которым истец обязался передать другой стороне продовольственные товары, а последняя в порядке исполнения встречного обязательства - картон в течение 30 дней со дня передачи ей указанных товаров.

Общество после получения продовольственных товаров свои обязательства в обусловленный договором срок выполнило частично.

В связи с этим компания потребовала взыскания с ответчика в соответствии со ст.393 ГК РФ убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств (разницы в стоимости переданных товаров и полученного в обмен картона), а также возмещения убытков на основании ст.1105 Кодекса, образовавшихся, по ее мнению, вследствие повышения стоимости переданных продовольственных товаров к моменту предъявления иска.

Истец полагал, что по истечении тридцатидневного срока, в течение которого ответчик должен был исполнить свое обязательство, между сторонами возникли отношения, регулируемые нормами о неосновательном обогащении. Поэтому в соответствии с положениями ст.1105 ГК РФ у него возникло право на взыскание указанных убытков.

Между тем истец передал ответчику продовольственные товары во исполнение заключенного сторонами договора мены. Возврату данные товары не подлежали. Их цена, поскольку договором не предусмотрено иное, согласно ст.568 ГК РФ предполагается равноценной передаваемому в обмен картону, то есть неизменной. Поэтому неисполнение стороной по договору мены встречного обязательства в полном объеме является основанием для применения к ней ответственности в виде убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения.

16. Обязанная сторона не вправе приостановить исполнение своего обязательства по договору мены в связи с применением к ней стороной, на которой лежала обязанность по исполнению встречного обязательства, мер, предусмотренных ст.328 ГК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к продовольственной корпорации о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи товаров по договору мены.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор мены, в соответствии с которым корпорация обязалась передать обществу до 01.05.2000 масло подсолнечное, а последнее - передать корпорации до 15.05.2000 соответствующее количество дизельного топлива.

К установленному договором сроку корпорация свои обязательства в полном объеме не выполнила. Это явилось основанием к приостановлению обществом исполнения своего обязательства и предъявлению иска о взыскании со стороны, нарушившей договор, неустойки.

Суд взыскал неустойку только за период с 02.05.2000 по 15.05.2000; в удовлетворении иска за пределами указанного срока отказал, сославшись на то, что ответчиком в силу ст.328 ГК РФ с 16.05.2000 также приостановлено исполнение своего обязательства в связи с неисполнением к указанному сроку своих обязательств истцом.

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, исковые требования удовлетворил в полном объеме по следующим основаниям.

Общество с ограниченной ответственностью приостановило исполнение своих обязательств в силу нормы закона (ст.328 ГК РФ), дающей ему право прибегнуть к мерам, содействующим исполнению обязательств контрагентом по договору и предотвращению возможных для общества отрицательных последствий.

Данные действия не могут рассматриваться как виновное нарушение обществом условий договора о сроках передачи товаров, поскольку они вызваны действиями другой стороны договора.

При изложенных обстоятельствах утверждения корпорации о том, что она приостановила исполнение своих обязательств в силу ст.328 ГК РФ, не соответствуют содержанию и смыслу названной статьи.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки не могут быть ограничены во времени указанными действиями ответчика.

17. Неисполнение своих обязательств контрагентом, имеющим право выбора способа исполнения договора, позволяет другой стороне применить к нему по своему усмотрению ту меру ответственности, которая могла быть самостоятельно применена за нарушение каждого из альтернативных способов исполнения.

Товарищество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию оптовой торговли о взыскании стоимости переданной продукции и уплате в соответствии со ст.395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд в удовлетворении иска в части, касающейся уплаты процентов, отказал, сославшись на то, что такие требования исходя из природы договора мены неправомерны.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции, касающееся взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, отменил.

Согласно договору товарищество обязалось передать предприятию запасные части к автомобилю, а последнее в обмен на них должно было по своему выбору передать истцу автобензин в соответствующем количестве или оплатить стоимость полученных запчастей.

Включение сторонами в договор условия об альтернативном исполнении обязательства (ст.320 ГК РФ) не противоречит принципу свободы договора, предоставляющему сторонам право заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров (ст.421 ГК РФ).

Данное обстоятельство (право предприятия оптовой торговли произвести с товариществом расчет товаром или деньгами) относит заключенный между сторонами договор к смешанному. К отношениям по такому договору применяются в соответствующих частях правила о тех договорах, элементы которых в них содержатся.

Предприятием в установленные договором сроки расчет не был произведен ни одним из предусмотренных договором способов, в связи с чем товарищество, руководствуясь ст.463 ГК РФ, от исполнения договора отказалось и в соответствии со ст.486 Кодекса (покупатель обязан оплатить товар непосредственно после его получения, а при несвоевременной оплате продавец вправе потребовать от него наряду с оплатой товара уплаты процентов по ст.395 ГК РФ) потребовало от ответчика оплаты продукции и процентов.

Поскольку у предприятия оптовой торговли было право выбора исполнения своих обязательств перед товариществом (передать в обмен свою продукцию по отношениям, вытекающим из договора мены, или оплатить ее стоимость, как того требуют правовые нормы, регулирующие отношения купли-продажи), то у истца при неисполнении предприятием оптовой торговли своих обязательств возникает такое же право выбора в защите нарушенных прав.

Таким образом, исковые требования о взыскании стоимости переданной продукции и уплате процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ не противоречат действующему законодательству.

Образцы документов

1. Договор

мены

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Сторона 1: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Сторона 2: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Между сторонами производится обмен следующей продукции:

__________________________________________________________________

(наименование продукции)

в количестве __________, собственником которой является Сторона 1,

на _______________________________________________________________

(наименование продукции)

в количестве __________, собственником которой является Сторона 2.

2. До заключения Настоящего Договора стороны никаких

гражданско-правовых сделок в отношении упомянутого имущества не

заключали.

3. Предметы обмена находятся в исправном состоянии, годном

для эксплуатации.

Качество предметов обмена определено по предварительному

осмотру.

Стороны взаимно гарантируют качество предметов обмена таким,

каким его признала при осмотре и одобрила каждая сторона,

выступающая в качестве покупателя.

4. Предметы обмена передаются друг другу по месту нахождения

имущества стороны, выступающей в качестве продавца, в течение

10 дней с момента заключения Настоящего Договора.

Право собственности на предметы обмена возникает у сторон,

выступающих в качестве покупателя, с момента приемки

вышеуказанного имущества, что оформляется актами сдачи-приемки,

подписываемыми полномочными представителями сторон.

При передаче продукции сторона, выступающая в качестве

продавца, обязана передать другой стороне, выступающей в качестве

покупателя, все документы на предметы обмена, о чем делается

соответствующая отметка и перечень в акте сдачи-приемки.

5. Местонахождения предметов обмена:

Сторона 1 ___________________________________________________

Сторона 2 ___________________________________________________

6. Сторона, выступающая в качестве продавца, обязана:

- предоставить имущество, являющееся предметом обмена, в

распоряжение стороны, выступающей в качестве покупателя, и

обеспечить необходимые условия по предоставлению товара в

транспортно-перевозочные средства, используемые последним;

- обеспечить за свой счет упаковку товара (если она

предусмотрена), необходимую для того, чтобы сторона, выступающая в

качестве покупателя, имела возможность принять предмет обмена.

7. Ответственность сторон.

Стороны несут по Настоящему Договору следующую равную

ответственность:

а) за просрочку в принятии предметов обмена _________________

__________________________________________________________________

б) за просрочку в предоставлении предметов обмена ___________

__________________________________________________________________

в) за односторонний отказ от исполнения Настоящего Договора _

__________________________________________________________________

8. Прочие условия Настоящего Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

его сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах

и хранится у сторон.

8.3. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.4. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую

обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа.

Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в

2-х экземплярах и является неотъемлемой частью Настоящего

Договора.

8.5. Стороны устанавливают, что все дополнения и изменения,

внесенные в Настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют

юридической силы.

8.6. После подписания Настоящего Договора все предыдущие

переговоры и переписка по нему теряют юридическое значение.

8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и

обязанности по Настоящему Договору третьей стороне без письменного

согласия другой стороны.

8.8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Сторона 1

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N __________ в банке _________________________

Корреспондентский счет: _____________________, БИК __________

ИНН ____________

Сторона 2

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N __________ в банке _________________________

Корреспондентский счет: _____________________, БИК __________

ИНН ____________

8.9. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу об

изменении своих реквизитов.

8.10. Подписи полномочных представителей сторон и оттиски

печати:

Сторона 1 Сторона 2

_____________ _____________

М.П. М.П.

2. Договор

на проведение товарообменной (бартерной) операции

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Сторона 1: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Сторона 2: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Настоящего Договора является встречная

поставка товаров равной договорной стоимости (обмен),

осуществляемая без платежа деньгами на компенсационной основе.

1.2. Участвуя в Настоящем Договоре, стороны наделены правами

и обязанностями продавца и покупателя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности Стороны 1

Сторона 1 обязуется поставить Стороне 2 следующий товар:

2.1. Наименование товара: ___________________________________

2.2. Изготовитель товара: __________________ (г. ___________)

2.3. Местонахождение товара: ________________________________

2.4. Документы, предоставляемые на товар: ___________________

2.5. Единица измерения количества товара: ___________________

2.6. Общее количество товара: _______________________________

2.7. Ассортимент: согласно Приложению N 1 к Настоящему

Договору.

2.8. Качество: ______________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т.д.)

2.9. Подтверждение качества: ________________________________

(наименование соответствующего документа)

2.10. Гарантийный срок: _________ с момента _________________

(изготовления, передачи, эксплуатации)

2.11. Комплектность: ________________________________________

(ГОСТ, ТУ, иные требования)

2.12. Дополнение к комплекту: _______________________________

2.13. Исключение из комплекта: ______________________________

2.14. Срок поставки: _________ с момента __________ с правом

досрочной поставки.

2.15. Цена за единицу товара (с НДС): _______________________

2.16. Общая цена (с НДС): ___________________________________

2.17. Условия поставки: _____________________________________

(франко-склад, франко-вагон и т.д.)

2.18. Пункт поставки: _______________________________________

2.19. Тара и упаковка: ______________________________________

2.20. Маркировка: ___________________________________________

2.21. Пункт отгрузки: _______________________________________

2.22. Сроки отгрузки: _______________________________________

2.23. Вид транспорта: _______________________________________

2.24. Минимальная норма отгрузки ____________________________

(вагон, контейнер, иная норма)

3. Обязанности Стороны 2

Сторона 2 обязуется поставить Стороне 1 следующий товар:

3.1. Наименование товара: ___________________________________

3.2. Изготовитель товара: __________________ (г. ___________)

3.3. Местонахождение товара: ________________________________

3.4. Документы, предоставляемые на товар: ___________________

3.5. Единица измерения количества товара: ___________________

3.6. Общее количество товара: _______________________________

3.7. Ассортимент: согласно Приложению N 1 к Настоящему

Договору.

3.8. Качество: ______________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т.д.)

3.9. Подтверждение качества: ________________________________

(наименование соответствующего документа)

3.10. Гарантийный срок: _________ с момента _________________

(изготовления, передачи, эксплуатации)

3.11. Комплектность: ________________________________________

(ГОСТ, ТУ, иные требования)

3.12. Дополнение к комплекту: _______________________________

3.13. Исключение из комплекта: ______________________________

3.14. Срок поставки: _________ с момента __________ с правом

досрочной поставки.

3.15. Цена за единицу товара (с НДС): _______________________

3.16. Общая цена (с НДС): ___________________________________

3.17. Условия поставки: _____________________________________

(франко-склад, франко-вагон и т.д.)

3.18. Пункт поставки: _______________________________________

3.19. Тара и упаковка: ______________________________________

3.20. Маркировка: ___________________________________________

3.21. Пункт отгрузки: _______________________________________

3.22. Сроки отгрузки: _______________________________________

3.23. Вид транспорта: _______________________________________

3.24. Минимальная норма отгрузки ____________________________

(вагон, контейнер, иная норма)

4. Условия цены по Настоящему Договору

4.1. Условия цены по Настоящему Договору определены для

сбалансированности взаимных поставок, а также контроля за

выполнением обязательств.

4.2. Оценка товара не подлежит изменению и не может служить

основанием при заключении других договоров между сторонами.

4.3. В стоимость товара входит стоимость тары, упаковки и

маркировки.

5. Взаимные обязанности сторон по Настоящему Договору

5.1. Документы на товар передаются сторонами в пункте

поставки одновременно с передачей товара (может быть предусмотрено

иное).

5.2. Переход права собственности на товар происходит в

момент: __________________________________________________________

5.3. Переход рисков на товар происходит в момент: ___________

5.4. Товар должен быть затарен и упакован сторонами таким

образом, чтобы исключались порча и (или) уничтожение его на период

поставки до приемки товара соответствующей стороной.

5.5. Каждая сторона обязана известить другую сторону об

отгрузке в срок ___________ с момента _________ путем ____________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

В извещении указываются: дата отгрузки, номер накладной,

номер вагона (название судна, N автомашины, N рейса), номер и дата

договора, наименование и количество товара.

6. Передача товара

6.1. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в пункте

поставки.

6.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется

сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

6.3. Получив товар, каждая из сторон обязана телеграфом с

уведомлением подтвердить получение товара в течение ______________

7. Срок действия Настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

его сторонами и действует до момента его окончательного

исполнения, но в любом случае до "__"_________ 200_ г.

7.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению

сторон.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная

сторона возмещает причиненные убытки, в том числе упущенную

выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.2. Стороны по Настоящему Договору несут следующую

ответственность:

- за ____________________ штрафная неустойка в размере ___%

от суммы ________________(договора, долга).

- за _____________________ штрафная неустойка в размере ___%

от суммы ________________(договора, долга).

8.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение действия Настоящего Договора виновная

сторона уплачивает штраф в размере: ______________________________

8.4. За нарушение иных условий Настоящего Договора виновная

сторона несет следующую ответственность: _________________________

9. Обеспечение обязательств по Настоящему Договору

__________________________________________________________________

(могут предусматриваться условия о залоге, страховании или

поручительстве со стороны как Поставщика, так и Покупателя)

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры между сторонами, по которым не было

достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде

(третейском суде с указанием какого конкретного третейского суда

или порядка формирования третейского суда).

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение

______ дней с момента получения претензии.

11. Изменение условий Настоящего Договора

11.1. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую

обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа.

11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по

Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия

другой стороны.

12. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Сторона 1 ______________________________ тел. _______________

Сторона 2 ______________________________ тел. _______________

13. Особые условия Настоящего Договора

__________________________________________________________________

(могут быть указаны дополнительные условия сотрудничества сторон

по исполнению Настоящего Договора, обязанности по наладке и

монтажу товара, обязанность информировать об эксплуатации и

использовании товара и т.д.).

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14.2. Права и обязанности по Настоящему Договору применяются

на двусторонней и взаимной основе в зависимости от того, в какой

роли (покупателя или продавца) выступает каждая сторона в каждом

конкретном случае.

В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством.

14.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

14.4. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не

сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в

Настоящем Договоре требований, поддерживать деловые контакты и

принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и

развития их коммерческих связей.

15. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон на

момент заключения Настоящего Договора

15.1. Сторона 1

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке______________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

15.2. Сторона 2

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке______________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов

1. Для вагонных отправок: ___________________________________

2. Для контейнеров: _________________________________________

3. Для отправки водным транспортом: _________________________

4. Для отправки воздушным транспортом: ______________________

15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг

друга в случае изменения сведений, указанных в п.15 Настоящего

Договора.

16. Приложения к Настоящему Договору

1. Приложение N 1 на ____ стр.

2. Приложение N 2 на ____ стр.

Приложения к Настоящему Договору составляют его неотъемлемую

часть.

Сторона 1 Сторона 2

_____________ _____________

М.П. М.П.

14.2. Экономико-налоговый комментарий

В связи с тем что обе стороны по договору мены выполняют тождественные обязательства, все вопросы будут рассматриваться в целом для обеих сторон.

14.2.1. Налоговая позиция сторон по налогу на прибыль и НДС

При осуществлении операций мены необходимо учитывать, что в соответствии с п.2 ст.154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям налоговая база по НДС определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст.40 Налогового кодекса РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров). Согласно п.4 ст.274 Налогового кодекса РФ доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая товарообменные операции), учитываются, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, исходя из цены сделки с учетом положений ст.40 Налогового кодекса РФ. Более подробно порядок применения ст.40 Налогового кодекса РФ см. в разд.12.2.2 настоящего издания.

14.2.2. Налог на доходы физических лиц

При заключении с физическим лицом договора мены неравноценного имущества без условия о доплате необходимо обратить внимание на порядок налогообложения доходов физического лица. Так, существует мнение, что при оформлении договора мены у физического лица не возникает налогооблагаемый доход в виде разницы в стоимости обмениваемого имущества. Это мнение, например, отражено в Письме ГНИ по г. Москве от 16 января 1995 г. N 11-13/587 "О сделках по схеме имущество-имущество". Вероятно, данная позиция аргументируется тем, что, если иное не оговорено сторонами договора мены, стоимость обмениваемого имущества признается равной.

Данное положение справедливо с точки зрения гражданского законодательства. Однако в соответствии со ст.2 ГК РФ гражданское законодательство не распространяется на налоговые отношения. При приобретении имущества большей стоимости в порядке обмена на имущество меньшей стоимости (например, широко распространенный способ предоставления жилья работнику: обмен старой квартиры меньшей площади на новую квартиру большей площади) у физического лица возникает доход в натуральной форме в виде разницы между ценами приобретаемого и передаваемого имущества. В соответствии с п.1 ст.210 НК РФ доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе налогооблагаемого дохода по рыночным ценам, т.е. налогооблагаемым доходом физического лица является разница между рыночными ценами обмениваемого имущества.

При этом необходимо учитывать, что в случае приобретения физическим лицом жилья в собственность по договору мены последний может воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

ГЛАВА 15. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

15.1. Правовой комментарий

Отношения по договору поручения регулируются гл.49 ГК РФ. В соответствии со ст.971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.

Юридические действия - это любые действия, которые влекут за собой для доверителя определенные юридические последствия - возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Прежде всего, к ним относится заключение договоров от имени и по поручению доверителя.

1. Первое, на что необходимо обратить внимание, - поверенный всегда действует от имени доверителя. Вследствие этого, если какой-либо договор (купли-продажи, поставки и т.д.) заключается поверенным, в качестве стороны такого договора должен быть указан не поверенный, а доверитель. Это одно из главных отличий договора поручения от договора комиссии.

По этой причине права и обязанности, возникающие из договора, заключенного поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

2. Вознаграждение поверенного. В зависимости от характера договора поручения ГК РФ по-разному определяет общие правила о его возмездности.

Так, в соответствии с абз.2 п.1 ст.972 ГК РФ в тех случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Это правило, в частности, применяется, если:

а) доверитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - поручает третьему лицу (поверенному) заключить договор на реализацию произведенной доверителем продукции. Связь такого договора поручения с предпринимательской деятельностью доверителя очевидна;

б) в качестве поверенного выступает профессиональный посредник, для которого оказание посреднических услуг по договорам поручения или комиссии входит в предмет его деятельности (например, финансовый брокер, действующий на основании договора поручения, реализует принадлежащие доверителю ценные бумаги);

в) в других аналогичных случаях, в которых доверитель или поверенный либо и тот и другой заключают договор поручения в рамках своей хозяйственной (предпринимательской) деятельности.

Такой договор считается возмездным даже при отсутствии в нем условия о вознаграждении. Доверитель в любом случае обязан оплатить поверенному его услуги. При этом размер вознаграждения определяется по правилам п.3 ст.424 ГК РФ (вознаграждение уплачивается после исполнения поручения по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги).

Если же предполагается, что поверенный будет оказывать посреднические услуги безвозмездно, об этом необходимо прямо указать в договоре.

В том случае, если заключение договора поручения никак не связано с осуществлением доверителем и (или) поверенным предпринимательской деятельности, такой договор по общему правилу считается безвозмездным. Если в договоре ничего по этому поводу не сказано, поверенный не вправе требовать от доверителя уплаты вознаграждения. Чтобы договор считался возмездным, в нем необходимо предусмотреть обязанность доверителя уплатить вознаграждение, а также определить его размер и порядок уплаты.

Что касается порядка уплаты вознаграждения, то необходимо учесть, что вознаграждение уплачивается после исполнения поручения. Кроме того, если поверенный действует в качестве коммерческого представителя, то он вправе в соответствии со ст.359 ГК РФ удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю до момента оплаты его услуг. Удержание в данном случае выступает как способ обеспечения надлежащего исполнения доверителем его обязанности по уплате вознаграждения поверенному. Согласно ст.184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.

3. Обязанности поверенного:

а) поверенный обязан исполнять данное ему поручение лично.

Он вправе передоверить исполнение поручения другому лицу (заместителю), если уполномочен на это доверенностью (договором поручения) либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя (ст.ст.187 и 976 ГК РФ). При этом доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. В том же случае, если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя;

б) поверенный обязан сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения, передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

в) после исполнения поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения поверенный обязан без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек (если срок истек, доверенность не имеет юридической силы и возвращать ее не обязательно). В этом случае поверенный обязан также представить отчет о проделанном исполнении и, если это требуется по условиям договора или характеру поручения, приложить к нему оправдательные документы. Отметим, что на практике очень часто стороны обходятся без составления отчета. Между тем это необходимо делать в целях налогообложения (см. об этом экономико-налоговый комментарий);

г) поверенный обязан исполнять поручение строго в соответствии с указаниями доверителя. Отсутствие во многих договорах поручения подробных и четко определенных указаний, на наш взгляд, является их недостатком. Указания, в соответствии с которыми поверенный обязан исполнять поручение, должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Если указания доверителя не соответствуют данным критериям, поверенный вправе не принимать их во внимание.

Закон позволяет поверенному отступить от данных ему указаний, если:

во-первых, это необходимо в интересах доверителя и,

во-вторых, поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо сделал такой запрос, но не получил в разумный срок ответа на своей запрос (разумный срок - категория оценочная, во внимание принимаются любые факторы, например почтовый пробег, и т.д.).

Независимо от ситуации поверенный обязан, хотя бы и после совершения каких-либо действий, уведомить доверителя о допущенных отступлениях.

4. Обязанности доверителя:

- выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;

- без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;

- уплатить поверенному вознаграждение, если договор возмездный.

Кроме того, если иное не предусмотрено договором, доверитель обязан:

- возмещать поверенному понесенные издержки;

- обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

5. Прекращение договора поручения. Как правило, договор поручения прекращается надлежащим исполнением предусмотренных в нем обязательств поверенным и доверителем. Вместе с тем ст.977 ГК РФ предусматривает и другие основания прекращения договора поручения, в частности договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем, а также отказа поверенного от исполнения договора. При этом доверитель вправе отменить поручение, а поверенный - отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права недействительно.

Кроме указанных выше оснований, договор поручения прекращается вследствие смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, а затем передать это имущество доверителю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверенным (ст.979 ГК РФ).

В соответствии со ст.978 ГК РФ, если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

Что касается возмещения убытков, причиненных отменой поручения или отказом от его исполнения, то действуют следующие правила:

- отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора поручения;

- отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора поручения, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.

6. Отличие договора поручения от действий в чужом интересе. Отношения по договору поручения необходимо отличать от действий, совершенных в чужом интересе без поручения, нормативное регулирование которого осуществляется гл.50 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст.980 ГК РФ действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

Таким образом, можно выделить некоторые характерные особенности (признаки) действий, совершенных в чужом интересе без поручения.

Во-первых, данные действия совершаются не только без соответствующего поручения (договора), но и без всякого указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица.

Во-вторых, действия в чужом интересе без поручения осуществляются только в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах.

И, в-третьих, эти действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

Образцы документов

1. Договор

поручения на заключение договора (контракта)

с иностранной фирмой

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Предприятие: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Поверенный: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Поверенный обязуется заключить с иностранной фирмой от

имени, по поручению и за счет Предприятия контракт, все права и

обязанности по которому возникают у Предприятия с момента его

заключения.

2. Поручение Предприятия включает, в частности:

Существо сделки: ____________________________________________

(экспорт, консигнация, агентское соглашение, импорт и др.)

Прочие касающиеся сделки условия: ___________________________

__________________________________________________________________

(рынок, партнер, валюта и др.)

Товар: ______________________________________________________

Номенклатура (ассортимент): _________________________________

Количество и комплектность: _________________________________

Качественные показатели: ____________________________________

Сроки, которые должны быть предусмотрены Поверенным в

контракте с иностранным партнером: _______________________________

Максимальный (минимальный) уровень контрактных цен: _________

__________________________________________________________________

3. В случае невозможности исполнения поручения Поверенный

обязуется в ____________ срок информировать об этом Предприятие,

которое в срок _____________ обязуется принять решение об

изменении или расторжении Настоящего Договора.

4. Предприятие выплачивает Поверенному ______________________

__________________________________________________________________

(срок и порядок выплаты)

вознаграждение в размере ________________________________________.

Помимо вознаграждения в указанном размере, Предприятие

возмещает Поверенному израсходованные им суммы, необходимые для

исполнения Договора.

5. Поверенный обязан выполнить Договор ______________________

__________________________________________________________________

(своими силами, вправе передоверить исполнение Настоящего Договора

другой организации во всех случаях, передоверить другой

организации только в случае, если он вынужден к этому силой

обстоятельств для соблюдения интересов Предприятия)

с обязательным уведомлением Предприятия о произведенном

перепоручении в течение __________ срока, а также предоставлением:

__________________________________________________________________

(сведения, которые Поверенный должен сообщить

о его заместителе).

Предприятие вправе отказаться от замены, предложенной

Поверенным.

6. Настоящий Договор прекращается: __________________________

__________________________________________________________________

(основания прекращения Настоящего Договора)

В случае прекращения действия Настоящего Договора ранее его

полного исполнения виновная сторона возмещает другой стороне

понесенные ею убытки.

7. Срок действия Настоящего Договора с "__"_________ 200_ г.

по "__"_________ 200_ г.

8. Действие Настоящего Договора может быть продлено на новый

срок путем уведомления об этом не позднее одного месяца до

окончания срока действия Настоящего Договора.

9. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

10. Все устные оговорки по Настоящему Договору не имеют силы.

Договор может быть видоизменен или дополнен только в письменной

форме, подписанной обеими сторонами.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Предприятие

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Поверенный

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или

обслуживающего банка стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить

об этом друг друга.

Предприятие Поверенный

_____________ _____________

М.П. М.П.

2. Договор

поручения на продажу продукции

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Поверенный: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Доверитель: _________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя

обязательство заключить от имени и за счет Доверителя договор

купли-продажи с третьим лицом, именуемым далее по тексту

Настоящего Договора Покупатель.

1.2. Поручение считается исполненным после заключения

Поверенным сделки с Покупателем.

1.3. Конкретные условия совершения сделки, количество

продукции, минимальная цена продажи, а также иные указания

Доверителя приводятся в Приложении N 1 к Настоящему Договору.

Приложение N 1 является неотъемлемой частью Настоящего Договора.

1.4. Покупатель должен находиться на следующей территории

__________________________________________________________________

(договорная территория)

2. Обязанности Поверенного

Поверенный обязан:

- исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями

Доверителя, предусмотренными в Настоящем Договоре и Приложении

N 1, а также данными ему последним дополнительно в письменной

форме;

- в срок _______________ сообщать Доверителю о ходе

исполнения поручения;

- в срок ______________ известить Доверителя о заключении

договора и передать ему экземпляр подписанного с Покупателем

договора;

- передать Доверителю все полученное в связи с исполнением

поручения в срок _________________________________________________

- в случае невозможности исполнить поручение по Настоящему

Договору Поверенный обязан в срок ____________ сообщить об этом

Доверителю для принятия последним решения в срок _________________

об изменении или прекращении договора.

3. Обязанности Доверителя

Доверитель обязан:

- в срок _______________ после подписания Настоящего Договора

обеспечить Поверенного всеми необходимыми материалами,

сертификатами на продукцию и иными документами, необходимыми для

исполнения поручения, в том числе гарантиями наличия товара;

- в срок _____________ после подписания Настоящего Договора

выдать Поверенному доверенность на право совершения сделки с

Покупателем с указанием объема полномочий;

- в срок ______________________ принять от Поверенного отчет

об исполнении поручения, представленные им документы, а также все

полученное по Настоящему Договору;

- выплатить Поверенному вознаграждение, а также возместить

его расходы по исполнению поручения.

4. Передоверие

4.1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично.

4.2. Передоверие может иметь место по Настоящему Договору

только с письменного согласия Доверителя с обязательным указанием

всех необходимых сведений о заместителе.

4.3. При передоверии Поверенный отвечает лишь за выбор

замещающего лица, а не за успех переговоров и исполнение

поручения.

5. Права Поверенного

Поверенный имеет право отступить от указаний Доверителя

только с письменного разрешения последнего.

Без такового Поверенный вправе отступить от указаний

Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в

интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить

Доверителя или в срок __________ не получил ответа на свой запрос.

6. Вознаграждение Поверенного

За исполнение поручения Поверенный получает от Доверителя

вознаграждение в размере ________________% от суммы заключенной с

Покупателем сделки.

В случае частичного исполнения поручения вознаграждение

выплачивается пропорционально исполненному.

Право на вознаграждение Поверенный получает после заключения

сделки с Покупателем.

* Возможен вариант, когда право на вознаграждение у

Поверенного возникает после получения Доверителем покупной цены от

Покупателя. Соответственно будет решаться вопрос и о порядке

расчетов с Поверенным по п.3 Настоящего Договора.

7. Порядок расчетов

Доверитель платежным поручением перечисляет Поверенному

причитающееся вознаграждение в срок __________________ после

возникновения у последнего права на вознаграждение.

8. Отчет Поверенного

8.1. Поверенный в срок ___________________ после исполнения

поручения обязан предоставить Доверителю письменный отчет с

приложением подтверждающих документов как финансового, так и иного

характера.

Предоставление отчета не зависит от требования Доверителя и

предоставления ему информации о ходе выполнения поручения и о его

исполнении.

8.2. Доверитель обязан незамедлительно принять отчет

Поверенного и утвердить его в срок _______________________________

При наличии возражений по отчету Доверитель должен известить

о них Поверенного. В противном случае отчет считается утвержденным

по истечении вышеуказанного срока.

8.3. В случае неисполнения поручения Поверенный представляет

Доверителю отчет в срок после прекращения действия Настоящего

Договора.

9. Возмещение расходов Поверенного

9.1. Исполнение поручения Поверенным производится за счет

Доверителя независимо от успеха действий Поверенного и от размера

исполненного поручения.

9.2. Возмещение расходов производится Доверителем в срок

________________ после утверждения отчета Поверенного в

безналичном порядке платежным поручением.

9.3. Во всех случаях возмещаются расходы Поверенного,

произведенные им с ведома и согласия Доверителя, а также

допущенные без вины первого в силу непредвиденных обстоятельств.

10. Срок исполнения поручения

Поверенный обязан исполнить поручение Доверителя в

срок ________________ с момента подписания Настоящего Договора.

Срок исполнения поручения является сроком действия Настоящего

Договора.

11. Ответственность сторон

Стороны по Настоящему Договору несут следующую

ответственность:

Поверенный __________________________________________________

Доверитель __________________________________________________

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13. Адреса и реквизиты сторон

Доверитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Поверенный

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Доверитель Поверенный

_____________ _____________

М.П. М.П.

15.2. Экономико-налоговый комментарий

Налогообложение

Налог на прибыль

Специфику налогообложения поверенного в договоре поручения определяет тот фактор, что операции, совершаемые поверенным по договору поручения, относятся к посреднической деятельности.

Согласно пп.9 п.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются любые средства (в том числе имущество), поступившие комиссионеру, агенту или иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору в пользу комитента, принципала или иного доверителя, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом или иным поверенным за комитента, принципала или иного доверителя, если такие расходы не подлежат включению в соответствии с договором комиссии в состав расходов комиссионера, агента или иного поверенного. Комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение подлежит налогообложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке.

Следует отметить, что в отличие от порядка налогообложения прибыли от посреднических операций, действовавшего до 1 января 2002 г., со вступлением в силу гл.25 НК РФ согласно ст.284 НК РФ по указанным доходам применяется обычная ставка налогообложения, а не повышенная.

Налог на добавленную стоимость

В соответствии с п.1 ст.156 Налогового кодекса РФ налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении указанных договоров.

Вместе с тем необходимо учитывать, что на операции по реализации услуг, оказываемых на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров и связанных с реализацией товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст.149 Налогового кодекса РФ, не распространяется освобождение от налогообложения, за исключением посреднических услуг по реализации товаров (работ, услуг), указанных в п.1, пп.1 и 8 п.2, пп.6 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ.

В отношении особенностей применения счетов-фактур при посреднических операциях следует отметить, что осуществление данной деятельности возможно в двух вариантах: 1) реализация товаров для клиента (далее - договор комиссии на продажу); 2) приобретение товаров для клиента (далее - договор комиссии на покупку). Порядок выставления, регистрации и отражения в книгах покупок и продаж у посредника счетов-фактур установлен в Постановлении Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС".

Можно отметить следующие особенности.

1. Договор комиссии на продажу.

Журнал учета полученных счетов-фактур.

В соответствии с п.3 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС комиссионеры хранят в журнале учета полученных счетов-фактур счета-фактуры, полученные от комитента на переданный для реализации товар.

Однако данные счета-фактуры в последующем в книге покупок не отражаются.

Журнал учета выставленных счетов-фактур.

Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС не предусматривают необходимости отражения комиссионерами в журнале учета выставленных счетов-фактур, которые составляются комиссионерами для покупателей.

Однако, поскольку в книге продаж согласно п.24 данных Правил эти счета-фактуры подлежат отражению, то целесообразно отражать их также в журнале учета выставленных счетов-фактур.

Книга продаж.

Согласно п.24 вышеназванных Правил комиссионеры регистрируют в книге продаж счета-фактуры, которые были выставлены ими покупателям, в части дохода, причитающегося им за выполнение посреднической услуги.

2. Договор комиссии на покупку.

Журнал учета полученных счетов-фактур.

В соответствии с п.3 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС комиссионеры хранят в журнале учета полученных счетов-фактур счета-фактуры, полученные от продавцов по товарам, приобретенным для комитента.

Однако данные счета-фактуры в последующем в книге покупок также не отражаются.

Журнал учета выставленных счетов-фактур.

Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС не предусматривают необходимости отражения комиссионерами в журнале учета выставленных счетов-фактур, которые составляются комиссионерами для комитентов в момент передачи приобретенных для них товаров.

Однако, поскольку в книге продаж согласно п.24 данных Правил эти счета-фактуры подлежат отражению, то их также можно отражать в журнале учета выставленных счетов-фактур.

Книга продаж.

Согласно п.24 вышеназванных Правил комиссионеры регистрируют в книге продаж счета-фактуры, которые они выставляют комитентам при передаче приобретенных для них товаров, в части дохода, причитающегося им за выполнение посреднической услуги.

Иными словами, данные счета-фактуры составляются на стоимость товаров, приобретенных для комитентов, увеличенную на сумму вознаграждения комиссионера.

Налог на пользователей автомобильных дорог

(ситуация до 1 января 2003 г.)

В соответствии с п.33.4 Инструкции МНС России от 4 апреля 2000 г. N 59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды" организации, предоставляющие посреднические услуги (по договору комиссии, поручения, агентскому договору), уплачивают налог на пользователей автомобильных дорог от выручки, полученной от реализации посреднических услуг.

При возмещении комитентом, доверителем, принципалом расходов по оплате работ, услуг, связанных с исполнением договора, возмещаемые суммы не включаются у посреднических организаций в налогооблагаемую базу, если из первичных документов на указанные работы, услуги следует, что получателем работ, услуг является комитент, доверитель, принципал, а плательщиком - посредническая организация. Соответственно, если и плательщиком, и получателем работ, услуг является посредническая организация, то возмещаемые комитентом суммы у этой организации включаются в налогооблагаемую базу по налогу на пользователей автомобильными дорогами.

В связи с этим встает вопрос о достаточном документальном подтверждении посреднической организацией расходов, связанных с исполнением посреднических договоров, исходя из анализа которых четко прослеживался бы реальный получатель (потребитель) оплаченных работ, услуг.

ГЛАВА 16. ДОГОВОР КОМИССИИ

16.1. Правовой комментарий

Правовое регулирование отношений комиссии осуществляется гл.51 Гражданского кодекса РФ. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст.990 ГК РФ).

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

1. Отличия договора комиссии от договора поручения. Во-первых, по договору поручения в отличие от договора комиссии, где комиссионер действует от собственного имени, поверенный действует от имени поручителя. Иначе говоря, в первом случае налицо прямое представительство, а во втором - косвенное.

Во-вторых, договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным, в зависимости от того, к какому соглашению пришли стороны. Договор комиссии же обязательно возмездный. В соответствии со ст.991 ГК РФ комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, то вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (ст.424 ГК РФ). При этом, если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.

Судебно-арбитражная практика. Между АО "Челябинский коммерческий центр" и АО "Саткинский металлургический завод" был заключен договор, согласно которому завод поручает, а центр принимает на себя обязательство заключить контракт на поставку чугуна в Китайскую Народную Республику.

За выполненные работы и оказанные услуги заказчик должен был рассчитаться с исполнителем из расчета 3% от стоимости контракта. Договором была предусмотрена ответственность заказчика перед исполнителем за невыполнение обязательств по поставке в виде неустойки в размере 0,05% за каждый день просрочки, а также штраф в размере 50% от суммы договора за отказ от его выполнения.

Однако, по мнению АО "Челябинский коммерческий центр", АО "Саткинский металлургический завод" не выполнило свои обязательства по указанному договору, в связи с чем оно предъявило иск в арбитражный суд, который был удовлетворен. Данный спор стал предметом рассмотрения его в ВАС РФ, который в иске отказал (в части) по следующим основаниям.

Во исполнение договора АО "Челябинский коммерческий центр" заключило с Шаньянской компанией международной торговли и экономических связей КНР контракт, выполнив таким образом взятые на себя обязательства, предусмотренные договором, за что должно получить вознаграждение (3% от стоимости контракта).

В свою очередь, АО "Саткинский металлургический завод" не полностью исполнило свои обязательства по контракту, отгрузив чугуна меньше предусмотренного договором, и не выплатило вознаграждение Центру, что послужило основанием для предъявления последним требований о взыскании платы за оказанные услуги и санкций, предусмотренных договором, которые были полностью удовлетворены арбитражным судом.

Вместе с тем анализ текста договора показывал, что он является договором комиссии, поэтому ВАС РФ указал на то, что в данном случае завод, выступая в качестве комитента, несет перед комиссионером обязательство по выплате ему комиссионного вознаграждения и возмещению понесенных расходов. Поэтому предусмотренная договором неустойка за недопоставку продукции третьему лицу и отказ от исполнения договора не может служить способом обеспечения обязательств комитента перед комиссионером и взысканию не подлежит.

Кроме того, вывод ВАС РФ об отказе АО "Саткинский металлургический завод" от выполнения своих обязательств по договору противоречит материалам дела, так как факт отгрузки ответчиком партии чугуна подтверждается имеющимися в деле накладными и АО "Челябинский коммерческий центр" не оспаривается. В нарушение договора комиссионер не перечислил ответчику стоимость этой партии продукции.

При таких обстоятельствах, по мнению ВАС РФ, оснований для удовлетворения исковых требований в части взысканий штрафных санкций не имеется (Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 1996 г. N 5560/95 // Вестник ВАС, 1996. N 6).

2. Согласно ст.990 ГК РФ договор комиссии может быть заключен:

- на определенный срок или без указания срока его действия;

- с указанием или без указания территории его исполнения;

- с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделок, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства:

- с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

3. Принятое на себя поручение по договору комиссии комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями последнего, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено договором комиссии (ст.992 ГК РФ).

Вместе с тем в соответствии со ст.995 ГК РФ комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. При этом комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний без предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в разумный срок уведомить комитента о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором комиссии.

4. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер также вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии (ст.994 ГК РФ).

На практике могут возникнуть самые разные ситуации. К примеру, комиссионер может продать имущество по цене ниже, чем та цена, которая была согласована с комитентом, либо по более высокой цене. В первом случае он обязан возместить комитенту разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной цене, и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае же, когда комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на отступление от его указаний.

Во втором случае, если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается принятой комитентом, при этом, если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки (ст.995 ГК РФ).

5. Согласно ст.993 ГК РФ комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Вместе с тем в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования. Уступка прав комитенту по сделке допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении.

6. Законодательством определяется собственник имущества, которое поступило либо приобретено комиссионером. Так, в соответствии со ст.996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего. Однако при этом комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии. В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) право собственности комиссионера прекращается, а его требования к комитенту удовлетворяются в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, наравне с требованиями, обеспеченными залогом.

Кроме того, согласно ст.997 ГК РФ комиссионер вправе в соответствии со ст.410 ГК РФ (прекращение обязательств зачетом) удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм.

7. В соответствии со ст.998 ГК РФ комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента.

Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту.

Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.

8. По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым (ст.999 ГК РФ).

9. Комитент, в свою очередь, обязан:

- принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;

- осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;

- освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения;

- помимо уплаты комиссионного вознаграждения, возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы. Однако комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре комиссии не установлено иное.

10. Законодательством предусмотрены основания прекращения договора комиссии. Статья 1002 ГК РФ предусматривает возможность прекращения договора комиссии вследствие отказа комитента от исполнения договора и отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии со ст.1003 ГК РФ комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. При этом комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.

В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее, чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора расходы.

В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

Статья 1004 ГК РФ регламентирует порядок отказа комиссионера от исполнения договора. Согласно данной статье комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором. Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества комитента.

Кроме отказа комиссионера от исполнения договора, а также отмены поручения комитентом, законодательство предусматривает еще два случая прекращения договора комиссии. Так, договор прекращается вследствие:

- смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом); в этом случае его права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение указаний последнего, переходят к комитенту.

Образцы документов

1. Договор

комиссии на приобретение продукции

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Комитент: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Комиссионер: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить в

интересах последнего от своего имени сделку по приобретению

продукции.

1.2. Конкретные условия сделки, количество, качество и

максимальная цена покупки продукции, а также иные условия и

указания Комитента приводятся в Приложении N 1 к Настоящему

Договору, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Выступая от своего имени, Комиссионер самостоятельно

заключает сделку купли-продажи с третьим лицом, которое далее по

тексту Настоящего Договора именуется Продавец.

2. Обязанности Комиссионера

2.1. Комиссионер обязан самостоятельно осуществить

необходимую коммерческо-маркетинговую работу, найти Продавца,

совершить с ним всю преддоговорную работу и заключить с последним

договор купли-продажи в соответствии с указаниями Комитента и на

наиболее выгодных для него условиях.

2.2. Приобретая продукцию Продавца, Комиссионер обязан

проверить качество и количество приобретаемой продукции и

удостовериться в ее пригодности для погрузки и транспортировки.

Комиссионер обязан осмотреть имущество, приобретенное для

Комитента, и немедленно сообщить последнему обо всех обнаруженных

в этом имуществе недостатках.

Комиссионер обязан принять все меры для сбережения имущества,

полученного для Комитента, и сохранять его от утраты, недостачи

или повреждения до момента передачи его последнему.

2.3. Комиссионер обязан в течение _________________ с момента

получения имущества от Продавца для Комитента застраховать это

имущество по его полной стоимости исходя из цены приобретения и по

всем обычно принятым рискам в ____________________________________

(наименование страховой конторы)

2.4. Комиссионер обязан в срок ________________ информировать

Комитента о ходе выполнения поручения в срок ______________,

уведомить последнего о заключенной в его интересах сделке по

уплате покупной цены и о получении продукции от Продавца, а также

предоставить Комитенту копию договора.

2.5. Комиссионер обязуется в течение _________ дней с момента

получения имущества от Покупателя представить отчет Комитенту и

передать последнему все права и документы в отношении Покупателя,

вытекающие из сделки.

2.6. Комиссионер обязуется передать Комитенту приобретенное

для него имущество в срок ________ после принятия его от Продавца.

Передача имущества производится по акту в следующем порядке

__________________________________________________________________

(место передачи, его адрес, транспортировка, ответственные лица,

время приемки и т.д.)

2.7. В срок ____________________ после уплаты покупной цены

Комиссионер обязан перечислить платежным поручением на расчетный

счет Комитента денежные средства, которые остались у Комиссионера

после исполнения поручения.

2.8. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств,

препятствующих заключению сделки на условиях Комитента,

Комиссионер обязан в срок ___________ известить об этом Комитента.

3. Обязанности Комитента

3.1. Комитент обязан в срок ______________________ с момента

подписания Настоящего Договора перечислить платежным поручением на

расчетный счет Комиссионера денежные средства в качестве покупной

цены и в размере, необходимом для выполнения поручения

Комиссионера.

3.2. Комитент обязан немедленно принять у Комиссионера

приобретенное им у Продавца имущество.

3.3. Комитент обязан освободить Комиссионера от обязательств,

принятых им на себя по исполнению поручения перед Продавцом и

иными лицами в течение ____________________________ с момента

представления отчета Комиссионера.

3.4. Комитент обязан принять отчет Комиссионера, рассмотреть

и утвердить его в течение ________________ дней, а также на его

основании возместить расходы, которые произвел Комиссионер при

исполнении, сделки в течение _______ с момента утверждения отчета.

4. Вознаграждение Комиссионера и порядок расчетов

4.1. За исполнение поручения Комитента Комиссионер получает

вознаграждение в размере ____________ от суммы сделки (без НДС).

Основанием выплаты вознаграждения Комиссионеру является

передача последним имущества Комитенту.

4.2. Вознаграждение Комиссионера перечисляется Комитентом

платежным поручением на расчетный счет Комиссионера в течение

____________ после передачи ему имущества от Комиссионера.

4.3. Если поручение исполнено Комиссионером частично, то

вознаграждение ему выплачивается пропорционально исполненному.

Возможен вариант. Размер вознаграждения в случае покупки

товара на более выгодных для Комитента условиях может складываться

из: А) процентов от суммы исходя из максимальной цены,

установленной в поручении Комитентом, и Б) процентов (как правило,

более высоких) от полученной выгоды (экономия).

5. Возмещение расходов

5.1. К расходам и издержкам Комиссионера, возмещаемым

последнему Комитентом по Настоящему Договору, относятся: _________

__________________________________________________________________

5.2. Не считаются расходами Комиссионера и не подлежат

возмещению: ______________________________________________________

5.3. Все расходы Комиссионера отражаются в его отчете,

который составляется и представляется Комитенту пропорционально

исполненному в письменной форме с приложением всех оправдательных

документов.

5.4. Во всех случаях возмещаются расходы Комиссионера,

произведенные им с ведома и согласия Комитента, а также допущенные

без вины первого в силу непредвиденных сложившихся обстоятельств.

6. Срок действия Договора

Комиссионер обязан исполнить поручение Комитента в срок с

"__"_________ 200_ г. по "__"_________ 200_ г.

7. Ответственность сторон по Настоящему Договору

Если Комиссионер приобретет имущество по цене выше

назначенной ему Комитентом, последний, не желающий принять такую

покупку, обязан заявить об этом Комиссионеру в срок ______________

по получении извещения о заключении сделки с Покупателем. В

противном случае имущество признается принятым Комитентом.

Если Комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене за

свой счет, Комитент не вправе отказаться от приобретенного для

него имущества.

Ответственность Комиссионера ________________________________

Ответственность Комитента ___________________________________

8. Прочие условия

__________________________________________________________________

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Комитент

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ____________________

Комиссионер

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ____________________

Комиссионер Комитент

_____________ _____________

М.П. М.П.

Приложение N 1 к Настоящему Договору

1. Наименование поставляемой продукции: _____________________

2. Единица измерения: _______________________________________

3. Количество поставляемой продукции: _______________________

4. Минимальная партия: ______________________________________

5. Ассортимент поставляемой продукции: ______________________

6. Сорт (фасон): ____________________________________________

7. Марка (модель): __________________________________________

8. Качество продукции: ______________________________________

9. Комплектность: ___________________________________________

10. Тара и упаковка: ________________________________________

11. Условия возврата и использования тары: __________________

12. Маркировка продукции: ___________________________________

13. Срок поставки: __________________________________________

14. Порядок транспортировки: ________________________________

15. Базисные условия поставки: ______________________________

16. Максимальная цена за единицу продукции (без НДС): _______

17. Порядок расчетов: _______________________________________

18. Пункт назначения: _______________________________________

1. Договор

комиссии на продажу продукции

(договор о передаче продукции на реализацию)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Комитент: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Комиссионер: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить в

интересах последнего от своего имени сделку по продаже продукции.

1.2. Конкретные условия сделки, количество, качество и

минимальная цена продажи продукции, а также иные условия и

указания Комитента приводятся в Приложении N 1 к Настоящему

Договору.

1.3. Выступая от своего имени, Комиссионер самостоятельно

заключает сделку купли-продажи с третьим лицом, которое далее по

тексту Настоящего Договора именуется Покупатель.

2. Обязанности Комиссионера

Комиссионер в соответствии с Настоящим Договором обязуется:

2.1. Самостоятельно осуществить необходимую

коммерческо-маркетинговую работу, найти Покупателя продукции

Комитента, совершить всю преддоговорную работу и заключить с

Покупателем договор купли-продажи в соответствии с указаниями

Комитента и на наиболее выгодных для него условиях.

2.2. Принять у Комитента имущество, предназначенное для

комиссии, и принять все необходимые меры для его сохранности от

утраты, недостачи или повреждения.

2.3. Осмотреть имущество, передаваемое на комиссию, проверить

его качество и комплектность, удостовериться в его пригодности для

продажи.

2.4. B случае обнаружения скрытых недостатков в продукции

Комитента, переданной на комиссию, немедленно уведомить Комитента

об обнаруженных недостатках.

2.5. B срок _____________ информировать Комитента о ходе

выполнения поручения, в срок _____________ уведомить последнего о

заключенной в его интересах сделке и передаче продукции

Покупателю, а также представить Комитенту копию заключенного

договора.

2.6. Представить отчет Комитенту и передать последнему все

права и документы в отношении Покупателя, вытекающие из сделки.

2.7. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств,

препятствующих заключению сделок на условиях Комитента, в срок

_____________________ известить об этом Комитента.

3. Обязанности Комитента

Комитент в соответствии с Настоящим Договором обязуется:

3.1. Передать Комиссионеру имущество на комиссию в течение __

________________________ с момента подписания Настоящего Договора.

3.2. Освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на

себя по исполнению поручения перед Покупателем и иными лицами, в

течение _________________ с момента представления отчета

Комиссионера.

3.3. Принять отчет Комиссионера, рассмотреть и утвердить его

в течение __________ дней, а также на его основании возместить

расходы, которые произвел Комиссионер при исполнении сделки.

4. Порядок передачи имущества на комиссию

Передача имущества производится по акту в следующем порядке:

Место передачи: _____________________________________________

(адрес склада Комитента или Комиссионера)

Транспортировка: ____________________________________________

Расходы по транспортировке несет: ___________________________

Время приемки: с ____________________ по _________________ ч.

5. Вознаграждение Комиссионера

5.1. За исполнение поручения Комитент выплачивает

Комиссионеру вознаграждение в размере ____% от суммы сделки с

Покупателем (без НДС).

5.2. Денежные средства за продажу продукции Комитента

поступают на расчетный счет Комиссионера.

5.3. Основанием получения вознаграждения Комиссионера

является получение им денег от Покупателя.

5.4. Если поручение исполнено Комиссионером частично, то

вознаграждение ему выплачивается пропорционально исполненному.

Возможен вариант. Размер вознаграждения в случае продажи

товара на более выгодных для Комитента условиях может складываться

из: А) процентов от суммы по минимальным ценам, установленных в

поручении Комитентом, и Б) процентов (как правило, более высоких)

от полученной выгоды (премия).

6. Порядок расчетов

6.1. Вознаграждение Комиссионера выплачивается путем

удержания причитающихся ему сумм из денежных средств,

перечисленных Покупателем Комиссионеру за продажу имущества

Комитента.

6.2. Денежные средства Комитенту выплачиваются Комиссионером

в течение ____________________ с момента поступления денег на его

расчетный счет;

6.3. Порядок оплаты: ________________________________________

6.4. Вид расчетов: __________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

6.5. Форма расчетов: ________________________________________

(платежное требование, чек, требование-поручение, аккредитив)

6.6. Комиссионер обязан известить Комитента об осуществлении

платежа в срок ______________ с момента ___________________ путем

__________________________________________________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

7. Возмещение расходов

7.1. К расходам и издержкам Комиссионера, возмещаемым

последнему Комитентом по Настоящему Договору, относятся: _________

__________________________________________________________________

7.2. Все расходы Комиссионера отражаются в его отчете,

который составляется и предоставляется Комитенту, пропорционально

исполненному, в письменной форме с приложением всех оправдательных

документов.

7.3. Срок предоставления отчета _________ с момента ________

7.4. Во всех случаях возмещаются расходы Комиссионера,

произведенные им с ведома и согласия Комитента, а также допущенные

без вины первого в силу непредвиденных обстоятельств.

7.5. Расходы Комиссионера возмещаются путем удержания

денежных средств из средств, полученных от Покупателя.

8. Срок Договора

8.1. Комиссионер обязан исполнить поручение в течение

______________ с момента _________________________________________

8.2. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

9. Ответственность сторон

9.1. Если Комиссионер реализует имущество по цене ниже

назначенной ему Комитентом, последний, не желая принять такую

покупку, обязан заявить об этом Комиссионеру в срок _____________

по получении извещения о заключении сделки с Покупателем. В

противном случае сделка признается принятой Комитентом.

9.2. Если Комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене

за свой счет, Комитент не вправе отказаться от заключенной для

него сделки. В противном случае Комиссионер обязан возместить

разницу за свой счет.

9.3. Ответственность Комиссионера: __________________________

9.4. Ответственность Комитента: _____________________________

9.5. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение действия Настоящего Договора виновная

сторона уплачивает штраф в размере _______________________________

10. Обеспечение обязательств по Настоящему Договору

__________________________________________________________________

(могут предусматриваться условия о залоге, страховании или

поручительстве со стороны как Комитента, так и Комиссионера)

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры между сторонами, по которым не было

достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде

(третейском суде, с указанием, какого конкретно третейского суда

или порядка формирования этого третейского суда).

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение

_____ дней с момента получения претензии.

12. Изменение условий Настоящего Договора

12.1. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую

обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному

согласию с обязательным составлением письменного документа.

12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по

Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия

другой стороны.

13. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Комиссионер _______________________________ тел. ___________

Комитент __________________________________ тел. ___________

14. Особые условия Настоящего Договора

__________________________________________________________________

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

15.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

15.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

15.4. Все исправления по тексту Настоящего Договора имеют

юридическую силу только при взаимном их удостоверении

представителями сторон в каждом отдельном случае.

15.5. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не

сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в

Настоящем Договоре требований, поддерживать деловые контакты и

принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и

развития их коммерческих связей.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

Комитент

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ____________________

Комиссионер

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ____________________

Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в

случае изменения сведений, указанных в п.17 Настоящего Договора.

17. Приложения к Настоящему Договору

1. Приложение N 1 на _____ стр.

Приложения к Настоящему Договору составляют его неотъемлемую

часть.

Комиссионер Комитент

_____________ _____________

М.П. М.П.

Приложение N 1 к Настоящему Договору

1. Наименование поставляемой продукции: _____________________

2. Единица измерения: _______________________________________

3. Количество поставляемой продукции: _______________________

4. Минимальная партия: ______________________________________

5. Ассортимент поставляемой продукции: ______________________

6. Сорт (фасон): ____________________________________________

7. Марка (модель): __________________________________________

8. Качество продукции: ______________________________________

9. Комплектность: ___________________________________________

10. Тара и упаковка: ________________________________________

11. Условия возврата и использования тары: __________________

12. Маркировка продукции: ___________________________________

13. Максимальная цена за единицу продукции (без НДС): _______

16.2. Экономико-налоговый комментарий

Как отмечалось выше, в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия часто используют договор комиссии. Различные варианты данного договора позволяют применять его как в процессе реализации товаров (работ, услуг), так и в процессе приобретения необходимого имущества.

По договору комиссии на продажу посредник осуществляет реализацию продукции. При исполнении договора в этом случае возникает множество налоговых и бухгалтерских вопросов: о налоговой характеристике полученных от реализации имущества средств, о составлении счетов-фактур, о перепредъявлении затрат по исполнению договора, об оперативности передачи информации комитенту для своевременной организации бухгалтерского учета.

По договору комиссии на покупку посредник приобретает для комитента определенные товары (работы, услуги). Налоговые и бухгалтерские вопросы, возникающие в данном случае, во многом похожи на предыдущие. Вместе с тем имеются и свои специфические проблемы. Одной из главных проблем является разрешение вопроса о необходимости уплаты НДС со средств, полученных посредником для исполнения договора от комитента. Некоторые налоговые органы считают, что получение указанных средств связано с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), хотя на самом деле они таковыми не являются. Другой сложной проблемой является отнесение сумм НДС, уплаченных по приобретенному через посредника имуществу, к зачету.

Еще более специфические вопросы возникают в ходе исполнения договора комиссии при розничной торговле, при поставке через посредника продукции на экспорт либо при приобретении ее в порядке импортной операции.

Осуществление операций по договору комиссии является разновидностью посреднической деятельности. Однако отдельные положения по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, касающиеся сходных операций, могут применяться также в отношении договоров поручения, консигнации, агентского договора и т.д.

16.2.1. Договор комиссии на продажу товаров

1. Бухгалтерский учет

Схема типовых бухгалтерских проводок

(расчеты в валюте РФ)

Комитент Комиссионер

Передан товар по договору Получен товар для реализации

комиссии

Д-т 45 К-т 43, 41 - 70 у. е. з/сч. 004 - 100 у. е. приход

сообщение об отгрузке Отгружен товар покупателю

<---------------------- з/сч. 004 - 100 у. е. расход

Отражена реализация Отражена задолженность

в бухгалтерском учете

Д-т 62 К-т 90 - 120 у. е. Д-т 62 К-т 90 - 120 у. е.

Д-т 90 К-т 45 - 70 у. е.

Д-т 90 К-т 68 (76) - 20 у. е.

Если предприятие работает в

целях налогообложения

"по отгрузке", то в данный

момент у него возникает

выручка в целях налогообложения

сообщение об отгрузке Поступила оплата от покупателя

<---------------------- Д-т 51 К-т 62 - 120 у. е.

Если предприятие работает в

целях налогообложения

"по оплате", то в Отражена реализация услуги

данный момент у него возникает Д-т 62у К-т 90 - 12 у. е. (10%)

выручка в целях налогообложения Д-т 90 К-т 20

Списана стоимость услуг Д-т 90 К-т 68 (76) - 2 у. е.

комиссионера

Д-т 19 К-т 76 - 2 у. е.

Д-т 44 К-т 76 - 10 у. е.

Проведен зачет Проведен зачет

Д-т 76 К-т 62 - 12 у. е. Д-т 76 К-т 62у - 12 у. е.

Получена часть выручки Перечислена часть выручки

Д-т 51 К-т 62 - 50 у. е. Д-т 76 К-т 51 - 50 у. е.

Начислен НДС с остатка средств

Д-т 76 К-т 68 - 9,7 у. е.

(58 х 16,67% = 9,7)

Получены средства Перечислен остаток выручки в

Д-т 51 К-т 62 - 58 у. е. следующем налоговом периоде

Д-т 76 К-т 51 - 58 у. е.

Восстановлен НДС

Д-т 68 К-т 76 - 9,7 у. е.

2. Налоговая позиция комитента

Комитент по договору комиссии поручает комиссионеру заключить сделку купли-продажи (поставки) товара. Комитент в рамках исполнения данного договора осуществляет одновременно два самостоятельных вида хозяйственных операций:

- реализует продукцию и получает выручку от ее реализации;

- приобретает услуги комиссионера и осуществляет тем самым затраты, связанные с их реализацией.

Исходя из этого, комитент должен отдельно отразить каждую операцию в бухгалтерском учете, а также учесть их особенности при налогообложении. При этом следует решить ряд вопросов, которые определяют налогообложение.

1. Своевременно определить момент реализации.

На практике данная проблема является одной из главных причин налоговых нарушений у комитента, так как комиссионер не всегда своевременно уведомляет о произошедшей реализации товара.

2. Точно определить объем выручки от реализации.

Некоторые предприятия занижают размер выручки на сумму затрат, возмещаемых комиссионеру, а также комиссионного вознаграждения.

3. Обосновать отнесение возмещаемых затрат на издержки производства и обращения.

Сложность в обосновании отнесения затрат на себестоимость состоит в том, что необходимые документы не всегда предоставляются комиссионером.

4. Учитывать переданный на комиссию товар при исчислении налога на имущество.

Налог на прибыль

1. Определение момента реализации. Согласно ст.ст.271 и 273 НК РФ при налогообложении прибыли предприятия вправе использовать один из двух методов определения доходов и расходов: метод начисления или кассовый метод. При этом п.1 ст.273 НК РФ определены ограничения в применении кассового метода теми предприятиями, которые имеют значительные обороты по реализации товаров.

При формировании выручки от реализации следует учитывать, что в операции участвует промежуточное звено - комиссионер. В связи с этим комитент определяет выручку в целях налогообложения с учетом позиции комиссионера (получил ли последний оплату либо отгрузил продукцию).

Для налогоплательщиков, определяющих доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления, датой признания дохода для целей налогообложения признается день отгрузки (перехода права собственности) товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. При реализации товаров по договору комиссии налогоплательщиком-комитентом датой реализации продукции признается дата отгрузки (перехода права собственности) комиссионером покупателю товара, принадлежащего комитенту. Данная дата должна быть документально зафиксирована в отчете или уведомлении комиссионера, предоставляемом комитенту не позднее срока, достаточного для своевременного отражения доходов от реализации в бухгалтерском и налоговом учете комитента в соответствующем отчетном периоде. При этом доходы в иностранной валюте пересчитываются комитентом в рубли по курсу на указанную в отчете комиссионера дату отгрузки товара покупателю. Если комитент отгружает товар непосредственно покупателю по указанию комиссионера, то выручка в целях налогообложения у него появляется в момент отгрузки товаров и перехода права собственности на товар к покупателю.

Определение момента признания дохода у комитента, работающего по кассовому методу:

- если комиссионер участвует в расчетах, то выручка в целях налогообложения у комитента появляется в момент получения комиссионером оплаты от покупателя за отгруженную продукцию;

- если комиссионер не участвует в расчетах, то выручка в целях налогообложения у комитента появляется в момент получения им оплаты за отгруженную продукцию;

- в любом из вышеуказанных вариантов у комитента возникнет доход, учитываемый для целей налогообложения прибыли, в момент получения предварительной оплаты (аванса) за отгружаемую продукцию.

В настоящее время широко распространены так называемые безденежные формы расчетов. В этих случаях осуществление безденежной формы расчетов также должно означать факт оплаты в целях налогообложения.

Приведенные ниже примеры безденежных форм расчетов означают факт оплаты:

1) в случае, когда средства направляются по просьбе поставщика в иные организации;

2) при проведении взаимозачета;

3) при получении финансового векселя (т.е. векселя, плательщиком по которому является не покупатель, а третье лицо, например, банк);

4) при уступке права требования.

Во всех этих случаях обязанность по оплате за продукцию по конкретному договору поставки прекращается (происходит погашение дебиторской задолженности).

2. Определение объема выручки. Довольно часто возникает ситуация, когда денежные средства поступают сначала на счет комиссионера. Последний удерживает из них сумму своего вознаграждения, а также возмещает иные расходы, понесенные при исполнении услуги, а уже затем остаток перечисляет на счет комитента. В этом случае в объем выручки комитента от реализации его продукции войдут не только денежные средства, реально поступившие на расчетный счет, но и сумма удержанного комиссионного вознаграждения и возмещенные комиссионером расходы.

Как уже было рассмотрено, комитент по договору комиссии участвует в двух самостоятельных операциях: по продаже товаров и по покупке услуги комиссионера. В связи с этим комитент сумму комиссионного вознаграждения учтет дважды: один раз - в составе выручки от реализации продукции, второй раз - в составе затрат по реализации.

Дополнительно хотелось бы отметить, что вопрос, касающийся своевременности и полноты учета выручки от реализации, актуален также для иных налогов, исчисляемых с выручки (НДС, налог на пользователей автодорог и т.д.).

3. Отнесение комиссионного вознаграждения на затраты. В соответствии с пп.3 п.1 ст.264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы, предоставленные услуги.

4. Обоснование отнесения возмещаемых затрат на издержки производства и обращения. Как уже было рассмотрено, комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы.

Возможна ситуация, когда затраты, понесенные комиссионером в ходе исполнения комиссионного поручения и в соответствии с гражданским законодательством возмещаемые комитентом комиссионеру, для целей налогообложения прибыли не учитываются. Например, если такое возмещение расходов не предусмотрено в договоре комиссии, но все же производится комитентом. В этом отношении интересно рассмотреть затраты по хранению переданного на комиссию товара. Согласно ст.1001 ГК РФ комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре не установлено иное. Из анализа этой нормы следует, что по общему правилу (когда в законе не предусмотрена специальная оговорка):

- затраты по хранению не возмещаются, если оговорка о возмещении в договоре не предусмотрена;

- затраты на хранение возмещаются, если в договоре специально предусмотрено данное правило.

Например, в дополнительных условиях договора комиссии можно указать следующее: "Помимо возмещения обычных расходов, комитент обязан дополнительно возместить комиссионеру расходы по хранению имущества комитента". В этом случае комитент, возместивший расходы по хранению, может отнести их на расходы, учитываемые для целей налогообложения, в качестве затрат, связанных с реализацией.

Иными словами, данный вопрос можно решить по следующему механизму:

1) по общему правилу затраты на хранение относятся на расходы, связанные с производством и реализацией;

2) гражданское законодательство устанавливает участника договора, который должен нести указанные затраты;

3) участник договора, определенный по гражданскому законодательству, должен оплатить затраты по хранению и отнести их на свои расходы.

Таким образом, если по закону либо договору комитент не должен возмещать затраты по хранению, то комиссионер не имеет права требовать их возмещения. В том случае, если комитент при таких обстоятельствах все же возместит расходы по хранению, данные затраты он не должен относить на уменьшение налогооблагаемой прибыли.

Помимо этого могут возникнуть затраты, которые подлежат списанию на расходы, связанные с производством и реализацией, однако из-за отсутствия документального подтверждения характера произведенных расходов отнести указанные затраты на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль невозможно (не выполняются общие принципы признания расходов для целей налогообложения, указанные в ст.252 НК РФ). Дело в том, что комиссионер не всегда предоставляет комитенту копии первичных документов, подтверждающих размер и характер произведенных затрат. Иными словами, комитент "верит на слово" комиссионеру и без предоставления подтверждающих документов возмещает расходы комиссионеру.

Следовательно, если комитент при возмещении затрат хочет отнести их на расходы, то он должен получить от комиссионера копии документов, подтверждающих характер и размер произведенных затрат. В противном случае у предприятия могут возникнуть проблемы с обоснованностью отнесения затрат на уменьшение налогооблагаемой прибыли.

Налог на добавленную стоимость

При исчислении НДС у комитента могут возникнуть следующие две проблемы:

1) по определению облагаемого оборота по реализации через комиссионера товаров (работ, услуг);

2) по отнесению к зачету сумм НДС, уплаченных комиссионеру за комиссионную услугу.

При рассмотрении данных вопросов следует руководствоваться обычным порядком исчисления НДС: а) по реализации товаров, работ, услуг (в нашем случае - реализация через посредника); по приобретению услуги (услуга комиссионера).

Порядок исчисления НДС по указанным операциям достаточно ясно изложен непосредственно в гл.21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса РФ.

1. Определение облагаемого оборота по реализации через комиссионера товаров (работ, услуг). Механизм определения объема и своевременности оборотов по реализации, рассмотренный при анализе налога на прибыль, также применяется и при исчислении НДС. Что касается размера облагаемого оборота, то согласно п.1 ст.156 НК РФ налоговая база определяется как сумма дохода, полученного в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении посреднических договоров.

2. Порядок отнесения к зачету сумм НДС, уплаченных комиссионеру за комиссионную услугу. При отнесении к зачету сумм НДС, уплаченных в составе комиссионного вознаграждения, необходимо руководствоваться общими нормами законодательства по НДС.

Согласно ст.171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат:

- суммы НДС, фактически уплаченные поставщикам за материальные ресурсы (работы, услуги), приобретаемые для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения согласно гл.21 "НДС" НК РФ, или приобретаемые для перепродажи.

Таким образом, суммы НДС по комиссионному вознаграждению будут относиться к зачету по мере оплаты и оказания услуг. Так, в Письме Минфина России от 25 ноября 1997 г. N 04-03-05 разъяснено, что:

"у комитента сумма НДС, уплаченная комиссионеру, принимается к зачету при наличии документов, подтверждающих факт оказания услуги, и счетов-фактур, оформленных в установленном порядке".

3. Особенности подтверждения льготы по экспорту. Статьей 165 Налогового кодекса РФ для обоснования льготы по экспорту предусмотрено представление в налоговые органы выписки банка, подтверждающей фактическое поступление экспортной выручки на счет налогоплательщика. Исходя из этого некоторые налоговые органы считают, что если комиссионер, участвующий в расчетах, по просьбе комитента перечислил экспортную выручку на счета третьих лиц, то льготы по НДС в данном случае не будет. Так, например, в п.11 Письма ГНИ по Санкт-Петербургу от 13 января 1998 г. N 03-05/261 сообщено, что:

"Данное требование (о предоставлении выписки банка - Прим. ред.) распространяется на всех плательщиков налога, обосновывающих вышеуказанную льготу, в том числе и при экспорте товаров через посреднические организации. Таким образом, в случае, когда комиссионер по поручению комитента перечислил причитающуюся последнему экспортную выручку на счета третьих лиц, льгота по экспорту товара у комитента не может считаться подтвержденной".

Вместе с тем, по нашему мнению, с данной позицией нельзя согласиться. Лишить предприятие льготы по экспорту можно только в случае подтверждения факта "лжеэкспорта". Отсутствие выписки банка либо иного документа, необходимого для обоснования льготы, должно являться основанием для проведения дополнительной проверки обоснованности применения льготы, в том числе встречной проверки на предприятии-комиссионере. Если для подтверждения льготы по экспорту во всех случаях требовать предоставления выписки банка, то указанной льготы будут лишены все предприятия, осуществляющие экспорт продукции нетрадиционным способом, в частности при бартере продукции, при получении от инопартнеров векселей в счет оплаты за товар и др.

4. Порядок применения метода счетов-фактур. Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914) предусмотрен порядок выставления счетов-фактур продавцом (доверителем, комитентом, принципалом) в адрес посредника (поверенного, комиссионера, агента) при комиссионной торговле (п.3 Правил).

При этом выставленные посреднику счета-фактуры на переданный товар у продавца учитываются в хронологическом порядке в журнале учета выставленных счетов-фактур, однако согласно п.17 указанных Правил регистрация выставленных счетов-фактур продавцами в книге продаж производится в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство, т.е. после реальной продажи товара покупателю и в зависимости от принятого метода определения выручки.

В бухгалтерском учете товары, переданные продавцом для реализации посреднику, до момента признания выручки, в соответствии с условиями п.12 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н), числятся на счете 45 "Товары отгруженные". После получения отчета посредника с указанием фактической продажной стоимости переданных конечному покупателю товаров (с учетом посреднического вознаграждения) в бухгалтерском учете производятся записи по отражению реализации этих товаров на счете 90 "Продажи" (или 91 "Прочие доходы и расходы"). Сумма НДС, причитающаяся к уплате в бюджет и, соответственно, подлежащая отражению в книге продаж продавца, определяется либо в этот же момент при принятии учетной политики для целей налогообложения "по отгрузке", либо после поступления фактической оплаты за проданный товар при принятии учетной политики "по оплате".

В случае если сумма по ранее выставленному в адрес посредника счету-фактуре не совпадает с суммой по отчету посредника (фактической ценой продажи покупателю), то, учитывая условия п.19 указанных выше Правил, продавцу необходимо выписать дополнительный счет-фактуру в одном экземпляре и учесть его наравне с первоначальным в книге продаж.

Данный способ рекомендован налоговыми органами (см., например, Письмо Госналогслужбы России от 23 мая 1997 г. N ПВ-6-03/393 "О счетах-фактурах", Письмо ГНИ по г. Москве от 24 ноября 1997 г. N 11-13/30414 "О налоге на добавленную стоимость", Письмо Минфина России от 30 декабря 1997 г. N 04-03-11).

Налог на имущество

В отношении налога на имущество необходимо учитывать, что с 1 января 2004 г. действует гл.30 "Налог на имущество организаций" НК РФ. Согласно ст.374 данной главы объектом налогообложения для российских организаций признается только движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

По ранее (до 2004 г.) действовавшему порядку в соответствии с п.4 Инструкции Госналогслужбы России от 8 июня 1995 г. N 33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий" в перечень счетов бухгалтерского учета, используемых для определения налогооблагаемой базы, включался счет 45 "Товары отгруженные", обороты по которому почти всегда имеются у организаций, продающих товары через комиссионера.

Таким образом, до 1 января 2004 г. комитент был обязан до момента получения извещения от комиссионера (но не позднее разумного срока) учитывать стоимость переданных на реализацию продукции (товаров) при исчислении налога на имущество; начиная с указанной даты такая обязанность у комитентов отсутствует.

3. Налоговая позиция комиссионера

Налог на прибыль

1. Согласно пп.9 п.1 ст.251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются любые средства (в том числе имущество), поступившие комиссионеру, агенту или иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору в пользу комитента, принципала или иного доверителя, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом или иным поверенным за комитента, принципала или иного доверителя, если такие расходы не подлежат включению в соответствии с договором комиссии в состав расходов комиссионера, агента или иного поверенного. Комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение подлежит налогообложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке.

Следует отметить, что в отличие от порядка налогообложения прибыли от посреднических операций, действовавшего до 1 января 2002 г., со вступлением в силу гл.25 НК РФ согласно ст.284 НК РФ по указанным доходам применяется обычная ставка налогообложения, а не повышенная.

2. Определения факта оплаты услуги комиссионера. В некоторых случаях комиссионер не получает непосредственно на свой расчетный счет вознаграждение за оказанную услугу. Например, комитент по просьбе комиссионера может перечислить причитающуюся последнему сумму на счета третьих лиц. Однако при этом необходимо учитывать, что если комиссионер использует в целях налогообложения прибыли кассовый метод определения доходов и расходов, то перечисление комитентом средств на счета третьих лиц означает в целях налогообложения факт оплаты.

В Обзоре судебной практики применения законодательства о налоге на прибыль (Приложение к Информационному письму ВАС РФ от 14 ноября 1997 г. N 22) было разъяснено, что:

"при учете выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения к поступлению денежных средств на расчетный счет налогоплательщика приравнивается погашение дебиторской задолженности иным способом".

Предприятие-комиссионер не включило в состав налогооблагаемой прибыли сумму комиссионного вознаграждения, которая была перечислена комитентом в адрес третьего лица.

Налоговая инспекция не согласилась с выводами предприятия и применила к нему финансовые санкции. Предприятие-комиссионер обратилось в арбитражный суд за защитой своих интересов, указав в заявлении, что оно использует в целях налогообложения метод "по оплате", а так как спорная сумма на его расчетный счет не поступала, то включать ее в расчет налога не следует.

В ходе рассмотрения данного дела суд установил, что сумма начисленного комиссионного вознаграждения не была перечислена комитентом на расчетный счет истца по указанию последнего (комиссионера). Истец поручил комитенту перечислить спорную сумму третьему лицу в оплату товара, закупленного истцом по другой сделке, что и было осуществлено.

Исходя из этого, суд отметил, что обязательства сторон по договору комиссии исполнены полностью и дебиторская задолженность в части суммы комиссионного вознаграждения истцом закрыта. Истец фактически распорядился причитающейся ему суммой. Факт незачисления на его расчетный счет соответствующих денежных средств не может повлиять на обязанность истца как налогоплательщика учесть поступившую в его распоряжение выручку за оказанные услуги (комиссионное вознаграждение) при формировании объекта обложения налогом на прибыль. Учитывая это, суд признал факт занижения налогооблагаемой прибыли доказанным и отказал налогоплательщику в иске.

3. Для комиссионеров, определяющих для целей налогообложения доходы и расходы по кассовому методу, необходимо учитывать, что согласно п.2 ст.273 и пп.1 п.1 ст.251 НК РФ денежные средства и иное имущество (имущественные права), полученные налогоплательщиком в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг), учитываются в составе доходов, подлежащих налогообложению налогом на прибыль, в момент их получения.

Таким образом, в случае если комиссионер, участвующий в расчетах за реализуемые товары, получает денежные средства от покупателя на свой расчетный счет и согласно условиям договора комиссии перечисляет комитенту выручку за минусом собственного комиссионного вознаграждения, то в момент получения денег от покупателя у комиссионера возникает доход, подлежащий налогообложению, в размере договорной стоимости комиссионных услуг. Такой же порядок сохраняется и в том случае, если комиссионер еще не предъявил комитенту счет (счет-фактуру) на оплату указанного вознаграждения.

Иными словами, если две указанные даты (получение денег от покупателя и выставление счета-фактуры на комиссионное вознаграждение комитенту) попадают в различные отчетные периоды, то возникает ситуация, когда в бухгалтерском учете выручка от реализации комиссионных услуг еще не отражена, соответственно, ни НДС, ни налог на пользователей автодорог с этой выручки не начислены, а налог на прибыль должен быть исчислен и уплачен в бюджет.

Налог на добавленную стоимость

1. Определение облагаемого оборота. В соответствии с п.1 ст.156 Налогового кодекса РФ налоговая база у посредников (поверенных, комиссионеров, агентов) определяется как сумма дохода, полученная ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении договора.

Следовательно, облагаемый оборот, а также сумма, отражаемая в налоговой декларации по НДС, должны определяться исходя из суммы комиссионного вознаграждения.

Несмотря на это, некоторые предприятия и налоговые органы считают, что облагаемым оборотом у комиссионера является вся сумма выручки, полученная от реализации комиссионного товара.

2. Налогообложение средств, причитающихся комитенту. Довольно часто на практике комиссионеры задерживают перечисление средств, причитающихся комитенту, до следующего налогового периода (месяц, квартал). При таких условиях остаток неперечисленных средств подлежит обложению НДС.

Однако данные средства облагаются не как выручка от реализации (объект налогообложения), а как иные средства, связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг).

При этом необходимо отметить, что под средствами, связанными с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), необходимо понимать средства, которые предприятие получает помимо согласованной в договоре цены (безвозмездное финансирование в фонд развития предприятия и т.д.). Поэтому, если комиссионер позднее перечислит комитенту оставшуюся сумму, то уплаченный ранее НДС подлежит возврату. Одним из сложных вопросов в данном случае является порядок отражения в налоговой декларации по НДС сумм корректировки. Дело в том, что форма декларации не приспособлена для отражения подобного рода операций. Поэтому можно предложить следующие два механизма отражения корректировки.

1. Отражение в текущей декларации через дополнительную строку.

2. Составление уточненной декларации за тот период, в котором был уплачен НДС с указанных средств.

3. Порядок применения метода счетов-фактур. Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914) предусмотрен порядок выставления счетов-фактур продавцом (доверителем, комитентом, принципалом) в адрес посредника (поверенного, комиссионера, агента) при комиссионной торговле (п.3 Правил).

При этом выставленные счета-фактуры на переданный товар у посредника учитываются в хронологическом порядке в журнале учета полученных счетов-фактур, однако согласно п.11 указанных Правил регистрация выставленных счетов-фактур посредниками в книге покупок не производится. После реальной продажи товара выставленные посредником покупателю счета-фактуры учитываются в журнале учета выданных счетов-фактур, однако согласно п.24 указанных Правил в книге продаж регистрируются только в части дохода, полученного ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении посреднического договора. Регистрация дохода в книге продаж производится согласно п.17 Правил в том налоговом периоде, когда возникает налоговое обязательство, т.е. после составления отчета комиссионера и согласования фактической суммы посреднического вознаграждения, что подтверждает исполнение посредником своих обязательств по договору, а в случае принятия учетной политики "по оплате" - после фактического получения данного вознаграждения.

В бухгалтерском учете товары, переданные продавцом для реализации посреднику до момента их отгрузки покупателю, числятся на забалансовом счете 004 "Товары принятые на комиссию" по ценам, указанным в счете-фактуре продавца (комитента). После согласования суммы вознаграждения в бухгалтерском учете производятся записи по отражению реализации посреднических услуг на счете 90 "Продажи". Сумма НДС, причитающаяся к уплате в бюджет и, соответственно, подлежащая отражению в книге продаж посредника, определяется с суммы вознаграждения либо в этот же момент при принятии учетной политики для целей налогообложения "по отгрузке", либо после поступления фактической его оплаты при принятии учетной политики "по оплате".

В случае, если сумма по ранее выставленному посреднику счету-фактуре не совпадает с суммой по счету-фактуре, выставленному посредником покупателю (фактической ценой продажи покупателю), то никаких дополнительных бухгалтерских записей (в т.ч. по забалансовым счетам) не делается.

В таком же порядке регистрируются счета-фактуры, выставленные поверенными (комиссионерами, агентами) при передаче товаров, приобретаемых для доверителя (комитента, принципала).

На практике возможны следующие два вида документооборота по счетам-фактурам.

а) Комиссионер учитывает собственное вознаграждение при расчетах с покупателем.

1. Собственник товара (комитент) при передаче товаров комиссионеру составляет (и передает комиссионеру) счета-фактуры с указанием цены, по которой товары принимаются на забалансовый учет у комиссионера, без учета комиссионного вознаграждения.

2. Полученные от комитента счета-фактуры по переданным для реализации товарам хранятся у комиссионера в журнале учета получаемых счетов-фактур, но в книге покупок не регистрируются.

3. При отгрузке товара, принятого на комиссию, комиссионер составляет счета-фактуры от своего имени с указанием полной цены продажи товара, включая комиссионное вознаграждение.

4. После наступления налогового обязательства в зависимости от принятого метода определения выручки от реализации услуг комиссионер делает соответствующую запись в книге продаж на сумму комиссионного вознаграждения на основании счета-фактуры, выставленного покупателю товара.

б) Комиссионер не учитывает собственное вознаграждение при расчетах с покупателем (применяется обычно, если посредник не участвует в расчетах).

1. Собственник товара (комитент) при передаче товаров комиссионеру составляет (и передает комиссионеру) счета-фактуры с указанием цены, по которой товары принимаются на забалансовый учет у комиссионера, без учета комиссионного вознаграждения.

2. Полученные от комитента счета-фактуры по переданным для реализации товарам хранятся у комиссионера в журнале учета получаемых счетов-фактур, но в книге покупок не регистрируются.

3. При отгрузке товара, принятого на комиссию, комиссионер составляет счета-фактуры от своего имени с указанием цены продажи товара, согласованной с комитентом, без включения комиссионного вознаграждения.

4. Комиссионер составляет и передает комитенту счет-фактуру только на сумму согласованного комиссионного вознаграждения.

5. После наступления налогового обязательства в зависимости от принятого метода определения выручки от реализации услуг комиссионер делает соответствующую запись в книге продаж на сумму комиссионного вознаграждения на основании этого счета-фактуры, выставленного комитенту. При этом счета-фактуры, выставленные комиссионером покупателю товара, в книге продаж не учитываются.

Налог на пользователей автомобильных дорог

(ситуация до 1 января 2003 г.)

В соответствии с п.33.4 Инструкции МНС России от 4 апреля 2000 г. N 59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды" организации, предоставляющие посреднические услуги (по договору комиссии, поручения, агентскому договору), уплачивают налог на пользователей автомобильных дорог от выручки, полученной от реализации посреднических услуг.

При возмещении комитентом, доверителем, принципалом расходов по оплате работ, услуг, связанных с исполнением договора, возмещаемые суммы не включаются у посреднических организаций в налогооблагаемую базу, если из первичных документов на указанные работы, услуги следует, что получателем работ, услуг является комитент, доверитель, принципал, а плательщиком - посредническая организация. Соответственно, если и плательщиком, и получателем работ, услуг является посредническая организация, то возмещаемые комитентом суммы у этой организации включаются в налогооблагаемую базу по налогу на пользователей автомобильных дорог.

В связи с этим встает вопрос о достаточном документальном подтверждении посреднической организацией расходов, связанных с исполнением посреднических договоров, исходя из анализа которых четко прослеживался бы реальный получатель (потребитель) оплаченных работ, услуг.

16.2.2. Договор комиссии на покупку товара

1. Бухгалтерский учет

Схема типовых бухгалтерских проводок

(расчеты в валюте РФ)

Комитент Комиссионер

Перечислены средства на покупку Получены средства для покупки

Д-т 76 К-т 51 - 120 у. е. Д-т 51 К-т 76 - 120 у. е.

Оплата поставщику

Д-т 60 К-т 51 - 120 у. е.

Поступили материалы

004 - 120 у. е. приход

Переданы материалы комитенту

004 - 120 у. е. расход

Получены материалы Д-т 76 К-т 60 - 120 у. е.

Д-т 19 К-т 76 - 20 у. е.

Д-т 10 К-т 76 - 100 у. е.

Отражено вознаграждение Отражена реализация услуги

комиссионера Д-т 62 К-т 90 - 12 у. е.(10%)

Д-т 19 К-т 60 - 2 у. е. Д-т 90 К-т 20

Д-т 10 К-т 60 - 10 у. е. Д-т 90 К-т 68 (76) - 2 у. е.

Если предприятие работает в

целях налогообложения "по

отгрузке", то в данный момент у

него возникает выручка в целях

налогообложения

Оплачено вознаграждение Получено вознаграждение

Д-т 60 К-т 51 - 12 у. е. Д-т 51 К-т 62 - 12 у. е.

Если предприятие работает в

целях налогообложения "по

оплате", то в данный момент у

него возникает выручка в целях

налогообложения

2. Налоговая позиция комитента

В результате исполнения договора комиссии комитент приобретает имущество. По данному договору необходимо правильно отнести на соответствующие источники суммы затрат. В зависимости от того, за счет какого источника покрываются затраты по комиссионному вознаграждению, решается вопрос и по учету для целей налогообложения прибыли данных расходов.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н) первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат, которые складываются также из сумм вознаграждения, уплачиваемого посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств. Согласно ст.257 НК РФ первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется исходя из суммы расходов на его приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н) сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, покупные товары и другие оборотные материальные ресурсы отражаются в учете по фактической себестоимости, которая определяется исходя из затрат на их приобретение, включая комиссионное вознаграждение. Согласно п.2 ст.254 НК РФ стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, определяется исходя из цен их приобретения, включая комиссионное вознаграждение.

В п.3.2 Порядка отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами (Приложение к Приказу Минфина России от 15 января 1997 г. N 2) финансовые вложения также принимаются к учету в сумме фактических затрат, в которые включается вознаграждение посредникам. Согласно ст.329 НК РФ расходы налогоплательщика, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, относятся к прямым расходам, связанным с производством и реализацией и учитываемым при налогообложении прибыли.

3. Налоговая позиция комиссионера

Налоговая позиция комиссионера по договору комиссии на покупку практически аналогична его позиции по договору комиссии на продажу.

Сумма вознаграждения, получаемая комиссионером за оказанные услуги по приобретению имущества, является объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость.

При этом необходимо разделять характер получаемых комиссионером средств.

В ходе исполнения договора комиссии на покупку комиссионер получает от комитента два вида средств:

1) комиссионное вознаграждение;

2) средства, предоставленные для приобретения имущества.

При этом НДС уплачивается только с сумм комиссионного вознаграждения, так как налоговое законодательство не предусматривает уплату НДС со средств, предоставленных для приобретения имущества.

Данное мнение подтверждается Письмом ГНИ по г. Москве от 24 ноября 1997 г. N 11-13/30414 "О налоге на добавленную стоимость", в котором указано, что:

"в случае, когда по договору поручения комиссионеру поручается приобретение товаров (работ, услуг) за счет средств комитента, в облагаемый налогом на добавленную стоимость оборот у комиссионера включается только сумма комиссионного вознаграждения... Суммы авансовых платежей у комиссионера с участием в расчетах, полученные от комитента для обеспечения договора-поручения на приобретение товара для комитента, не должны облагаться налогом на добавленную стоимость, так как их перечисление можно рассматривать в режиме средств сумм по поручениям, а не в режиме средств, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), поскольку указанные средства выданы для целей закупки товаров и не связаны с расчетами между комитентом и комиссионером за оказанную услугу по реализации товаров".

Вместе с тем необходимо отметить, что в случае нецелевого использования Комиссионером средств, полученных на приобретение товаров, данные суммы должны включаться у него в облагаемый налогом на добавленную стоимость оборот в общеустановленном порядке, так как они утрачивают свое предназначение средств по поручению и будут расценены как средства, связанные с расчетами по оплате товаров.

В соответствии с п.1 ст.156 Налогового кодекса РФ налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении указанных договоров.

Вместе с тем необходимо учитывать, что на операции по реализации услуг, оказываемых на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров и связанных с реализацией товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст.149 Налогового кодекса РФ, не распространяется освобождение от налогообложения, за исключением посреднических услуг по реализации товаров (работ, услуг), указанных в п.1 и пп.1 и 8 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.

В отношении порядка налогообложения прибыли согласно п.9 ст.270 и пп.9 п.1 ст.251 НК РФ действует аналогичный вышеуказанному порядок налогообложения.

ГЛАВА 17. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

17.1. Правовой комментарий

Агентирование регулируется гл.52 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст.1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Агентский договор - это новый вид договора, представляющий собой синтез договоров поручения и комиссии. Вместе с тем агентский договор обладает рядом особенностей, чем, собственно, и обусловлено выделение этого договора в самостоятельный вид.

Поэтому необходимо обратить внимание на следующее правило: к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила о поручении и комиссии, в зависимости от того, действует ли агент от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям гл.52 ГК РФ и существу агентского договора.

1. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

2. Следует обращать внимание на то, как в агентском договоре сформулированы полномочия агента. В том случае, если полномочия агента по совершению сделок от имени принципала не конкретизированы (изложены в общем виде), последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

3. Вознаграждение агента. Что бы ни было указано в договоре, принципал обязан уплатить агенту вознаграждение. Иными словами, агентский договор всегда возмездный.

Размер и порядок уплаты вознаграждения, в соответствии со ст.1006 ГК РФ, определяются в договоре по соглашению сторон. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, в котором при сравнимых обстоятельствах обычно оплачиваются аналогичные услуги.

Важно также обратить внимание на тот момент, что при отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

4. Срок договора. Стороны свободны в определении срока действия договора, однако он может быть заключен и без такого указания. В этом случае считается, что договор заключен на неопределенный срок.

5. Стороны агентского договора могут ограничить друг друга в отдельных правах. Однако об этом должно быть сказано в договоре.

Так, агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора.

Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре.

Перечень допустимых ограничений носит исчерпывающий характер. Других ограничений быть не может. Не случайно в п.3 ст.1007 ГК РФ указано, что условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории, являются недействительными.

6. Отчетность агента. В соответствии со ст.1008 ГК в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены в договоре. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.

Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен другой срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом.

7. Как и в случае с договором комиссии, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. Более того, в агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора (ст.1009 ГК РФ).

8. Прекращение договора может осуществляться по соглашению сторон, по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законом или договором. Статья 1010 ГК РФ устанавливает основания, согласно которым агентский договор прекращается вследствие:

- отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;

- смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).

Образцы документов

Агентское соглашение

между юридическими лицами

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Агент: ______________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Принципал: __________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязанности по

выполнению функций полномочного и постоянного представителя

Принципала на договорной территории.

Агент как представитель Принципала совершает от имени и за

счет последнего фактические и юридические действия с целью

получения заказов для Принципала, заключает сделки купли-продажи,

а также выполняет в интересах Принципала иную согласованную

деятельность.

2. Определение товара

Агент выполняет агентские функции и полномочия в отношении

следующей продукции и товаров Принципала: ________________________

__________________________________________________________________

(перечень продукции и товаров (услуг), с которыми будет работать

Агент. Этот перечень в силу специфики работы Агента как

постоянного представителя Принципала может иметь неконкретный

характер в отличие от других посреднических соглашений)

3. Договорная территория

3.1. Агент выполняет агентские функции и полномочия на

следующей территории: ____________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются регионы, исходя из административно-территориального

или национально-государственного деления)

3.2. Агент не имеет права выступать от имени Принципала на

другой территории без получения дополнительных полномочий от

последнего.

4. Функции Агента

Агент на договорной территории:

- представляет коммерческие интересы;

- проводит переговоры от имени Принципала;

- от имени Принципала получает заказы, заключает договоры,

совершает сделки и иные юридические действия;

- подготавливает экономические обоснования договоров для

Принципала с предложениями по расчетной цене продукции и цене

договора;

- осуществляет подготовку проектов договоров и иных

юридических документов;

- анализирует конъюнктуру рынка, проводит регулярные

маркетинговые исследования и в срок ______ представляет Принципалу

отчеты с результатами этих исследований;

- по поручению Принципала собирает и обрабатывает

интересующую последнего коммерческую и иную информацию;

- проводит рекламные компании в соответствии с инструкциями

Принципала;

- способствует продвижению товаров Принципала на договорной

территории.

5. Обязанности Агента

Агент обязуется:

5.1. Тщательно и добросовестно заниматься поиском партнеров,

получением от них заказов и заключением с ними договоров на

поставку продукции Принципала или приобретение продукции для

последнего.

Объем заказов и сделок по продаже продукции Принципала не

может быть ниже _________________ в срок _________________________

(минимальная квота)

5.2. Оказывать содействие Принципалу в выполнении им принятых

на себя обязательств, в том числе наблюдение за разгрузкой

(погрузкой) товаров, его транспортировкой и доставкой

потребителям.

5.3. Вести необходимую отчетность по всем коммерческим

операциям Принципала на договорной территории, предоставлять

Принципалу в срок ______________ копии договоров, заключенных от

имени последнего.

5.4. Информировать Принципала в срок, разумный для

реагирования, об изменении экономических и правовых условий

осуществления коммерции на договорной территории.

5.5. Строго выполнять указания Принципала. При заключении

сделок с партнерами включать в контракты условия платежа, цены

поставки и т.д., установленные Принципалом.

5.6. Информировать Принципала обо всех субагентских

соглашениях.

5.7. Направлять Принципалу в срок __________ копии договоров,

заключаемых в интересах последнего и создающих для него права и

обязанности.

6. Обязанности Принципала

Принципал обязуется:

6.1. В срок ____________ представлять Агенту все материалы,

необходимые для осуществления его деятельности, в том числе

образцы продукции, чертежи, прейскуранты, каталоги, инструкции по

эксплуатации, рекламные материалы и т.д.

6.2. Не производить изменения заключаемых договоров в части,

затрагивающей интересы Агента, без согласования с последним.

6.3. В случае невозможности принятия заказа, переданного

Агентом, немедленно извещать об этом последнего.

6.4. Выплачивать Агенту вознаграждение и возмещать его

согласованные расходы.

6.5. По требованию Агента участвовать в переговорах с

партнерами на договорной территории.

6.6. Выдавать Агенту гарантии платежа и наличия товаров, а

также доверенности на совершение операций от имени Принципала.

7. Права Принципала

Принципал имеет право:

- отклонять заказы третьих лиц, полученные при содействии

Агента;

- осуществлять контроль над деятельностью Агента в части

выполнения его агентских функций и полномочий;

- осуществлять самостоятельную регистрацию торговых марок

товаров, сбываемых через Агента;

- иметь на договорной территории собственные подразделения по

изучению рынка договорной территории, а также по контролю за

деятельностью Агента.

8. Оговорка о неконкуренции

Агент в период действия Настоящего Соглашения обязуется не

выступать как агент, комиссионер или дистрибьютор в интересах

фирм - конкурентов Принципала, не участвовать в их капитале, не

участвовать в операциях и рекламе продукции, являющейся

конкурентной для Принципала.

9. Монопольная оговорка

9.1. Агенту на срок действия Настоящего Соглашения

предоставляется исключительное право на совершение операции с

товарами Принципала, указанными в п.2 Настоящего Соглашения.

9.2. Принципал обязуется ни прямо, ни косвенно не

осуществлять поставки товаров на договорной территории через

других лиц, которые могут составить Агенту конкуренцию.

10. Срок действия Настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение заключено на срок с "__"________ 200_ г.

по "__"_________ 200_ г.

11. Вознаграждение Агента и порядок расчетов

11.1. За выполнение своих функций Принципал уплачивает Агенту

вознаграждение в размере _____% от суммы заказов и заключаемых

последним договоров по продаже продукции Принципала и _____% от

суммы заключаемых Агентом договоров по приобретению продукции для

Принципала (без НДС).

11.2. В случае превышения минимальной квоты в соответствии со

ст.5.1 Настоящего Соглашения Агент получает премию в размере

_____% от суммы ее превышения.

11.3. За заказы, которые Принципал отвергнул, Агент получает

вознаграждение в _____% от суммы заказа.

11.4. Агент приобретает право на вознаграждение после

заключения договора для Принципала.

(Возможны и другие способы определения момента возникновения

права Агента на вознаграждение:

- после акцепта Принципалом заключенного для него договора;

- после оплаты товара продавцом или после получения товара

Принципалом;

- после получения товара Принципала покупателем и т.д.).

11.5. Общий размер вознаграждения Агента определяется

Принципалом в срок _____________ и переводится в срок

______________ на расчетный счет Агента платежным поручением

(включая НДС).

11.6. В соответствии со ст.10 Настоящего Соглашения Агент

получает обусловленное вознаграждение за все другие сделки,

совершенные Принципалом на договорной территории, включая

заключенные и без содействия Агента.

11.7. Размер вознаграждения может пересматриваться по

соглашению сторон исходя из изменения внешних условий

осуществления совместной коммерческой деятельности в течение

действия Настоящего Соглашения.

12. Возмещение расходов

12.1. Принципал возмещает Агенту следующие расходы, связанные

с выполнением его поручения по Настоящему Соглашению: ____________

__________________________________________________________________

Все остальные расходы Агента возмещаются последним из

полученного вознаграждения.

12.2. Во всех случаях возмещаются расходы Агента,

произведенные им с ведома и согласия Принципала, а также

допущенные без вины первого в силу непредвиденных обстоятельств.

13. Ответственность сторон

13.1. Принципал несет следующую ответственность: ____________

__________________________________________________________________

13.2. Агент несет следующую ответственность: ________________

__________________________________________________________________

14. Прочие условия

14.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Соглашением,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

15. Адреса и реквизиты сторон

Принципал

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Агент

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Принципал Агент

_____________ _____________

М.П. М.П.

17.2. Экономико-налоговый комментарий

Как указывалось выше, агентский договор представляет собой синтез договоров поручения и комиссии. Поэтому от того, какая конструкция использована в агентском договоре, будет зависеть бухгалтерский учет и налогообложение агентских операций.

Иначе говоря, в случае если агент действует от имени принципала и за его счет (элементы договора поручения), то бухгалтерский учет и порядок налогообложения будут аналогичны бухгалтерскому учету и налогообложению при совершении договора поручения. Если же агент действует от собственного имени, но за счет принципала (элементы договора комиссии), то, соответственно, бухгалтерское отражение и налогообложение агентских операций будут осуществляться, как при совершении договора комиссии.

ГЛАВА 18. ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

18.1. Правовой комментарий

Правоотношения по договору возмездного оказания услуг регламентированы гл.39 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1. Отличие договора возмездного оказания услуг от договора подряда. Ранее действовавшие Основы гражданского законодательства 1992 г. и Гражданский кодекс 1964 г. не выделяли данный договор в самостоятельный вид договоров, и данные правоотношения полностью регулировались гражданско-правовыми нормами, относящимися к договору подряда. Однако новый Гражданский кодекс разграничил договор возмездного оказания услуг и договор подряда.

Для того чтобы выявить отличия между указанными выше договорами, необходимо проанализировать положения законодательства, регламентирующие отношения, вытекающие из этих договоров.

Согласно Гражданскому кодексу по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

То есть договор подряда опосредует, прежде всего, отношения в сфере материального производства, и результатом труда подрядчика является индивидуально-определенная вещь - либо произведенная им, либо переработанная (отремонтированная и т.д.). Из определения же договора возмездного оказания услуг следует, что он не опосредует производство каких-либо вещей, не носит вещественный характер, а регулирует отношения, возникающие в сфере услуг, при этом предметом его является совершение определенных действий или осуществление какой-либо деятельности. В этом и состоит главное различие указанных видов договоров. Вместе с тем необходимо отметить, что отличить договор возмездного оказания услуг от договора подряда бывает достаточно сложно, поэтому при его составлении желательно участие специалиста.

К договору возмездного оказания услуг относятся, например, договор на оказание юридических, аудиторских, медицинских, ветеринарных, консалтинговых и других аналогичных услуг, договор на проведение переоценки основных средств и т.д. В то же время договоры комиссии, перевозки, хранения и т.д. нельзя рассматривать в качестве договоров на возмездное оказание услуг, поскольку в соответствии с п.2 ст.779 ГК РФ на эти виды договоров действие главы, регулирующей отношения по оказанию услуг, не распространяется.

2. Правовая характеристика и условия договора возмездного оказания услуг. Услуги, предусмотренные договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан исполнить лично (ст.780 ГК РФ). Однако стороны могут установить в договоре условие об исполнении услуг третьим лицом, как с конкретным указанием на него, так и без такового.

Законодательством установлена обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (ст.781 ГК РФ). В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае же, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. Вместе с тем законом или соглашением сторон могут быть установлены и другие правила.

По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Однако ст.782 ГК РФ предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг как заказчиком, так и исполнителем. При этом заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель же вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Остальные вопросы правового регулирования отношений по возмездному оказанию услуг разрешаются на основе норм, регламентирующих отношения подряда, при условии если они не противоречат изложенным выше положениям, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст.783 ГК РФ).

Образцы документов

1. Договор

на оказание услуг по аудиту и анализу

финансового состояния предприятия

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Исполнитель обязуется осуществить комплексное оказание услуг

Заказчику по аудиту, анализу его экономического состояния

и экономико-правовому консультированию.

2. Содержание консультационных услуг

Исполнитель оказывает заказчику консультационные услуги

следующего содержания:

- проверка и анализ ведения бухгалтерского учета (аудит);

- проверка и анализ правильности уплаты налогов

и обязательных платежей;

- проверка правильности бухгалтерского отражения

хозяйственных операций;

- правовое обеспечение проверки бухгалтерского учета;

- анализ экономического состояния Заказчика;

- анализ налогового планирования предприятия;

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

3. Порядок и сроки выполнения обязательств

Исполнителем

3.1. Услуги оказываются Заказчику в устной и письменной форме

в течение срока действия Настоящего Договора.

3.2. Сроки выполнения работ по Настоящему Договору:

Начало: ____ с момента вступления Настоящего Договора в силу.

Окончание: в течение __________ дней с момента начала работы.

3.3. Выполнение услуг подтверждается актом приемки

выполненных работ, который составляется в трех экземплярах.

4. Цена Договора

Цена Договора определяется в следующем порядке:

фиксированное вознаграждение в размере ______________________

(___________________________________________) руб., плюс НДС (20%)

___________________________руб.

Итого: ____________________(___________________________) руб.

5. Порядок расчетов

5.1. Заказчик производит оплату в безналичном порядке

платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в следующем

порядке (с правом досрочного исполнения):

в течение ____ (____________) дней с момента подписания акта

приемки выполненных работ.

5.2. По согласованию с исполнителем оплата может

производиться товарами народного потребления и услугами.

6. Гарантийные сроки

Исполнитель обязуется в течение ____ (____________) дней

с момента подписания акта приемки выполненных работ оказывать

Заказчику бесплатное устное консультирование по вопросам,

указанным в п.2 Настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении сроков оплаты (указанных в п.5.1) Заказчик

уплачивает пеню в размере _____% за каждый день просрочки от суммы

долга.

8. Конфиденциальность

Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, которая

стала ему известна при исполнении Настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждого из участников.

9.2. Срок рассмотрения претензий по Настоящему Договору

составляет ____ (_____________) дней со дня получения претензии.

10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик Исполнитель

_____________ _____________

М.П. М.П.

2. Договор

на оказание информационных (консультационных) услуг

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить ему

в соответствии с условиями Настоящего Договора специальную

информацию (квалифицированную консультацию), а Заказчик обязуется

принять услугу и оплатить ее.

2. Содержание информации (консультации)

2.1. Исполнитель информирует (консультирует) Заказчика по

следующим вопросам: ______________________________________________

2.2. Информация (консультирование) обязательно включает

в себя дачу Заказчику рекомендаций по поводу совершенствования и

организации своей деятельности в рамках предмета консультирования.

3. Обязанности заказчика

Заказчик в течение _____________________ с момента подписания

Настоящего Договора предоставляет Исполнителю необходимые

документы и информацию для качественного консультирования.

4. Вознаграждение исполнителя

4.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение

в размере ________________________________ руб. (с учетом НДС).

4.2. Расходы исполнителя возмещаются им из вознаграждения,

выплачиваемого Заказчиком.

4.3. За досрочное исполнение работ более чем на ________ дней

Заказчик производит исполнителю доплату в размере ________________

от стоимости работ.

5. Порядок расчетов

5.1. Сроки оплаты:

- в течение _________________ с момента подписания Настоящего

Договора - аванс в размере _________________________________ руб.;

- в течение _______________________ с момента подписания акта

сдачи-приемки работ - окончательный расчет.

5.2. Вид расчетов: __________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

5.3. Форма расчетов: ________________________________________

(платежное требование, чек, требование-поручение, аккредитив)

5.4. Заказчик обязан известить Исполнителя об осуществлении

платежа в срок ______________ с момента ___________________ путем

__________________________________________________________________

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

6. Срок выполнения работ

6.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ

в течение ________________ с момента предоставления необходимой

документации.

6.2. Исполнитель обязуется выполнить работу в течение _______

_________ с правом досрочного выполнения.

7. Порядок сдачи-приемки работ

7.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами

по акту сдачи-приемки в месте нахождения Исполнителя.

7.2. Информация (консультирование) должна(о) быть

предоставлена(о) Заказчику _______________________________________

(устно, письменно на ____ стр.)

8. Гарантийные сроки

Гарантийный срок по Настоящему Договору составляет___________

с момента подписания акта сдачи-приемки.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется

осуществлять текущее консультирование по вопросам п.1 Договора

бесплатно.

9. Ответственность сторон

9.1. Исполнитель по Настоящему Договору несет следующую

ответственность: _________________________________________________

9.2. Заказчик по Настоящему Договору несет следующую

ответственность: _________________________________________________

9.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение действия Настоящего Договора

виновная сторона уплачивает штраф в размере ______________________

10. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Исполнитель _______________________________ тел. ____________

Заказчик __________________________________ тел. ____________

11. Особые условия Настоящего Договора

_____________________________________________________________

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

12.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему - переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

12.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение

________ дней с момента получения претензии.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

13.1. Исполнитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

13.2. Заказчик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

13.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг

друга в случае изменения сведений, указанных в п.13 Настоящего

Договора.

Заказчик Исполнитель

_____________ _____________

М.П. М.П.

3. Договор

на оказание консультационных услуг

экономико-правового характера

(консалтинговых услуг)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществить консультирование

Заказчика по вопросам экономико-правового характера.

2. Содержание консультационных услуг

Исполнитель оказывает заказчику консультационные услуги

следующего содержания:

2.1. ________________________________________________________

2.2. ________________________________________________________

3. Порядок и сроки выполнения обязательств

Исполнителем

3.1. Услуги оказываются Заказчику в устной форме в течение

срока действия Настоящего Договора, а также путем подготовки

следующих документов: ____________________________________________

3.2. Сроки консультирования и подготовки документов:

Начало выполнения работ определяется моментом вступления

Настоящего Договора в силу.

Окончание работ определяется моментом подписания акта

приемки.

3.3. Выполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по

Настоящему Договору в полном объеме подтверждается двусторонним

актом приемки выполненных работ.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю по его

указанию необходимые документы и информацию.

4.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком,

если в результате нарушения обязательств Заказчиком по п.4.1

Исполнитель не в состоянии исполнить своих обязательств перед

Заказчиком.

5. Цена Договора

За услуги по п.п.2 и 3 Настоящего Договора, Заказчик

уплачивает Исполнителю ______________________ руб. (с учетом НДС).

6. Порядок расчетов

Заказчик производит оплату по Настоящему Договору

единовременно в безналичном порядке платежным поручением на

расчетный счет Исполнителя в течение ____ (______________________)

дней с момента заключения Настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, которая

стала ему известна при консультировании Заказчика.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления

денег на расчетный счет Исполнителя.

8.3. Срок рассмотрения претензий по Настоящему Договору

составляет ____ (_____________) дней со дня получения претензии.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик Исполнитель

_____________ _____________

М.П. М.П.

4. Договор

на оказание маркетинговых услуг

(на проведение маркетинговых исследований)

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется ему оказать услуги

по проведению маркетинговых исследований по направлениям,

интересующим Заказчика.

2. Территория проведения исследований

_____________________________________________________________

(указывается соответствующий регион или территория)

3. Предмет маркетинговых исследований

_____________________________________________________________

(указывается конкретная продукция или перечень и общая

характеристика продукции по отраслям производства)

4. Направления маркетинговых исследований

Маркетинговые исследования осуществляются по следующим

направлениям:

- возможности и перспективы ведения коммерческих операций;

- определение действующих и потенциальных конкурентов;

- общая характеристика условий работы конкурентов (источники

сырья и комплектующих, наличие снабженческо-сбытовой сети и т.д.);

- общая характеристика обращения продукции конкурентов

(объем, предложения, качество, цены, сервис, расчеты и т.д.);

- расчеты цен, сведения об их динамике за период ____________

- степень развития коммерческой инфраструктуры (транспорт,

склады, сети, связи и т.д.);

- степень развития коммерческой инфраструктуры (биржи,

оптовые торги, аукционы, посредники);

- спрос на продукцию, перспективы его развития;

- сведения о потенциальных потребителях;

- возможность, целесообразность и эффективность проведения

рекламных кампаний;

- прогноз состояния конъюнктуры на срок _____________________

- состояния и практика применения хозяйственного

законодательства;

- культура потребления и предпринимательства.

5. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

- представить результаты исследований в срок ________________

с момента подписания Настоящего Договора;

- представить результаты исследований с подробным и полным

описанием всех вопросов в соответствии с согласованными

направлениями исследований;

- привести в результатах исследований адреса, примеры

расчетов, схемы и т.д.;

- в случае привлечения к проведению исследований третьих лиц

обеспечить полную конфиденциальность полученной от Заказчика

информации.

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

- предоставить исполнителю по его требованию всю имеющуюся

у Заказчика информацию, которая необходима для результативного

проведения исследований;

- принять результаты исследований у Исполнителя немедленно;

- выплатить Исполнителю вознаграждение.

7. Порядок проведения исследования и передача

результатов

7.1. Исполнитель самостоятельно организует работу по

проведению исследований.

7.2. Исполнитель представляет результаты исследований

в письменном виде, в ____ экземплярах.

7.3. При сдаче результатов исследований стороны составляют

в 2-х экземплярах акт сдачи-приемки работы, по одному экземпляру

которого хранится у каждой из сторон.

7.4. Заказчик имеет право в срок ________________ после сдачи

результатов исследований потребовать доработки некоторых

положений, которые Исполнитель обязан провести в срок ____________

Если в течение срока __________________ Заказчик не потребует

доработки результатов исследований, они считаются сданными без

претензий со стороны Заказчика.

Сдача-приемка доработанных положений осуществляется по акту.

8. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчетов

8.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение

в размере ____________________________________ руб. (без НДС).

8.2. Сроки оплаты:

- в течение _________________ с момента подписания Настоящего

Договора - аванс в размере ________________________________ руб.;

- в течение _________________с момента подписания акта сдачи-

приемки работ - окончательный расчет.

Вид расчетов: _______________________________________________

(наличный, безналичный, смешанный)

Форма расчетов: _____________________________________________

8.3. Основанием к оплате является акт сдачи-приемки

результатов исследований, а в случае их доработки -

соответствующий акт сдачи-приемки.

8.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем

перечисления Заказчиком необходимых сумм платежным поручением на

расчетный счет Исполнителя.

8.5. Срок, в течение которого Заказчик обязан перечислить

Исполнителю вознаграждение, составляет _____________________ после

подписания акта сдачи-приемки, а в случае их доработки в срок ____

___________________ после подписания акта сдачи-приемки доработок.

9. Гарантийные сроки

Гарантийный срок по Настоящему Договору составляет___________

с момента подписания акта сдачи-приемки.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется

осуществлять текущее консультирование по вопросам п.1 Договора

бесплатно.

10. Ответственность сторон

9.1. Исполнитель по Настоящему Договору несет следующую

ответственность: _________________________________________________

9.2. Заказчик по Настоящему Договору несет следующую

ответственность: _________________________________________________

9.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения

своих обязательств в течение срока действия Настоящего Договора

виновная сторона уплачивает штраф в размере ______________________

11. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору

являются:

Исполнитель _______________________________ тел. ____________

Заказчик __________________________________ тел. ____________

12. Особые условия Настоящего Договора

_____________________________________________________________

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором,

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

13.3. После подписания Настоящего Договора все

предварительные переговоры по нему - переписка, предварительные

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение

________ дней с момента получения претензии.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

14.1. Исполнитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

14.2. Заказчик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

14.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг

друга в случае изменения сведений, указанных в п.13 Настоящего

Договора.

Заказчик Исполнитель

_____________ _____________

М.П. М.П.

5. Договор

на консультационно-юридическое обслуживание

г. ___________ "___" ____________ 200_ г.

Исполнитель: ________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с одной стороны, и

Заказчик: ___________________________________________________

в лице _____________________________________________________,

действующего на основании __________________________________,

с другой стороны,

заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги

Заказчику, содержание которых указано в п.2 Настоящего Договора.

2. Содержание консультационных услуг

Исполнитель оказывает консультационные услуги следующего

содержания:

2.1. Консультирование Заказчика по вопросам гражданского,

трудового, хозяйственного законодательства.

2.2. Составление проектов документов по вопросам

консультирования.

3. Порядок и сроки выполнения обязательств Исполнителем

3.1. Услуги оказываются Заказчику в устной и письменной форме

в течение срока действия Настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все

материалы по вопросам, подлежащим консультированию, необходимые

последнему для осуществления работы.

3.3. Исполнитель выполняет свою работу по конкретным заданиям

Заказчика, организуя порядок выполнения работ по своему

усмотрению.

3.4. Сроки консультирования и подготовки проектов документов:

Начало выполнения работ определяется вступлением в силу

Настоящего Договора.

Окончание: ________ с момента подписания Настоящего Договора.

3.5. Выполнение консультационных услуг подтверждается актом

приемки выполненных работ, который составляется в двух

экземплярах ежемесячно.

4. Цена Договора

4.1. За услуги по п.2 Настоящего Договора Заказчик уплачивает

Исполнителю __________________ руб. (включая НДС) ежемесячно.

4.2. Цена Договора пересматривается сторонами каждые ________

месяца.

5. Порядок расчетов

5.1. Заказчик производит оплату по Настоящему Договору

в безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет

Исполнителя в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта

сдачи-приемки.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в п.5.1

Настоящего Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере ___(____)%

за каждый день просрочки от общей суммы по Настоящему Договору.

7. Конфиденциальность

Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, которая

стала ему известна при консультировании Заказчика.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах,

по одному для каждой из сторон.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его

подписания.

8.3. Срок рассмотрения претензий по Настоящему Договору

составляет ____ (_____________) дней со дня получения претензии.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик

Почтовый адрес и индекс: ____________________________________

Телефон __________, телетайп _______________, факс __________

Расчетный счет N ______________ в банке _____________________

Корреспондентский счет: ________________, БИК ______________,

ИНН ______________

Заказчик Исполнитель

_____________ _____________

М.П. М.П.

18.2. Экономико-налоговый комментарий

Основной проблемой налогообложения операций, проводимых на основании договоров на возмездное оказание услуг, является проблема отнесения заказчиком сумм оплаты данных услуг на расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли. Основным документом, которым необходимо руководствоваться заказчику при заключении таких договоров, является гл.25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ. Именно от того, насколько формулировки договоров будут совпадать с общими принципами включения расходов в налоговую базу по налогу на прибыль гл.25 НК РФ, будет зависеть обоснованность отнесения заказчиком данных затрат на уменьшение налогооблагаемой прибыли.

18.2.1. Договоры на оказание консультационных

и информационных услуг

Для того чтобы отнести на прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), затраты по оплате консультационных и информационных услуг, необходимо наличие договора, в котором были бы отражены содержание услуг и их непосредственная связь с управлением производством и производственной деятельностью как таковой (общие принципы экономической целесообразности расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, в соответствии со ст.252 НК РФ). Кроме того, рекомендуется о характере оказанных консультационных и информационных услуг указывать также в акте о сдаче-приемке услуг.

Необходимо отметить, что нормы, содержащиеся в гл.25 НК РФ и, в частности, в пп.14 и 15 п.1 ст.264 НК РФ, не связывают право предприятия на включение в расходы затрат по оплате информационных услуг с обязанностью этого же предприятия по дальнейшей реализации этой же информации другому предприятию. Так, московская фирма "Биор" была оштрафована налоговой инспекцией за занижение прибыли только на том основании, что не предъявила проверяющим документы о продаже информации, которую она в свое время купила у фирмы "Monarch UK Ltd". Как было указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 февраля 1997 г. N 3982/96, выводы налоговой инспекции о том, что фирма "Биор" не имела право включать в себестоимость продукции (работ, услуг) фактические расходы по оплате информационных услуг из-за отсутствия документов о реализации полученной истцом информации, необоснованны.

Статья 264 НК РФ выделяет расходы по оплате консультационных и информационных услуг в отдельный вид затрат предприятия, которые не связаны с услугами иного рода по управлению производством, оказываемыми сторонними организациями, поэтому представляется, что отнесение данных затрат на расходы не связывается с наличием в штате предприятия аналогичной функциональной службы.

Однако необходимо помнить об обязанности налогоплательщика подтверждать обоснованность и экономическую целесообразность производимых расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, закрепленную в ст.252 НК РФ. Например, в тех случаях, когда штатным расписанием предприятия или должностными инструкциями предусмотрено выполнение каких-либо функций управления производством: заключается договор на оказание маркетинговых услуг, а в структуре предприятия имеется служба с аналогичным названием.

Что касается консультационных семинаров, организуемых предприятиями и организациями, не имеющими лицензию на образовательную деятельность, то затраты по участию в данных семинарах можно рассматривать как затраты по консультационным услугам, оплата которых относится на расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, согласно пп.15 п.1 ст.264 НК РФ.

Кроме того, хотелось бы отметить, что при проведении налоговых проверок налоговые органы часто требуют от предприятий дополнительно к акту приемки-передачи услуг еще и письменный отчет консультационной фирмы, в котором должен быть освещен результат оказанных услуг. Однако анализ ст.779 Гражданского кодекса позволяет определить, что услуга потребляется заказчиком в процессе ее оказания и, следовательно, нет обязательного предписания для составления отчетов по использованию полученной консультации. Такая позиция подтверждена законодателем в п.5 ст.38 Налогового кодекса РФ, согласно которому услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

18.2.2. Договор на оказание аудиторских услуг

Для отнесения в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль расходов по оплате аудиторских услуг необходимо иметь в виду, что в соответствии с ст.17 Закона РФ от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" оказание аудиторских услуг юридическими лицами возможно только при наличии соответствующей лицензии, выдаваемой в установленном порядке. В то же время оплата аудиторских услуг фирм и компаний, которые такой лицензии не имеют, не может быть отнесена на себестоимость продукции (работ, услуг). Поэтому рекомендуется отражать в договоре на оказание аудиторских услуг соответствующие реквизиты лицензии или прикладывать к договору копию такой лицензии.

Расходы по оплате услуг, составляющих сущность аудиторской деятельности и связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ, должны осуществляться на основании договоров на оказание аудиторских услуг. Согласно Закону РФ от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "...целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации".

Иные услуги аудиторов наиболее целесообразно оформлять в виде договоров на оказание консультационных и информационных услуг, поскольку, во-первых, данные услуги не подлежат лицензированию и не являются аудиторскими, и во-вторых, в этом случае будет проще доказать фактический характер оказанных услуг и их экономическое содержание, которое является необходимым элементом производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В данную категорию могут попасть услуги аудиторов по проведению проверок платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований, услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского (финансового) учета, составлению деклараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализу хозяйственно-финансовой деятельности, оценке активов и пассивов, консультированию в вопросах финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, а также другие услуги по профилю своей деятельности.

На вопрос, можно ли с 1 января 2002 г. относить на расходы, учитываемые для налогообложения прибыли, затраты по оплате аудиторской проверки, проводимой по решению собрания учредителей предприятия, можно ответить положительно, если указанная проверка в обязательном порядке предусмотрена законодательством РФ (организация подпадает под обязательный аудит своей финансовой отчетности) либо экономически обоснованна и ее проведение целесообразно в рамках финансово-хозяйственной деятельности организации (например, при реорганизации, при реструктуризации предприятия). Иными словами, должны выполняться все общие требования для признания расходов в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

Отметим, что согласно ст.7 Закона РФ от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит осуществляется в случаях, если:

"1) организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества;

2) организация является кредитной организацией, страховой организацией или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого являются предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные исчисления, производимые физическими и юридическими лицами, фондом, источниками образования средств которого являются добровольные отчисления физических и юридических лиц;

3) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда;

4) организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют пп.3 п.1 настоящей статьи.

Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут быть понижены;

5) обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным законом".

18.2.3. Договор на оказание рекламных услуг

Порядок и условия отнесения на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, расходов на рекламу предусмотрен пп.28 п.1 ст.264 и п.4 ст.264 НК РФ. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), иной деятельности налогоплательщика, а также товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках.

Согласно Федеральному закону от 18 июля 1995 г. "О рекламе" реклама - это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.

К расходам предприятия на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки, приобретение и изготовление рекламных сувениров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой информации (объявления в печати, передачи по радио и телевидению); на световую и иную наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на проведение иных рекламных мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью; иные виды рекламы, предусмотренные Федеральным законом "О рекламе".

Расходы на рекламу включаются в бухгалтерском учете в фактическую себестоимость продукции (работ, услуг) в полном объеме.

Однако согласно п.4 ст.264 НК РФ для целей налогообложения прибыли к расходам организации на рекламу относятся:

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также на прочие виды рекламы, не перечисленные выше, осуществленные им в течение налогового (отчетного) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки, определяемой в соответствии со ст.249 НК РФ.

Очень часто в практической деятельности предприятий и организаций возникает вопрос об источнике отнесения расходов, связанных с изготовлением визиток. В связи с тем что гл.25 НК РФ не содержит такой самостоятельной статьи расходов, как изготовление визитных карточек для работников, то в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, такие затраты включать неправомерно. Не представляется возможным отнести эти затраты и по статье расходов на рекламу. Согласно Федеральному закону "О рекламе" реклама подразумевает целенаправленное информационное воздействие на потребителя для продвижения продукции (работ, услуг) на рынках сбыта. В данном же случае предприятие, изготавливая визитки для своих работников, подобной цели не преследует.

Некоторые налоговые инспекции на местах иногда требуют отнесения по нормам на расходы для целей налогообложения в пределах установленных норм не только расходов по рекламе, но и налога на рекламу при списании его на финансовые результаты. Однако данные требования являются необоснованными, поскольку в соответствии с п.5 ст.21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в РФ" установлено, что налог на рекламу относится на финансовые результаты деятельности предприятия без каких-либо ограничений, т.е. полностью. Таким образом, руководствуясь пп.1 п.1 ст.264 НК РФ, сумма налога для целей налогообложения прибыли учитывается в полном размере в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

18.2.4. Договор на оказание услуг по охране

Согласно пп.6 п.1 ст.264 НК РФ к прочим расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты).

К затратам, связанным с обеспечением охраны имущества, относятся в том числе затраты на эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, затраты на оплату консультаций и подготовку рекомендаций от других охранных предприятий, плата сторонним организациям за сторожевую охрану, плата за охрану перевозки грузов. Рассмотрим подробнее некоторые виды затрат.

а) Затраты на проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации.

Затраты на проектирование и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации, а также установление тревожной кнопки в расходы будут включаться через амортизацию. Затраты предприятия по данному виду работ следует учитывать как капитальные вложения в связи с их долгосрочным характером. Затраты на эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации включаются в себестоимость непосредственно.

б) Плата сторонним организациям за охрану.

При отнесении расходов по этой статье необходимо руководствоваться Законом РФ от 11 марта 1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", согласно ст.3 которого перечисляются виды услуг, которые могут оказывать охранные предприятия.

Организация, которая оказывает услуги в области охранной деятельности, обязана иметь соответствующую лицензию, выдаваемую в установленном порядке органами внутренних дел, и, кроме того, вид оказываемых охранных услуг должен соответствовать тому, что записано в лицензии. Например, в расходы включаются затраты банков на содержание пожарной и сторожевой охраны, включая оплату услуг по охране в соответствии с договорами, заключенными банком с вневедомственной охраной Министерства внутренних дел РФ, иными специализированными организациями, имеющими лицензии на занятие охранной деятельностью. То есть в расходы могут включаться затраты по оплате охранных услуг, если только охрану осуществляют МВД России или специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Важным условием по отнесению затрат, связанных с обеспечением охраны, к расходам в целях налогообложения является то, что наличие и функционирование сторожевой охраны должно быть обусловлено технологическим процессом производства, а также предусмотрено специальными нормативными требованиями (положениями, указаниями, инструкциями и т.д.). В других же случаях, когда предприятия в добровольном порядке и по собственной инициативе начинают пользоваться услугами охранных фирм, некоторые виды затрат, с этим связанные, учитывать в целях налогообложения не представляется возможным. Так, не могут, по нашему мнению, включаться в "налоговые" расходы затраты по физической защите руководителей предприятий (наличие телохранителей и т.д.), а также затраты по охране перевозимых грузов, если условия перевозки этих грузов не требуют наличия охраны.

в) Плата сторонним организациям за пожарную охрану.

Закон РФ от 21 декабря 1994 г. "О пожарной безопасности" является основным нормативным документом, определяющим общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, поэтому при отнесении тех или иных затрат, связанных с пожарной безопасностью, можно руководствоваться этим Законом. В соответствии с Законом РФ "О пожарной безопасности" для осуществления деятельности в этой области необходимо наличие соответствующей лицензии, выдаваемой Государственной противопожарной службой, и поэтому включение в "налоговые" расходы платы сторонним организациям за пожарную охрану при отсутствии лицензии неправомерно.

18.2.5. Договор на оказание услуг связи

Согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ к прочим расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы).

Оплата услуг связи (в том числе абонементная плата, плата за предоставление междугородных и международных переговоров, плата за пользование сотовой и пейджинговой связью, связанные с основной производственной деятельностью) включается в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения, по элементу "Прочие расходы". В то же время при формировании расходов по этому основанию необходимо учитывать ряд обстоятельств.

Бухгалтерский учет

Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1235, предусмотрено, что в стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования (п.81 Правил).

В рассматриваемом случае, получая доступ к телефонной сети, абонент не становится собственником сетей связи или какой-либо их части, которым является предприятие связи. Поэтому стоимость предоставления доступа к телефонной сети не может быть учтена в качестве какого-либо вида имущества организации (актива), а должна быть признана расходом организации на основании п.2 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н.

Расходы организации по оплате услуг связи, как расходы, связанные с управлением, относятся к расходам по обычным видам деятельности, на базе которых формируется себестоимость проданных товаров, выполненных работ и оказанных услуг (п.п.5, 9 ПБУ 10/99).

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов (п.19 ПБУ 10/99). Исходя из данного требования в отчете о прибылях и убытках, а соответственно, и в бухгалтерском учете указанные расходы не могут быть признаны единовременно в том периоде, когда они были произведены.

Пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (ред. от 24.03.2000), установлено, что затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.), в течение периода, к которому они относятся.

В ситуации, когда договор на оказание услуг связи является бессрочным, то есть отсутствует какой-либо критерий для определения срока, в течение которого расходы могут быть включены в себестоимость, организация должна самостоятельно установить разумный срок, который может быть хоть как-то аргументирован.

Налоговый учет

С 1 января 2002 г. расходы организаций учитываются для целей налогообложения в соответствии с положениями гл.25 НК РФ. Необходимо отметить, что налоговое законодательство (положения гл.25 НК РФ) не содержит такого понятия, как "расходы будущих периодов".

В соответствии с п.1 ст.272 НК РФ расходы для целей налогообложения признаются (по отчетным периодам) в следующем порядке.

1. По сделкам с конкретными сроками исполнения - исходя из условий сделок.

2. По сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода, - исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Причем если выполняются два условия:

- договором предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода,

- не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг),

то расходы распределяются налогоплательщиком с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов самостоятельно.

Налоговое правило признания расходов с учетом принципа пропорциональности и равномерности доходов и расходов является своего рода аналогом бухгалтерского учета расходов будущих периодов, однако это отнюдь не означает, что все расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов", и в налоговом учете распределяются равномерно в течение ряда отчетных (налоговых) периодов.

Так, равномерному распределению на несколько лет подлежат некоторые виды расходов, прямо поименованные в статьях гл.25 НК РФ. К таким расходам относятся, в частности, расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, расходы на освоение природных ресурсов, расходы организаций по обязательному и добровольному страхованию по договорам, заключенным на срок более одного налогового периода.

Как было указано выше, на несколько периодов могут распределяться и другие расходы по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода. Списание переносимых на будущее расходов производится по принципу равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов.

Если же рассматривать затраты предприятия на подключение к телефонной сети, то, по нашему мнению, они не относятся к категории расходов, которые следует в целях налогообложения распределять на несколько отчетных (налоговых) периодов. В обоснование своей позиции считаем необходимым указать на следующее.

В соответствии с п.13 Правил оказания услуг телефонной связи основными услугами телефонной связи являются:

- предоставление доступа к телефонной сети;

- предоставление местного, междугородного и международного телефонного соединения автоматическим способом или с помощью телефониста.

При этом, как было указано выше (п.81 Правил), услуга по предоставлению доступа к телефонной сети представляет собой совокупность разовых работ:

- организация абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки,

- подключение абонентской линии к станционному оборудованию,

- подключение абонентского устройства к абонентской линии.

Иначе говоря, по договору на оказание услуг телефонной связи абонент фактически потребляет две услуги:

1) получает доступ к телефонной сети - данная услуга имеет разовый характер, оказывается в определенный договором срок (имеет конкретный срок исполнения) и оплачивается единовременно путем внесения платы за предоставление доступа к телефонной сети; при этом на стоимость данной услуги никак не влияет продолжительность срока, в течение которого абонент будет пользоваться телефонной сетью;

2) обеспечивается возможностью телефонных соединений, то есть пользования телефонной сетью, - данная услуга имеет протяженный во времени характер, как правило, оказывается в течение неопределенного срока (длится более одного отчетного (налогового) периода) и оплачивается ежемесячно путем внесения абонентской и других видов платы.

Следовательно, по нашему мнению, организация имеет право в целях исчисления налога на прибыль отнести стоимость подключения телефона в полной сумме к расходам текущего периода (периода возникновения данного расхода) на основании:

- пп.25 п.1 ст.264 НК РФ, как прочий расход,

- п.2 ст.318 НК РФ, как косвенный расход,

- п.1 ст.272 НК РФ, как расход по сделке с конкретными сроками исполнения.

В заключение еще раз обращаем ваше внимание на различия в способах отражения в бухгалтерском и налоговом учете рассматриваемого вида расходов. Данное различие имеет место по причине разных формулировок, касающихся порядка признания таких расходов:

- в бухгалтерском учете (п.19 ПБУ 10/99): расходы распределяются между отчетными периодами, если расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов;

- в налоговом учете (п.1 ст.272 НК РФ): расходы распределяются между отчетными периодами, если сделка длится более одного отчетного (налогового) периода.

2. В случае если предприятие арендует нежилое помещение под офис с телефоном, то для отнесения на себестоимость затрат по оплате услуг связи необходимо, чтобы в договоре аренды были предусмотрены обязанности арендатора возмещать затраты арендодателю за пользование телефоном. Если такого условия в договоре аренды предусмотрено не будет, налоговые органы могут рассматривать плату арендатора за телефон как оплату услуг, которыми пользуются третьи лица, в частности арендодатель.

3. Возможны ситуации, когда есть производственная необходимость вести переговоры с домашнего телефона, например директору со своими работниками, находящимися в командировке в местности со значительным сдвигом часового пояса?

Для того чтобы предприятие имело право отнести на расходы затраты по оплате междугородних переговоров, производимых не со служебных телефонов его работниками и связанных с решением организационно-производственных задач, требуется:

а) наличие приказа, утверждающего, что формой первичного учетного документа, фиксирующего оплату работником предприятия услуг связи, является установленного образца авансовый отчет (в качестве такового может быть несколько подкорректированная форма авансового отчета, например к командировочному удостоверению, по крайней мере, его можно взять за основу при подготовке формы соответствующего первичного документа) с приложением к нему квитанции по оплате междугородных переговоров (с обязательным указанием номеров телефонов и кодов городов, с которыми устанавливалась связь);

б) наличие приказа, устанавливающего порядок выдачи подотчетных сумм, и отчетности в их использовании;

в) наличие приказа, предписывающего, на какие цели и на какой срок конкретному работнику выдаются подотчетные суммы (в приказе следует отметить номера телефонов тех городов, в которых находятся абоненты деловых переговоров).

18.2.6. Договор на оказание банковских услуг

Согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ к прочим расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы).

Одним из основных видов расходов по данной статье затрат является плата за открытие банковских счетов, а также плата за осуществление расчетно-кассового обслуживания. Необходимо учитывать, что главным критерием отнесения затрат к расходам, учитываемым в целях налогообложения, является их производственный характер. Поэтому в условиях, когда предприятия имеют несколько счетов (а иногда и несколько десятков), следует отслеживать характер операций, осуществляемых по этим счетам. Так, если предприятие открывает расчетный счет в банке и ведет по нему операции, не связанные с производственной деятельностью, то плату за открытие этого счета, а также плату за ведение расчетно-кассового обслуживания, по нашему мнению, нельзя учитывать в целях налогообложения.

Сложным является и вопрос и об источнике уплаты процентов за предоставляемые предприятиям банковские гарантии и поручительства. С одной стороны, представляется, что данные проценты учитывать в качестве налоговых расходов необоснованно, поскольку включение данных платежей в состав расходов прямо не предусмотрено, а сам договор банковской гарантии является самостоятельным видом гражданско-правовых сделок и имеет иную правовую природу в отличие от договора на оказание возмездных услуг в плане гл.39 Гражданского кодекса РФ.

С другой стороны, выдача банковской гарантии является банковской операцией, предусмотренной п.8 ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Представляется, что платежи предприятий и организаций банкам за оказание услуг по выдаче гарантий или поручительств подлежат отнесению на расходы, если эти гарантии или поручительства выданы под затраты, которые в соответствии с гл.25 Налогового кодекса учитываются как расходы. В остальных случаях платежи предприятий и организаций банкам за выдачу гарантий или поручительств в целях налогообложения учитываться не должны.

В том случае, если некоторые банковские услуги оказывает небанковская кредитная организация, то подобные расходы также можно учитывать при налогообложении. Согласно Федеральному закону от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" небанковская кредитная организация, являясь составной частью банковской системы Российской Федерации, имеет право на основании лицензии Банка России осуществлять отдельные банковские операции, в том числе операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов. В связи с изложенным затраты, связанные с оплатой банковских услуг, предоставляемых небанковской кредитной организацией, могут быть включены в состав расходов.

18.2.7. Договор на оказание услуг вычислительных центров

и иных технических средств управления

Согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ к прочим расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы).

Под техническими средствами управления имеются в виду вычислительные центры, различные информационные системы и т.д. Однако при отнесении подобного вида затрат к расходам рекомендуем обратить внимание на следующие положения.

1. По данной статье отражаются, прежде всего, затраты, непосредственно связанные с обслуживанием и содержанием технических средств. Тем не менее многие предприятия по данной статье проводят затраты по их установке, в том числе с учетом стоимости приобретения систем управления. Однако затраты по приобретению и установке являются капитальными вложениями и не подлежат включению в текущие расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.

2. Эти затраты должны быть непосредственно связаны с производственной деятельностью предприятия. Характерной особенностью систем управления вообще выступает, в частности, то обстоятельство, что наряду с выполнением производственной функции они могут быть использованы и в иных целях. Например, вычислительные центры или узлы связи могут обслуживать не только то предприятие, где они находятся и числятся, но и иные предприятия. При наличии данных условий необходим раздельный учет расходов, потребляемых собственно предприятием, и расходов в части оказания услуг сторонним потребителям.

Подписано в печать

19.05.2004

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Вопрос: ...В 1999 и 2000 гг. ПБОЮЛ закупил товар с целью дальнейшей реализации. Данный товар был реализован только в 2003 г. С апреля 2002 г. ПБОЮЛ перешел на УСНО, применяемую в соответствии с Федеральным законом N 222-ФЗ, а с 2003 г. - на УСНО, установленную гл.26.2 НК РФ. Вправе ли он учесть расходы на оплату стоимости указанных товаров при исчислении налоговой базы по единому налогу за 2003 г.? Ранее эти расходы не учитывались. ("Московский налоговый курьер", 2004, N 17)
Вопрос: Как зарегистрировать в целях налогового контроля филиал организации, основным видом деятельности которого является игорный бизнес? ("Московский налоговый курьер", 2004, N 16)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.